Все записи автора admin

Чит коды к игре корсары гпк

коды к игре Корсары: Город потерянных кораблей

Игра Корсары: Город потерянных кораблей
Коды к игре Корсары: Город потерянных кораблей

Заходим в папку игры и находим там там файл engine.ini. Затем открываем его и находим строчку debugwindow = 0, которую меняем на debugwindow = 1.

Запускаем, собственно, игру, и уже в игре нажимаем кнопочку F5. Появляется консоль.

Вбиваем в левую строку чит-код, список которых приложен ниже:

LAi_SetImmortal(pchar, true) — делает вас и ваш корабль неуязвимым, но не ваших офицеров и их корабли
LAi_SetImmortal(pchar, false) — собственно, отключает бессмертие
GiveItem2Character(pchar, «ххх», #) — количество предметов #, а ххх это:

blade1 — blade35 — мечи, сабли, рапиры.
topor1 — topor3 — топоры
toporAZ — макуауитль, самая мощное холодное оружие в игре, и самое тяжелое
pistol1 — pistol6 — пистолеты
pistol7 — шотган
cirass1 — cirass5 — кирасы
spyglass1 — spyglass5 — подзорные трубы
potion1 — лечебное зелье
potion2 — элексир
potion3 — противоядие
indian11 — индийский крысиный бог, благодаря которому вы напрочь забудете о крысах
bullet — пули
ShipyardsMap — чертеж корабля, который просит вас найти хозяин верфи
MayorsRing — обручальное кольцо, которое просит вас найти губернатор
UserersJew — драгоценный камень, который просит вас найти ростовщик
map_LSC — карта ГПК
gold — золото

Также нужно сказать, что заново, каждый раз консоль открывать и вбивать туда чит-коды не надо, всё будет загружаться автоматически. А это значит, что если вы оставили в консоли прописнный там предмет, то вам с каждым переходом на новую локацию или загрузкой будет снова и снова добавляться эти предметы. Поэтому, как только вы прописали нужный вам предмет, то сразу сотрите его из консоли.

1) — LAi_SetImmortal(pchar, true) — в правой части будет писаться, что чит не верен, но вы игнорируйте это сообщение — чит всё равно будет работать. Тоже самое и с отключением чита.

2) — GiveItem2Character(pchar, «ххх», #) — количество предметов в этом чите прописывать нельзя. То есть правильный чит: GiveItem2Character(pchar, «ххх»)

3) — Если вам нужно прописать некое количество предметов, то нужно использовать этот чит: TakeNItems(pchar, «ххх»,#) — где ххх — это имя предмета, а # — это, собственно, количество.

Далее, я предлагаю вам бонус. Вот ещё несколько полезных читов:

Чит-коды к игре Корсары: Город потерянных кораблей

Увійдіть до папки з грою і знайдіть файл engine.ini. Відкрийте його
за допомогою будь-якого текстового редактора, і знайдіть у нім
наступний рядок:
debugwindow = 0

Змініть його на:

Тепер, під час гри натисніть клавішу [F5]. Повинна з’явитися ігрова
консоль.

Вводимо у неї наступні чіт-коди:

LAi_SetImmortal(pchar, true) — невразливість для Вас та
Вашого корабля, проте Ваші офіцери і надалі будуть вразливі до
ворожих атак
LAi_SetImmortal(pchar, false) — вимкнення режиму невразливості
GiveItem2Character(pchar, «ххх», #) — отримати вказаний предмет
(де xxx — назва; де # — кількість)

Назви предметів:
blade1 — blade35 — мечі, шаблі, рапіри.
topor1 — topor3 — сокири
toporAZ — макуауітль, найкраща шабля у грі
pistol1 — pistol6 — пістолети
pistol7 — дробовик
cirass1 — cirass5 — кіраси
spyglass1 — spyglass5 — підзорні труби
potion1 — лікувальне зілля
potion2 — еліксир
potion3 — протиотрута
indian11 — індійський щурячий бог
bullet — патрони (боєприпаси)
ShipyardsMap — креслення корабля, яке вимагає від Вас хазяїн верфі
MayorsRing — обручальне кільце, яке просить Вас знайти губернатор
UserersJew — дорогоцінний камінь, який просить Вас знайти банкір
(лихвар)
map_LSC — карта ГПК
gold — золото

Чит коды к игре Корсары: Город потерянных кораблей

В папке игрой есть файл engine.ini. Откройте его блокнотом, и нaйдитe cтpoкy:

Bo вpeмя игpы нaжмитe кнoпкy [F5], чтoбы пoявилocь oкнo кoнcoли.
Bвoдитe в лeвyю cтpoкy oдин из нижeyкaзaнныx чит кoдoв:

LAi_SetImmortal(pchar, true) — дeлaeт вac и вaш кopaбль нeyязвимым,
нo нe вaшиx oфицepoв и иx кopaбли
LAi_SetImmortal(pchar, false) — coбcтвeннo, oтключaeт бeccмepтиe
GiveItem2Character(pchar, «xxx», ) — пoлyчить yкaзaннoe кoличecтвo
пpeдмeтoв xxx, гдe xxx этo:

blade1 — blade35 — мeчи, caбли, paпиpы.
topor1 — topor3 — тoпopы
toporAZ — мaкyayитль, caмaя мoщнoe и тяжeлoe xoлoднoe opyжиe в игpe
pistol1 — pistol6 — пиcтoлeты
pistol7 — дpoбoвик
cirass1 — cirass5 — киpacы
spyglass1 — spyglass5 — пoдзopныe тpyбы
potion1 — лeчeбнoe зeльe
potion2 — эликcиp
potion3 — пpoтивoядиe
indian11 — индийcкий кpыcиный бoг, блaгoдapя кoтopoмy
вы нaпpoчь зaбyдeтe o кpыcax
bullet — пyли
ShipyardsMap — чepтeж кopaбля, кoтopый пpocит вac нaйти xoзяин вepфи
MayorsRing — oбpyчaльнoe кoльцo, кoтopoe пpocит вac нaйти гyбepнaтop
UserersJew — дpaгoцeнный кaмeнь, кoтopый пpocит вac нaйти pocтoвщик
map_LSC — кapтa ГПK
gold — зoлoтo

Коды Корсары

  • Обзор игры

Прохождения

  • Часть 1
  • Часть 2
  • Часть 3
  • Часть 4
  • Часть 5
  • Часть 6
  • Часть 7
  • Часть 8
  • Часть 9
  • Часть 10
  • Часть 11
  • Часть 12

Чит-коды

  • Основной список

К игре Корсары коды запускаются весьма интересным способом. Нам нужно отредактировать системные файлы, так как по умолчанию консоль не активна, и вам просто некуда будет вводить читы Корсары: Город потерянных кораблей. Потому давайте мы отправимся в папку с игрой и найдем файл engine.ini. Его нужно открыть с помощью любого текстового редактора. Когда откроете — ищите строку

В ней нужно заменить нолик на единицу. Это позволит вам запустить консоль, в которой и будем вводить коды Корсары. Консоль открывается с помощью клавиши F5. Там нужно вводить коды Корсары в левую часть консоли

LAi_SetImmortal(pchar, true) — вы и корабль не получаете повреждений
LAi_SetImmortal(pchar, false) — ваш режим бога выключен
AddMoneyToCharacter(pchar, ) — дает вам нужное число золота
GiveItem2Character(pchar, «xxx») — дает вам выбранное число вещей. Ниже — список самих вещей

blade1 — blade35 — в зависимости от числа вы сможете получить разные мечи
topor1 — topor3 — все виды топоров
toporAZ — наиболее мощное оружие
pistol1 — pistol6 — разные пистолеты
pistol7 — дает вам дробовик
cirass1 — cirass5 — доспехи
spyglass1 — spyglass5 — самые разне оптические ср-ва
potion1 — зелье восстановления здоровья
indian11 — крыс на корабле больше нет
bullet — куча боеприпаса
gold — много денег

Чит коды к игре корсары гпк

Коды Корсары: Город Потерянных Кораблей (ГПК) Cheats


По любому должны пригодиться чит коды для игры Корсары: Город Потерянных Кораблей. А чтобы их активировать отыскиваем в папке игры файл engine.ini. Далее открываем его и обнаруживаем строчку debugwindow = 0, и заменяем там цифру debugwindow = 1. Все эти действия нужны были для того, чтобы затем при запуске игры Вы смогли вызвать консоль, путём нажатия клавиши F5. Там в левую строку вписываем любой чит код:

LAi_SetImmortal(pchar, true) — теперь Вы и Ваше судно бессмертны. Внимание! Только Вы, но не офицеры и их корабли выполняющие Ваши приказы
LAi_SetImmortal(pchar, false) — это соответственно отключает режим неуязвимости
GiveItem2Character(pchar, «ххх», #) — число предметов #, а ххх это:

map_LSC — карта ГПК
gold — золото
blade1 — blade35 — мечи, сабли, шпаги и прочее
topor1 — topor3 — секиры, топоры
toporAZ — макуауитль, самая мощное холодное оружие в игре, и самое тяжелое
pistol1 — pistol6 — пистолеты
pistol7 — шотган
cirass1 — cirass5 — кирасы
spyglass1 — spyglass5 — подзорные трубы
potion1 — зелье для залечивания
potion2 — элексир
potion3 — противоядие
indian11 — индийский крысиный бог, он поможет Вам навсегда избавится навсегда от крыс
bullet — пульки
UserersJew — драгоценный камень, которое нужно отыскать по просьбе ростовщика
ShipyardsMap — чертеж корабля, которое нужно отыскать по просьбе хозяина верфи
MayorsRing — обручальное кольцо, которое нужно отыскать по просьбе губернатора

Стоит отметить, что Вам не придётся по новой, каждый раз открывать консоль и вписывать в неё коды, это будет происходить автоматически. В следствии чего, если Вы оставили в консоли прописанная там нужная вещь, то при переходе на очередную локацию или при загрузки, данная вещь будет добавляться снова и снова. В том случае, если Вам эта вещь уже не нужна, то необходимо в консоли её удалить.

Не менее интересные новости:

Ук рф статья грабеж

Статья 161. Грабеж

О судебной практике по делам о грабеже см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. N 29

Статья 161. Грабеж

См. комментарии к статье 161 УК РФ

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N 420-ФЗ в часть 1 статьи 161 внесены изменения

1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, —

наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N 420-ФЗ в часть 2 статьи 161 внесены изменения

2. Грабеж, совершенный:

а) группой лиц по предварительному сговору;

Информация об изменениях:

г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. N 377-ФЗ в часть 3 статьи 161 внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2010 г.

Ук рф статья грабеж

Статья 161. Грабеж

1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, —

наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

2. Грабеж, совершенный:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) утратил силу. — Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;

в) с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище;

г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;

д) в крупном размере, —

(п. «д» в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

3. Грабеж, совершенный:

а) организованной группой;

б) в особо крупном размере, —

(п. «б» в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

в) утратил силу. — Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ

наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ)

Адвокатская практика по ст. 161 УК РФ

Уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж)

Уголовное дело было возбуждено по факту открытого хищения чужого имущества в отношении несовершеннолетнего.

Адвокат вступил в дело с момента его возбуждения. В ходе предварительного следствия, адвокатом был представлен положительный характеризующий материал на несовершеннолетнего и после возмещения ущерба заявлено ходатайство о прекращении уголовного преследования несовершеннолетнего с применением мер воспитательного воздействия.

Уголовное преследование на стадии предварительного следствия было прекращено, а дело направлено в суд для принятия мер воспитательного воздействия.

Суд вынес предупреждение и передал несовершеннолетнего под надзор родителям.

Уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж)

Уголовное дело было возбуждено по факту открытого хищения чужого имущества (наказание до 4-х лет лишения свободы).

Адвокат вступил в дело, когда его подзащитного необходимо было допросить в качестве подозреваемого. Подзащитный на момент совершения преступления являлся несовершеннолетним. По ходатайству адвоката, в силу ст. 427 УПК РФ, уголовное преследование в отношении его подзащитного на стадии предварительного следствия было прекращено, а уголовное дело было направлено в суд для принятия мер воспитательного воздействия. Суд в виде воспитательных мер вынес предупреждение.

Благодаря грамотным действиям адвоката несовершеннолетнему удалось избежать судимости, которая в дальнейшем могла негативно отразиться на биографии.

Уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ

Уголовное дело было возбуждено по факту открытого хищения чужого имущества, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, т.е. по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ.

Адвокат вступил в дело в суде, на стадии назначения предварительного слушания.

Органами предварительного следствия, учитывая, что доверитель ранее неоднократно судим, была избрана ему мера пресечения в виде заключения под стражу.

В суде, сторона защиты, примирилась с потерпевшим, а также был представлен положительный характеризующий материал на доверителя.

Суд, учитывая рецидив преступления, вынес минимальное наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы.

Ответственность за грабеж — статья УК РФ

Самое распространенное преступление против собственности предусмотренных главой 21 Уголовного кодекса РФ наряду с кражей — грабеж.

Грабеж, согласно действующему законодательству России, это хищение чужого имущества, совершенное открытым способом.

В Уголовном кодексе Российской Федерации ответственность за грабеж установлена в статье 161. Минимальное наказание за грабеж, установленное законодательством, согласно части 1 статьи 161 УК РФ — это обязательные работы на срок до 480 часов. За данный неквалифицированный грабеж лицо, которое виновно в совершении указанного преступления, может быть приговорено на 4 года к лишению свободы.

Важно! Если вы сами разбираете свой случай, связанный с грабежом, то вам следует помнить, что:

  • Все случаи уникальны и индивидуальны.
  • Понимание основ закона полезно, но не гарантирует достижения результата.
  • Возможность положительного исхода зависит от множества факторов.

Если рассматриваемое в данной статье преступление осуществлено группой лиц по предварительному сговору или с незаконным проникновением в хранилище, жилище или с применением насилия (или же с угрозой его применения), а равно совершен в крупном размере (то есть стоимость похищенного свыше 250 тысяч рублей), преступникам может быть назначено судом наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в сумме 200 тысяч рублей. Также может быть назначено по усмотрению суда ограничение свободы на срок до 12 месяцев.

Наиболее строгое наказание за грабеж, установленное современным УК РФ, в соответствии с частью 3 статьи 161, составляет от 6 до 12 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей с возможностью ограничения свободы на срок до 2 лет.

Это наказание предусмотрено за грабеж, который был совершен организованной группой (то есть устойчивой группой лиц, которые объединились заранее в целях совершения одного (нескольких) преступлений) либо в особо крупном размере (то есть стоимость похищенного имущества составляет свыше 1 миллиона рублей).

На основании изложенного отмечу, что грабеж по части 1 статьи 161 относится к преступлениям средней тяжести, по части 2 статьи 161 — к тяжким преступлениям, а по части 3 указанной статьи — к особо тяжким преступлениям (согласно категориям преступлений, закрепленным в статье 15 Уголовного кодекса РФ).

Специфика назначения наказания судом к лицам, которые совершили преступление в виде грабежа, определена 27 декабря 2002 года в специальном Постановлении Пленума Верховного Суда России номер 29 „О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое”.

Наиболее важные уточнения по грабежу, выделенные из указанного Постановления Пленума ВС представлены ниже:

  1. Открытое хищение имущества — это такое хищение, которое совершается обязательно публично или в присутствии собственника (владельца имущества). Открытым оно признается обязательно при соблюдении условия, что преступник обязательно сознает тот факт, что присутствующие при грабеже лица понимают противоправный характер его действий вне зависимости от того, принимают ли они меры по пресечению грабежа или нет.
  2. Если человек, который присутствует при хищении своего имущества, не сознает противоправность этих действий или является близким родственником виновного (при расчете последнего на то, что в ходе хищения потерпевший в связи с данным фактом не окажет противодействия со стороны указанного человека), то в таком случае содеянное является не грабежом, а кражей по статье 158 Уголовного кодекса РФ.
  3. Если совершается кража и в ходе ее совершения действия преступника обнаруживаются собственником (иным владельцем имущества, иными лицами), но виновный, осознавая тот факт, что его заметили, продолжает совершать указанное преступление, то в таком случае содеянное является грабежом, а при насилии со стороны виновного — разбоем (статья 162 УК РФ).
  4. Не будут являться грабежом (кражей) противоправные действия, которые осуществляются в целях завладеть чужим имуществом, но при отсутствии корыстных побуждений. Например, действия, совершающиеся для временного использования имущества с последующим возвращением собственнику или в связи с предполагаемым (в том числе ошибочно) правом на это данное имущество. Однако отсутствие корыстной цели у обвиняемого доказать чрезвычайно трудно, поэтому на практике данное положение, зачастую, не применяется.

В случае, если Вами было совершено преступление в виде грабежа, Вы можете снизить срок наказания, который грозит Вам, при Вашей добровольной явке с повинной и активном сотрудничестве со следствием до двух третей максимально предусмотренного срока наказания (часть 1 статьи 62 Уголовного кодекса РФ).

ВНИМАНИЕ! В связи с последними изменениями в законодательстве, информация в статье могла устареть! Наш юрист бесплатно Вас проконсультирует — напишите в форме ниже.

Статья 161 УК РФ. Грабеж

Новая редакция Ст. 161 УК РФ

1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, —

наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

2. Грабеж, совершенный:

а) группой лиц по предварительному сговору;

в) с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище;

г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;

д) в крупном размере, —

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Грабеж, совершенный:

а) организованной группой;

б) в особо крупном размере, —

наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Комментарий к Статье 161 УК РФ

1. Основным объектом преступного посягательства выступает чужая собственность, факультативными — неприкосновенность личности, право на неприкосновенность жилища.

2. Объективная сторона грабежа выражается в открытом изъятии чужого имущества вопреки или помимо воли потерпевшего. Открытым признается такое похищение, которое совершается в присутствии собственника или иного владельца имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее хищение, осознает, что присутствующие при этом лица понимают противоправный характер его действий, но игнорирует данное обстоятельство (см. п. 3 Постановления Пленума ВС РФ N 29).

2.1. Изъятие чужого имущества путем «рывка» следует считать открытым похищением. При таком внезапном похищении потерпевший может и не разглядеть, не увидеть в лицо похитителя, однако это не означает, что похищение совершено тайно, так как это действие совершается в присутствии потерпевшего, который сознает противоправность действий виновного.

3. Оконченным грабеж признается в момент изъятия чужого имущества, когда виновный имеет реальную возможность пользоваться или распоряжаться им по своему усмотрению (см. п. 6 Постановления Пленума ВС РФ N 29).

4. Субъективную сторону составов преступления характеризуют вина в форме прямого умысла и корыстная цель.

5. Субъектом преступного посягательства признается физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 14-летнего возраста.

6. Часть 2 коммент. статьи предусматривает УО за открытое похищение чужого имущества граждан, совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору; в) с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище; г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия; д) в крупном размере. Пункт «б» исключен из ч. 2 коммент. статьи ФЗ от 08.12.2003 N 162-ФЗ.

7. Совершение грабежа группой лиц по предварительному сговору, незаконное проникновение в жилище, помещение либо иное хранилище, крупный размер хищения понимаются так же, как и при краже.

7.1. Проникновение при грабеже имеет место и в том случае, если виновное лицо вторглось в жилище, помещение или иное хранилище путем обмана, например, выдав себя за представителя власти. Данный квалифицирующий признак отсутствует, если виновный оказался в жилище, помещении или ином хранилище с добровольного согласия потерпевшего или лиц, под охраной которых находилось имущество, в силу родственных отношений, знакомства, либо находилось в торговом зале магазина, в офисе, других помещениях, открытых для посещения гражданами (см. абз. 2 п. 19 Постановления Пленума ВС РФ N 29).

7.2. Если совершению грабежа с проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище было оказано содействие, не связанное с оказанием помощи в непосредственном проникновении или изъятии имущества (дача советов, указаний, обещания приобрести или сбыть похищенное, предоставление орудий преступления и т.д.), то такие действия следует квалифицировать как пособничество в грабеже.

8. Насилие при грабеже может быть как физическим, так и психическим. Физическое насилие при грабеже охватывает нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы (связывание рук, применение наручников, оставление в запертом помещении и т.д.).

8.1. В понятие физического насилия должно быть включено не всякое насилие, а лишь такое, которое связано с непосредственным воздействием на тело потерпевшего. Поэтому похищение путем так называемого рывка нельзя квалифицировать как применение физического насилия, это всего лишь механическое усилие, применяемое виновным для похищения.

8.2. Насильственное лишение свободы может состоять в связывании, в запирании в отдельном помещении и т.п., однако, как и во всех других случаях совершения грабежа, соединенного с насилием, потерпевший должен сознавать, что, например, насильственное замыкание его на ключ в одной из комнат квартиры имеет целью совершение похищения его имущества из других помещений квартиры.

8.3. Угроза применения насилия, не опасного для жизни или здоровья, может быть адресована не только владельцу имущества, но и присутствующим при этом его близким. Угроза нанесения побоев ребенку вполне может заставить мать передать виновному находящиеся при ней ценные вещи.

8.4. Если изъятие чужого имущества вначале совершалось, хотя и открыто, но без насилия над потерпевшим, а затем виновный применил его для преодоления сопротивления со стороны владельца имущества или иных лиц, его действия из простого грабежа превращаются в грабеж при отягчающих обстоятельствах.

9. Как грабеж, соединенный с насилием, либо покушение на это преступление квалифицируется введение в организм потерпевшего веществ, не представляющих опасности для его жизни или здоровья, с целью завладения его имуществом. Свойства и характер действия веществ, примененных при совершении преступления, могут быть установлены с помощью соответствующего специалиста либо экспертным путем (см. абз. 4 п. 23 Постановления Пленума ВС РФ N 29).

10. Особо квалифицирующие признаки грабежа, предусмотренные в ч. 3 (организованная группа, особо крупный размер), содержатся в коммент. к ч. 4 ст. 158.

11. Грабеж отличается от кражи по объективной и субъективной сторонам состава преступления. Если кража — это тайное похищение, то грабеж — открытое завладение чужим имуществом. При этом решающее значение имеет субъективное отношение к способу завладения чужим имуществом. Однако иногда преступление, начатое как кража, может перерасти в грабеж или разбой. Для наличия последних составов достаточно установить, что насилие или угроза его применения являлись средством завладения либо удержания чужого имущества. Поэтому действия лиц, начатые как кража, при применении в дальнейшем насилия с целью завладения чужим имуществом или для его удержания непосредственно после изъятия следует квалифицировать в зависимости от характера примененного насилия как грабеж, соединенный с насилием, или разбой (см. п. 5 Постановления Пленума ВС РФ N 29).

12. Деяние, отраженное в ч. 1 коммент. статьи, относится к категории преступлений средней тяжести, деяния, предусмотренные ч. 2, — к категории тяжких преступлений, ч. 3 — особо тяжких преступлений.

Другой комментарий к Ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации

1. Грабеж как форма хищения характеризуется открытым хищением чужого имущества.

2. Открытым в соответствии с п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. N 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» признается такое хищение, которое совершается в присутствии собственника или иного владельца имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее это преступление, сознает, что присутствующие при этом лица понимают противоправный характер его действий независимо от того, принимали ли они меры к пресечению этих действий или нет. Открытость хищения оценивается по субъективному критерию: открытым будет считаться такое хищение, которое, по мнению виновного, является очевидно противоправным в глазах окружающих лиц.

3. Момент окончания преступления совпадает с аналогичным моментом применительно к краже чужого имущества.

4. Квалифицирующие признаки грабежа (ч. ч. 2 — 3) в целом совпадают с аналогичными признаками ст. 158 УК РФ.

Под применением насилия, не опасного для жизни или здоровья (п. «г» ч. 2), следует понимать побои или совершение иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы (связывание рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении и др.) (п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. N 29). Угроза применения такого насилия охватывает реальную и наличную угрозу побоев или иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы.

При этом объектом применения насилия (угрозы) могут выступать собственник, иной владелец имущества, их близкие (воздействуя на которых, виновный пытается воздействовать на собственника или владельца), а также лица, которые препятствуют либо, по мнению виновного, могут воспрепятствовать хищению. Соответственно, насилие, примененное «к имуществу» (например, срывание шапки, вырывание сумки), не позволяет квалифицировать грабеж как насильственный.

Кроме того, применяемое насилие (угроза) должно быть средством завладения или удержания чужого имущества сразу же после его завладения; если после тайного хищения виновный применяет насилие (угрозу) с целью избежать задержания, то содеянное квалифицируется как кража с возможной квалификацией по совокупности со ст. 116 УК РФ (п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 5 сентября 1986 г. N 11 «О судебной практике по делам о преступлениях против личной собственности»).

Статья 161 УК РФ. Грабеж (действующая редакция)

1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, —

наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

2. Грабеж, совершенный:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) утратил силу. — Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;

в) с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище;

г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;

д) в крупном размере, —

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Грабеж, совершенный:

а) организованной группой;

б) в особо крупном размере, —

в) утратил силу. — Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ

наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

  • URL
  • HTML
  • BB-код
  • Текст

Комментарий к ст. 161 УК РФ

1. Объективная сторона заключается в открытом хищении чужого имущества. Открытым является такое хищение, которое совершается в присутствии собственника или иного владельца имущества либо на виду у посторонних, когда виновный осознает, что присутствующие при этом понимают противоправный характер его действий независимо от того, принимали ли они меры к пресечению этих действий или нет (п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»).

2. Если присутствующее при хищении лицо не осознает противоправности действий либо является близким родственником виновного, который в связи с этим рассчитывает, что в процессе изъятия имущества не встретит противодействия с его стороны, содеянное образует состав кражи, а не грабежа. Если же указанные лица пытались воспрепятствовать хищению (например, требовали прекратить противоправные действия), то ответственность виновного наступает по комментируемой статье.

Когда потерпевший или иные лица не видят действий виновного либо, наблюдая факт изъятия имущества, считают его правомерным, на что и рассчитывает преступник, то хищение не может признаваться открытым. Хищение не может квалифицироваться как грабеж и в том случае, когда кто-либо из присутствующих замечает, что совершается незаконное завладение чужим имуществом, однако сам виновный ошибочно полагает, что действует незаметно для других лиц.

3. Грабеж признается оконченным с момента завладения имуществом и получения возможности реально распоряжаться им.

4. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и корыстной целью.

5. Субъект преступления — лицо, достигшее возраста 14 лет.

6. Содержание квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков грабежа аналогично содержанию одноименных признаков кражи.

7. Квалифицированный состав грабежа по ч. 2 комментируемой статьи имеет специфический признак — применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угрозу применения такого насилия (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК).

Под насилием, не опасным для жизни или здоровья, следует понимать побои или совершение иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы (связывание рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении и др.) (п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»).

Насилие должно использоваться как средство завладения имуществом или его удержания непосредственно после завладения. Насилие при грабеже может применяться как к потерпевшему, так и иным лицам, способным воспрепятствовать завладению имуществом.

Статья 269 налоговый кодекс рф

Статья 269. Особенности учета процентов по долговым обязательствам в целях налогообложения

1. В целях настоящей главы под долговыми обязательствами понимаются кредиты, товарные и коммерческие кредиты, займы, банковские вклады, банковские счета или иные заимствования независимо от способа их оформления.

По долговым обязательствам любого вида доходом (расходом) признаются проценты, исчисленные исходя из фактической ставки, если иное не установлено настоящей статьей.

По долговым обязательствам любого вида, возникшим в результате сделок, признаваемых в соответствии с настоящим Кодексом контролируемыми сделками, доходом (расходом) признается процент, исчисленный исходя из фактической ставки с учетом положений раздела V.1 настоящего Кодекса, если иное не установлено настоящей статьей.

1.1. По долговому обязательству, возникшему в результате сделки, признаваемой в соответствии с настоящим Кодексом контролируемой сделкой, налогоплательщик вправе:

признать доходом процент, исчисленный исходя из фактической ставки по таким долговым обязательствам, если эта ставка превышает минимальное значение интервала предельных значений, установленного пунктом 1.2 настоящей статьи;

признать расходом процент, исчисленный исходя из фактической ставки по таким долговым обязательствам, если эта ставка менее максимального значения интервала предельных значений, установленного пунктом 1.2 настоящей статьи.

При несоблюдении условий, установленных абзацами первым — третьим настоящего пункта, по долговым обязательствам, возникшим в результате сделок, признаваемых в соответствии с настоящим Кодексом контролируемыми сделками, доходом (расходом) признается процент, исчисленный исходя из фактической ставки с учетом положений раздела V.1 настоящего Кодекса.

1.2. В целях пункта 1.1 настоящей статьи устанавливаются следующие интервалы предельных значений процентных ставок по долговым обязательствам:

1) по долговым обязательствам, оформленным в рублях:

по долговому обязательству, оформленному в рублях и возникшему в результате сделки, признаваемой контролируемой в соответствии с пунктом 2 статьи 105.14 настоящего Кодекса, — от 0 до 180 процентов (на период с 1 января по 31 декабря 2015 года), от 75 до 125 процентов (начиная с 1 января 2016 года) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации;

по долговому обязательству, оформленному в рублях и не указанному в абзаце втором настоящего подпункта, — от 75 процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации до 180 процентов ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации (на период с 1 января по 31 декабря 2015 года), от 75 до 125 процентов (начиная с 1 января 2016 года) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации;

2) по долговому обязательству, оформленному в евро, — от Европейской межбанковской ставки предложения (EURIBOR) в евро, увеличенной на 4 процентных пункта, до ставки EURIBOR в евро, увеличенной на 7 процентных пунктов;

3) по долговому обязательству, оформленному в китайских юанях, — от Шанхайской межбанковской ставки предложения (SHIBOR) в китайских юанях, увеличенной на 4 процентных пункта, до ставки SHIBOR в китайских юанях, увеличенной на 7 процентных пунктов;

4) по долговому обязательству, оформленному в фунтах стерлингов, — от ставки ЛИБОР в фунтах стерлингов, увеличенной на 4 процентных пункта, до ставки ЛИБОР в фунтах стерлингов, увеличенной на 7 процентных пунктов;

5) по долговому обязательству, оформленному в швейцарских франках или японских йенах, — от ставки ЛИБОР в соответствующей валюте, увеличенной на 2 процентных пункта, до ставки ЛИБОР в соответствующей валюте, увеличенной на 5 процентных пунктов;

6) по долговому обязательству, оформленному в иных валютах, не указанных в подпунктах 1 — 5 настоящего пункта, — от ставки ЛИБОР в долларах США, увеличенной на 4 процентных пункта, до ставки ЛИБОР в долларах США, увеличенной на 7 процентных пунктов.

1.3. В целях применения пункта 1.2 настоящей статьи:

1) в отношении долговых обязательств, по которым ставка является фиксированной и не изменяется в течение всего срока действия долгового обязательства, под ключевой ставкой Центрального банка Российской Федерации (ставкой ЛИБОР, ставкой EURIBOR, ставкой SHIBOR) понимается соответствующая ставка, действовавшая на дату привлечения денежных средств или иного имущества в виде долгового обязательства;

2) в отношении долговых обязательств, не указанных в подпункте 1 настоящего пункта, под ключевой ставкой Центрального банка Российской Федерации (ставкой ЛИБОР, ставкой EURIBOR, ставкой SHIBOR) понимается соответствующая ставка, действующая на дату признания доходов (расходов) в виде процентов в соответствии с настоящей главой;

3) в отношении интервалов предельных значений процентных ставок по долговым обязательствам, установленных подпунктами 2 — 6 пункта 1.2 настоящей статьи, принимается ставка ЛИБОР (ставка EURIBOR, ставка SHIBOR) на срок, в наибольшей степени соответствующий сроку долгового обязательства, указанного в пункте 1.1 настоящей статьи.

2. В целях настоящей статьи контролируемой задолженностью признается непогашенная задолженность налогоплательщика — российской организации по следующим долговым обязательствам этого налогоплательщика (если иное не предусмотрено настоящей статьей):

1) по долговому обязательству перед иностранным лицом, являющимся взаимозависимым лицом налогоплательщика — российской организации в соответствии с подпунктом 1, 2 или 9 пункта 2 статьи 105.1 настоящего Кодекса, если такое иностранное лицо прямо или косвенно участвует в налогоплательщике — российской организации, указанной в абзаце первом настоящего пункта;

2) по долговому обязательству перед лицом, признаваемым в соответствии с подпунктом 1, 2, 3 или 9 пункта 2 статьи 105.1 настоящего Кодекса взаимозависимым лицом иностранного лица, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, если иное не предусмотрено пунктом 8 настоящей статьи;

3) по долговому обязательству, по которому иностранное лицо, указанное в подпункте 1 настоящего пункта, и (или) его взаимозависимое лицо, указанное в подпункте 2 настоящего пункта, выступают поручителем, гарантом или иным образом обязуются обеспечить исполнение этого долгового обязательства налогоплательщика — российской организации, если иное не предусмотрено пунктом 9 настоящей статьи.

3. В случае, если размер контролируемой задолженности налогоплательщика более чем в 3 раза (для банков и организаций, занимающихся лизинговой деятельностью, — более чем в 12,5 раза) превышает разницу между суммой активов и величиной обязательств этого налогоплательщика (далее в настоящей статье — собственный капитал) на последнее число отчетного (налогового) периода, при определении предельного размера процентов, подлежащих включению в состав расходов этого налогоплательщика, применяются правила, установленные пунктами 4 — 6 настоящей статьи. При определении размера контролируемой задолженности налогоплательщика в целях настоящей статьи учитываются суммы контролируемой задолженности, возникшей по всем обязательствам этого налогоплательщика, указанным в пункте 2 настоящей статьи, в совокупности.

В целях настоящей статьи организацией, занимающейся лизинговой деятельностью, признается организация, у которой в отчетном (налоговом) периоде, на последнее число которого определяется предельный размер процентов, подлежащих включению в состав расходов, доходы от осуществления лизинговой деятельности, учитываемые при определении налоговой базы в соответствии с настоящей главой, составляют не менее 90 процентов всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы в соответствии с настоящей главой за указанный отчетный (налоговый) период.

4. Предельный размер процентов, подлежащих включению в состав расходов, по контролируемой задолженности исчисляется налогоплательщиком на последнее число каждого отчетного (налогового) периода путем деления суммы процентов, начисленных этим налогоплательщиком в каждом отчетном (налоговом) периоде по контролируемой задолженности, на коэффициент капитализации, рассчитываемый на последнюю отчетную дату соответствующего отчетного (налогового) периода. При этом в случае изменения коэффициента капитализации в последующем отчетном периоде или по итогам налогового периода по сравнению с предыдущими отчетными периодами предельный размер процентов, подлежащих включению в состав расходов, по контролируемой задолженности за предыдущий отчетный период изменению не подлежит.

Коэффициент капитализации в целях настоящей статьи определяется путем деления величины соответствующей непогашенной контролируемой задолженности на величину собственного капитала, соответствующего доле участия взаимозависимого иностранного лица, указанного в подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи, в российской организации, и деления полученного результата на 3 (для банков и организаций, занимающихся лизинговой деятельностью, — на 12,5).

При определении величины собственного капитала не учитываются суммы долговых обязательств в виде задолженности по налогам и сборам, включая текущую задолженность по уплате налогов и сборов, суммы отсрочек, рассрочек и инвестиционного налогового кредита.

5. В состав расходов включаются проценты по контролируемой задолженности в размере, не превышающем предельного размера процентов, подлежащих включению в состав расходов, исчисленного в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, но не более фактически начисленных процентов.

При этом правила, установленные пунктом 4 настоящей статьи, не применяются в отношении процентов по заемным средствам, если непогашенная задолженность по соответствующему долговому обязательству не является контролируемой.

6. Положительная разница между начисленными процентами и предельными процентами, исчисленными в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, приравнивается в целях налогообложения к дивидендам, уплаченным иностранному лицу, указанному в подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи, и облагается налогом в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 224 или пунктом 3 статьи 284 настоящего Кодекса.

7. Непогашенная задолженность по долговому обязательству не признается для налогоплательщика — российской организации контролируемой задолженностью, если исчисление и удержание суммы налога с процентных доходов иностранной организации, выплачиваемых по такому долговому обязательству, не производятся налоговым агентом в соответствии с подпунктом 8 пункта 2 статьи 310 настоящего Кодекса.

8. Непогашенная задолженность, указанная в подпункте 2 пункта 2 настоящей статьи, не признается для налогоплательщика — российской организации контролируемой задолженностью при одновременном выполнении следующих условий (с учетом особенностей, установленных пунктом 11 настоящей статьи):

1) долговое обязательство возникло перед российской организацией или физическом лицом, являющимися в соответствии с настоящим Кодексом налоговыми резидентами Российской Федерации в течение всего отчетного (налогового) периода и признаваемыми взаимозависимыми лицами иностранного лица, указанного в подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи, на основании подпункта 1, 2, 3 или 9 пункта 2 статьи 105.1 настоящего Кодекса;

2) российская организация или физическое лицо, перед которыми возникло долговое обязательство, в течение отчетного (налогового) периода не имеет непогашенной задолженности по сопоставимым долговым обязательствам перед иностранным лицом, указанным в подпунктах 1 и (или) 2 пункта 2 настоящей статьи.

9. Непогашенная задолженность, указанная в подпункте 3 пункта 2 настоящей статьи, не признается для налогоплательщика — российской организации контролируемой задолженностью при одновременном выполнении следующих условий:

1) долговое обязательство возникло перед организацией, являющейся банком (включая организации, признаваемые банками в соответствии с законодательством иностранных государств) или банком развития — государственной корпорацией, не признаваемыми взаимозависимыми лицами как с налогоплательщиком — российской организацией, так и с лицами, выступающими поручителем, гарантом или иным образом обязующимися исполнить долговое обязательство налогоплательщика;

2) с момента возникновения долгового обязательства налогоплательщика не происходило прекращения (исполнения) указанного долгового обязательства как в части суммы основного долга, так и в части уплаты процентов иностранным лицом, указанным в подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи, и (или) его взаимозависимым лицом, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящей статьи, выступающими поручителем, гарантом или иным образом обязующимися обеспечить исполнение указанного долгового обязательства.

10. Непогашенная задолженность по долговому обязательству не признается контролируемой задолженностью по основаниям, установленным пунктами 8 и 9 настоящей статьи, при условии письменного подтверждения выполнения условий, установленных указанными пунктами, предоставленного кредитором по долговому обязательству налогоплательщика — российской организации.

11. Определение сопоставимости долговых обязательств в целях подпункта 2 пункта 8 настоящей статьи производится с учетом следующих особенностей:

1) для определения сопоставимости долговых обязательств учитываются общая сумма этих обязательств и срок, на который они предоставлены;

2) при наличии нескольких долговых обязательств по сделкам, заключенным с иностранным лицом, указанным в подпунктах 1 и (или) 2 пункта 2 настоящей статьи, для определения общей суммы долговых обязательств в целях подпункта 1 настоящего пункта суммы таких обязательств суммируются;

3) если валюта долгового обязательства перед иностранным лицом, указанным в подпунктах 1 и (или) 2 пункта 2 настоящей статьи, отличается от валюты долгового обязательства, с которым производится сопоставление, долговые обязательства приводятся к единой валюте по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату возникновения долгового обязательства перед кредитором;

4) в случае, если срок, на который предоставлено долговое обязательство налогоплательщику — российской организации, не превышает срок, на который возникла непогашенная задолженность по долговому обязательству перед иностранным лицом, указанным в подпунктах 1 и (или) 2 пункта 2 настоящей статьи, такие сроки считаются сопоставимыми.

12. В случае невыполнения условия, установленного подпунктом 2 пункта 8 настоящей статьи, непогашенная задолженность, указанная в подпункте 2 пункта 2 настоящей статьи, признается для налогоплательщика — российской организации контролируемой задолженностью в размере, не превышающем размера непогашенной задолженности по сопоставимому долговому обязательству, указанному в подпункте 2 пункта 8 настоящей статьи.

13. Суд может признать контролируемой задолженностью непогашенную задолженность налогоплательщика — российской организации по долговым обязательствам, не указанным в пункте 2 настоящей статьи, если будет установлено, что конечной целью выплат по таким долговым обязательствам являются выплаты организациям, указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящей статьи.

Комментарий к Ст. 269 НК РФ

С 1 января 2015 г. вступили в силу изменения, внесенные в ст. 269 НК РФ Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 420-ФЗ «О внесении изменений в статью 27.5-3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и части первую и вторую НК Российской Федерации» (далее — Закон N 420-ФЗ).

Статьей 269 НК РФ определены особенности учета процентов по долговым обязательствам в целях налогообложения.

В целях гл. 25 НК РФ под долговыми обязательствами понимаются кредиты, товарные и коммерческие кредиты, займы, банковские вклады, банковские счета или иные заимствования независимо от способа их оформления.

По долговым обязательствам любого вида доходом (расходом) признаются проценты, исчисленные исходя из фактической ставки, если иное не установлено ст. 269 НК РФ.

По долговым обязательствам любого вида, возникшим в результате сделок, признаваемых в соответствии с Налоговым кодексом РФ контролируемыми сделками, доходом (расходом) признается процент, исчисленный исходя из фактической ставки с учетом положений разд. V.1 НК РФ, если иное не установлено ст. 269 НК РФ.

Таким образом, по общему правилу доходом (расходом) будет признаваться процент, исчисленный исходя из фактической ставки по договору, с учетом положений разд. V.1 НК РФ. Как указала ФНС России в Информации «О вступлении в силу с 1 января 2015 года новых правил для сделок с долговыми обязательствами», исходя из международной практики и положений НК РФ, приоритетным для таких сделок является метод сопоставимых рыночных цен.

Исключение сделано для сделок с долговыми обязательствами, в которых одной из сторон является банк. Пунктом 1.2 ст. 269 НК РФ определены интервалы предельных значений процентных ставок (если пользоваться международной терминологией — «безопасные гавани») для таких сделок.

Границы интервала зависят от валюты, в которой выражено долговое обязательство. Например, интервал предельных значений для долговых обязательств, оформленных: в рублях, — от 75 до 180% (в 2015 г.) и от 75 до 125% (начиная с 1 января 2016 г.) ставки

рефинансирования Банка России; в евро, — от Европейской межбанковской ставки предложения (EURIBOR) в евро, увеличенной на 4

пункта, до ставки EURIBOR в евро плюс 7 процентных пунктов; в китайских юанях, — от Шанхайской межбанковской ставки предложения (SHIBOR) в китайских юанях,

увеличенной на 4 пункта, до ставки SHIBOR в китайских юанях плюс 7 процентных пунктов.

Если ставка процентов по сделке находится в границах установленного интервала (выше минимальной и ниже максимальной границ), то она признается рыночной априори.

В целях применения п. 1.2 ст. 269 НК РФ:

1) в отношении долговых обязательств, по которым ставка является фиксированной и не изменяется в течение всего срока действия долгового обязательства, под ставкой рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (ставкой ЛИБОР, ставкой EURIBOR, ставкой SHIBOR) понимается соответствующая ставка, действовавшая на дату привлечения денежных средств или иного имущества в виде долгового обязательства;

2) в отношении долговых обязательств, не указанных в пп. 1 настоящего пункта, под ставкой рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (ставкой ЛИБОР, ставкой EURIBOR, ставкой SHIBOR) понимается соответствующая ставка, действующая на дату признания доходов (расходов) в виде процентов в соответствии с гл. 25 НК РФ;

3) в отношении интервалов предельных значений процентных ставок по долговым обязательствам, установленных пп. 2 — 6 п. 1.2 настоящей статьи, принимается ставка ЛИБОР (ставка EURIBOR, ставка SHIBOR) на срок, в наибольшей степени соответствующий сроку долгового обязательства, указанного в п.

1.1 ст. 269 НК РФ.

Согласно п. 1.1 ст. 269 НК РФ по долговому обязательству, возникшему в результате сделки, признаваемой в соответствии с Кодексом контролируемой сделкой, одной из сторон которой является банк, налогоплательщик вправе:

признать доходом процент, исчисленный исходя из фактической ставки по таким долговым обязательствам, если эта ставка превышает минимальное значение интервала предельных значений, установленного п. 1.2 ст. 269 НК РФ (абз. 2 п. 1.1 ст. 269 НК РФ); признать расходом процент, исчисленный исходя из фактической ставки по таким долговым обязательствам, если эта ставка менее максимального значения интервала предельных значений, установленного п. 1.2 ст. 269 НК РФ (абз. 3 п. 1.1 ст. 269 НК РФ).

При несоблюдении данных условий по долговым обязательствам, возникшим в результате сделок, признаваемых в соответствии с Налоговым кодексом РФ контролируемыми сделками, одной из сторон которых является банк, доходом (расходом) признается процент, исчисленный исходя из фактической ставки с учетом положений разд. V.1 НК РФ.

При этом, как вначале отмечал Минфин России, особенности учета процентов по долговым обязательствам в целях налогообложения, предусмотренные абз. 1 — 3 п. 1.1 ст. 269 НК РФ в отношении сделок между взаимозависимыми лицами, одной из сторон которых является банк, возможно применять в том числе и в случаях, если такие сделки не признаются в соответствии со ст. 105.14 НК РФ контролируемыми (Письмо Минфина России от 12 августа 2014 г. N

Однако в более позднем своем Письме Минфин России указал, что абз. 1 — 3 п. 1.1 ст. 269 НК РФ (в ред. Закона N 420-ФЗ) особенности учета процентов по долговым обязательствам в целях налогообложения предусмотрены только в отношении контролируемых сделок, одной из сторон которых является банк (Письмо Минфина России от 25.12.2014 N 03-01-18/67488).

В соответствии с положениями п. 2 ст. 269 НК РФ особый порядок налогового учета и налогообложения уплачиваемых процентов применяется при выплате процентных доходов российскими организациями, имеющими непогашенную задолженность:

— по долговому обязательству перед иностранной организацией, прямо или косвенно владеющей более 20% уставного (складочного) капитала (фонда) этой российской организации;

— по долговому обязательству перед российской организацией, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации аффилированным лицом указанной выше иностранной организации;

— по долговому обязательству, в отношении которого такое указанное выше аффилированное лицо и (или) непосредственно эта указанная выше иностранная организация выступают поручителем, гарантом или иным образом обязуются обеспечить исполнение долгового обязательства российской организации.

В указанных случаях задолженность признается контролируемой.

В этих случаях, если размер контролируемой задолженности перед иностранной организацией более чем в 3 раза (для организаций, занимающихся исключительно лизинговой деятельностью, — более чем в 12,5 раза) превышает разницу между суммой активов и величиной обязательств налогоплательщика — российской организации (далее — собственный капитал) на последнее число отчетного (налогового) периода, при определении предельного размера процентов, подлежащих включению в состав расходов, с учетом положений п. 1 ст. 269 НК РФ применяются правила, предусмотренные п. 2 ст. 269 НК РФ.

На основании ст. 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. N 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» аффилированными лицами юридического лица являются:

член его совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления,

член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа; лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо; лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица; юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20%

общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица; если юридическое лицо является участником финансово-промышленной группы, к его

аффилированным лицам также относятся члены советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы.

Согласно ч. 6 ст. 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 227-ФЗ определение взаимозависимости юридических лиц исходя из положений ст. 20 НК РФ производится с 1 января 2012 г. только в отношении сделок, доходы и (или) расходы по которым признаны в соответствии с гл. 25 НК РФ до дня вступления в силу указанного Федерального закона, то есть до 1 января 2001 г. В отношении сделок, заключенных после указанной даты, определение взаимозависимости юридических лиц и долей участия одной организации в другой осуществляется на основании гл. 14.1 НК РФ.

В соответствии с п. 2 ст. 269 НК РФ налогоплательщик обязан на последнее число каждого отчетного (налогового) периода исчислять предельную величину признаваемых расходом процентов по контролируемой задолженности путем деления суммы процентов, начисленных налогоплательщиком в каждом отчетном (налоговом) периоде по контролируемой задолженности, на коэффициент капитализации, рассчитываемый на последнюю отчетную дату соответствующего отчетного (налогового) периода. При этом коэффициент капитализации определяется путем деления величины соответствующей непогашенной контролируемой задолженности на величину собственного капитала, соответствующую доле прямого или косвенного участия этой иностранной организации в уставном (складочном) капитале (фонде) российской организации, и деления полученного результата на 3 (для банков и организаций, занимающихся лизинговой деятельностью, — на 12,5).

В целях применения п. 2 ст. 269 НК РФ собственный капитал представляет собой разницу между суммой активов и величиной обязательств налогоплательщика — российской организации.

Сумма активов и величина обязательств организаций определяются на основании данных бухгалтерского учета в соответствии с Порядком определения стоимости чистых активов, утвержденным Приказом Минфина России от 28 августа 2014 г. N 84н «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов».

Пунктом 2 ст. 269 НК РФ предусмотрено, что при определении величины собственного капитала в расчет не принимаются суммы долговых обязательств в виде задолженности по налогам и сборам, включая текущую задолженность по уплате налогов и сборов, суммы отсрочек, рассрочек и инвестиционного налогового кредита.

Статья 269. Особенности учета процентов по долговым обязательствам в целях налогообложения

(Наименование в редакции, введенной в действие с 1 января 2015 года Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 420-ФЗ.

1. В целях настоящей главы под долговыми обязательствами понимаются кредиты, товарные и коммерческие кредиты, займы, банковские вклады, банковские счета или иные заимствования независимо от способа их оформления.

По долговым обязательствам любого вида доходом (расходом) признаются проценты, исчисленные исходя из фактической ставки, если иное не установлено настоящей статьей.

По долговым обязательствам любого вида, возникшим в результате сделок, признаваемых в соответствии с настоящим Кодексом контролируемыми сделками, доходом (расходом) признается процент, исчисленный исходя из фактической ставки с учетом положений раздела 5.1 настоящего Кодекса, если иное не установлено настоящей статьей.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2015 года Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 420-ФЗ.

1.1. По долговому обязательству, возникшему в результате сделки, признаваемой в соответствии с настоящим Кодексом контролируемой сделкой, налогоплательщик вправе:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 9 марта 2015 года Федеральным законом от 8 марта 2015 года N 32-ФЗ, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

признать доходом процент, исчисленный исходя из фактической ставки по таким долговым обязательствам, если эта ставка превышает минимальное значение интервала предельных значений, установленного пунктом 1.2 настоящей статьи;
признать расходом процент, исчисленный исходя из фактической ставки по таким долговым обязательствам, если эта ставка менее максимального значения интервала предельных значений, установленного пунктом 1.2 настоящей статьи.

При несоблюдении условий, установленных абзацами первым — третьим настоящего пункта, по долговым обязательствам, возникшим в результате сделок, признаваемых в соответствии с настоящим Кодексом контролируемыми сделками, доходом (расходом) признается процент, исчисленный исходя из фактической ставки с учетом положений раздела 5.1 настоящего Кодекса.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 9 марта 2015 года Федеральным законом от 8 марта 2015 года N 32-ФЗ, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

(Пункт дополнительно включен со 2 сентября 2010 года Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 229-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 января 2015 года Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 420-ФЗ.

1.2. В целях пункта 1.1 настоящей статьи устанавливаются следующие интервалы предельных значений процентных ставок по долговым обязательствам:
1) по долговым обязательствам, оформленным в рублях:
по долговому обязательству, оформленному в рублях и возникшему в результате сделки, признаваемой контролируемой в соответствии с пунктом 2 статьи 105.14 настоящего Кодекса, — от 0 до 180 процентов (на период с 1 января по 31 декабря 2015 года), от 75 до 125 процентов (начиная с 1 января 2016 года) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации;
по долговому обязательству, оформленному в рублях и не указанному в абзаце втором настоящего подпункта, — от 75 процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации до 180 процентов ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации (на период с 1 января по 31 декабря 2015 года), от 75 до 125 процентов (начиная с 1 января 2016 года) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации;
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 9 марта 2015 года Федеральным законом от 8 марта 2015 года N 32-ФЗ, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

2) по долговому обязательству, оформленному в евро, — от Европейской межбанковской ставки предложения (EUR1BOR) в евро, увеличенной на 4 процентных пункта, до ставки EUR1BOR в евро, увеличенной на 7 процентных пунктов;
3) по долговому обязательству, оформленному в китайских юанях, — от Шанхайской межбанковской ставки предложения (SH1BOR) в китайских юанях, увеличенной на 4 процентных пункта, до ставки SH1BOR в китайских юанях, увеличенной на 7 процентных пунктов;
4) по долговому обязательству, оформленному в фунтах стерлингов, — от ставки ЛИБОР в фунтах стерлингов, увеличенной на 4 процентных пункта, до ставки ЛИБОР в фунтах стерлингов, увеличенной на 7 процентных пунктов;
5) по долговому обязательству, оформленному в швейцарских франках или японских йенах, — от ставки ЛИБОР в соответствующей валюте, увеличенной на 2 процентных пункта, до ставки ЛИБОР в соответствующей валюте, увеличенной на 5 процентных пунктов;
6) по долговому обязательству, оформленному в иных валютах, не указанных в подпунктах 1-5 настоящего пункта, — от ставки ЛИБОР в долларах США, увеличенной на 4 процентных пункта, до ставки ЛИБОР в долларах США, увеличенной на 7 процентных пунктов.

(Пункт 1.2 дополнительно включен с 1 января 2015 года Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 420-ФЗ)
1.3. В целях применения пункта 1.2 настоящей статьи:
1) в отношении долговых обязательств, по которым ставка является фиксированной и не изменяется в течение всего срока действия долгового обязательства, под ключевой ставкой Центрального банка Российской Федерации (ставкой ЛИБОР, ставкой EUR1BOR, ставкой SH1BOR) понимается соответствующая ставка, действовавшая на дату привлечения денежных средств или иного имущества в виде долгового обязательства;
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 9 марта 2015 года Федеральным законом от 8 марта 2015 года N 32-ФЗ, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

2) в отношении долговых обязательств, не указанных в подпункте 1 настоящего пункта, под ключевой ставкой Центрального банка Российской Федерации (ставкой ЛИБОР, ставкой EUR1BOR, ставкой SH1BOR) понимается соответствующая ставка, действующая на дату признания доходов (расходов) в виде процентов в соответствии с настоящей главой;
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 9 марта 2015 года Федеральным законом от 8 марта 2015 года N 32-ФЗ, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

3) в отношении интервалов предельных значений процентных ставок по долговым обязательствам, установленных подпунктами 2-6 пункта 1.2 настоящей статьи, принимается ставка ЛИБОР (ставка EUR1BOR, ставка SH1BOR) на срок, в наибольшей степени соответствующий сроку долгового обязательства, указанного в пункте 1.1 настоящей статьи.

(Пункт 1.3 дополнительно включен с 1 января 2015 года Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 420-ФЗ)
2. Если налогоплательщик — российская организация имеет непогашенную задолженность по долговому обязательству перед иностранной организацией, прямо или косвенно владеющей более чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (фонда) этой российской организации, либо по долговому обязательству перед российской организацией, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации аффилированным лицом указанной иностранной организации, а также по долговому обязательству, в отношении которого такое аффилированное лицо и (или) непосредственно эта иностранная организация выступают поручителем, гарантом или иным образом обязуются обеспечить исполнение долгового обязательства российской организации (далее в настоящей статье — контролируемая задолженность перед иностранной организацией), и если размер контролируемой задолженности перед иностранной организацией более чем в 3 раза (для банков, а также для организаций, занимающихся исключительно лизинговой деятельностью, — более чем в 12,5 раза) превышает разницу между суммой активов и величиной обязательств налогоплательщика — российской организации (далее в целях применения настоящего пункта — собственный капитал) на последнее число отчетного (налогового) периода, при определении предельного размера процентов, подлежащих включению в состав расходов, с учетом положений пункта 1 настоящей статьи применяются следующие правила (абзац в редакции, введенной в действии с 1 января 2006 года Федеральным законом от 6 июня 2005 года N 58-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 января 2007 года Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 137-ФЗ.
Абзац исключен с 30 июня 2002 года Федеральным законом от 29 мая 2002 года N 57-ФЗ, действие распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2002 года.

Налогоплательщик обязан на последнее число каждого отчетного (налогового) периода исчислять предельную величину признаваемых расходом процентов по контролируемой задолженности путем деления суммы процентов, начисленных налогоплательщиком в каждом отчетном (налоговом) периоде по контролируемой задолженности, на коэффициент капитализации, рассчитываемый на последнюю отчетную дату соответствующего отчетного (налогового) периода (абзац в редакции, введенной в действие с 30 июня 2002 года Федеральным законом от 29 мая 2002 года N 57-ФЗ; действие распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2002 года; в редакции, введенной в действие с 1 января 2007 года Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 137-ФЗ.

При этом коэффициент капитализации определяется путем деления величины соответствующей непогашенной контролируемой задолженности на величину собственного капитала, соответствующую доле прямого или косвенного участия этой иностранной организации в уставном (складочном) капитале (фонде) российской организации, и деления полученного результата на три (для банков и организаций, занимающихся лизинговой деятельностью, — на двенадцать с половиной) (абзац в редакции, введенной в действие с 30 июня 2002 года Федеральным законом от 29 мая 2002 года N 57-ФЗ; действие распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2002 года.

В целях настоящего пункта при определении величины собственного капитала в расчет не принимаются суммы долговых обязательств в виде задолженности по налогам и сборам, включая текущую задолженность по уплате налогов и сборов, суммы отсрочек, рассрочек и инвестиционного налогового кредита (абзац дополнительно включен с 30 июня 2002 года Федеральным законом от 29 мая 2002 года N 57-ФЗ; действие распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2002 года; в редакции, введенной в действие с 1 января 2007 года Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 137-ФЗ.

3. В состав расходов включаются проценты по контролируемой задолженности, рассчитанные в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, но не более фактически начисленных процентов.

При этом правила, установленные пунктом 2 настоящей статьи, не применяются в отношении процентов по заемным средствам, если непогашенная задолженность не является контролируемой.

4. Положительная разница между начисленными процентами и предельными процентами, исчисленными в соответствии с порядком, установленным пунктом 2 настоящей статьи, приравнивается в целях налогообложения к дивидендам, уплаченным иностранной организации, в отношении которой существует контролируемая задолженность, и облагается налогом в соответствии с пунктом 3 статьи 284 настоящего Кодекса (пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2006 года Федеральным законом от 6 июня 2005 года N 58-ФЗ.

Комментарий к статье 269 НК РФ

Статья 269 Налогового кодекса РФ устанавливает, в каком порядке учитываются при налогообложении прибыли проценты по долговым обязательствам любого вида.

По общему правилу включить в расходы проценты можно лишь в пределах, которые не превышают определенного норматива.

Определяя максимальную величину процентов по заемным средствам, которую можно учесть в составе расходов для целей налогообложения, фирма может выбрать один из двух предложенных Налоговым кодексом РФ вариантов расчета.

Первый. Заемщик определяет средний уровень процентов по полученным в течение квартала кредитам. В расчет берутся проценты по тем договорам, которые заключены на сопоставимых условиях. То есть когда деньги получены в одинаковой валюте, на те же сроки, под аналогичные обеспечения, в сопоставимых объемах.

Если таковых займов не было, то можно воспользоваться вторым вариантом расчета. В этом случае максимальный уровень процентов, которые можно учесть при налогообложении прибыли, составляет:
— по договорам в иностранной валюте — 15 процентов годовых;
— по рублевым договорам — ставка рефинансирования, увеличенная в 1,1 раза.

Если во время действия кредитного договора ставка рефинансирования менялась, расчет нужно делать исходя из той ставки, которая действует на дату признания расходов в виде процентов. Напомним, если фирма при расчете налога на прибыль использует метод начисления, то проценты по заемным средствам признаются либо на конец отчетного периода, либо на дату погашения долга — в зависимости от того, что произошло раньше (п. 8 ст. 272 Налогового кодекса РФ). У тех же фирм, которые рассчитывают налог на прибыль кассовым методом, проценты учитываются в расходах в день уплаты (ст. 273 Налогового кодекса РФ).

Теперь еще об одном нововведении, которое действует с 1 января 2006 года. Оно касается суммовых разниц по кредитным договорам в у.е.

Теперь в расходы, которые подлежат нормированию, помимо процентов включают и суммовые разницы по обязательствам, выраженным в условных денежных единицах. Причем учитываются как положительные, так и отрицательные суммовые разницы. Норма будет такой же, как и для рублевых заимствований: ставка рефинансирования Центробанка, увеличенная в 1,1 раза.

Пункты 2 — 4 статьи 269 Налогового кодекса РФ устанавливают особый порядок расчета процентов по некоторым кредитам и займам, полученным российской организацией от иностранной организации, которая владеет (прямо или косвенно) более чем 20 процентами ее уставного (складочного) капитала. Напомним, что согласно статье 106 Гражданского кодекса РФ в этом случае российская организация считается зависимым обществом, а иностранная — преобладающим или участвующим обществом.

Задолженность перед иностранной организацией, которая предоставила кредит или заем зависимой российской организации, называется контролируемой. Упомянутый особый порядок расчета процентов по контролируемой задолженности применяется в том случае, если ее сумма более чем в три раза превышает собственный капитал российской организации. Для кредитных организаций и организаций, которые занимаются лизингом, указанный предел составляет 12,5 раз. Согласно пункту 2 статьи 269 Налогового кодекса РФ собственный капитал — это разность между суммой активов и величиной обязательств российской организации. При расчете собственного капитала не надо учитывать задолженность по налогам и сборам (в том числе и ту, по которой организации предоставлены отсрочки, рассрочки, налоговые кредиты и инвестиционные налоговые кредиты).

Проценты по контролируемой задолженности, которые можно учесть при налогообложении прибыли, рассчитывают так. Фактически начисленные за квартал (полугодие, 9 месяцев или год) проценты умножают на коэффициент капитализации. Этот коэффициент равен 1/3 (для банков и организаций, занимающихся лизингом, — 1/12,5) отношения непогашенной контролируемой задолженности к величине собственного капитала, которая соответствует доле участия иностранной организации в уставном (складочном) капитале должника. Коэффициент капитализации рассчитывается на конец 1 квартала, полугодия, 9 месяцев и года.

В состав внереализационных расходов можно включить только ту часть процентов по контролируемой задолженности, которая не превышает сумму, рассчитанную с помощью коэффициента капитализации. Оставшаяся часть процентов для целей налогообложения прибыли приравнивается к дивидендам и облагается российской организацией (налоговым агентом) налогом на прибыль по ставке 15 процентов (см. комментарий к статье 284 Налогового кодекса РФ).

Консультации и комментарии юристов по ст 269 НК РФ

Если у вас остались вопросы по статье 269 НК РФ и вы хотите быть уверены в актуальности представленной информации, вы можете проконсультироваться у юристов нашего сайта.

Задать вопрос можно по телефону или на сайте. Первичные консультации проводятся бесплатно с 9:00 до 21:00 ежедневно по Московскому времени. Вопросы, полученные с 21:00 до 9:00, будут обработаны на следующий день.

Со ст 73 ук рф

Статья 73. Условное осуждение

Статья 73. Условное осуждение

См. комментарии к статье 73 УК РФ

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 16 октября 2012 г. N 172-ФЗ часть 1 статьи 73 изложена в новой редакции

1. Если, назначив исправительные работы, ограничение по военной службе, содержание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы на срок до восьми лет, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным. Условное осуждение не назначается:

а) осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста;

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 6 июля 2016 г. N 375-ФЗ в пункт «a.1» части 1 статьи 73 внесены изменения, вступающие в силу с 20 июля 2016 г.

б) при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления в течение испытательного срока при условном осуждении, назначенном за совершение умышленного преступления, либо в течение неотбытой части наказания, назначенного за совершение умышленного преступления, при условно-досрочном освобождении;

в) при опасном или особо опасном рецидиве.

2. При назначении условного осуждения суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе смягчающие и отягчающие обстоятельства.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 29 марта 2010 г. N 33-ФЗ в часть 3 статьи 73 внесены изменения

Испытательные сроки, не истекшие на день вступления в силу Федерального закона от 29 марта 2010 г. N 33-ФЗ, исчисляются в порядке, установленном статьей 73 настоящего Кодекса (в редакции названного Федерального закона)

3. При назначении условного осуждения суд устанавливает испытательный срок, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. В случае назначения лишения свободы на срок до одного года или более мягкого вида наказания испытательный срок должен быть не менее шести месяцев и не более трех лет, а в случае назначения лишения свободы на срок свыше одного года — не менее шести месяцев и не более пяти лет. Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N 420-ФЗ статья 73 дополнена частью 3.1

3.1. В случае назначения наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части условно испытательный срок устанавливается в пределах оставшегося срока военной службы на день провозглашения приговора.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ часть 4 статьи 73 изложена в новой редакции

4. При условном осуждении также могут быть назначены дополнительные виды наказаний.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в часть 5 статьи 73 внесены изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г.

5. Суд, назначая условное осуждение, возлагает на условно осужденного с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, не посещать определенные места, пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания, трудиться (трудоустроиться) либо продолжить обучение в общеобразовательной организации. Суд может возложить на условно осужденного исполнение и других обязанностей, способствующих его исправлению.

6. Контроль за поведением условно осужденного осуществляется уполномоченным на то специализированным государственным органом, а в отношении военнослужащих — командованием воинских частей и учреждений.

7. В течение испытательного срока суд по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, может отменить полностью или частично либо дополнить ранее установленные для условно осужденного обязанности.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 29 февраля 2012 г. N 14-ФЗ статья 73 дополнена примечанием

Примечание . Для целей настоящей статьи, а также статей 79, 80, 82 и 97 настоящего Кодекса к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, относятся преступления, предусмотренные статьями 131-135, 240, 241, 242.1 и 242.2 настоящего Кодекса, совершенные в отношении несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

Статья 73. УК РФ

Условное осуждение

1. Если, назначив исправительные работы, ограничение по военной службе, содержание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы на срок до восьми лет, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным. Условное осуждение не назначается:

  • а) осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста;
  • а.1) осужденным за преступления, предусмотренные, частями первой и второй статьи 205.1, статьей 205.2, частью второй статьи 205.4, частями первой — третьей статьи 206, статьей 360 настоящего Кодекса;
  • б) при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления в течение испытательного срока при условном осуждении, назначенном за совершение умышленного преступления, либо в течение неотбытой части наказания, назначенного за совершение умышленного преступления, при условно-досрочном освобождении;
  • в) при опасном или особо опасном рецидиве.

2. При назначении условного осуждения суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе смягчающие и отягчающие обстоятельства.

3. При назначении условного осуждения суд устанавливает испытательный срок, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. В случае назначения лишения свободы на срок до одного года или более мягкого вида наказания испытательный срок должен быть не менее шести месяцев и не более трех лет, а в случае назначения лишения свободы на срок свыше одного года — не менее шести месяцев и не более пяти лет. Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

3.1. В случае назначения наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части условно испытательный срок устанавливается в пределах оставшегося срока военной службы на день провозглашения приговора.

4. При условном осуждении также могут быть назначены дополнительные виды наказаний.

5. Суд, назначая условное осуждение, возлагает на условно осужденного с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, не посещать определенные места, пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания, трудиться (трудоустроиться) либо продолжить обучение в общеобразовательной организации. Суд может возложить на условно осужденного исполнение и других обязанностей, способствующих его исправлению.

6. Контроль за поведением условно осужденного осуществляется уполномоченным на то специализированным государственным органом, а в отношении военнослужащих — командованием воинских частей и учреждений.

7. В течение испытательного срока суд по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, может отменить полностью или частично либо дополнить ранее установленные для условно осужденного обязанности.

Для целей настоящей статьи, а также статей 79, 80, 82 и 97 настоящего Кодекса к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, относятся преступления, предусмотренные статьями 131 — 135, 240, 241, 242.1 и 242.2 настоящего Кодекса, совершенные в отношении несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

(примечание введено Федеральным законом от 29.02.2012 N 14-ФЗ)

Комментарии к статье 73 УК РФ

Сущность условного осуждения заключается в том, что суд, вынося обвинительный приговор, назначает осужденному конкретный вид наказания и определяет его срок, но постановляет считать назначенное наказание условным, т.е. не приводить его реально в исполнение под условием выполнения осужденным определенных требований, соблюдения обязанностей, возложенных судом. Поэтому можно сказать, что юридическая природа условного осуждения состоит в условном освобождении осужденного от реального отбывания назначенного ему наказания. Условное осуждение не относится к числу уголовных наказаний. Оно не включено в перечень видов наказания, предусмотренный ст. 44 УК РФ. Наличие в уголовном законе института условного осуждения является реализацией принципов справедливости и гуманизма, и этот институт применяется в тех случаях, когда характер и степень общественной опасности преступления и личности виновного свидетельствуют об отсутствии необходимости реального применения уголовного наказания, а достижение цели исправления осужденного возможно без применения к нему ограничений, связанных с реальным воздействием наказания. Эти позиции должны быть обоснованы в приговоре суда. Поэтому, например, Кассационным определением СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 24 ноября 2005 г. N 67-о05-62 было признано неверным применение условного осуждения к С. и Ш. Как было отмечено в Определении, решая вопрос о назначении С. и Ш. условного осуждения, суд указал, что учитывает все обстоятельства совершенных преступлений и считает, что их исправление возможно без реального отбывания наказания. Однако суд не указал, какие именно обстоятельства дела он имел в виду, которые свидетельствовали бы о возможности исправления осужденных при условном осуждении, а также не указал, в силу каких обстоятельств суд пришел к выводу о возможности исправления С. и Ш. без реального отбывания наказания. При таких данных применение к С. и Ш. условного осуждения нельзя признать обоснованным.

В ст. 73 УК РФ дан полный перечень видов наказаний, в отношении которых судом может быть принято решение считать назначенное наказание условным. При этом суд должен принять во внимание данные, характеризующие личность виновного, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства, смягчающие и отягчающие его вину. Назначение условного осуждения должно отвечать целям исправления условно осужденного, в силу чего на него может быть возложено исполнение определенных обязанностей, указанных в ч. 5 ст. 73 УК РФ. В необходимых случаях с учетом личности виновного, его поведения в семье и других обстоятельств на осужденного может быть возложено исполнение и других обязанностей, не перечисленных в части пятой названной статьи УК РФ.

Также следует обратить внимание на то, что условным наказание в виде лишения свободы может быть назначено только тогда, когда само лишение свободы как вид назначается на срок до восьми лет и если суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания.

Не могут считаться условными такие виды наказания, как штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, арест, обязательные работы. Это связано с тем, что исполнение этих наказаний более эффективно при их реальном отбывании.

При назначении условного осуждения суд устанавливает испытательный срок, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. В случае назначения лишения свободы на срок до одного года или более мягкого вида наказания испытательный срок должен быть не менее шести месяцев и не более трех лет, а в случае назначения лишения свободы на срок свыше одного года — не менее шести месяцев и не более пяти лет.

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 19 марта 2003 г. N 3-П, федеральный законодатель, реализуя принадлежащие ему в силу ст. 71 (п. «в», «о») и ст. 76 (ч. 1) Конституции Российской Федерации полномочия в сфере регулирования и защиты прав и свобод человека и гражданина, а также уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, вправе в предусмотренных Конституцией Российской Федерации пределах и на основе закрепленных в ее ст. ст. 1 (ч. 1), 2, 4 (ч. 2), 15 (ч. ч. 1 и 2), 49 (ч. 1) и 55 (ч. 3) принципов самостоятельно определять содержание положений уголовного и уголовно-исполнительного законов, в том числе устанавливать преступность конкретных общественно опасных деяний, их наказуемость и иные уголовно-правовые последствия совершения лицом преступления.

К дискреционным полномочиям законодателя относится, в частности, определение продолжительности и порядка исчисления испытательного срока, назначаемого лицу в случае его условного осуждения, поскольку в Конституции Российской Федерации отсутствуют прямые указания на этот счет и поскольку решение указанного вопроса осуществляется в рамках предмета регулирования соответствующей отрасли права и в соответствии с закрепленными в Конституции Российской Федерации и отраслевом законодательстве принципами .

Определение Конституционного Суда РФ от 16 октября 2007 г. N 826-О-О // Конституционное правосудие в странах СНГ и Балтии. 2008. N 2.

Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

В случае назначения наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части условно испытательный срок устанавливается в пределах оставшегося срока военной службы на день провозглашения приговора.

При постановлении приговора об условном назначении наказания в виде лишения свободы вид исправительного учреждения не указывается.

Если суд придет к выводу о возможности постановления приговора об условном осуждении лица, совершившего два или более преступления, такое решение принимается не за каждое преступление, а при окончательном назначении наказания по совокупности преступлений.

При применении условного осуждения после провозглашения приговора председательствующий разъясняет осужденному значение испытательного срока и предупреждает о последствиях совершения им в течение испытательного срока нового преступления или систематических нарушений общественного порядка (для военнослужащих — также воинского правопорядка), а также нарушения возложенных на него обязанностей, если таковые возлагались. Указанные разъяснение и предупреждение должны быть отражены в протоколе судебного заседания.

При условном осуждении наряду с основными могут применяться и дополнительные наказания. УК РФ не предусматривает принципа условности относительно дополнительных видов наказания, поэтому все они должны исполняться реально. В силу этого в резолютивной части приговора должно быть указано, что в соответствии со ст. 73 УК РФ условным признается только основное наказание.

Например, за нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью потерпевшего, виновный наказан двумя годами лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года. В этой ситуации суд может считать основное наказание условным, а что касается дополнительного наказания, то оно должно исполняться реально, и виновное лицо не имеет права в течение установленного судом срока управлять транспортными средствами.

При применении к условно осужденному в качестве дополнительного наказания лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина или государственных наград следует учитывать, что предусмотренное ст. 48 УК РФ наказание может быть назначено за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. При этом в приговоре должно быть указано, почему невозможно сохранение подсудимому этих званий и наград при одновременном применении к нему условного осуждения. Изменение вышестоящей судебной инстанцией квалификации содеянного виновным с тяжкого на менее тяжкое преступление влечет необходимость исключения из приговора указания о лишении осужденного специального звания или государственных наград.

В УК РФ нет запрета на применение условного осуждения в зависимости только от категории преступления. Закон устанавливает иные основания запрета. Однако следует крайне осторожно относиться к назначению условного осуждения за тяжкие и особо тяжкие преступления, имея в виду, что сам факт их совершения, социальная и общественная опасность, наступление последствий свидетельствуют о нецелесообразности назначения виновному условного наказания. Кроме этого, такое наказание не будет отражать в полной мере и целей назначения наказания (социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений).

Для лиц, представляющих очень высокую степень опасности (с учетом их качеств, характера совершенного преступления), закон устанавливает запрет на применение условного осуждения. Так, оно не назначается:

а) осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста;

б) при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления в течение испытательного срока при условном осуждении, назначенном за совершение умышленного преступления, либо в течение неотбытой части наказания, назначенного за совершение умышленного преступления, при условно-досрочном освобождении;

в) при опасном или особо опасном рецидиве.

К преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, относятся преступления, предусмотренные ст. ст. 131 — 135, 240, 241, 242.1 и 242.2 УК РФ, совершенные в отношении несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

Назначение условного осуждения должно отвечать целям исправления условно осужденного, в силу чего на него может быть возложено исполнение определенных обязанностей, указанных в ч. 5 ст. 73 УК РФ. В необходимых случаях с учетом личности виновного, его поведения в семье и других обстоятельств на осужденного может быть возложено исполнение и других обязанностей, не перечисленных в ч. 5 ст. 73 УК РФ.

УК РФ предусмотрена возможность возложения судом на условно осужденного исполнения следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, не посещать определенные места, пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания, осуществлять материальную поддержку семьи. Перечень обязанностей не является закрытым. Суд может возложить на условно осужденного исполнение и других обязанностей, способствующих его исправлению.

Но эти обязанности не должны быть вторым основным наказанием, как это было сделано по делу К., которому по ч. 1 ст. 161 УК РФ в порядке ч. 5 ст. 73 УК РФ было назначено наказание в виде лишения свободы и возложена обязанность выполнения бесплатных общественных работ продолжительностью в два раза меньше минимальной продолжительности такого наказания, как обязательные работы. Это обстоятельство, по мнению президиума областного суда, исключало возложенную обязанность из числа наказаний, предусмотренных ст. 44 УК РФ.

Президиум Верховного Суда РФ изменил состоявшиеся судебные решения .

Постановление N 891п2002 по делу Колоева. См.: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2002 г. (по уголовным делам) (утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 12 марта 2003 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. N 7.

При постановлении приговора, которым осуждение признано считать условным, суд обязан разъяснить осужденному условия отбывания такого наказания и последствия при уклонении от выполнения возложенных на него обязанностей.

Контроль за поведением условно осужденного осуществляется уполномоченным на то специализированным государственным органом (уголовно-исполнительной инспекцией), а в отношении военнослужащих — командованием воинской части. При исполнении реального наказания в виде лишения свободы и условного осуждения контроль за поведением лица, отбывающего реальное лишение свободы и одновременно условное осуждение, осуществляется на период отбывания лишения свободы исправительным учреждением.

При осуществлении контроля уголовно-исполнительной инспекцией после постановки на учет условно осужденный вызывается в инспекцию для проведения беседы, в ходе которой ему разъясняются обязанности, последствия их невыполнения и ответственность за нарушение общественного порядка или совершение нового преступления, о чем отбирается подписка, уточняются и проверяются анкетные данные, выясняются сведения о близких родственниках и лицах, которые могут оказывать влияние на осужденного, а также другие вопросы, имеющие значение для осуществления контроля за его поведением. О результатах беседы составляется справка, которая вместе с подпиской приобщается к личному делу осужденного.

Условно осужденный обязан отчитываться перед инспекцией о своем поведении, исполнять возложенные судом обязанности, являться по вызову в инспекцию.

В целях контроля за поведением условно осужденных в период испытательного срока инспекция:

— не реже одного раза в квартал проверяет условно осужденных по специальным учетам органа внутренних дел на предмет выявления новых правонарушений и привлечения к уголовной ответственности. Справки о результатах проверки подшиваются в личные дела условно осужденных;

— принимает участие в профилактических мероприятиях, проводимых органами внутренних дел по проверке условно осужденных по месту жительства и в общественных местах. Справки о результатах проверки подшиваются в личные дела условно осужденных;

— систематически (не реже одного раза в квартал) направляет в соответствующие подразделения органов внутренних дел списки условно осужденных, поставленных на учет инспекции. К личному делу осужденного приобщаются справки о проведении с ним профилактических бесед и все материалы, касающиеся поведения осужденного и исполнения им обязанностей, а также объяснения осужденного и другие документы.

В отношении условно осужденного, на которого судом возложены обязанности не менять места работы или учебы без уведомления инспекции, пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания, уведомляет администрацию организации, учебного заведения и лечебного учреждения.

В отношении условно осужденного, на которого судом возложена обязанность являться в инспекцию для регистрации, заводится регистрационный лист.

За хорошее поведение и добросовестное исполнение условно осужденным возложенных судом обязанностей в течение испытательного срока суд по представлению инспекции может отменить полностью или частично установленные для него обязанности.

В случаях, когда условно осужденный проявляет недобросовестность, допускает отдельные нарушения в выполнении возложенных на него обязанностей, контролирующий орган может обратиться в суд с представлением о дополнении ранее возложенных обязанностей новыми. Суд, рассматривая представление контролирующего органа, вправе как удовлетворить изложенные в нем просьбы, так и отказать в их удовлетворении. Здесь следует подчеркнуть, что суд не вправе заменить одни обязанности другими, а только вправе отменить полностью или частично обязанности, возложенные по приговору суда, либо дополнить ранее установленные приговором обязанности другими.

Статья 73 УК РФ при наличии смягчающих обстоятельств?

Подскажите пожалуйста, что значит суд не усматривает оснований для применения ст. 73 ук? Что это за основания? К примеру дело по ст. 264.1 (имеется её повторность), преступления не большой тяжести, значит вроде не рецидив, имеются смягчающие обстоятельства наличие на иждивении малолетнего ребёнка и соответственно вину признал раскаялся. Спасибо за ответ

Ответы юристов (5)

Какое фактически Вам назначено наказание?

Уточнение клиента

Колония — поселение 6 месяцев

06 Октября 2016, 18:09

Есть вопрос к юристу?

Статья 73 УК РФ. Условное осуждение

1. Если, назначив исправительные работы, ограничение по военной службе, содержание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы на срок до восьми лет,суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным

При назначении условного наказания суд должен привести в приговоре мотивы принятого решения.

суд не усматривает оснований для применения ст. 73 ук? Что это за основания?
Сергей

Суд решая вопрос о наказании принимает во внимание данные, характеризующие личность виновного (возраст, трудоспособность, состояние здоровья), характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства, смягчающие и отягчающие его вину. приходит к выводуо возможности или не возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания.

Применительно к Вашему вопросу: ст. 73 УК РФ значит, что суд не находит основания для назначения Вам условного лишения свободы. Вы ранее судимы?

Уточнение клиента

По этой же статье

06 Октября 2016, 18:41

Ясно. В таком случае наказание вполне обоснованно, несмотря на то, что рецидив отсутствует.

Сергей Ясно. В таком случае наказание вполне обоснованно,

Рад, что смог Вам помочь.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Статья 73 УК РФ. Условное осуждение

Текущая редакция ст. 73 УК РФ с комментариями и дополнениями на 2018 год

1. Если, назначив исправительные работы, ограничение по военной службе, содержание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы на срок до восьми лет, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным. Условное осуждение не назначается:
а) осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста;
а_1) осужденным за преступления, предусмотренные частью первой статьи 205, частями первой и второй статьи 205.1, статьей 205.2, частью второй статьи 205.4, частью второй статьи 205.5, частями первой — третьей статьи 206, статьей 360 настоящего Кодекса;
б) при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления в течение испытательного срока при условном осуждении, назначенном за совершение умышленного преступления, либо в течение неотбытой части наказания, назначенного за совершение умышленного преступления, при условно-досрочном освобождении;
в) при опасном или особо опасном рецидиве.

2. При назначении условного осуждения суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе смягчающие и отягчающие обстоятельства.

3. При назначении условного осуждения суд устанавливает испытательный срок, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. В случае назначения лишения свободы на срок до одного года или более мягкого вида наказания испытательный срок должен быть не менее шести месяцев и не более трех лет, а в случае назначения лишения свободы на срок свыше одного года — не менее шести месяцев и не более пяти лет. Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора .

3.1. В случае назначения наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части условно испытательный срок устанавливается в пределах оставшегося срока военной службы на день провозглашения приговора.

4. При условном осуждении также могут быть назначены дополнительные виды наказаний .

5. Суд, назначая условное осуждение, возлагает на условно осужденного с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, не посещать определенные места, пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания, трудиться (трудоустроиться) либо продолжить обучение в общеобразовательной организации. Суд может возложить на условно осужденного исполнение и других обязанностей, способствующих его исправлению.
6. Контроль за поведением условно осужденного осуществляется уполномоченным на то специализированным государственным органом, а в отношении военнослужащих — командованием воинских частей и учреждений.
7. В течение испытательного срока суд по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, может отменить полностью или частично либо дополнить ранее установленные для условно осужденного обязанности.

Примечание. Для целей настоящей статьи, а также статей 79, 80, 82 и 97 настоящего Кодекса к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, относятся преступления, предусмотренные статьями 131-135, 240, 241, 242.1 и 242.2 настоящего Кодекса, совершенные в отношении несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

Комментарий к статье 73 УК РФ

1. Комментируемая статья устанавливает возможность применения условного осуждения к лицам, которым судом назначено наказание в виде исправительных работ, ограничения по военной службе, содержания в дисциплинарной воинской части или лишение свободы на срок до восьми лет. Сущность условного осуждения заключается в том, что приговор с назначенным наказанием не приводится в исполнение, если в течение определенного судом испытательного срока осужденный своим поведением докажет свое исправление.

Не могут считаться условными такие виды наказания, как штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, арест, обязательные работы. Это связано с тем, что исполнение более эффективно при их реальном отбывании.

2. Условием применения условного осуждения является то, что для суда должна быть очевидна возможность исправления осужденного без реального отбывания наказания. Для этого суд при назначении условного осуждения учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе смягчающие и отягчающие обстоятельства.

3. При назначении наказания по нескольким преступлениям условным оно может быть только в том случае, если за каждое из них назначается тот вид наказания, который указан в ч.1 комментируемой статьи. Если один из видов назначенного наказания не входит в указанный в ч.1 комментируемой статьи перечень, то назначенные наказания должны исполняться самостоятельно.

Если суд придет к выводу об условном осуждении лица, совершившего два или более преступлений, то такое решение принимается не за каждое преступление, а при окончательном назначении наказания по совокупности преступлений.

4. Продолжительность испытательного срока зависит от назначенного срока лишения свободы. Если лишение свободы было назначено на срок до одного года или был назначен более мягкий вид наказания, то испытательный срок должен быть не менее шести месяцев и не более трех лет, а если лишение свободы назначено на срок свыше одного года — не менее шести месяцев и не более пяти лет.

5. При условном осуждении наряду с основными могут применяться и дополнительные наказания.

При применении условного осуждения суд имеет право, а не обязанность возложить на условно осужденного исполнение определенных обязанностей. Перечень таких обязанностей не ограничен ч.5 комментируемой статьи. Суд может возложить на условно осужденного исполнение и других обязанностей, способствующих его исправлению.

6. При постановлении приговора, которым наказание признано считать условным, суд обязан разъяснить осужденному условия отбывания такого наказания и последствия при уклонении от выполнения возложенных на него обязанностей.

Если условно осужденный в течение испытательного срока положительно себя зарекомендовал, специализированный орган может обратиться в суд с представлением об отмене всех или части обязанностей, возложенных на него судом при постановлении приговора.

О применении условного осуждения см. также п.25, 32, 42, 46 постановления ВС РФ от 11.01.2007 N 2 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», п.29 постановления ВС РФ от 01.02.2011 N 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних».

Консультации и комментарии юристов по ст 73 УК РФ

Если у вас остались вопросы по статье 73 УК РФ и вы хотите быть уверены в актуальности представленной информации, вы можете проконсультироваться у юристов нашего сайта.

Задать вопрос можно по телефону или на сайте. Первичные консультации проводятся бесплатно с 9:00 до 21:00 ежедневно по Московскому времени. Вопросы, полученные с 21:00 до 9:00, будут обработаны на следующий день.

§4. Условное осуждение (ст. 73, 74 ук)

Условное осуждение в России было впервые введено Декретом о суде № 2, принятым ВЦИК 7 марта 1918 г., и в дальнейшем предусматривалось во всех советских уголовных кодексах (УК РСФСР 1922, 1926, 1960 гг.) и общесоюзных Основах уголовного законодательства (Основные начала 1924 г., Основы 1958 г., Основы 1991 г.).

Вопрос о юридической природе условного освобождения относится к числу дискуссионных: является ли оно наказанием, тогда почему не входит в перечень наказаний предусмотренных ст. 44 УК РФ, хотя как и все виды наказаний влечет судимость в течение испытательного срока (п. «а» ч.3 ст. 86 УК РФ); если же это вид освобождения от наказания – почему не включено в главу 12 «Освобождение от наказания».

Законодатель закрепил данный институт в главе 10 «Назначение наказания». По мнению Ю.М. Ткачевского, условное осуждение представляет собой особую форму освобождения виновного от реального отбывания назначенного судом наказания 1 и является свиде­тельством воплощения в уголовном законодательстве принци­пов гуманизма и справедливости.

Условное осуждение заключается в том, что суд, назначив виновному наказание в виде исправительных работ, ограничения по военной службе, ограничения свободы, содер­жания в дисциплинарной части или лишения свободы на срок до восьми лет и придя к выводу о возможности исправления осужденного без отбыва­ния наказания, постановляет считать назначенное наказание условным (ч. 1 ст. 73 УК РФ), то есть не применять назначенное наказание к осужденному.

В соответствии с ч. 2 ст. 73 УК РФ суд при назначении условного осуждения учитывает характер и степень общес­твенной опасности совершенного преступления, личность ви­новного, в том числе смягчающие и отягчающие обстоятельства.

Данные о личности виновного, как и характер совершенного им преступления, принимаемые судом во внимание при выне­сении приговора об условном осуждении, должны свидетель­ствовать о возможности исправления лица без отбывания им наказания.

Условное осуждение называется таковым потому, что освобождение лица от реального отбывания наказания уголов­ный закон связывает с определенными условиями.

Во-первых, при назначении условного осуждения суд в соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ устанавливает испытательный срок, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. Пределы такого срока дифференцируются в зависимости от вида наказания, которое суд поста­новляет считать условным:

а) в случае осуждения к наказа­нию не строже, чем лишение свободы на срок до одного года (в том числе и более мягкое наказание, чем лишение свободы), испытательный срок должен быть не менее шести месяцев и не более трех лет;

б) в случае осуждения к лишению свободы на срок свыше одного годане менее шести месяцев и не более пяти лет.

При этом могут быть назначены и дополнительные виды наказания (ч. 4 ст. 73 УК).

Назначая условное осуждение, суд в соответст­вии с ч. 5 ст. 73 УК РФ может возложить на осужденного исполнение определенных обязанностей:

а) не менять постоян­ного места жительства, работы, учебы без уведомления спе­циализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного;

б) не посещать определенные места (например, ночные бары или рестораны);

в) пройти курс лече­ния от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венеричес­кого заболевания;

г) осуществлять материальную поддержку семьи (при наличии данных о необходимости принятия судом такого решения).

Суд может возложить на условно осужденного исполнение и других обязанностей, способствующих его ис­правлению.

Если суд придет к выводу об условном осуждении лица, совершившего два или более преступлений, то такое решение принимается не за каждое преступление, а при окончательном назначений наказания по совокупности преступлений. Учитывая, что в соответствии с частью четвертой статьи 73 УК РФ при условном осуждении могут быть назначены дополнительные наказания, условным может быть признано лишь основное наказание. Дополнительные наказания приводятся в исполнение реально, о чем следует указывать в резолютивной части приговора.

Контроль за поведением условно осужденного осуществля­ется уполномоченным на то специализированным государ­ственным органом, а в отношении военнослужащих – коман­дованием воинских частей и учреждений (ч. 6 ст. 73 УК РФ).

В соответствии с ч. 7 ст. 73 УК РФ в течение испытательного срока суд по представлению органа, осуществляющего кон­троль за поведением условно осужденного, может отменить полностью или частично либо дополнить ранее установленные для условно осужденного обязанности.

По истечении испытательного срока, если осужденный вы­полнил предписания приговора суда, его судимость погашается (п. «а ч. 2 ст. 86 УК РФ).

Уголовный закон предусматривает возможность досрочной отмены условного осуждения. Так, в ч. 1 ст. 74 УК РФ установлено, что если до истечения испытательного срока условно осужденный своим поведением доказал свое исправление, суд по представлению органа, осу­ществляющего контроль за поведением условно осужденного, может постановить об отмене (досрочной) условного осуждения и снятии с осужденного судимости. При этом условное осужде­ние может быть отменено по истечении не менее половины установленного испытательного срока.

Однако, если условно осужденный уклонился от выполнения возложенных на него судом обязанностей или совершил нару­шение общественного порядка, за которое на него было наложено административное взыскание, суд в соответствии с ч. 2 ст. 74 УК РФ по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, может продлить испыта­тельный срок, но не более чем на один год. К нарушениям общественного порядка, могущим повлечь за собой отмену условного осуждения, должны относиться те, которые свиде­тельствуют о нежелании осужденного встать на путь исправле­ния (например, мелкое хулиганство, злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника милиции и т. п.).

В случае систематического или злостного неисполнения осуж­денным в течение испытательного срока возложенных на него судом обязанностей суд согласно ч. 3 ст. 74 УК РФ по представ­лению органа, осуществляющего контроль за поведением ус­ловно осужденного, постановляет об отмене условного осужде­ния и исполнении наказания, назначенного приговором суда. Налицо демонстрация упорного неже­лания осужденного встать на путь исправления, что может, например, проявляться в выражении им явного неуважения к суду или органу, осуществляющему контроль за поведением условно осужденного.

Под систематическим неисполнением обязанностей следует понимать совершение запрещенных или невыполнение предписанных условно осужденному действий, возложенных на осужденного в течение испытательного срока, более двух раз в течение года либо продолжительное (более 30 дней).

Злостное неисполнение осуж­денным обязанностей предполагает неисполнение их после сделанного контролирующим органом предупреждения в письменной форме о недопустимости повторного нарушения установленного порядка отбывания условного осуждения, либо когда условно осужденный скрылся от контроля 1 .

Если в течение испытательного срока условно осужденный совершит неосторожное преступление либо умышленное пре­ступление небольшой тяжести, то суд, согласно ч. 4 ст. 74 УК РФ, должен решать вопрос об отмене или о сохранении условного осуждения. В случае совершения лицом умышленного преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступле­ния суд отменяет условное осуждение и назначает ему наказа­ние по правилам, установленным в ст. 70 УК РФ (ч. 5 ст. 74 УК РФ). По этим же правилам назначается наказание в случае отмены условного осуждения на основании норм, указанных в ч. 4 ст. 74 УК РФ.

При условном осуждении к лишению свободы вид исправительного учреждения не назначается. Если условно осужденный в период испытательного срока совершил новое преступление, суд, решая вопрос об отмене условного осуждения на основании ч. 4 или ч. 5 ст. 74 УК РФ, назначает вид исправительного учреждения по правилам ст. 58 УК РФ с учетом тяжести как преступлений, совершенных в период испытательного срока, так и преступлений, за совершение которых было назначено лишение свободы условно.

Суд, принимая решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания в виде лишения свободы по основаниям, указанным в ч. 3 ст. 74 УК РФ, назначает вид исправительного учреждения в соответствии со ст. 58 УК РФ.

Опекунство 16 лет

Опека и попечительство

Опека и попечительство

Статья 55. Задачи опеки и попечительства

1. Опека и попечительство устанавливаются с целью обеспечения личных неимущественных и имущественных прав и интересов малолетних, несовершеннолетних лиц, а также совершеннолетних лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои права и исполнять обязанности.

Статья 56. Орган опеки и попечительства

1. Органами опеки и попечительства являются районные, районные в городах Киеве и Севастополе государственные администрации, исполнительные органы городских, районных в городах, сельских, поселковых советов.

2. Права и обязанности органов, на которые возложено осуществление опеки и попечительства, относительно обеспечения прав и интересов физических лиц, нуждающихся в опеке и попечительстве, устанавливаются законом и иными нормативными правовыми актами

Статья 57. Обязанность сообщать о физических лицах, которые нуждаются в опеке или попечительстве

1. Лицо, которому стало известно о физическом лице, которое нуждается в опеке или попечительстве, обязано немедленно сообщить об этом орган опеки и попечительства.

Статья 58. Физические лица, над которыми устанавливается опека

1. Опека устанавливается над малолетними лицами, которые являются сиротами или лишены родительской опеки, и физическими лицами, которые признаны недееспособными.

Статья 59. Физические лица, над которыми устанавливается попечительство

1. Попечительство устанавливается над несовершеннолетними лицами, которые являются сиротами или лишены родительской опеки, и физическими лицами, гражданская дееспособность которых ограничена.

Статья 60. Установление опеки и попечительства судом

1. Суд устанавливает опеку над физическим лицом в случае признания его недееспособным и назначает опекуна по представлению органа опеки и попечительства.

2. Суд устанавливает попечительство над физическим лицом в случае ограничения его гражданской дееспособности и назначает попечителя по представлению органа опеки и попечительства.

3. Суд устанавливает опеку над несовершеннолетним лицом, если при рассмотрении дела будет установлено, что оно лишено родительской заботы, и назначает опекуна по представлению органа опеки и попечительства.

4. Суд устанавливает попечительства над несовершеннолетним лицом, если при рассмотрении дела будет установлено, что она лишена родительского попечения, и назначает опекуна по представлению органа опеки и попечительства.

Статья 61. Установление опеки и попечительства органом опеки и попечительства

1. Орган опеки и попечительства устанавливает опеку над малолетним лицом и попечительство над несовершеннолетним лицом, кроме случаев, установленных частями первой и второй статьи 60 Гражданского кодекса Украины.

Статья 62. Место установления опеки или попечительства

1. Опека или попечительство устанавливаются по месту проживания физического лица, которое нуждается в опеке или попечительстве, или по месту проживания опекуна или попечителя.

Статья 63. Назначение опекуна или попечителя

1. Опекуна или попечителя назначает орган опеки или попечительства , кроме случаев, установленных статьей 60 настоящего Кодекса.

2. Опекуном или попечителем может быть только физическое лицо с полной гражданской дееспособностью.

3. Физическое лицо может быть назначено опекуном или попечителем только по его письменному заявлению.

4. Опекун или попечитель назначаются преимущественно из лиц, которые находятся в семейных, родственных отношениях с подопечным, с учетом личных отношений между ними, возможности лица исполнять обязанности опекуна или попечителя.

При назначении опекуна для малолетнего лица и при назначении попечителя для несовершеннолетнего лица учитывается желание подопечного.

5. Физическому лицу может быть назначен один или несколько опекунов или попечителей.

Статья 64. Физическое лицо, которое не может быть опекуном или попечителем

1. Опекуном или попечителем не может быть физическое лицо:

  1. которое лишено родительских прав, если эти права не были возобновлены;
  2. поведение и интересы которого противоречат интересам физического лица, которое нуждается в опеке или попечительстве.

Статья 65. Опека или попечительство над физическим лицом, относительно которого не назначен опекун или попечитель

1. До установления опеки или попечительства и назначения опекуна или попечителя, опеку или попечительство над физическим лицом осуществляет соответствующий орган опеки и попечительства.

Статья 66. Опека или попечительство над физическим лицом, которое находится в специальном учреждении

1. Если над физическим лицом, которое находится в учебном заведении, учреждении здравоохранения или учреждении социальной защиты населения, не установлена опека или попечительство или не назначен опекун или попечитель, опеку или попечительство над ним осуществляет это учреждение.

Статья 67. Права и обязанности опекуна

1. Опекун обязан заботиться о подопечном, о создании ему необходимых бытовых условий, обеспечении его уходом и лечением.

Опекун малолетнего лица обязан заботиться о его воспитании, обучении и развитии.

2. Опекун имеет право требовать возвращения подопечного от лиц, которые удерживают его без законного основания.

3. Опекун совершает сделки от имени и в интересах подопечного.

4. Опекун обязан принимать меры относительно защиты гражданских прав и интересов подопечного.

Статья 68. Сделки, которые не может совершать опекун

1. Опекун, его жена, муж и близкие родственники (родители, дети, братья, сестры) не могут заключать с подопечным договоров, кроме передачи имущества подопечному в собственность по договору дарения или в безвозмездное пользование по договору займа.

2. Опекун не может осуществлять дарение от лица подопечного, а также обязываться от его имени поручительством.

Статья 69. Права и обязанности попечителя

1. Попечитель над несовершеннолетним лицом обязан заботиться о создании для него необходимых бытовых условий, о его воспитании, обучении и развитии.

Попечитель над физическим лицом, с ограниченной гражданской дееспособностью, обязан заботиться о его лечении, создании необходимых бытовых условий.

2. Попечитель дает согласие на совершение подопечным правовых действий согласно статьям 32 и 37 Гражданского кодекса Украины.

3. Попечитель обязан принимать меры относительно защиты гражданских прав и интересов подопечного.

Статья 70. Сделки, на совершение которых попечитель не может давать согласие

1. Попечитель не может давать согласие на заключение договоров между подопечным и своей женой (своим мужем) или своими близкими родственниками, кроме передачи имущества подопечному в собственность по договору дарения или в безвозмездное пользование на основании договора займа.

Статья 71. Сделки, которые совершаются с разрешения органа опеки и попечительства

1. Опекун не имеет права без разрешения органа опеки и попечительства:

  1. отказаться от имущественных прав подопечного;
  2. выдавать письменные обязательства от лица подопечного;
  3. заключать договора, которые подлежат нотариальному удостоверению и (или) государственной регистрации, в том числе договора относительно раздела или обмена жилого дома, квартиры;
  4. заключать договора относительно другого ценного имущества.

2. Попечитель имеет право давать согласие на совершение сделок, предусмотренных частью первой этой статьи, только с разрешения органа опеки и попечительства.

Статья 72. Управление имуществом лица, над которым установлена опека

1. Опекун обязан заботиться о сохранении и использовании имущества подопечного в его интересах.

2. Если малолетнее лицо может самостоятельно определить свои нужды и интересы, опекун, осуществляя управление его имуществом, должен учитывать его желания.

3. Опекун самостоятельно осуществляет расходы, необходимые для удовлетворения потребностей подопечного, за счет пенсии, алиментов, возмещения ущерба в связи с потерей кормильца, помощи на подопечного ребенка и других социальных выплат, предназначенных на подопечного ребенка в соответствии с законами Украины, доходов от имущества подопечного и т.д.

4. Если подопечный является владельцем недвижимости или имущества, которое нуждается в постоянном управлении, опекун может с разрешения органа опеки и попечительства управлять этим имуществом или передать его по договору в управление другому лицу.

Статья 73. Право опекуна и попечителя на оплату за выполнение ими своих обязанностей

1. Основания возникновения права на оплату услуг опекуна и попечителя, их размер и порядок выплаты устанавливаются Кабинетом Министров Украины.

Статья 74. Опека над имуществом

1. Если у лица, над которым установлены опека или попечительство, есть имущество, которое находится в другой местности, опека над этим имуществом устанавливается органом опеки и попечительства по местонахождению имущества.

Опека над имуществом устанавливается также в других случаях, установленных законом.

Статья 75. Увольнение опекуна и попечителя

1. Суд, если он назначил опекуна или попечителя, либо орган опеки и попечительства по заявлению лица освобождает его от полномочий опекуна или попечителя. Это заявление рассматривается судом или органом опеки и попечительства в течение одного месяца.

Лицо выполняет полномочия опекуна или попечителя до вынесения решения об освобождении его от полномочий опекуна или попечителя или до окончания месячного срока со дня подачи заявления, если оно не было рассмотрено в течение этого срока.

2. Суд, если он назначил попечителя, или орган опеки и попечительства может освободить попечителя от его полномочий по заявлению лица, над которым установлено попечительство.

3. По заявлению органа опеки и попечительства суд может освободить лицо от полномочий опекуна или попечителя в случае невыполнения им своих обязанностей, нарушения прав подопечного, а также в случае помещения подопечного в учебное заведение, учреждение охраны здоровья или учреждение социальной защиты.

Статья 76. Прекращение опеки

1. Опека прекращается в случае передачи малолетнего лица родителям (усыновителям).

2. Опека прекращается в случае достижения подопечным четырнадцати лет. В этом случае лицо, которое осуществляло обязанности опекуна, становится попечителем без специального решения относительно этого.

3. Опека прекращается в случае возобновления гражданской дееспособности физического лица, которое было признано недееспособным.

Статья 77. Прекращение попечительства

1. Попечительство прекращается в случае:

  1. достижения физическим лицом совершеннолетия;
  2. регистрации брака несовершеннолетнего лица;
  3. предоставления несовершеннолетнему лицу полной гражданской дееспособности;
  4. возобновления гражданской дееспособности физического лица, гражданская дееспособность которого была ограничена.

Статья 78. Предоставление дееспособному физическому лицу помощи в осуществлении его прав и выполнении обязанностей

1. Дееспособное физическое лицо, которое по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять свои права и исполнять обязанности, имеет право избрать себе помощника.

Помощником может быть дееспособное физическое лицо.

По заявлению лица, которое нуждается в помощи, имя его помощника регистрируется органом опеки и попечительства, что подтверждается соответствующим документом.

2. Помощник имеет право на получение пенсии, алиментов, заработной платы, почтовой корреспонденции, которые принадлежат физическому лицу, которое нуждается в помощи.

3. Помощник имеет право совершать мелкие бытовые сделки в интересах лица, которое нуждается в помощи, согласно предоставленным ему полномочиям.

4. Помощник представляет лицо в органах государственной власти, органах власти Автономной Республики Крым, органах местного самоуправления и организациях, деятельность которых связана с обслуживанием населения.

Помощник может представлять физическое лицо в суде лишь на основании отдельной доверенности.

5. Услуги помощника являются оплатными, если другое не определено договоренностями сторон.

6. Помощник может быть в любое время отозван лицом, которое нуждалось в помощи. В этом случае полномочия помощника прекращаются.

Статья 79. Обжалование действий опекуна, решений органа опеки и попечительства

1. Действия опекуна могут быть обжалованы заинтересованным лицом, в том числе родственниками подопечного, в органах опеки и попечительства или в суде.

2. Решение органа опеки и попечительства может быть обжаловано в соответствующем органе, которому подчинен орган опеки и попечительства, или в суде.

Как оформить опеку или попечительство?

Итак, если Вы столкнулись с данной проблемой и Вам требуется установить над детьми опеку (до 14 лет) или попечительство (с 14 лет), эта статья специально для Вас

Основными целями опеки является защита прав и интересов детей, их воспитание, образование и содержание.

В этом деле главное — соответствие опекуна требованиям законодательства Украины, а именно: он должен быть совершеннолетним, дееспособным, без судимостей, а также согласие подопечного.

Не лишними в этом списке будут как личностные, так и нравственные качества. Лучше всего, если это будут члены семьи ребенка: его дедушка или бабушка, или сестра и брат, достигшие совершеннолетия, и т.д.

Не смогут получить опеку лица, которые лишены родительских прав, а также отстраненные от опеки, лица, страдающие алкоголизмом и наркоманией, туберкулезом, злокачественными онкологическими заболеваниями, инфекционными заболеваниями и т.д.

Не стоит скрывать, что в наше непростое время существует превеликое множество условий, при которых ребенку назначают опекуна.

Вам необходимо будет подготовить такой перечень документов

  1. Заявление о своем желании стать опекуном.
  2. Копию паспорта.
  3. Автобиографию.
  4. Справку или другой документ, который подтверждает доходы.
  5. Справку о наличии финансового лицевого счета.
  6. Справку о несудимости.
  7. Справку о состоянии здоровья.
  8. Копию свидетельства о браке, если необходимо.
  9. Письменное согласие на оформление опеки членов семьи опекуна, а также мнение детей достигших 10-летнего возраста.

Ваши документы органы опеки рассмотрят в течение одной недели. Плюс в течение 2 недель примется решение об отказе либо разрешении опекунства.

Если Вам откажут, органы опеки обязаны будут указать причину, а также порядок, при котором Вы сможете оспорить это решение. При этом Ваш пакет документов вернут назад. В случае принятия положительного решения, Вам в течение 3 дней будут должны выдать акт о назначении Вас опекуном ребенка.

И, конечно же, не забывайте, что опекунам и подопечным должны выплачивать государственное пособие

Надеемся, что своими советами, мы поможем Вам воссоединиться с Вашей семьей.

За подробными консультациями советуем все же обратиться к профессионалам.

Автор статьи: управляющий партнёр юридическо-бухгалтерской фирмы «КОМПАНЬОН» Чекмез Юрий Николаевич

Оформление опекунства над ребенком при живых родителях

Иногда жизнь складывается непредсказуемым образом, и некогда счастливой семье приходится расстаться с ребенком. Оформление опекунства, в таком случае, может сохранять за родителями их права, а может означать полное лишение отцовских и материнских прав.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам ниже. Это быстро и бесплатно !

Сама процедура оформления опекунства может быть сложной из-за юридических и бюрократических нюансов. Именно поэтому следует рассказать о том, кому дозволено стать опекуном несовершеннолетнего ребенка, и какими правами такой человек награждается?

Что такое опекунство и попечительство?

Прежде чем рассуждать об особенностях опекунства, необходимо рассказать о том, что это такое.

Само опекунство устанавливается над ребенком младше 14-ти лет. Если ребенку от 14-ти до 18-ти, то речь идет уже о попечительстве, при котором права опекуна существенного ограничены.

Так, например, в случае если ребенку до 14-ти лет, опекун имеет юридическое право вести все дела от имени малыша. Если же возраст подростка больше 14-ти лет, его представитель лишь дает согласие на совершение определенных сделок, а окончательное решение принимает сам ребенок.

Можно ли оформить опеку при живой матери и отце и в каких случаях?

Современное законодательство выделяет несколько случаев, при которых можно оформить опекунство, несмотря на наличие живых родителей. О каких же случаях идет речь?

  • Если родители из-за физических или умственных заболеваний не могут осуществлять заботу о малыше.
  • Если мать и отец работают в другой стране или в другом городе.
  • Если ребенок в возрасте менее 16-ти лет получает образование в другом городе.
  • Если родители постоянно пребывают в командировках или же работают вахтовым методом.
  • Если родители не имеют финансовой возможности содержать малыша.

Это основные случаи, при которых возможно оформление опекунства даже при наличии живых родителей. Вместе с тем, стать представителем несовершеннолетнего гражданина способны далеко не все.

Само опекунство оформляется при добровольном согласии родителей или после лишения родительских прав.

Так, например, если отец и мать работают за границей или часто отсутствуют дома в связи с командировками, они обычно предоставляют собственное согласие на опекунство.

Если же взрослых лишили родительских прав из-за хронического алкоголизма, наркомании, рукоприкладства и так далее, их согласие не требуется для оформления процедуры.

Кто может стать опекуном, какие требования предъявляет закон?

В случае, если речь идет о добровольном согласии, именно родители имеют право определиться с личностью опекуна, которому они доверяют.

Если согласие кровных родственников не требуется из-за лишения их родительских прав, опекуном может стать даже человек со стороны. Однако в этом деле приоритет всегда отдается кровным родственникам, то есть бабушкам, дедушкам, тетям и дядям.

В Ст.46 СК РФ четко определяются требования к опекунам. О каких же требованиях идет речь?

  1. Опекун обязан быть дееспособным, совершеннолетним гражданином.
  2. Этот человек не должен иметь прецеденты по лишению родительских прав.
  3. Такой человек не должен участвовать в уголовных разбирательствах или иметь судимость.
  4. Право опекунства отсутствует у наркоманов, алкоголиков и инвалидов I группы.
  5. Опекуном может стать лишь тот, кто прошел специальные курсы подготовки.

Также в постановлении №117 от 14.02.2013 приводится подробный список заболеваний, при наличии которых человек не имеет права быть опекуном. Доверить малыша не могут человеку с серьезными заболеваниями, с разного рода пагубными зависимостями. Здесь на первое место ставят интересы самого ребенка.

Если речь идет о том, чтобы наградить подобными функциями ближайших родственников, то разрешается не проходить специальную подготовку. Для всех остальных желающих стать опекунами, такая подготовка строго обязательна.

Также рассчитывать на опекунство не придется тем людям, которые были лишены родительских прав или вовсе отбывали уголовное наказание. Одним словом, получить подобные полномочия может только человек с безупречной репутацией.

Опекунство зачастую оформляют бабушки и дедушки. Однако сама процедура будет проведена лишь в том случае, если ближайшие родственники подходят по всем перечисленным выше требованиям.

То есть, если бабушка принадлежит к группе лиц, имеющих I группу инвалидности или серьезные заболевания, опекунство оформлено быть не может.

Какие документы нужны?

Сама процедура считается сложной именно из-за необходимости прохождения нескольких бюрократических инстанций и сбора множества документов. Что нужно приготовить потенциальному опекуну из бумаг?

  1. Паспорт.
  2. Автобиография взрослого, желающего быть опекуном.
  3. Бумаги, подтверждающие владение недвижимостью и уровень дохода потенциального попечителя.
  4. Заявление спец.формы, подтверждающее желание стать опекуном.
  5. Справка о проведении полного досмотра на предмет выяснения наличия серьезных заболеваний.
  6. Согласие родителей, если таковое имеется.
  7. Пенсионное удостоверение, если речь идет о бабушках или дедушках.
  8. Бумаги, подтверждающие отсутствие судимостей.

Примерный образец заявления: Скачать

Помимо заявления, в котором необходимо обозначить свои намерения, важнейшим документом считается автобиография. В ней потенциальный опекун рассказывает все факты своей биографии, включая образование, все места работы, сведения о заключенных браках. Поскольку органы опеки очень придирчиво проверяют данный документ, составлять его надо с умом и без ложной или спорной информации.

В том случае, если у человека имеется несколько источников дохода, необходимо предоставить бумаги обо всех. Например, работающий пенсионер может предоставить как соответствующее удостоверение, так и бумагу с места работы.

Службы опеки обращают внимание не только на положительный образ потенциального опекуна, но и на его финансовые возможности. У такого человека обязательно должна быть недвижимость и соответствующий доход для обеспечения всех нужд ребенка.

Если вы решили пойти дальше и усыновить ребенка, то вам будет полезна статья о процедуре усыновления и эта статья со списком необходимых документов.

Порядок оформления и нюансы процедуры

После того, как все необходимые бумаги были собраны, они передаются в органы опеки. Теперь потенциальному опекуну предстоит пройти полную проверку.

В течение трех дней на место его проживания выезжает специальная комиссия. Она проверяет условия жизни, составляя специальный акт. Если условия жизни соответствуют потребностям ребенка, опекуну дают зеленый свет, и дело переходит к анализу всех документов.

Проверив предоставленные данные в течение 10-ти дней, соответствующие органы выносят решение о рациональности предоставления права опекунства.

Если органы опеки вынесли положительное решение, составляется еще один акт, документально подтверждающий данное положение человека. Этот акт вместе с оригиналами документов возвращается человеку. Копии сохраняются в соответствующих инстанциях.

Принятое решение о статусе опекуна актуально в течение двух лет.

Человек имеет право стать опекуном какого-то конкретного ребенка или подать заявление в федеральный банк данных, чтобы ему предоставили информацию о детках, нуждающихся в опекунстве (например, из детского дома). Очень важно, чтобы потенциальный опекун сразу наладил контакт с малышом.

Если речь идет о ребенке в возрасте от 10-ти лет, то процедура будет считаться завершенной лишь в том случае, если малыш согласится с личностью опекуна. Мнение ребенка всегда является приоритетным и учитывается соответствующими органами опеки.

Как только согласие ребенка получено, а кандидатура человека одобрена, процедура считается завершенной. На руки представитель ребенка получает соответствующую бумагу, подтверждающую его новый статус.

Пособия для опекуна

Сам процесс оформления опекунства сложен, но воспитывать чадо вне зависимости от его возраста еще тяжелее. Именно поэтому государство предусмотрело специальные выплаты для опекунов, которые станут подспорьем для налаживания финансового благополучия семьи.

Итак, какие же пособия сейчас существуют (в 2015 году)?

  • Единовременная уплата при оформлении опекунства в размере 13471 рублей.
  • Выплата на малыша до 1,5 лет ежемесячно.
  • Пособие из местного бюджета (например, в Санкт-Петербурге размер такой выплаты — 24502 рубля).
  • Ежемесячные выплаты около 7580 рублей.

Все эти выплаты актуальны лишь в том случае, если опекун собирает определенный пакет документов. Речь идет примерно о тех же бумагах, что необходимы для установления статуса опекуна, плюс к ним нужно приложить соответствующую бумагу о правах опекунства на конкретного ребенка.

Несмотря на все сложности и нюансы подобной процедуры, радость опекунства может перекрыть все бюрократические проблемы. Многие люди месяцами собирают документы, но зато потом получают бесценную возможность заботиться о малыше, ставя его интересы превыше своих собственных.

Об актуальной ситуации с оформлением опеки и попечительства посмотрите этот репортаж:

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:


Это быстро и бесплатно !

Как оформить опекунство по недееспособности

Как признать человека недееспособным, обязанности и права опекуна

Случаи оформления опекунства над недееспособным человеком нередки. Эта процедура полностью обговаривается законодательством государства и имеет свои нюансы.

Понятие недееспособности и опекунства

Недееспособность человека определяется двумя факторами: невозможностью контроля и понимания совершаемым им действий или расстройством психики. К недееспособным закон относит людей, не достигших совершеннолетия (до 18 лет) и тех, кто страдает от психических заболеваний. Еще одна категория граждан, над которыми можно оформить опекунство – пожилые люди, которые утратили возможность понимания своих действий. При этом не существует конкретного возраста, с которого может быть назначен опекун.

Под опекой понимается защита интересов и прав людей, признанных частично или полностью недееспособными, или детей, оставшихся без попечения родителей. Оформить опекунство можно, только если человек не находится под надзором госучреждения (образовательного или медицинского), в таком случае опекуном выступает государство.

Процедура оформления опекунства строго регламентируется Семейным и Гражданским кодексами и производится по решению суда (исключение – опекунство над детьми младше 14 лет), которое может быть принято только после того, как человек будет признан недееспособным.

Человек, признанный недееспособным, теряет право на реализацию прав и не может нести ответственность за их исполнение, не может заключать сделок, подписывать важные документы, заключать договоры дарения и совершать другие серьезные действия.

Кто может быть опекуном

Для назначения опекуном человек должен выразить такое желание в письменной форме и соответствовать таким критериям:

  • быть совершеннолетним;
  • не иметь криминального прошлого, связанного с умышленным вредом, нанесенным жизни или здоровью людей;
  • не быть лишенным родительских прав;
  • быть дееспособным.

Назначение опекуна происходит через месяц после признания судом человека недееспособным. Если ни один из желающих принять опекунство не соответствует требованиям закона, опекуном назначается государство.

Оформление опекунства над недееспособным. Процедура оформления опеки

При оформлении опеки потребуется выполнить несколько последовательных действий:

  1. подать заявление в суд;
  2. дождаться вынесения судебного решения о признании человека недееспособным;
  3. подать заявление и необходимые документы в органы опеки;
  4. получить решение о назначении опекунства.

Как признать человека недееспособным

Признать человека недееспособным может только суд. Основанием для судебного разбирательства служит:

  • письменное заявление родственника;
  • заявление от органов опеки;
  • заявление от медицинской организации.

В исковом заявлении должны указываться обстоятельства и причины, которые подтверждают факт недееспособности. Еще одним основанием для подачи заявления может служить получение пенсии по инвалидности.

Признание человека недееспособным по старости основывается только на медицинских факторах. Для этого профильным медицинским учреждением проводится комплексный анализ и выносится решение о том, что пожилой человек нуждается в постоянном наблюдении и уходе.

Куда подавать заявление об оформлении опекунства

Заявление на опекунство необходимо подать по месту жительства кандидата в опекуны. Кроме иска истец должен предоставить доказательства того, что человек является действительно недееспособным. Во время рассмотрения дела судом назначается судебно-психиатрическая экспертиза, задача которой – определить, может ли гражданин действовать самостоятельно.

Если есть медицинские справки, подтверждающие то, что человек страдает от психического заболевания или по причине пожилого возраста не может полностью отвечать за свои поступки, а также установлен точный диагноз, экспертиза может проводиться заочно, на основании этих документов.

Как оформить опекунство

После того, как суд принимает решение о признании человека недееспособным, в течение 3-х дней оно передается в органы опеки. Опекун назначается не позднее, чем через месяц после принятия этого решения. Для этого он должен передать в соответствующие органы следующие документы:

  • паспорт;
  • автобиографию;
  • заявление о назначении опекуном;
  • справку о занимаемой должности и заработной плате с места работы;
  • безработные предоставляют другие документы, которые смогут подтвердить получение дохода;
  • справку о несудимости;
  • подтверждение право собственности или право пользования на жилье, выписку из домовой книги;
  • справку о состоянии здоровья;
  • справку о составе семьи, копию свидетельства о браке;
  • согласие на совместное проживание с опекаемым от всех членов семьи, которые живут вместе с будущим опекуном;
  • справку о техническом и санитарном состоянии жилья, в котором будет жить опекаемый.

Обязанности и права опекуна

Опекун обязан проявлять заботу об опекаемом человеке и представлять его интересы. Он может распоряжаться его доходами, но исключительно только в интересах опекаемого, инициировать судебные разбирательства от его имени, распоряжаться недвижимым и движимым имуществом (только с согласия органов опеки).

Если недееспособный гражданин не достиг возраста 16 лет, то он обязательно должен жить с опекуном. Если он старше, то возможно и раздельное проживание, если на это получено разрешение от органов опеки.

Права опекуна распространяются:

  • оформление и получение выплат, оговоренных законом;
  • требование компенсации морального и материального ущерба, нанесенного недееспособному опекаемому;
  • осуществление сделок от лица опекаемого;
  • представление его интересов в судах;
  • обращение в правоохранительные органы и совершение других действий от имени опекаемого.

УСЫНОВЛЕНИЕ В РОССИИ

Как оформить опеку (попечительство) над несовершеннолетним

Шаг 1. Подготовка документов для получения заключение о возможности быть кандидатом в опекуны (попечители).

Заявление с просьбой дать заключение о возможности быть опекуном (попечителем) и прилагаемые к нему документы могут быть поданы гражданином в орган опеки и попечительства лично, либо с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», или регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), или официального сайта органа опеки и попечительства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо через должностных лиц многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми у органа опеки и попечительства заключены соглашения о взаимодействии. По вопросам готовности субъекта Российской Федерации к предоставлению государственной услуги в электронном виде гражданам необходимо обращаться в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на которые возложены полномочия по опеке и попечительству над несовершеннолетними.

В случае личного обращения в орган опеки и попечительства по месту своего жительства граждане Российской Федерации, желающие стать опекунами (попечителями), при подаче заявления с просьбой дать заключение о возможности быть опекунами (попечителями) должны предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность, и предоставить следующие документы:

а) заявление с просьбой о назначении его опекуном;

б) справка с места работы лица, выразившего желание стать опекуном, с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход указанного лица, или справка с места работы супруга (супруги) лица, выразившего желание стать опекуном, с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход супруга (супруги);

в) выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, подтверждающие право пользования жилым помещением либо право собственности на жилое помещение, и копия финансового лицевого счета с места жительства;

г) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие имеющейся или имевшейся судимости, уголовного преследования (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, против общественной безопасности, а также имеющейся неснятой или непогашенной судимости за тяжкие или особо тяжкие преступления;

д) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации;

е) копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном, состоит в браке);

ж) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим желание стать опекуном, на прием ребенка (детей) в семью;

и) копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица, желающего принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в порядке, установленном пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (кроме близких родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей, и лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено). Форма свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации утверждена приказом Минобрнауки России от 20 августа 2012 г. N 623.

л) копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение (для лиц, основным источником доходов которых являются страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты).

В случае если гражданином не были представлены самостоятельно документы, предусмотренные подпунктами «в», «г» и «л», указанные документы запрашиваются органом опеки и попечительства в соответствующих уполномоченных органах посредством межведомственного информационного взаимодействия. Для направления запросов о предоставлении этих документов гражданин обязан предоставить в орган опеки и попечительства сведения, предоставление которых необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации для получения этих документов.

В случае если гражданином не были представлены копии документов, указанные в подпунктах «е», «и» и «л», орган опеки и попечительства изготавливает копии указанных документов самостоятельно (при наличии представленных гражданином оригиналов этих документов).

Документы, предусмотренные подпунктами «б» — «г» принимаются органом опеки и попечительства в течение года со дня их выдачи, документ, предусмотренный подпунктом «д», — в течение 6 месяцев со дня его выдачи.

В целях назначения опекуном ребенка гражданина, выразившего желание стать опекуном, или постановки его на учет орган опеки и попечительства в течение 3 дней со дня представления документов производит обследование условий его жизни, в ходе которого определяется отсутствие установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и Семейным кодексом Российской Федерации обстоятельств, препятствующих назначению его опекуном.

При обследовании условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном, орган опеки и попечительства оценивает жилищно-бытовые условия, личные качества и мотивы заявителя, способность его к воспитанию ребенка, отношения, сложившиеся между членами семьи заявителя. В случае представления документов с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта органа опеки и попечительства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо через должностных лиц многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми у органа опеки и попечительства заключены соглашения о взаимодействии, гражданином представляются сотруднику органа опеки и попечительства оригиналы указанных документов. Отсутствие в органе опеки и попечительства оригиналов документов на момент вынесения решения о назначении опекуна (о возможности гражданина быть опекуном) является основанием для отказа в назначении опекуна (в выдаче заключения о возможности гражданина быть опекуном).

Результаты обследования и основанный на них вывод о возможности гражданина быть опекуном указываются в акте обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном (далее — акт обследования).

Акт обследования оформляется в течение 3 дней со дня проведения обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном, подписывается проводившим проверку уполномоченным специалистом органа опеки и попечительства и утверждается руководителем органа опеки и попечительства.

Акт обследования оформляется в 2 экземплярах, один из которых направляется (вручается) гражданину, выразившему желание стать опекуном, в течение 3 дней со дня утверждения акта, второй хранится в органе опеки и попечительства.

Акт обследования может быть оспорен гражданином, выразившим желание стать опекуном, в судебном порядке.

Орган опеки и попечительства в течение 10 дней со дня представления документов на основании указанных документов и акта обследования принимает решение о назначении опекуна (о возможности гражданина быть опекуном, которое является основанием для постановки его на учет в качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном) либо решение об отказе в назначении опекуна (о невозможности гражданина быть опекуном) с указанием причин отказа.

На основании заявления об осуществлении опеки на возмездной основе орган опеки и попечительства принимает решение о назначении опекуна, исполняющего свои обязанности возмездно, и заключает договор об осуществлении опеки в порядке, установленном Правилами заключения договора об осуществлении опеки или попечительства в отношении несовершеннолетнего подопечного, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423.

Решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна или об отказе в назначении опекуна оформляется в форме акта, предусмотренного законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации, а о возможности или о невозможности гражданина быть опекуном — в форме заключения.

Акт о назначении опекуна или об отказе в назначении опекуна либо заключение о возможности или о невозможности гражданина быть опекуном направляется (вручается) органом опеки и попечительства заявителю в течение 3 дней со дня его подписания.

Вместе с актом о назначении опекуна (об отказе в назначении опекуна) или заключением о возможности (невозможности) гражданина быть опекуном заявителю возвращаются все представленные документы и разъясняется порядок обжалования соответствующего акта или заключения. Копии указанных документов хранятся в органе опеки и попечительства.

Заключение о возможности гражданина быть опекуном действительно в течение 2 лет со дня его выдачи и является основанием для обращения гражданина, выразившего желание стать опекуном, в установленном законом порядке в орган опеки и попечительства по месту своего жительства, в другой орган опеки и попечительства по своему выбору или в государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей.

Шаг 2. Подбор ребенка

Гражданин, выразивший желание стать опекуном и имеющий заключение о возможности быть усыновителем, выданное в порядке, установленном Правилами передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 г. N 275, в случае отсутствия у него обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации, для решения вопроса о назначении его опекуном представляет в орган опеки и попечительства указанное заключение и документы, предусмотренные подпунктами «а» и «ж» пункта 4 Правил подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423.

Заключение о возможности гражданина быть опекуном (попечителем) является основанием для постановки его на учет в качестве кандидата в опекуны (попечители), после чего орган опеки и попечительства предоставляет гражданину информацию о ребенке (детях), который может быть передан под опеку (попечительство), и выдает направление для посещения ребенка (детей) по месту жительства (нахождения) ребенка (детей).

Заключение о возможности быть опекуном (попечителем) является основанием для обращения гражданина, выразившего желание стать опекуном, в установленном законом порядке в орган опеки и попечительства по месту своего жительства, в другой орган опеки и попечительства по своему выбору или в государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей (т.е. орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на который возложены функции регионального оператора или Министерство образования и науки Российской Федерации). Контактная информация размещена в разделе «Куда идти усыновителю».

При этом специального направления на подбор ребенка, выданного органом опеки и попечительства по месту жительства кандидатов в опекуны (попечители), не требуется.

Основанием для получения сведений о ребенке, оставшемся без попечения родителей, в органе опеки и попечительства по месту жительства является заявление гражданина о своем желании принять ребенка на воспитание в свою семью.

Гражданин, выразивший желание стать опекуном и имеющий заключение о возможности быть опекуном, имеет право:

а) получить подробную информацию о ребенке и сведения о наличии у него родственников;

б) обратиться в медицинскую организацию для проведения независимого медицинского освидетельствования ребенка, передаваемого под опеку, с участием представителя учреждения, в котором находится ребенок, в порядке, утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации.

10(2). Гражданин, выразивший желание стать опекуном, обязан лично:

а) познакомиться с ребенком и установить с ним контакт;

б) ознакомиться с документами, хранящимися у органа опеки и попечительства в личном деле ребенка;

в) подтвердить в письменной форме факт ознакомления с медицинским заключением о состоянии здоровья ребенка.

Для получения документированной информации о детях, оставшихся без попечения родителей, из регионального банка данных о детях или федерального банка данных о детях гражданин предъявляет соответствующему оператору паспорт и представляет:

заявление гражданина о своем желании принять ребенка на воспитание в свою семью и с просьбой ознакомить с находящимися в государственном банке данных о детях сведениями о детях, соответствующих его пожеланиям

заполненную анкету гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в свою семью;

заключение органа опеки и попечительства о возможности гражданина быть опекуном (попечителем).

Соответствующий оператор рассматривает заявление и представленные документы в 10-дневный срок со дня их получения.

В случае несоответствия представленных документов требованиям законодательства Российской Федерации соответствующий оператор возвращает гражданину документы с указанием письменно причин отказа в предоставлении запрашиваемой им информации о ребенке, оставшемся без попечения родителей.

При соответствии документов требованиям законодательства Российской Федерации соответствующий оператор предоставляет гражданину для ознакомления сведения о ребенке, информация о котором соответствует его пожеланиям.

При согласии гражданина взять под опеку (попечительство) предложенного ему ребенка, соответствующий оператор выдает ему направление на посещение этого ребенка.

Направление выдается на посещение одного ребенка и действительно в течение 10 дней с даты его выдачи. Срок действия направления может быть продлен соответствующим оператором при наличии оснований, препятствующих гражданину посетить ребенка в установленный срок (болезнь, служебная командировка и др.).

Сведения о ребенке, оставшемся без попечения родителей, на посещение которого выдано направление одному гражданину, не могут быть одновременно сообщены другому гражданину.

Гражданин обязан в установленный для посещения ребенка, оставшегося без попечения родителей, срок проинформировать в письменной форме соответствующего оператора о результатах посещения этого ребенка и принятом им решении.

Шаг 3. Установление опеки (попечительства)

Опекун или попечитель назначается с их согласия или по их заявлению в письменной форме органом опеки и попечительства по месту жительства лица, нуждающегося в установлении над ним опеки или попечительства. При наличии заслуживающих внимания обстоятельств опекун или попечитель может быть назначен органом опеки и попечительства по месту жительства опекуна или попечителя.

Устройство ребенка под опеку или попечительство осуществляется с учетом его мнения. Назначение опекуна ребенку, достигшему возраста десяти лет, осуществляется с его согласия.

В том случае, если гражданин принял решение об оформлении опеки (попечительства) над ребенком, орган опеки и попечительства принимает акт о назначении опекуна (попечителя), который является основанием возникновения отношений между опекуном или попечителем и подопечным. В акте органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя может быть указан срок действия полномочий опекуна или попечителя, определяемый периодом или указанием на наступление определенного события.

При устройстве ребенка под опеку или попечительство по договору об осуществлении опеки или попечительства требуется принятие акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя, исполняющего свои обязанности возмездно.

При необоснованном уклонении органа опеки и попечительства, который принял акт о назначении опекуна или попечителя, исполняющих свои обязанности возмездно, от заключения договора об осуществлении опеки или попечительства опекун или попечитель вправе предъявить органу опеки и попечительства требования, предусмотренные пунктом 4 статьи 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При устройстве ребенка под опеку или попечительство по договору об осуществлении опеки или попечительства права и обязанности опекуна или попечителя по представительству и защите прав и законных интересов ребенка возникают с момента принятия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя. Право опекуна или попечителя на вознаграждение возникает с момента заключения этого договора.

Акт органа опеки и попечительства о назначении или об отказе в назначении опекуна или попечителя может быть оспорен заинтересованными лицами в судебном порядке.

Новости Минобрнауки

14.03.2018 г. Число детей-сирот в России сократилось на 15% в 2017 г. — до 50,2 тыс.

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось за 2017 г. до 50,2 тыс. человек. Об этом сообщается в материалах к заседанию коллегии Минобрнауки.

«По состоянию на 30 декабря 2017 г., в государственном банке данных находились сведения о 50,2 тыс. человек. В 2017 г. численность детей, состоящих на учете в государственном банке данных, сократилась на 15,1%», — говорится в документе.

Отмечается также, что всего в 2017 г. были устроены в семьи более 64 тыс. детей.

Кроме того, в документе говорится, что число записей в банке данных детей-сирот сократилось с 2005 г. в 3,7 раза за счет усыновления и различных форм семейного устройства детей.

22 Октября 2018

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы сообщает, что 27 октября 2018 года с 11до 14 часов пройдет общегородское мероприятие «День Аиста».

21 Сентября 2018

В Москве прошел финал всероссийского конкурса «Созвездие»

17 Сентября 2018

В детских домах появятся пространства для развития творческого потенциала детей

13 Сентября 2018

Создание видеосюжетов о детях, оставшихся без попечения родителей, относящихся к категории трудноустраиваемых

Информационно-консультационный портал Министерства образования и науки РФ.

2016 Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей

Как оформить продажу фирмы ооо

Как проводить сделку купли-продажи бизнеса

. окончательно оформить отношения между продавцом и покупателем бизнеса. Как это сделать правильно?

Основной проблемой на этом этапе, который венчает зачастую многомесячные совместные труды продавца, бизнес-брокера, бухгалтеров, юристов и других специалистов , по поиску серьезного покупателя (инвестора) на бизнес в Украине сегодня является несовершенство нормативно-правовой базы — вернее, даже практически полное отсутствие таковой по отношению к сделкам по купле и продаже бизнеса.

Государство же, гораздо более озабоченное усилением налогового прессинга на предпринимателей (что, собственно, и приводит к активизации «выброса» на украинский рынок продажи готового бизнеса действующих предприятий), не торопится с помощью. В результате, в ходе реализации подобных сделок на практике достаточно трудно бывает защитить интересы как покупателя, так и продавца.

Стоит отметить, что на сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются следующие схемы продажи бизнеса:

1. Продажа предприятия как целостного имущественного комплекса.
2. Продажа (передача) корпоративных прав на компанию.
3. Дарение бизнеса.

Все эти варианты имеют свои преимущества и недостатки, связанные как с защитой интересов покупателя (продавца), так и проблемами налогообложения, которые сегодня представляются особенно актуальными, в связи с принятием основных положений нового Налогового кодекса Украины.

Использование первой схемы (продажа бизнеса как целостного имущественного комплекса) предполагает реализацию имущества действующей компании, причем прежний его собственник (юридическое лицо) по-прежнему продолжает свое существование, с прежними учредителями.

Если же в качестве продавца имущественного комплекса выступает его владелец — физическое лицо, покупателю предстоит предварительно получить всю документацию, необходимую для ведения соответствующей предпринимательской деятельности (если таковая не была получена ранее), после чего может быть реализована процедура переоформления бизнеса на нового владельца.

Заметим, что, в соответствии с требованиями действующего украинского законодательства, письменный (обязательно) договор купли-продажи целостного имущественного комплекса, обязательно подлежит нотариальному удостоверению и государственной регистрации в органах государственной власти.

Кстати, при отчуждении коммерческой недвижимости продавец обязан уплатить в доход бюджета налог на доходы физических лиц от продажи недвижимости, который согласно ст. 11 Закона Украины от 22.05.2003г. № 889 «О налоге с доходов физических лиц» составляет 5% от стоимости объекта налогообложения.

В случае же, когда в качестве товара выступают корпоративные права на предприятие, готовый бизнес ожидает лишь смена собственника. Подобная схема представляется целесообразной при продаже среднего и, в особенности, крупного бизнеса. Преимуществами этого варианта является сохранение силы всех разрешительных документов, полученных ранее, чего не позволяет сделать первый вариант.

Корпоративные права могут выкупаться путем вхождения покупателя в состав учредителей (участников) бизнеса и дальнейшим выкупом доли в предприятии. Нормы, регулирующие куплю-продажу бизнеса, не предъявляют требования обязательного нотариального заверения подобного договора. Это может считаться дополнительным преимуществом, если покупатель и продавец, доверяя друг другу, пожелают как можно дольше сохранить конфиденциальность сделки.

Если участники сделки по каким-либо причинам не желают заверить договор покупки-продажи бизнеса нотариально, его можно заключить в обычной, письменной форме. При этом специалисты компании ИнтерКредит советуют обратить особое внимание на скрытые риски, которые могут проявиться уже после передачи корпоративных прав новому собственнику и предусмотреть сумму и схему оплаты неустойки в этом случае.

Схема продажи бизнеса путем передачи корпоративных прав привлекательна еще и тем, что при этом продавцу не придется платить 20%-й (до 1 января 2011 г.) НДС (в соответствии с п.3.2.1. Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» от 03.04.1997г.), что позволяет очень существенно снизить затраты по осуществлению операции.

Следует также учитывать, что налогообложение прибыли по данной операции в случае, если продавцом выступает другое юридическое лицо, осуществляется в особом порядке в соответствии с п.7.6. Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий» от 22.05.1997г., и учет финансовых результатов от операций с корпоративными правами ведется отдельно от учета по другим операциям.

Для физических лиц, продающих корпоративные права, налогообложение осуществляется в соответствии с законом об НДФЛ.
Вариант продажи бизнеса методом дарения до последнего времени использовалась в Украине нечасто. Однако, по мнению экспертов компании ИнтерКредит, в ближнесрочной перспективе (как минимум, до середины нового, 2011 года) на время т. н. «переходного этапа» вхождения в силу нового Налогового кодекса, эта схема обещает стать достаточно популярным среди украинских бизнесменов.

По мнению специалистов, помимо упрощения процедуры самой передачи прав собственности на приобретаемый таким образом бизнес, подобный вариант может способствовать вполне законной оптимизации налогообложения сделки, за счет того, что оценку имущества и нематериальных активов при этом можно произвести не по балансовой, а по остаточной стоимости.

Комментарии эксперта:

— Основная сложность при проведении купли-продажи бизнеса состоит в том, что в Украине до сих пор не существует устоявшейся законодательной практики по защите одной из сторон сделки от злонамеренных действий второй стороны, — отмечает директор компании бизнес-брокера ИнтерКредит Валерий Жерегеля
Купли-продажи именно бизнеса с юридической точки зрения не существует. А это значит, что продавать приходится имущество, корпоративные права и т. п. Обе стороны вынуждены перестраховываться, что ведет к значительном усложнению переговорного процесса.

Конечно же, хорошо, когда покупатель и продавец доверяют друг-другу. В противном же случае спасти сделку зачастую может только опытный бизнес-брокер, который уже неоднократно проводил своих клиентов сквозь все сложности недопонимания и перестраховки, имеет наработанные схемы проверок бизнеса, прописывания точек выхода из сделки для продавца и покупателя, а также выбора оптимальной схемы взаиморасчетов.

Продажа ООО: юридические тонкости отчуждения долей в Обществе с ограниченной ответственностью

Сегодня купить ООО или долю в нем не так уж сложно. Главное — правильно оформить документы и внести необходимые изменения в ЕГРЮЛ.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (812) 490-75-26 . Это быстро и бесплатно !

Цель бизнеса – получение дохода. Но подготовительный процесс и оформление большого количества документов на начальном этапе отпугивает многих желающих заняться бизнесом. Совсем другое дело – купить уже готовое ООО или долю в нем. Так что продажа ООО (или продажа долей в ООО), которое имеет весь пакет необходимых документов (устав, свидетельство о государственной регистрации, решение (протокол) о создании общества, учредительный договор) и оплаченный уставной капитал является довольно эффективным инструментом для ведения бизнеса. Но как на деле происходит этот процесс? И как можно упростить процедуру приобретения доли в Обществе с ограниченной ответственностью?

Когда чаще всего покупают готовое ООО

Покупка готовой фирмы особо актуальна в нескольких случаях. Например, если на ту деятельность, которой вы планируете заниматься, требуется лицензия. Чем проходить лицензирование, проще купить ООО, которое разрешительный документ на нужный вид деятельности уже получило. Или для ведения дел необходимо вступить в СРО и получить допуск на определенные работы. Это тоже достаточно длительный и непростой процесс, а готовая фирма, у которой уже есть допуск – хороший вариант для вложения средств. Кроме того, при необходимости расширения бизнеса или сферы деятельности также проще купить готовое предприятие или долю в нем.

Процесс в деталях

Продажа доли в ООО может быть нескольких видов:

  • отчуждение другому участнику Общества;
  • отчуждение самому Обществу;
  • отчуждение третьему лицу.

От того, кто будет покупателем доли (или части доли), зависит и перечень необходимых мероприятий. Естественно, продажа доли или ее части внутри Общества намного проще, так как не требует заверения нотариусом. А вот продажа третьим лицам достаточно сложна, поскольку кроме нотариального заверения сделки купли-продажи необходимо собрать большое количество документов, а на самой сделке должны присутствовать не только покупатель и продавец, но и супруги участников сделки. Финансовая затратность продажи доли в ООО третьему лицу значительно возрастает и из-за стоимости нотариального заверения, которое в среднем составляет 20 000 – 30 000 рублей. При этом верхний потолок стоимости не установлен, так как нотариус с 2009 года несет имущественную ответственность за оформление таких сделок. Следовательно, их цена может быть очень высокой.

Продажа доли другому участнику Общества

Но если продать долю другому участнику ООО, все можно быстро, просто и недорого, поскольку такое отчуждение не требует нотариального заверения. Достаточно простого договора купли-продажи в письменной форме. Поэтому, обдумывая вопрос, как продать ООО, в первую очередь нужно рассматривать отчуждение доли внутри Общества. Но тут есть один момент: в уставе многих ООО определен порядок отчуждения доли внутри Общества, по которому для оформления такой сделки нужно получить согласие других участников. Поэтому перед началом подготовки к сделке, стоит внимательно изучить устав Общества и выполнить все формальности. После того как договор подписан, нужно внести изменения в документы. Для этого продавцу необходимо подать заявление на регистрацию изменений в ФНС. Это можно сделать по почте или же лично. Регистрация изменений занимает семь дней и после того, как получена новая выписка из ЕГРЮЛ, все права на долю в ООО переходят к покупателю.

Продажа доли Обществу

Такой вариант продажи доли возможен в двух ситуациях:

  • если участник решил выйти из ООО;
  • если участник потребовал от ООО приобрести его долю.

Что касается технических моментов, то, как и в первом случае (продажа доли другому участнику), нотариального заверения такая сделка не требует. Договор продажи доли ООО составляется в письменном виде и подписывается продавцом и покупателем без участия нотариуса. А вот по поводу обязательства Общества купить долю участника, стоит поговорить более подробно. Такое Обязательство возникает у Общества, например, в том случае, если один из участников желает продать свою долю, а уставом организации продажа долей участников третьим лицам запрещена.

В то же время другие участники Общества от покупки доли отказались. Общество также обязано купить долю участника, который на общем собрании голосовал против принятия решения о совершении какой-либо сделки, но решение это все же было принято большинством голосов. Во всех этих случаях участник ООО имеет право подать требование о выкупе Обществом его доли (или ее части), которое должно быть реализовано в течение трех месяцев с полной выплатой причитающейся участнику суммы. Срок в три месяца устанавливается законом, но в уставе ООО можно оговорить и другие сроки.

Что же касается выхода из ООО, то он возможен только в том случае, если это предусмотрено учредительными документами. Если устав разрешает выход из Общества, участник подает заявление о выходе, его доля переходит к Обществу, а сам участник в течение трех месяцев получает на руки действительную стоимость своей доли. Чтобы узаконить передачу доли необходимо подать в ФНС заявление на регистрацию. Это должен сделать генеральный директор или президент ООО. На основании поданных документов в ЕГРЮЛ будут внесены изменения, а доля бывшего участника в течение календарного года с момента выхода ее прежнего владельца из ООО должна быть распределена между другими участниками Общества. Хотя, в зависимости от положений устава, ООО может не распределять купленную долю между всеми, а предложить ее третьему лицу или одному (нескольким) участникам Общества. Так что правильно оформив документы, можно продать ООО через распределение долей без лишних затрат и участия нотариуса.

Продажа доли третьим лицам

Теперь более подробно рассмотрим еще один вариант – продажа доли в ООО третьему лицу. Такая сделка возможна только в том случае, если это отражено в уставе организации, а доля, в уставном капитале ООО, которую планируется отчуждать, полностью оплачена. Если эти условия соблюдены, то первое, что нужно сделать, — предупредить о готовящейся сделке других участников ООО в письменной форме. При этом Общество должно быть уведомлено об условиях продажи и цене сделки. Все дело в том, что само Общество и его участники имеют первоочередное право выкупа долей участников, которое они могут реализовать в течение тридцати дней (или другого срока, который указан в уставе) с момента извещения о продаже доли одним из участников.

Если в течение этого срока никто из участников или ООО не купит долю, то она может быть продана третьему лицу. Если возможности ждать тридцать дней нет, можно просто получить у всех участников ООО и самого Общества письменные отказы в покупке доли (или ее части), заверенные нотариусом. Таким образом, преимущественное право выкупа доли будет утрачено Обществом и его участниками в момент подписания отказа. После этого можно искать покупателя на долю и оформлять сделку купли-продажи у нотариуса, на которой обязательно присутствие и самих участников сделки, и их официальных супругов, которые должны подтвердить свое согласие на сделку.

Если кто-то из супругов не может прибыть в нужное время для оформления документов, он должен предоставить нотариально заверенное согласие. Отчуждение доли считается завершенным с момента заверения подписей участников сделки нотариусом, без которого сделка будет признана недействительной. После подписания документов, нотариус сам подает их (договор купли-продажи или решение о продаже и заявление на внесение изменений в отношении юридического лица, которое подписывает продавец доли или ее части) на регистрацию изменений ФНС в течение трех дней, а доля переходит к новому владельцу.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:
+7 (812) 490-75-26 (Санкт-Петербург)

Продажа ООО

В этом материале вы узнаете, как происходит продажа ООО, сможете купить готовое ООО или продать свою организацию

Ни для кого не секрет, что конечной целью бизнеса является получение какого-либо дохода. Но иногда может возникнуть ситуация, при которой владельцу компании она становится не нужна. Самым удобным вариантом выхода из неё является продажа ООО.

При проведении такой процедуры владелец избавляется от необходимости производить ликвидацию ООО, которая требует прохождения нескольких довольно сложных в оформлении и реализации этапов. Помимо этого у продавца появляется возможность получить за продажу некоторую сумму денег, что также немаловажно.

С другой стороны, и для покупателя процесс покупки ООО является более выгодным по сравнению с регистрацией ООО с нуля. Именно необходимость в оформлении большого количества документов, придумывании названия, подборе юридического адреса, а также прохождении определённых процедур при регистрации, является для многих потенциальных предпринимателей своего рода препятствием, на преодоление которого не хватает времени и сил.

Если купить уже готовое ООО, не нужно будет его заново регистрировать. Помимо этого такое предприятие может иметь уже сложившийся бизнес, что поможет будущему владельцу получать прибыль уже на раннем этапе.

Порядок продажи фирмы ООО

Если вам необходимо произвести продажу ООО, то можно сделать это следующими способами:

  • В случае, если у вас имеется свободное время, возможности и ограниченный бюджет, это можно сделать самостоятельно. Наша статья представляет собой инструкцию, воспользовавшись которой, вы сможете пройти необходимые для этого шаги.
  • Для удобства заполнения форм необходимых документов можно воспользоваться нашим ON-LINE сервисом, позволяющим выполнить подготовку юридического пакета за 15 минут.

При выборе первого способа, вам следует начать с принятия решения о продаже доли или долей участниками ООО.

В случае, если у предприятия есть один учредитель, он должен принять «Решение единственного учредителя.

Если у предприятия имеется несколько учредителей, то после их собрания оформляется «Протокол общего собрания участников».

После этого при продаже ООО следует пройти следующие шаги:

Шаг 1. Оценка стоимости компании

Определившись с кандидатурой покупателя и обсудив с ним финансовые вопросы относительно будущей продажи, владелец ООО должен произвести оценку своего предприятия. Для этого следует обратиться в соответствующую фирму, в которой оценщики проведут анализ микроэкономических показателей данного региона и имеющегося имущества в распоряжении ООО, клиентскую базу организации, её персонал в количественном и качественном исчислении, рассчитают прошлые и спрогнозируют будущие доходы, изучат сам бренд ООО. Для этого оценщикам понадобится последний баланс предприятия и отчёт о прибылях и убытках, ведомости ОС, расшифровка задолженности (кредиторской и дебиторской), информация о нематериальных активах, векселях, запасах, финансовых вложениях и пр.

Всё это будет заложено в формулу стоимости Ц = (А/С + П) х С, где: А – стоимость ОС, дебиторской задолженности, нематериальных активов и пр., т.е. ликвидных активов предприятия на дату его продажи; П — чистая прибыль предприятия (среднегодовая). Как правило, она берётся за последние 3 года; С — средний срок (количество лет), за который в существующих экономических условиях инвесторы считают разумными для окупаемости затраты на приобретение бизнеса (для России — от 2…5 лет).

На основании этого владельцу будет представлена рыночная стоимость продаваемой им организации.

Но это возможно только в случае отсутствия у предприятия каких-либо долгов. Если они есть, то оценщики проведут анализ структуры имеющегося долга и сопоставят его со стоимостью предприятия, для расчёта которой понадобятся перечисленные выше документы.

После получения результатов оценки предприятия можно делать следующий шаг.

Шаг 2. Выбор способа продажи ООО

Для того, чтобы продать ООО, вы можете использовать один из двух возможных способов. Целесообразность применения каждого из них будет зависеть от целого ряда причин, в том числе и количества имеющихся учредителей в данном ООО.

Вхождение покупателя в состав учредителей ООО. При этом, дальнейшее развитие событий будет происходить по сценарию, зависящему от количества учредителей данного общества.

Этот вариант не нуждается в нотариальном заверении, поскольку, по сути, не может быть отнесён к сделкам. Чтобы его осуществить, необходимо принять решение об увеличении УК на основании заявления (заявлений) третьих лиц о их принятии и внесении дополнительного вклада в данное общество, при условии, что это не запрещено действующим уставом общества и все доли в УК оплачены. В данных заявлениях указывается порядок, размер и состав вклада, сроки его внесения, а также размер желаемой третьим лицом доли в УК.

При таком варианте продажи ООО нет необходимости получать от супруга согласия на вход и выход из состава участников ООО. Ввиду того, что не нужно оформлять договор о купле-продаже ООО, не потребуется огромный список документов, чтобы произвести его нотариальное заверение. Также не нужно уплачивать налоги, кроме обязательных при отчуждении доли.

Однако, наряду с простотой исполнения и относительно небольшими финансовыми затратами этот вариант продажи влечёт за собой и определённые минусы. Так время на проведение двух его этапов (входа нового участника и выхода старых) может составить от 1 месяца, к этому следует добавить ещё время на непосредственное оформление документов и их подачу.

Продажа ООО через нотариальное оформление этой сделки. Это более короткий способ провести продажу ООО, поскольку не предусматривает смену учредительных документов, однако, он повлечёт за собой дополнительные траты на нотариуса и сбор комплекта юридических документов.

Продажа ООО путем смены учредителей.

После выбора способа продажи ООО следует сделать следующий шаг:

Шаг 3. Подготовить документы для продажи

Поскольку существует два способа продажи, которые мы рассмотрели выше, то и пакет документов для каждого из этих способов должен быть подобран индивидуально. Ниже мы рассмотрим необходимые документы, отдельно для каждого способа.

Украинский бизнес форум

Как законно продать фирму?

rigging15 11 Oct 2011

LubaP 09 Dec 2011

Можно ли в Украине законно продать частную фирму зарегистрированную в 1994г с разрешением на производство определенных изделий,если я являюсь и директором и единственным учредителем?
Как это правильно сделать?

В настоящее время купля-продажа бизнеса — довольно распространенное явление. На практике у сторон этой операции возникает множество вопросов.

Что представляет собой купля-продажа предприятия? Как приобрести бизнес целиком?

Предметом купли-продажи может выступать:
1. Имущество предприятия как целостный имущественный комплекс.
2. Корпоративные права на предприятие.
В первом случае будет продано имущество предприятия, но само юридическое лицо останется существовать (только без имущества). Во втором же случае произойдет смена собственника на действующем предприятии — предприятие продолжит работу, но уже с новым хозяином.
Второй способ является более правильным, если мы говорим о продаже бизнеса целиком, и более удобным. Ведь здесь для работающего предприятия сохраняют свою силу все необходимые разрешительные документы — лицензии, патенты, документы на недвижимость и землю и т.п. Да и с налоговой точки зрения выгоднее продавать корпоративные права, а не имущество. Поэтому мы будем рассматривать именно второй вариант — куплю-продажу корпоративных прав.

Какие действия необходимо выполнить для оформления купли-продажи корпоративных прав на предприятие? На что обратить особое внимание?

Оформление купли-продажи корпоративных прав состоит из нескольких этапов. Остановимся на каждом этапе подробно.

Этап 1. Оценка и правовая экспертиза корпоративных прав

Этот этап не является обязательным, но очень даже желателен. Ведь цена корпоративных прав будет договорной — ее устанавливают стороны договора купли-продажи (о какой цене договорятся, по такой и будет продан бизнес). Однако цена может существенно меняться в зависимости от того, что именно продается и какие подводные камни могут ожидать покупателя, который купит корпоративные права.
Иными словами, этот этап важен больше для покупателя, чтобы не купить кота в мешке. Поэтому на первом этапе сделки советуем покупателю заняться сбором информации о предприятии, изучить имеющиеся документы и историю деятельности предприятия. Информацию о приобретаемом бизнесе можно почерпнуть из различных источников, например:
• запросить у госрегистратора сведения о предприятии из Единого реестра юридических лиц и физических лиц — предпринимателей (ст. 20, 21 Закона от 15.05.03 г. №755-IV (далее — Закон №755), приказ Госпредпринимательства от 20.10.05 г. №97);
• изучить учредительные документы предприятия, налоговую и финансовую отчетность (обратите внимание на то, что данные документы не содержат сведений, являющихся коммерческой тайной, — постановление КМУ от 09.08.93 г. №611);
• получить информацию от работников приобретаемого предприятия.
Назовем моменты, которые могут сыграть решающую роль в судьбе сделки и значительно повлиять на цену. Именно на эти моменты покупатель должен обратить внимание в первую очередь:
• история создания предприятия (не является ли оно правопреемником другого предприятия — в этом случае необходимо будет анализировать и историю предшественника);
• наличие разрешительных документов на основные виды деятельности, которые ведет предприятие: лицензии, патенты, сертификаты и т.п.;
• наличие правоустанавливающих документов на земельные участки и недвижимость, которые числятся за предприятием;
• наличие обременений в отношении имущества предприятия: залоги, ипотека и т.д.;
• состояние кредиторской и дебиторской задолженности;
• договорные риски: у предприятия могут быть неисполненные контракты, штрафные санкции по которым во много раз превышают стоимость активов предприятия.
Для проведения анализа финансового состояния предприятия можно привлечь специалистов в этой сфере: аудитора или аудиторскую фирму. Они дадут квалифицированное заключение об истинном состоянии дел на предприятии, которое продается.
Также немаловажным фактором, способным повлиять на стоимость приобретаемых корпоративных прав, является деловая репутация предприятия. О ней можно узнать из средств массовой информации, в том числе из Интернета.

Этап 2. Принятие решения уполномоченным органом предприятия о продаже корпоративных прав

Какой именно орган уполномочен принимать такое решение — зависит от организационно-правовой формы предприятия. Уполномоченный орган предприятия Должен вынести соответствующее решение о продаже корпоративных прав и оформить это документально. Например, для ООО уполномоченным органом является общее собрание его участников, а решения, принятые на собрании, оформляются протоколом (образец см. в конце консультации).

Этап 3. Заключение договора купли-продажи

Договор купли-продажи корпоративных прав следует заключать в письменной форме. Законодательство не требует, чтобы такой договор обязательно удостоверяли у нотариуса. Но в некоторых случаях без визита к нотариусу не обойтись, например:
• если на этом настаивает одна из сторон договора купли-продажи;
• если хотя бы одной из сторон договора выступает физическое лицо. Объясняется это тем, что в дальнейшем, для регистрации изменений в Устав, необходимо будет предъявить госрегистратору нотариально удостоверенную копию договора. А нотариус удостоверит копию договора, на котором стоит подпись физлица, только в том случае, если нотариально удостоверен сам договор.
В договор купли-продажи надо включить все существенные (то есть необходимые для данного вида сделки) условия: предмет, цена, срок и т.д. Но поскольку «товар» у нас — специфический, то и к условиям договора нужен особый подход. В договоре следует максимально четко сформулировать условия, касающиеся:
• момента перехода права собственности,
• порядка оплаты,
• сроков совершения всех необходимых юридических действий (например, сроки проведения собрания уполномоченных участников; регистрации изменений в учредительные документы),
• порядка приемки-передачи корпоративных прав. Законодательством не предусмотрено обязательное оформление акта приемки-передачи в данном случае, но советуем включить эту процедуру в договор — с передачей всех важнейших документов предприятия (учредительных, разрешительных, документов отчетности и т.п.), а также печатей и штампов.
Особое внимание в договоре советуем уделить обеспечительным мерам (например, можно предусмотреть уплату неустойки за неисполнение того или иного действия, привлечение поручителей, внесение задатка и т.п.).
Кроме того, тщательно проверяйте полномочия сторон на право подписания такого вида договора.
Также хотим обратить ваше внимание на некоторые нюансы заключения договора:
• если учредителей у предприятия несколько и каждый продает свою долю, то следует помнить о праве участников на преимущественное приобретение доли (ст. 362, ч. 2 ст. 147 ГК). Во избежание возможных конфликтов в будущем покупателю лучше получить от каждого из участников письменный отказ от преимущественного права приобретения долей, продаваемых другими участниками;
• если продавцом корпоративных прав выступает физическое лицо, то покупателю стоит получить письменное согласие на заключение договора купли-продажи от супруга (супруги) продавца, чтобы избежать риска признания сделки недействительной — исходя из ст. 65 Семейного кодекса (договор купли-продажи корпоративных прав предприятия явно выходит за рамки мелкого бытового договора);
• в некоторых случаях при продаже корпоративных прав требуется получить разрешение Антимонопольного комитета (АМК). Чтобы в дальнейшем не возникло претензий со стороны этого органа, рекомендуем получить от АМК предварительное заключение о том, что в вашем случае при оформлении купли-продажи корпоративных прав такое разрешение не требуется (ст. 29 Закона от 11.01.01 г. №2210-ІІІ «О защите экономической конкуренции»). И учтите, что срок рассмотрения заявления о выдаче предварительного заключения составляет по законодательству один месяц;
• владелец доли в ООО может продать ее всю только в том случае, если она полностью оплачена (то есть если свой взнос в уставный капитал ООО участник внес полностью), — ст. 53 Закона от 19.09.91 г. №1576-ХІІ «О хозяйственных обществах».

Этап 4. Регистрация изменений в учредительные документы

Изменение состава учредителей предприятия необходимо зарегистрировать у госрегистратора по месту нахождения предприятия. Для этого покупатель предприятия должен представить госрегистратору следующие документы (ст. 29 Закона №755):
• заполненную регистрационную карточку;
• решение уполномоченного органа предприятия о внесении изменений в учредительные документы (например, протокол общего собрания участников ООО);
• оригинал учредительных документов;
• два экземпляра изменений учредительных документов;
• платежный документ, подтверждающий уплату регистрационного сбора (51 грн.);
• нотариально удостоверенную копию договора купли-продажи корпоративных прав.
Также если документы госрегистратору подаются лично учредителем, то надо будет предъявить паспорт (паспорт и доверенность — если эти документы подает представитель, действующий по доверенности).
Если документы оформлены надлежащим образом, то регистрация изменений производится в течение трех рабочих дней.

общего собрания участников ООО «Юпитер»

02.02.11 г. г. Днепропетровск

1. Рассмотрение вопроса о продаже корпоративных прав на ООО «Юпитер».
2. Внесение изменений в устав ООО в связи с предполагаемой продажей корпоративных прав.

участники общества
• Седов С.В. (размер доли в уставном капитале — 49%);
• Васильев П.Г. (размер доли в уставном капитале — 51%).

1. Седов С.В. — сообщил, что поступило предложение от гражданина Власова С.И. о приобретении корпоративных прав на общество в размере 100%. Седов выступил с предложением продать имеющиеся корпоративные права гражданину Власову С.И. путем заключения договора купли-продажи.
2. Васильев П.Г. — указал, что поскольку предложение о покупке корпоративных прав поступило не от участника ООО, необходимо выполнить требования ст. 147, 362 Гражданского кодекса о преимущественном праве приобретения доли каждым из участников ООО. Заявил, что отказывается от своего преимущественного права на приобретение доли Седова С.В. и не возражает, чтобы эта доля была продана Власову С.И.
3. Седов С.В. — также отказался от преимущественного права на приобретение доли Васильева С.В. и заявил, что не возражает против продажи этой доли Власову С.И. Также отметил, что необходимо внести изменения в устав ООО в связи с продажей долей.

• за продажу корпоративных прав ООО «Юпитер» — единогласно;
• за внесение изменений в устав ООО «Юпитер» — единогласно.

1. Продать корпоративные права на ООО «Юпитер», принадлежащие Седову С.В. (49%) и Васильеву П.Г. (51%), гражданину Власову Сергею Ивановичу (ИНН 2020303030) путем заключения с ним договора купли-продажи корпоративных прав.
2. Договор купли-продажи корпоративных прав удостоверить нотариально.
3. После заключения договора купли-продажи корпоративных прав с Власовым С.И. в течение трех рабочих дней внести изменения в устав ООО, изложив его в новой редакции. Внесение изменений в устав ООО поручить юрисконсульту Балабанову И.Г., выдав ему соответствующую доверенность.

Председатель заседания Седов Седов С.В.
(подпись)

Секретарь заседания Васильев Васильев П.Г.
(подпись)

Покупка и продажа ООО — как лучше осуществить?

Очень часто бывают ситуации, когда руководство по каким-то причинам принимает решение продать компанию и снять с себя все обязательства перед Обществом.

Это может быть и убыточность бизнеса, и другие проекты, которые требуют не только материальных вложений, но и постоянной работы над ними. Поэтому бизнес может продаваться. Вместе с продажей бизнеса во владение новым хозяевам должны быть переданы все документы по продаваемому Обществу. Эти документы как учредительные, так и внутренние бухгалтерские.

Продажа бизнеса предполагает передачу прав на доли в Уставном капитале Общества от одних владельцев другим. При этом владельцы могут как все продать свои доли в Обществе, так и частично. Т.е. кто-то может продать свои доли в деле, а кто-то может его продолжать, но уже с другими партнерами.

В независимости от того приобретается вся 100% доля ООО или только частично, куплю-продажу доли следует оформить и зарегистрировать в налоговой инспекции. Для этого уже были предусмотрены варианты оформления таких сделок. На практике, существуют несколько вариантов оформления сделок по купле-продаже доли в организации и передачи прав на долю другим владельцам.

Купля-продажа доли в уставном капитале путем подписания договора может оформляться разными способами и соответственно пакет документов для сделки будет отличаться. Это зависит от того, кто именно продает бизнес, а кто его покупает.

Поскольку в компании могут быть несколько партнеров-владельцев бизнеса, и кто-то один из них может решить продать свою долю, то есть другой владелец может ее выкупить и тем самым стать полноправным 100% владельцем ООО. Либо участник ООО может продать свою долю другому третьему лицу, который не относится ни как в ООО и его коммерческой деятельности. Так же частым случаем является тот факт, что бизнес может полностью отойти другим владельцам. При этом все нынешние участники передают право управления деятельностью новым участникам бизнеса.

Именно от этих ситуаций и зависит процесс купли-продажи бизнеса, а главное пакет документов по передаче новым участникам доли в Уставном капитале. В любом случае независимо от ситуации, кто является тем самым продавцом, а кто покупателем, оформляется договор продажи доли ООО. Отличие здесь будет в том, что этот договор будет носить нотариальный характер или простой письменный.

В купле-продаже участвуют две стороны, которые должны подписывать и заверять (при необходимости) документы у нотариуса лично. Кроме того, если это физ. лица, то от них должны быть предоставлены заявления супругов о согласии продажи доли в ООО или заявления от самого участника сделки о том, что он не в браке. Поскольку доли могут продаваться и покупаться в браке. Также нужно понимать, что при продаже участнику-Продавцу доли нужно будет в конце года сдать декларацию о доходах и при необходимости оплатить налог с прибыли после продаже своей доли.

Наиболее распространенным вариантом юридически оформленной передачи Общества и документов по нему является переход прав на деятельность от одних участников другим путем входа их в состав ООО и дальнейшим выходом прежних владельцев компании. Данное оформление не требует оформления и заверения договора купли-продажи доли от одного владельца другому новому. Для него не требуется согласия супругов и личного присутствия обоих сторон сразу же на оформлении документов, а главное, не нужно сдавать ни каких деклараций и платить налоги. Главное здесь, правильно оформить документы, зарегистрировать их и бухгалтерски правильно составить документы о выплате компенсации после выхода участников из ООО. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем не было претензий со стороны бывших участников Общества, а главное со стороны налоговой инспекции в случае проверок.

Таким образом, данное оформление хоть и считается не совсем правильным с точки зрения Закона, но в тоже время нет ни каких нарушений. Поскольку Законом и Уставом Общества разрешен ввод в состав учредителей ООО нового участника и так же предусмотрен выход участников из Общества.

Расчет пособия при увольнении военнослужащего

Бизнес портал

В статье указываются выплаты украинским военным при увольнении по окончании контракта в Украине, размер выходного пособия при увольнении по окончанию контракта с Минобороны, а также размер денежной единоразовой помощи курсантам.

Какое единовременное пособие выплачивают увольняемому контрактнику?

Военнослужащим, которые проходили военную службу по контракту и увольняются со службы выплачивается единовременное пособие (помощь) в процентах месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы.

Как рассчитывается при увольнении единовременное пособие военнослужащим служившим по контракту?

Указанное пособие при наличии контракта платят в процентах месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год военной службы, а именно:

  • по состоянию здоровья – в размере 50%;
  • по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам — 25% при наличии выслуги 10 лет и более;
  • по возрасту, в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий, окончанием срока контракта, в связи с невыполнением условий контракта командованием, в связи с наступлением особого периода и нежеланием продолжать военную службу военнообязанной – женщиной, которая воспитывает ребенка (детей) в возрасте до 18 лет – в размере 50% при наличии выслуги 10 лет и более.

Причины, по которым не выплачивают пособие при увольнении военнослужащему на контракте?

Не выплачивают разовую помощь военнослужащим, служившим по контракту, уволенным в связи с многократным невыполнением условий контракта, из-за служебного несоответствия, в связи с обвинительным приговором суда, в связи с вступлением законную силу решения суда о привлечении к ответственности за административное коррупционное правонарушение, а также военным, которые по состоянию на 16.03.2014 года служили на территории АР Крым и города Севастополя и в официальном порядке не продлили ее прохождение на территории подконтрольной Украине.

Напомним, что срок календарной службы для определения суммы единовременного пособия вычисляют руководствуясь пунктами 1 и 2 постановления Кабмина от 17.07.1992 года № 393 “О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и денежной помощи лицам офицерского состава, прапорщикам, мичманам, военнослужащим сверхсрочной службы и военной службы по контракту, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и членам их семей”.

Какие выплаты предусмотрены при увольнении воина контрактника?

В месячное денежное обеспечение военнослужащего, которое принято за основу начислений единовременной помощи при увольнении, включаются:

  1. Увольняющимся с должностей, на которые они были назначены, — оклад по штатной должности, оклад за воинское звание и ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения (кроме вознаграждений и морского денежного обеспечения).
  2. Увольняемый, если на день увольнения с военной службы он находился в распоряжении соответствующих командиров (начальников) и тем, которые до дня увольнения с военной службы были освобождены от должностей (в том числе в связи с сокращением штатных должностей), — должностной оклад, оклад за воинское звание на день увольнения с военной службы, ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения (кроме морского денежного обеспечения и вознаграждений), которые выплачивали военнослужащим по последним штатным должностям в соответствии с законодательством.

Какие выплаты при увольнении у военнослужащего летного состава?

Уволенным военным с летной работы из-за постановления военно-врачебной комиссии и которые в связи с этим подлежат увольнению с военной службы, для расчета суммы единовременного пособия включается надбавка за особые условия службы.

Какие выплаты полагаются военнослужащим срочной военной службы и курсантам военных учебных заведений при увольнении (окончании учебы)?

“Срочникам” и курсантам, которые к зачислению в военное учебное заведение не имели воинских званий, уволенным с военной службы (обучения), начисляется денежная одноразовая помощь в размере 8 должностных окладов (детям-сиротам, оставшихся без попечения родителей – 12 должностных окладов).

Когда не платят военнослужащему срочной службы при увольнении?

“Воину-срочнику” не платят денежную помощь, если он увольняется с военной службы в связи с осуждением к лишению свободы, в том числе с освобождением от отбывания наказания.

Причины не выплаты курсанту пособия при окончании учебы?

Курсант не получает единоразовую помощь в следующих случаях:

  • во время поступления в военное учебное заведение отсутствовали воинские звания;
  • отчисления из-за достижения призывного возраста;
  • прохождения подготовки на должности офицерского состава;
  • досрочного расторжения (прекращения) контракта из-за нежелания продолжать учебу;
  • дисциплинарных проступков во время учебы;
  • отказа от дальнейшего прохождения военной службы на должностях офицерского состава после окончания обучения;
  • если курсант является воспитанником военных оркестров, в том числе тем, которые занимают перед увольнением должности музыкантов.

Полезная информация для военных в Справочнике участника АТО, ООС и УБД (обновляется) и нашей группе в Фейсбук.

Бизнес портал

В статье обновленные данные о выплате военнослужащим при увольнении по окончании контракта, а также денежные выплаты украинским военным при увольнении в запас.

Какие выплаты при увольнении с военной службы в Украине?

В настоящее время, порядок начисления всех видов денежной помощи проводят по инструкции “О порядке выплаты денежного обеспечения военнослужащим ВСУ и некоторым другим лицам”. Ее утвердили приказом Министра обороны №260 от 11 июня 2008 года, а последние изменения внесли 23 марта в 2017 году.

При увольнении военнослужащим выплачивают следующую материальную (денежную) помощь:

1. Денежная помощь военному для решения социально-бытовых вопросов за текущий год выплачивается один раз в год.

Отметим, что для получения этой материальной помощи необходимо написать рапорт с указанием оснований и приложением подтверждающих документов. Если (!) рапорт не предоставляется командиру воинской части, то официально будет считаться, что военнослужащий не может претендовать на денежную выплату для решения жилищных проблем.

2. Военному при увольнении выплачивается денежная компенсация за неиспользованные дни ежегодного основного отпуска за текущий год.

Если в момент увольнения, военнослужащий полностью не использовал ежегодный основной отпуск он имеет право сделать следующее:

  • написать рапорт о предоставлении отпуска (оставшихся дней) перед увольнением с последующим исключением из списков личного состава;
  • получить компенсацию за ту часть отпуска, которая осталась неиспользованной.

Денежную компенсацию выплачивают всем категориям военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту.

Финансовая выплата военнослужащему рассчитывается пропорционально времени, прослуженному в году увольнения, за каждый полный месяц службы из следующего:

  • выслуга до 10 календарных лет – 2,5 календарных дня;
  • выслуга от 10 до 15 календарных лет – 2,9 календарных дня;
  • выслуга от 15 до 20 календарных лет – 3,3 календарных дня;
  • выслуга 20 и более календарных лет – 3,8 календарных дня.

Обратим внимание, что все вышеуказанное округляется в сторону увеличения до полного дня. Выплата компенсации военному при увольнении из ВСУ осуществляется одновременно с выплатой пособия для оздоровления, если она не была получена ранее.

3. Пособие для оздоровления за текущий год.

Пособие военному выплачивается Минобороны один раз в год во время выбытия в ежегодный основной отпуск (как части, так и полной продолжительности) или без выбытия в отпуск, чаще, в случае получения денежной выплаты за “неиспользованные отпускные” дни.

Обратите внимание на два обстоятельства при получении помощи:

  1. Если военнослужащий не предоставил рапорт командиру на оздоровительную выплату у Минобороны отсутствуют основания для принятия решения о выплате материальной помощи на оздоровление.
  2. Уволенный с военной службы в конце календарного года с предоставлением при увольнении ежегодного дополнительного или основного отпуска, который заканчивается в следующем календарном году, финансовая помощь для оздоровления в новом году не предоставляется.

4. Денежная компенсация увольняемому за недополученное вещевое имущество.

В настоящее время, порядок выплаты финансовой компенсации за недополученное вещевое имущество регулируется постановлением Кабмина от 16.03. 2016 № 178 “Об утверждении Порядка выплаты военнослужащим ВСУ, Национальной гвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Госпогранслужбы, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации и Управления госохраны денежной компенсации стоимости за неполученное вещевое имущество”.

Военнослужащему при увольнении положена выплата компенсации с момента возникновения права на получение предметов вещевого имущества в соответствии с нормами обеспечения.

Три важных нюанса при увольнении!

  1. Компенсацию не выплачивают военнослужащим срочной военной службы и курсантам высших военных учебных заведений.
  2. Для получения компенсации при увольнении, военнослужащему нужно подать рапорт (!) до издания приказа об увольнении.
  3. Получив рапорт и справку о стоимости вещевого имущества, которое положено военному, командир в/части издает приказ с обязательным указанием размера денежной компенсации для увольняемого. Только приказ является основанием для выплаты компенсации.

Как происходит расчет военнослужащего при увольнении?

Увольнение из армии может происходить по ряду причин, но в любом случае государство гарантирует финансовую поддержку гражданам. Военнослужащие, проходившие контрактную службу, имеют право на получение единовременного пособия. До прекращения служебных обязанностей военнослужащего командир должен предоставить для ознакомления произведенный подсчет причитающихся ему выплат. Приказ об увольнении должен содержать информацию о выслуге лет, сумму выходного пособия, имеющиеся награды и почетные звания, влияющие на размер пособия.

Приказ предоставляется военнослужащему для ознакомления и подписи. Финансовое подразделение проводит проверку предоставленных документов и окончательно утверждает получение выходного пособия. Командиром ставится отметка в гр. 12 послужного списка, а также в аттестате, с указанием обоснования материальной помощи и прослуженного срока. Оплата предоставляется за полные года службы, округление в сторону увеличения не допускается. Расчет гражданина при увольнении производится до исключения его из списка личного состава.

Расчет выходного пособия военнослужащего при увольнении

Целью материальной выплаты при прекращении службы является поддержка солдата или офицера на время дальнейшего трудоустройства. Это делается для того, чтобы добросовестные, ответственные граждане, не имеющие дисциплинарных взысканий и порицаний, могли спокойно подобрать себе дальнейшую работу. В случае достижения пенсионного возраста единовременная выплата является благодарностью командования за отданные армии годы. Бывают ситуации, когда после увольнения проходит некоторый срок, затем гражданин решает возобновить контракт. В таком случае единовременная поддержка выплачивается с учетом полной выслуги лет, отмеченной в личном деле военнослужащего.

Расчет выплаты военнослужащим при увольнении напрямую зависит от выслуги лет. Если гражданин отдал армии менее 20 лет, то ему положено два оклада жалования. В случае, когда выслуга составляет 20 и более лет, то единовременно выплачивается семь воинских окладов содержания. Следует учесть, что рассматривается жалование, получаемое за звание и должность одновременно. Например, рядовой контрактной службы получает оклад 15 тыс. рублей, при увольнении он может рассчитывать на два оклада, то есть 30 тыс. рублей.

На повышение выплаты влияет наличие знаков отличия, орденов и почетных званий. При наличии соответствующей записи в личном деле, военнослужащий получает еще один оклад жалования. При увольнении солдата, являющегося сиротой или иных объективных семейных причинах, Министерство обороны выдает ему материальную поддержку дополнительно, в размере пяти окладов воинского содержания.

Выходное пособие может включать в себя премию за добросовестное выполнение служебного долга. Если военнослужащий на момент увольнения занимает штатную должность, то ему дополнительно выплачивается премия из расчета оклада за должность и оклада за звание. Благодарность командования оформляется приказом, увольняемый может получить 25% от содержания за месяц, предшествующий исключению из списка личного состава. Премией награждаются курсанты, с успехом закончившие учебные заведения. При отличной успеваемости курсант получит 25% месячного содержания, за хорошие и посредственные — соответственно 15% и 5%.

Расчет вещевого имущества при увольнении военнослужащего производится согласно ст. 51 ФЗ “О воинской службе и военной обязанности”. Служащим по контракту вещевое имущество личного пользования предоставляется в собственность после исключения из списка личного состава. Подлежит возврату вещевое имущество при увольнении воинов срочной службы, а также при наличии у служившего по контракту дисциплинарных взысканий за служебные нарушения. По согласованию с командованием вещевое довольствие может быть заменено денежной компенсацией.

Отказ в единовременных выплатах

Нарушение Дисциплинарного устава ВС служит основанием для уменьшения или полного отказа в получении материальной помощи при увольнении. Не получают пособие военнослужащие, увольняемые в связи возбуждением уголовного дела, осужденные и находящиеся под следствием. Лишение воинского звания, отчисление из учебного заведения автоматически отменяет получение выплат и премий. Невыполнение условий контракта и срыв испытательного срока влекут за собой отказ в выходном пособии.

При переводе на службу в МВД, таможенную, противопожарную и подобные государственные органы и оформлении по воинскому рангу единовременное пособие может быть не выплачено. В течение трех месяцев увольняемый имеет право обжаловать решение командования, обратившись в военный суд соответствующего подчинения.

В ВСУ назвали категории военных, которым полагается пособие при увольнении с армии

Определенные категории военнослужащих имеют право получить единовременное денежное пособие при увольнении из рядов Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы юридической службы ВСУ, обнародованном в Facebook.

В ведомстве указали, что на материальную помощь могут рассчитывать бойцы, увольнение которых подпадает под статью 15 закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Так, к этим категориям относятся военные, уволенные: по состоянию здоровья, по возрасту, в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий, в связи истечением срока контракта, в связи с непосредственным подчинением близкому лицу, в связи с систематическим невыполнением условий контракта командованием, в связи с наступлением особого периода и нежеланием продолжать военную службу военнослужащим-женщиной, имеющей ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, по собственному желанию, по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам.

Пособие могут получить также и военнослужащие срочной военной службы и курсанты военных учебных заведений, которые до зачисления в военное учебное заведение не имели воинских званий. Это происходит в соответствии с разделом 38 Инструкции о порядке выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных сил Украины и некоторым другим лицам, утвержденного приказом министра обороны Украины от 11.06.2008 № 260.

В соответствии с Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе» военнослужащие, проходящие военную службу по призыву лиц офицерского состава увольняются с военной службы после того, как прослужат установленные сроки военной службы.

«Учитывая указанное, выплата единовременной денежной помощи при увольнении военнослужащим, проходящим военную службу по призыву лиц офицерского состава законодательством не предусмотрена», — указали в пресс-службе.

Как сообщал NewsOne ранее, глава комитета по вопросам обороны Сергей Пашинский призвал уравнять в правах женщин и мужчин , которые служат в украинской армии.

Компенсации и выплаты при увольнении с военной службы

При увольнении военным полагаются различные выплаты и компенсации, даже если они уходят по собственному желанию. Это обстоятельство существенно отличается от работы по трудовому договору, который, чаще всего, не предусматривает каких-либо пособий в связи с уходом по личной инициативе.

Выплаты военнослужащим при увольнении зависят от оснований прекращения служебной деятельности и выслуги. Точная сумма вычисляется при окончательном расчете, принимая во внимание все обстоятельства.

Кто имеет право на выплаты при увольнении

По общему правилу при увольнении военнослужащего ему полагается получение определенной суммы от государства. Деньги выдаются офицерам, контрактникам, солдатам срочной службы и даже лицам, призванным на сборы: разница заключается лишь в сумме.

Однако при детальном рассмотрении вопроса выясняется, что денежные выплаты получают далеко не все. Определено, что для отдельных категорий эта привилегия не устанавливается по причине особенных обстоятельств, послуживших основанием для отказа от дальнейшего сотрудничества. Как правило, к ним относятся нарушения законов, включая Уголовный кодекс, а также положений или условий контракта.

Денежные выплаты при исключении из списков части

Исключение из списков производится в соответствии с письменными распоряжениями. Идеальный вариант — одновременная подготовка приказа в последний день, предусмотренный контрактом, однако, на практике таких ситуаций почти не случается. Чаще всего приходится ждать. Максимальный срок ожидания — один месяц.

До момента исключения военный сдает дела и обязанности, а государство должно полностью рассчитаться и осуществить выплату так называемого выходного пособия для военнослужащих. До полного расчета исключение из списков не допускается. Если расчет затягивается, государство обязано выплачивать денежное содержание.

Устанавливается предел в выплатах по увольнению военнослужащих. Он равен 2-м и 7-ми окладам, в зависимости от выслуги. Эта категория также определяет возможность получения компенсации за невыданное вещевое довольствие (она выплачивается только тем, кто прослужил 20 и более лет). Отдельные выплаты и случаи их начисления подробно рассмотрены ниже.

Единовременное пособие

Большая часть пособий носит единовременный характер, и перечисляется только на основании соответствующего письменного распоряжения. Устанавливаются следующие виды:

  • Единовременное пособие при увольнении с военной службы по призыву. Солдатам-срочникам выплачивается 2 оклада. Существует и увеличенное пособие. Оно полагается сиротам-призывникам, не имеющим родителей или опекунов.
  • Выплаты по окончанию контракта производятся всем, кто уходит в связи с истечением срока исполнения обязанностей, установленных договором с Минобороны. Их размер определяется выслугой: 7 окладов для тех, кто провел на службе больше 20-ти лет, и 2-х — для остальных. Тем, кто имеет государственные награды, дополнительно переводятся средства в размере одного оклада.
  • Выплаты в связи с получением военной травмы. Ранее действовали иные нормы. В частности, они определяли размер выплат в 20 и 60 окладов. Эти средства выплачивались при увольнении лиц, служивших более 20-ти лет и получивших травму либо заболевание, соответственно. В настоящее время выплаты уменьшены: вместо 20-ти окладов переводят 7, 60 окладов заменены 2-мя (или 1-им) млн. руб.

До 2013 года военнослужащим, увольняющимся по предельному возрасту, выплачивались компенсации, устанавливающиеся на основании количества лет, отданных службе. В настоящее время эти положения утратили силу, размер выплат определяется общими показателями.

Премия за добросовестное исполнение должностных обязанностей

Премия является одним из гарантированных законом выплат при условии добросовестного выполнения обязанностей.

Назначение премии осуществляется за фактически отработанное время. Обычно ее размер связывается с окладом и определяется в процентном соотношении: от 5-ти до 25% для курсантов и 25% для контрактников.

Премия выплачивается военнослужащему вместе с довольствием за месяц. Исключение составляют случаи, когда военнообязанный был передан в распоряжение, пребывал в командировке на территории иностранного государства, или часть имеет свою систему премирования.

Материальная помощь

За всеми закреплено право ежегодного получения финансовой поддержки со стороны государства. Выплаты осуществляются по приказу командира. Размер материальной помощи ограничен, и равен одному денежному содержанию.

Если в год увольнения военный не воспользовался правом на получение дополнительных средств, он может получить эти деньги при увольнении. Для этого рекомендуется написать рапорт с просьбой о выплате причитающейся суммы. Соответственно, при обретении этой суммы до принятия решения о прекращении службы повторно она выплачиваться не будет.

Выплаты по истечении контракта

Одним из распространенных оснований прекращения сотрудничества служит окончание действия подписанного контракта. Явление не внезапное: оно предполагает согласие на увольнение, поскольку за несколько месяцев до истечения срока требуется написать рапорт, пройти беседу и выполнить иные действия.

В соответствии с этим в день истечения срока издается приказ об увольнении и исключении из списков части. Военнослужащим при увольнении по окончанию контракта на основании приказа производятся начисления и выплаты.

Размер зависит от выслуги: если она менее 20-ти лет, полагается 2 оклада. Тем, у кого количество лет службы превышает 20, государство выплачивает 7 окладов.

Под окладом понимается общая сумма, складывающаяся из средств, выплачиваемых за нахождение на определенной должности и в звании.

ЕДВ в случае признания непригодным к службе

П.12 ст.3 ФЗ№306 от 07.11.2011года определяет размеры выплат, которые получает военнослужащий, имеющий проблемы со здоровьем.

При прохождении плановой или внеплановой ВВК (военно-врачебная комиссия) военный может быть признан негодным для дальнейшего выполнения обязанностей и прохождения службы. В данном случае состояние здоровья является причиной увольнения.

Правило распространяется на всех:

  • контрактников;
  • призывников;
  • лиц, вызванных на сборы.

Размер выплат зависит от основания нахождения на службе: первой категории выплатят 2 млн. руб., второй и третьей — по 1 млн. руб.

Когда выплаты не положены

Право на получение денежной поддержки зависит от основания, по которому произведено увольнение. Ст.4 ФЗ№ 306 от 07.11.2011 года определены случаи, не предусматривающие выплаты:

  • В связи с невыполнением условий контракта.
  • Отчисление из ВУЗа по причине виновного действия: академическая неуспеваемость, нарушение дисциплины, отсутствие желания продолжать обучение. В этих случаях также возможна компенсация государству средств, затраченных на обучение отчисленного.
  • Нарушение установленных ограничений (осуществление предпринимательской деятельности, трудоустройство в коммерческую компанию и другие).
  • Переход в правоохранительные органы.
  • Издание судом акта, накладывающего запрет на занятие некоторых должностей.
  • Неудовлетворительные результаты испытательного срока.
  • При наличии причины утраты доверия, возникающего в отдельных случаях.
  • При увольнении на основании привлечения к административной ответственности за употребление запрещенных препаратов без рецепта (психотропных или наркотических).
  • Отказ от допуска к сведениям, составляющим охраняемую законом тайну (гостайну), или его лишение.
  • Приговор суда о лишении свободы. Предполагается реальный срок либо условный, за совершение, как умышленного преступления, так и по неосторожности.

Лишение денежной поддержки при увольнении по указанным выше основаниям должно быть обосновано и документально подтверждено: приговор с отметкой, гербовой печатью и подписью судьи, приказ об отчислении, иные распоряжения и акты.

Что делать, если выплаты не произведены

Выплаты должны начисляться в течение 5-ти дней с момента увольнения. Если денежные средства не поступили на личный счет, следует обращаться в прокуратуру и суд с заявлением о взыскании невыплаченных денег.

Если у вас есть полезные советы, касающиеся получения денег, положенных при увольнении, делитесь ими в комментариях. Возможно именно ваше мнение поможет кому-то разрешить проблему.

Адвокат перельман

Адвокат
в Сургуте

Адвокат Перельман Антон Александрович

Заместитель председателя Президиума Сургутской Межрегиональной Коллегии Адвокатов

Подполковник юстиции в отставке

Я работаю в Сургутской Межрегиональной Коллегии Адвокатов, которую составляют одни из лучших адвокатов Сургута, рег. номер в реестре адвокатов ХМАО-Югры №86\1001.

Нуждающиеся в юридической помощи нередко ищут в поисковике: лучший адвокат Сургута, адвокат Сургут, при этом важно понимать, что все адвокаты разные, а человеку необходимо найти того специалиста, с которым ему будет комфортно работать в будущем.

Каждому человеку, обратившемуся за юридической помощью, я гарантирую внимательное отношение, квалифицированный и добросовестный подход к защите интересов своих доверителей.

По российскому законодательству, человек, которого подозревают в противоправном деянии, преследуемом уголовным или административным кодексами, считается невиновным, пока его вина не будет доказана. Человек не обязан подтверждать свою невиновность, бремя доказывания несет сторона обвинения, а возникающие сомнения толкуются в пользу подозреваемого лица. На практике нередко подозреваемого объявляют виновным, не имея необходимой совокупности доказательств. Зачастую выносится необоснованное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Я всегда сумею подобрать верные доводы и отстоять Ваши интересы, работаю в Сургуте, Сургутском районе, ХМАО, ЯНАО и Тюменской области.

Адвокат по уголовным делам вступает в дело либо по желанию лица, заключившего с ним соглашение, либо в соответствии с уголовным кодексом РФ. Его задача — установить все оправдывающие или смягчающие обстоятельства дела, выработать наилучшую стратегию защиты. Адвокат хранит в тайне сведения, сообщенные своим доверителем, соблюдает строгую конфиденциальность. Опытный адвокат разрешает сложные ситуации эффективно, максимально смягчая все возможные последствия.

Практикующий адвокат оказывает юридические услуги, зная нюансы уголовного процесса, способен использовать все свои возможности для лучшей помощи своему клиенту. Адвокат, имеющий солидный опыт работы в уголовном процессе, тщательно изучает собранные по уголовному делу доказательства, выявляет нарушения, обжалует противоправные действия, заявляет ходатайства об исключении из материалов дела доказательств, полученных с нарушением требований законодательства. Адвокат установит и привлечет в дело свидетелей, а также совершит все законные действия, необходимые для наилучшего разрешения дела.

Мои знания помогут защитить интересы и права подозреваемого, обвиняемого и достичь требуемого результата. Будучи опытным специалистом, я стою на страже интересов своих доверителей и всегда помогу им сохранить свое доброе имя!

Имею многолетний стаж работы по расследованию преступлений.

Перельман Григорий Львович

Основные данные:

При добавлении отзыва на страницу Перельман Григорий Львович, постарайтесь быть объективными. Любой комментарий проходит проверку модераторов, это занимает время. Ваши слова должны быть ПОДКРЕПЛЕНЫ ДОКУМЕНТАЛЬНО(чеки, решения суда и пр.)! Оставляйте контакты, иначе ваш отзыв рискует быть удаленным!

Вся доступная информация об адвокате Перельман Григорий Львович. Информация взята с открытого источника: сайта Минюста РФ и предоставляется посетителям на безвозмездной основе. Если вы Перельман Григорий Львович и хотели бы дополнить, изменить или удалить информацию о себе, напишите нам письмо.
Данная страница не является официальной страницей адвоката. Данный адвокат не является сотрудником сайта ТопЮрист.РУ и не оказывает здесь консультаций. Если вы хотите решить свою проблему, то воспользуйтесь бесплатной юридической консультацией от наших партнеров.

עו»ד בוריס פרלמן

עורך דין במודיעין

תפריט ראשי

адвокат в Израиле

Адвокатский офис Перельман и партнёры создан в 2008 году в городе Модиин и является единственной русскоговорящей адвокатской конторой в городе

Во главе офиса стоит адвокат Борис Перельман, имеющий следующие степени и лицензии

Выпускник Израильского юридического факультета, обладатель степени LL.B

Обладатель лицензии на работу Адвокатом в Израиле

Обладатель разрешения на работу Медиатором («Третейский судья – мегашер») – это альтернативная форма разрешения конфликта с участием третьей нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в данном конфликте стороны — медиатора, который помогает сторонам выработать определенное соглашение по спору, при этом стороны полностью контролируют процесс принятия решения по урегулированию спора и условия его разрешения

Мы проводим юридическое консультирование по обширному спектру вопросов

Офис специализируется в разнообразных сферах права: недвижимой собственности (купля продажа квартир первичный рынок и со покупка квартиры со вторых рук), аренда недвижимости

Оформление различных контрактов

Завещания и наследств

Открытие, регистрация, сопровождение компаний, закрытие компаний

Защита во всех судебных инстанциях Израиля, гражданская литигация, приведение в исполнение решений суда, взымание чеков и долгов (служба судебных приставов – «оцаа ле-поаль»)

Посредничество в улаживании различного рода конфликтов

Так же в сотрудничестве с другими адвокатами мы можем предоставить услуги по

Компенсации за нанесение ущерба здоровью (д.т.п), «битуах леуми «

Работаем в сотрудничестве с ведущими юристами Санкт – Петербурга и Москвы

Нашими клиентами являются многие частные лица, а также коммерческие структуры по всей стране, преимущественно из строительной и коммерческой отраслей

АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА БОРИС ПЕРЕЛЬМАН И ПАРТНЁРЫ

Адвокат перельман

Вид деятельности: Адвокаты и нoтариусы

Мы проводим юридическое консультирование по обширному спектру вопросов

Недвижимость — покупка продажа квартир, первичный рынок и покупка квартиры со вторых рук, аренда недвижимости

Оформление различных контрактов

Завещания и наследств

Открытие, регистрация, сопровождение компаний, закрытие компаний

Защита во всех судебных инстанциях Израиля, гражданская литигация, приведение в исполнение решений суда, взымание чеков и долгов (служба судебных приставов – «оцаа ле-поаль»)

Посредничество в улаживании различного рода конфликтов

Так же в сотрудничестве с другими адвокатами мы можем предоставить услуги по

Компенсации за нанесение ущерба здоровью (д.т.п), «битуах леуми»

Работаем в сотрудничестве с ведущими юристами Санкт – Петербурга и Москвы

Нашими клиентами являются многие частные лица, а также коммерческие структуры по всей стране, преимущественно из строительной и коммерческой отраслей

АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА БОРИС ПЕРЕЛЬМАН И ПАРТНЁРЫ

Где ведет деятельность:

По всему Израилю

Постоянный адрес страницы: http://profi.orbita.co.il/perelmanlaw/

Телефоны для связи: 089701236, 0546388165

Адрес интернет сайта: http://pblaw.co.il

Tочный адрес: Каньон Азриэли Модиин-Макабим-Реут, ул. Арар 9 (Бейт-Шимон 4 этаж)
Внести в избранные | Отправить сообщение

Фотоальбом (нажмите на фото для увеличения):

Просмотров страницы: 1741, внесли в избранные: 329

Ответов специалиста на консультациях: 0

Еще специалисты из похожих категорий:
Этот блок не показан на VIP страницах

В этом блоке показаны последние VIP специалисты из категорий указанных на странице

Адвокат перельман

  • Показать все ( 1330 )
  • Автомобили, Мотоциклы ( 51 )
  • Автошколы/Мотошколы ( 11 )
  • Адвокаты, нотариусы ( 99 )
  • Алкогольные напитки ( 14 )
  • Аттракционы ( 2 )
  • Аудио, Видео-техника ( 38 )
  • Бассейны, Сауны, Бани ( 8 )
  • Безопасность ( 7 )
  • Бухгалтеры, Аудиторы ( 9 )
  • Бытовая техника ( 51 )
  • ВИП услуги в Израиле ( 3 )
  • Все для торжеств ( 54 )
  • Гаражи, Автозапчасти ( 153 )
  • Зоомагазины/Ветеринары ( 44 )
  • Интимные товары ( 18 )
  • Коммунальные услуги ( 2 )
  • Компьютеры, оргтехника ( 24 )
  • Красота и здоровье ( 136 )
  • Мебель ( 136 )
  • Мобильные телефоны ( 30 )
  • Недвижимость ( 29 )
  • Образование, курсы ( 24 )
  • Одежда, обувь, сумки ( 49 )
  • Оптика ( 9 )
  • Освещение ( 19 )
  • Отдых и развлечения ( 29 )
  • Подарки, сувениры ( 42 )
  • Продукты питания ( 41 )
  • Реклама в Израиле ( 7 )
  • Реклама и печать ( 18 )
  • Рестораны и кафе ( 124 )
  • Ритуальные услуги/Памятники ( 7 )
  • Специальное оборудование ( 9 )
  • Спорттовары ( 19 )
  • Спутниковое/смарт телевидение ( 7 )
  • Ссуды/Машканта ( 6 )
  • Страховка ( 10 )
  • Строительство и ремонт ( 225 )
  • Табачные изделия/Кальяны ( 5 )
  • Текстиль ( 27 )
  • Товары и услуги для детей ( 21 )
  • Транспортные услуги ( 4 )
  • Туризм ( 46 )
  • Услуги ( 144 )
  • Фитнес-клубы, спорт ( 3 )
  • Фото/Видео услуги ( 10 )
  • Хобби и увлечения ( 10 )
  • Хозтовары/Спецмагазины ( 22 )
  • Цветы, Оранжереи ( 23 )
  • Циммеры ( 18 )
  • Электронные сигареты ( 2 )
  • Ювелирные изделия ( 15 )

Адвокат по уголовному и транспортному праву Леонид Парховник

Адвокат Леонид Парховник закончил Хайфский университет в 2003 году. Обладатель первой и второй юридических степеней. Прошел стажировку в Областном суде Хайфского округа.

Адвокатская контора Леонида Парховника состоит из нескольких адвокатов — обладателей первой и второй степеней Хайфского университета.

Специализации:

  • Уголовное право
  • Дорожно-транспортные правонарушения (вождение автомобиля в нетрезвом виде, без вод. прав, и т.д.)
  • Компенсации при ДТП
  • Травмы на производстве
  • Страховое право
  • Сделки с недвижимостью
  • Трудовое право
  • Административное право
  • Компенсация ущерба здоровью и имуществу
  • Составление договоров
  • Налоговое право
  • Наследственное право
  • Медицинская халатность
  • Гражданское право

Тел.: 052-3296771, 04-6892228
ул. Паль-Ям 7, Хайфа

Современный мир таков, что юридическая консультация или немедленная помощь квалифицированного юриста может понадобиться любому человеку. Тем более в Израиле, с его уникальной спецификой и логикой законодательства, хитросплетением культур, обычаев и правовых традиций. Многие нюансы израильских законов и их толкование не всегда понятны коренным жителям, что уж тут говорить о людях, которые не так давно живут в этой стране, или прибыли сюда с визитом.

Чаще всего с трудностями разного рода приходится сталкиваться деловым людям, у которых в Израиле есть какие-либо коммерческие интересы, либо прибывшим сюда на переговоры с партнерами или с властными структурами. Cложности возникают у лиц, желающих получить гражданство Израиля и законный статус для себя или близких людей, у иностранцев, которые заинтересованы в приобретении недвижимого имущества, с непредвиденными сложностями с лечебным учреждением или с посредниками сталкиваются нередко пациенты, прибывшие из-за рубежа для прохождения лечения в Израиле.

В любом случае, без достаточно хорошего знания языка, умения разбираться в тонкостях и подводных камнях израильского законодательства, понимания образа мыслей и менталитета израильтян, не легко будет избежать сложностей, понадобится консультация юриста или услуги адвоката. И очень важно вовремя осознать необходимость в квалифицированной юридической поддержке на родном Вам языке.

«Коваленко & Зернопольский и партнеры» — адвокаты Израиля, которые уже много лет занимаются оказанием адвокатских услуг в самых разных сферах израильского законодательства, таких как уголовное, семейное, гражданское, коммерческое право. Команда квалифицированных юристов оказывает помощь на всех этапах оформления гражданства или вида на жительство в Израиле,легализации супругов иностранцев, получении загранпаспорта Лессе-Пассе за 10-14 дней.

Правовая поддержка может быть как разовой, так и основываться на постоянном сотрудничестве, в зависимости от мотивов клиента, поставленных им задач, а также общей ситуации. Главной гордостью, ценностью и залогом успеха компании «Коваленко & Зернопольский и партнеры» являются ее сотрудники. Это команда профессиональных, опытных юристов и каждый из них является специалистом в своей области и в любой момент готов предоставить устную или письменную юридическую консультацию, в том числе он-лайн, по любому вопросу, либо оказать помощь клиенту в качестве адвоката. Главные принципы работы с любым клиентом – индивидуальный подход, профессионализм, независимость и строгая конфиденциальность. Добиваясь решения поставленных клиентов задач, наши адвокаты нацелены, прежде всего, на положительный итог любого дела и добиваются его всеми доступными им, проверенными временем и опытом средствами. При необходимости, мы готовы достойно отстаивать интересы клиента в любое время суток, без выходных.

Мы поможем Вам в решении любых юридических проблем.

Договор найма на рвп

Обсуждения

Договор аренды

90 сообщений

ГУВМ Новости:
Разъяснения по поводу договора пользования жилым помещением. В ММЦ требуют:

Предварительная запись на сдачу документов для получения разрешения на временное проживание осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего право пользования иностранным гражданином жилым помещением, расположенном в городе Москве.

В договоре, подтверждающем право пользования иностранным гражданином жилым помещением, должны быть указаны стороны договора, предмет (площадь и адрес жилого помещения, позволяющие идентифицировать объект), место и дата заключения договора. Договор должен быть заключен на срок действия разрешения на временное проживание. В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» срок действия разрешения на временное проживание составляет три года.

Так вот, для тех, кто не читает законы, в 115-ФЗ написано следующее:

Статья 7. Основания отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание

1. Разрешение на временное проживание иностранному гражданину не выдается, а ранее выданное разрешение аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин:

9) по истечении трех лет со дня въезда не имеет в Российской Федерации жилого помещения на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
https://goo.gl/eGp1RU

(такое же требование и для ВНЖ, Статья 9, пункт 9)

т.е. иностранный гражданин должен иметь жилое помещение, только после 3-х лет проживания в РФ. Читайте законы, чтобы могли отстоять своё право. Требуйте у инспектора показать закон, статью, пункт, где написано, что на вышеизложенном основании можно отказать в приёме документов. Вывод, все требования по предоставлению договора являются незаконными.

Также, настоятельно рекомендуем прочитать Постановление Правительства РФ от 15.01.2007 N 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»
https://goo.gl/ESJcPn

III. ПОСТАНОВКА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
НА УЧЕТ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ И СНЯТИЕ ИХ С УЧЕТА

Начиная с пункта 20. Нигде не сказано, что на МУ должен быть договор.

Пишите обращения в УВМ с требованием разъяснить ситуацию или в Прокуратуру, если считаете, что сотрудник нарушает закон

Договор найма на рвп

Получили разрешение на временное проживание необходимо делать договор найма на 3 года, собираемся делать у двоюродного брата отца но у них есть дочь она тоже собственник и сказали что откажут в разрешении органов опеки, можем ли мы сделать договор на 11 месяцев?

Максим Юрьевич, родители ребенка являются его официальными представителями, поскольку договор найма не затрагивает права собственности детей, у органов опеки не должно быть никаких оснований для отказа. Кроме того, договор на три года должен быть также зарегистрирован в росреестре. Удачи!

Куда нужно обратится если получив РВП не прописывают по договору соц найма так как в договоре не вписан а договор оформлен на жену.

Для оформления регистрации по месту жительства мы вместе с женой и вашими документами лично необходимо обратиться управление по вопросам миграции по вашему месту жительства, Где вы сможете оформить регистрацию по месту жительства для вашего мужа.

При подачи документов на рвп требуют договор аренды или безвозмездного найма, в перечне документов на подачу рвп такого нет. правомерно требования ММЦ Сахарово.

Здравствуйте! Если Вы проживаете не у родственников, то у Вас действительно могут попросить предоставить договор безвозмездного найма или договор безвозмездного пользования.

Да, требование правомерное. Следует представить договор аренды или безвозмездного найма между вами и собственниками жилого помещения.

Можно ли предоставить договор о найме жилья в качестве дохода для подтверждения рвп.

Добрый день! Если на основании данного договора Вы получаете доход от сдачи собственного жилья, то должны предоставить в миграционную службу справку по форме 3-НДФЛ Удачи Вам и всего доброго!

Можно ли предоставить договор о найме жилья в качестве дохода для подтверждения рвп. Конечно если этот доход официальный.

Как правильно составить договор о найме жилья для получения Квоты на РВП.

Договор найма жилого помещения никаких льгот на получение квоты не даёт,он даёт право проживания в том жилом помещении, которое определено в договоре Договор составляется на общих основаниях и условиях, предусмотренных в Гражданском кодексе РФ ————— составление договора- услуга платная

Муж получил РВП раньше на год и заключил договор найма с хозяином квартиры. Затем приехала я с 2 детьми и вот спустя некоторое время я с детьми получила программу переселения и так как детям нет 18 они с папой подали на гражданство, а я на РВП. Что получается: теперь я получила РВП и мне также нужно составить договор найма
(дополнение не проходит нам сказали). Вот мы расторгли прежний договор и теперь не поятно как поступить. Муж в течение этого месяца с детьми гражданство получит, а мне нужно договор составить к нему в договор себя добавить. А договор даже если на год заключить, а мужу то буквально через месяц уже он не нужен. Придется расторгать? Или как-то указать
можно в договоре что один участник на срок один, а другой на длиннее срок?

Составление договоров — платная услуга. Вопрос решается легко и за 5 минут.

Консультация юриста по телефону: 8800 505 9111. Звонок бесплатный.

При получении рвп требуется регистрация. Договор найма жилого помещения нужно составлять в мфц, это платно? Можно самим заполнить договор и заверить у юриста?

Договор найма можете составить самостоятельно.. заверять у юриста и даже у нотариуса — не нужно

Можно составить договор найма в простой письменной форме и заверять его не нужно.

Могу ли я составить договор найма жилья для рвп до проставления печати? Так как договор делается 10 дней в мфц (а требуют только от туда) а срок в уфмс 7 дней с проставления печати.

Здравствуйте.Кто так установил?Коррупция.Вы сами можете составить договор.

Я Гражданка Украины, на территории РФ имею РВП и временную регистрацию по договору найма жилья, т.е. квартира не в моей собственности, могу ли я открыть ИП по этой регистрации? (регистрация на 3 года).

Здравствуйте! да, можете

Мне отказали в прописке (я получила РВП) в квартиру бабушки по договору соц. найма. Обязательно ли квартира должна быть приватизирована?

квартира долна принадлежать по праву собственности.

Где найти примерный образец заключения договора о найме жилого помещения при оформлении рвп.

В глобальной сети интернет найдете множество образцов.

Нужен ли договор найма если внук регистрирует бабушку (РВП она уже получила) в своём доме.

Нет, договор не нужен. Вы регистрируете ее как своего родственника, она будет иметь только право проживания.

Мне нужна копия договора найма жилья для рвп заранее спасибо!

В сети можете найти образец договора найма.

Для регистрации после рвп требуется договор найма можете подсказать если собственник это моя двоюродная бабушка если она мне сделает договор найма с нее льготы снимат?

А какие у нее льготы?

Какой договор найма я должен составить с родственниками из Казахстана после получения ими РВП (для ФМС), если я хочу прописать их на 3 года.

Здравствуйте. Можете составить договор найма на 11 месяцев с пролонгацией на каждый последующий год.

Как можно продлить договор найма жилого помещения, который был заключен на 3 года при получении РВП. Сейчас, прошло 8 месяцев, для получения ВНЖ необходим договор найма на 5 лет.

Договаривайтесь с собственником этого жилья и заключайте новый договор.

Вы не поможете нам найти образец бланка договора для найма жилья РВП с Украины?

Уважаемая Елена Васильевна! Договор оформляется в письменном виде и должен соответствовать действующим нормам гражданского законодательства. Если нужна помощь — обращайтесь.

Как составить договор найма от собственника с иностранным гр-ом.?договор нужен для получения РВП,

составление договоров — услуга платная.

В письменной форме, естественно. Обращайтесь, на платной основе.

Есть РВП регионаА хочу перевести в регион Б, как должен быть оформлен договор найма или аренды жилья (для обоснования перевода), должен ли он быть официально зарегистрирован или достаточно подписания двух сторон (не нотариально). Спасибо.

Вам жилье предоставлено от кого?

Я гражданка республики Узбекистан, уже имею РВП, для получения ВНЖ мне надо заключить договор найма, у свекрови приватизированная квартира 38,2 кв. м, при этом она не против меня прописать, так как мой муж и ребенок там прописаны, а в нотариальной конторе говорят, на человека положено всего 10 кв. м. скажите это правда?

Здравствуйте Жанна! Требуйте отказ в письменном виде и обжалуйте его в судебном порядке. Удачи!

Нужен образец договора безвозмездного найма жилого помещения при оформлении РВП.
Без заверения у нотариуса.

Здравствуйте. Звоните, сделаем. 8 905 934 0770

Спасибо за консультации всем! Вчера получила РВП, сказали нужно составить договор найма между мной и свекровью от руки, посоветовали зайти на сайт УФМС и посмотреть там, но ничего подобного не нашла, завтра идти сдавать документы, а договор так мы и не составили, посоветуйте пожалуйста, хотя бы в двух словах, как правильно его написать, заранее благодарна.

Яндекс — пробовали? И советую заключить не договор найма (он возмездный), а договор безвозмездного пользования жилым помещением (договор ссуды).

Сдала документы на РВП, заключила договор найма и теперь собственник продает свою квартиру? Как быть? Если зарегестрируешься в другом районе, как это повлеяет? Что лучше всего предпринять?
Спасибо.

Уточните это в органе ФМС РФ Челябинска. В некоторых городах смена адреса проблем не составляет, в других — длится месяцами.

Получение РВП на основании договора аренды

Здравствуйте, могу ли я подавать документы на получение РВП на основании договора аренды жилого помещения(квартиры) какие понадобяться документы? Какова последовательность действий?

Ответы юристов (15)

здравствуйте! Рвп выдается двумя способами: в пределах регламентированной законом квоты на выдачу разрешений на временное проживание в России; без учета квоты при наличии оснований для получения РВП.

У иностранца могут быть следующие основания для подачи на РВП без очереди: Рождение иностранного гражданина на территории России является основанием для РВП, то есть, если иностранный гражданин родился в РФ, он может подать на РВП вне квоты.
Также если иностранный гражданин родился на территории РСФСР, и у него было гражданство СССР, он сможет оформить РВП вне квоты.
Если иностранный гражданин был признан недееспособным, но у него есть дееспособные дети, являющиеся гражданами России, то ему можно подавать на РВП без учета квоты.
Также основанием для получения РВП в РФ является наличие недееспособного родителя-гражданина Российской Федерации.
Выдается без очереди также РВП на основании брака, если иностранный гражданин состоит в браке с гражданином России.
Основанием для получения РВП без квоты также является инвестирование в экономику РФ суммы, установленной Правительством РФ.
Также основанием получения РВП без квоты является военная служба в РФ, РВП выдается на срок службы.
Также без квоты можно получить РВП по программе переселения соотечественников.
Если у иностранного гражданина есть несовершеннолетний ребенок-гражданин РФ, то это является основанием для получения РВП в РФ.
Если у иностранного гражданина совершеннолетний ребенок-гражданин РФ, который был признан недееспособным или ограниченным в дееспособности, то иностранец также может подать на РВП.

Если есть квоты вам для получение Рвп необходимо подтверждение место постоянного проживания так же как и в упрощенном порядке договора аренды достаточно, но договор аренды это не основание для получения Рвп, основания я вам перечислила.

Уточнение клиента

Основания для упрощенного порядка-мне известны, но… когда после прибытия в РФ, я пойду в ФМС для регистрации и подачи документов на получения РВП, квоты, -нужна принимающая сторона, вопрос: достаточно ли предоставить договор аренды квартиры.

Договор с собственником жилого помещения для РВП

Содержание

Помощь в заполнении договора владения жилым помещением

Последние годы новшества миграционного законодательства и процедуры получения миграционных документов для рядовых приезжих, не относящихся к льготным категориям иностранных граждан, становятся всё суровее. Квот становится меньше, а к заявителям предъявляют дополнительные требования. Одним из таких при ходатайстве за разрешением на временное пребывание стало предъявление документов, свидетельствующих о законном праве заявителя проживать по месту своей регистрации. К ним относится договор с собственником, который и подтверждает наличие у кандидата жилого помещения.

Теперь попасть на приём с подачей документов на РВП можно только посредством предварительной записи. Сотрудники миграционной службы не осуществляют предварительную запись без паспорта и документа, подтверждающего право пользования иностранным гражданином жилым помещением.

Стоимость нашей правовой помощи можно уточнить в прайсе.

Юристам нашей компании давно известно, в списке документов на подачу по РВП давно существует требование по предъявлению договора или иных правоустанавливающих документов на жильё, согласно закону «О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства». Однако раньше на этот пункт чаще всего закрывали глаза. Теперь же можно надеяться только на счастливый случай: попадётся менее придирчивый сотрудник миграционной службы – хорошо, а нет – пеняйте, как говорится, на себя.

Лучше предотвратить такие риски и заранее составить договор, приложив его к пакету документов. Тем более, наши профессионалы сделают его быстро и по очень гуманной цене.

Договор, подтверждающий наличие жилого помещения для РВП

Свидетельством наличия жилой площади у ходатайствующего за разрешением на временное проживание выступают два вида договоров:

  • Найма (стандартной аренды);
  • Так называемой ссуды, то есть безвозмездного пользования недвижимостью.

Договор аренды с собственником – отличное решение для обеих сторон. Он отражает возмездное пользование и владение недвижимостью арендатором и не подразумевает никаких иных имущественных прав. На заключение договора найма жилого помещения для РВП хозяева обычно идут без сопротивления.

Договор безвозмездного пользования для РВП

Согласно этому виду соглашения, собственник на время отдаёт квартиру, дом или часть дома в безвозмездное пользование, а принимающая сторона обязана пользоваться недвижимостью по назначению, а затем вернуть её в первоначальном состоянии с учетом нормального износа.

Конечно, собственники редко соглашаются на заключение такого договора, так как по нему ссудополучатель имеет право пользоваться недвижимостью наравне с законными членами семьи.

Можно ли обойтись без договора с собственником помещения при подаче на РВП

Договор может не потребоваться, если вместо него у претендента на РВП есть иные основания, подтверждающие наличие у него законного жилья:

  • свидетельство о праве собственности или наследования;
  • договор социального найма или аренды служебного жилья, предоставленного работодателем.

Если Вы получили наследство, приобрели недвижимость, получили квартиру от работодателя или Вас обеспечили ею по закону социальные службы, смело предъявляйте документ в миграционной службе.

Что нужно для заключения договора

  • Паспортные данные собственника помещения и наёмщика;
  • Тех. паспорт недвижимости или иной документ, содержащий её уникальные характеристики (адрес, величину квадратных метров жилой и общей площади, экспликацию помещений, пр.).

Особенности заключения договора, подтверждающего наличие жилого помещения

  • Договор не требует нотариального заверения;
  • Договор может быть заключен с любым из собственников помещения.

Советы по заключению договора аренды жилья

Первое, что стоит сделать при заключении договора своими силами, — это убедиться, что Ваш арендодатель действительно является собственником недвижимости. Иначе Вы получите юридически недействительную бумагу. Попросите показать свидетельство о праве наследования или собственности, а лучше сходить в Росреестр и запросить там выписку, в которой будет указан владелец и наличие обременений.

На стадии заключения договора важно найти соответствующую форму договора, которая устроит чиновников миграционной службы. Конечно, не будучи юристом, отличить договор, содержащий достаточные и необходимые условия, от не содержащего их довольно сложно. Самый быстрый и надёжный в данном случае предоставить дело составления договора профессионалам.

Мы не первый год помогаем нашим клиентам во всех вопросах, касающихся заключения договора с собственниками квартир и прочей недвижимости. Обращайтесь, и мы гарантируем Вам оперативный грамотный результат в виде договора с собственником жилого помещения для подачи документов на РВП, согласно требованиям миграционного законодательства.

Нужен ли договор между близкими родственниками для регистрации после получения РВП?

Добрый день. Свекровь получила РВП как член семьи участника программы переселения соотечественников. Мы с ней и мужем (я гражданка РФ, муж имеет ВНЖ) пошли в паспортный стол, чтобы зарегистрировать её в квартиру, которая находится в нашей (мужа и моей) общей совместной собственности. Сотрудница паспортного нам отказала в регистрации, потребовав «договор найма» (слова паспортистки) со свекровью, что мы ей разрешаем жить в нашей квартире. При этом данный договор должен быть зарегистрирован через МФЦ в регистрационной палате. Мы пошли в МФЦ, там сказали, что в последние 1,5-2 месяца в ним действительно начали приходить люди с подобными договорами. При этом у них (в МФЦ) запись на регистрацию договоров есть только на сентябрь, а нам необходимо зарг-ть в течение 7 дней! Вопросы:

1) Действительно ли произошли какие-то изменения в законодательстве, по которым с близким родственником необходимо заключать договор.

2) если да, то что это за договор (как я понимаю, «договор найма» это некорректное определение), я не нашла образцов.

3) если нет, то подскажите, какими нормативно-правовыми актами нам оперировать в споре с паспортисткой, чтобы отстоять свое право и зарегистрировать свекровь на срок действия РВП (3 года) в квартире, принадлежащей её сыну, и я (как второй собственник) не против этого.

06 Августа 2017, 16:21 Мария, г. Липецк

Ответы юристов (5)

При регистрации иностранного гражданина по месту жительства, совместно с заявлением прилагается документ, подтверждающий право пользования жилым помещением, который может быть также и договор найма, такой договор предусмотрен ГК РФ и это правильное определение.

Постановление Правительства РФ от 15.01.2007 N 9
(ред. от 26.10.2016)
«О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»

8. Иностранный гражданин одновременно с заявлением о регистрации представляет:
а) документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина;
б) вид на жительство или разрешение на временное проживание;в) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением в соответствии с законодательством Российской Федерации (договор, свидетельство о праве собственности либо иной документ), и их копии.

Чтобы избежать регистрации договора найма, то просто заключите его на срок менее года и все, в таком случае регистрация не потребуется, просто составляется договор в простой письменной форме, где может быть условие о пролонгации данного договора. ГК РФ:

Статья 674. Форма договора найма жилого помещения

1. Договор найма жилого помещения заключается в письменной форме.
2. Ограничение (обременение) права собственности на жилое помещение, возникающее на основании договора найма такого жилого помещения, заключенногона срок не менее года, подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законом о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Есть вопрос к юристу?

Добрый день Мария!

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 18.07.2006 N 109-ФЗ
(ред. от 28.11.2015, с изм. от 19.07.2017) «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»

1. При подаче иностранным гражданином или лицом без гражданства заявления о регистрации по месту жительства должностному лицу органа миграционного учета предъявляются:
1) постоянно или временно проживающим в Российской Федерации иностранным гражданином:
а) документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве;
б) вид на жительство или разрешение на временное проживание;
в) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением.

Иностранный гражданин вправе не предъявлять документ, подтверждающий право пользования жилым помещением (прошедшие государственную регистрацию договор или иной документ, выражающие содержание сделки с недвижимым имуществом, свидетельство о государственной регистрации права либо иной документ), если сведения, содержащиеся в указанном документе, находятся в распоряжении государственных органов либо органов местного самоуправления. В указанном случае орган миграционного учета самостоятельно запрашивает указанные документы (сведения о содержании указанных документов, выписку из соответствующего реестра, иную информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации) в соответствующих государственных органах, органах местного самоуправления.

В Вашей ситуации Вы хотите зарегистрировать свекровь на 3 года. поэтому от вас требуют договор найма на 3 года, который подлежит обязательной государственной регистрации.

Но если свекровь вселяется в качестве члена семьи собственника, то вам необходимо подтвердить факт родственных отношений.

Кроме свидетельства на квартиру, необходимо предоставить документы, подтверждающие родство с владельцем квартиры, а также его письменное согласие на регистрацию. Кроме этого, на момент подачи документов, требуется личное присутствие владельца квартиры

Уточнение клиента

Спасибо, я как раз и имела ввиду, что свекровь вселяется «в качестве члена семьи собственника», значит никакой договор не нужен. У нас в наличии есть Свидетельство о рождении мужа (в УССР), и в «Свидетельстве участника пр-мы о переселении соотечественников» мужа в качестве члена семьи записана мать. Этого достаточно, чтоб доказать родство и зарегистрировать её на 3 года?

06 Августа 2017, 16:44

Да, вполне. Эти документы доказывают родство. Пусть ваш супруг указывает в «паспортом столе» что маму он вселяет именно в качестве члена семьи, а не в качестве нанимателя квартиры.

Ссылайтесь на Статью 31 Жилищного кодекса РФ.

1. К членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного собственника. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами семьи собственника, если они вселены собственником в качестве членов своей семьи.

Спасибо, я как раз и имела ввиду, что свекровь вселяется «в качестве члена семьи собственника», значит никакой договор не нужен.

Думаю, что все равно потребуется договор, так как тут фигурирует именно иностранный гражданин, а законе четко прописано, что нужен именно документ, подтверждающий право пользования, кроме того:

Статья 15. Основание для регистрации иностранных граждан по месту жительства

1. Основанием для регистрации иностранного гражданина по месту жительства является наличие у данного иностранного гражданина права пользования жилым помещением, находящимся на территории Российской Федерации. Наличие указанного права определяется в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

Уточнение клиента

Руслан, но в ЖК РФ, Статья 31 нет разделения собственников на иностранных граждан и граждан РФ, получается, что мать собственника может пользоваться жильем. А «наличие права пользования» будет не достаточно подтвердить, например, заявлениями от меня и мужа с просьбой зарег-ть сверковь по адресу такому-то? Я не понимаю, для чего договор, получается, что мы матери свою квартиру в аренду сдаем, так что ли?

06 Августа 2017, 17:13

Я не понимаю, для чего договор, получается, что мы матери свою квартиру в аренду сдаем, так что ли?

Ну смотрите, если получиться зарегистрировать как члена семьи, прекрасно. Если все же возникнут какие либо трудности, то наряду с договором найма, можно также попробовать заключить договор безвозмездного пользования жилым помещением.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Тарасов борис адвокат

В Москве найден мертвым известный адвокат и телеведущий Борис Тарасов, — СМИ

Один из известнейших российских юристов Борис Тарасов найден мертвым в своей квартире на проспекте Мира в Москве.

По данным источника в правоохранительных органах, о произошедшем стало известно около десяти часов вечера в воскресенье. Соседи Бориса Алексеевича, встревоженные сильным запахом из его квартиры, вызвали полицию.

На звонки в дверь никто не отвечал, и сотрудникам МВД пришлось вызывать бригаду спасателей, чтобы попасть в жилище 60-летнего адвоката.

Когда правоохранители смогли наконец проникнуть в помещение, подтвердились худшие опасения: бывший ведущий популярного телешоу «Суд идет» был мертв.

«Судя по всему, смерть наступила не менее двух недель назад», — сообщили в полиции.

Обстоятельства, при которых ушел из жизни известный адвокат, еще предстоит выяснить специалистам. По предварительным данным, смерть Бориса Тарасова не носила криминальный характер.

Широкому зрителю Борис Тарасов стал известен после своего появления в качестве ведущего в знаменитой программе «Суд идет» — там известный адвокат исполнял роль судьи.

Адвокат и телеведущий Борис Тарасов найден мертвым

Тело адвоката и телеведущего Бориса Тарасова обнаружено в его квартире на Проспекте Мира в Москве, передает в ночь на понедельник агентство «Интерфакс».

Сообщение о неприятном запахе поступило от жильцов дома 58 вечером в воскресенье, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Сотрудники МЧС в присутствии полицейских вскрыли дверь одной из квартир и нашли там труп мужчины.

Смерть 60-летнего Тарасова, предположительно, наступила около двух недель назад, уточнил неназванный источник агентства в правоохранительных органах. По предварительным данным, криминального следа в произошедшем нет, сообщает интернет-издание Life News.

Борис Тарасов родился в Томске в 1952 году. Окончив в 1975 году юридический факультет Томского государственного университета, он начал работать в органах прокуратуры, дослужившись до должности следователя по особо важным делам при генеральном прокуроре РФ. Тарасов участвовал в расследовании дела ГКЧП. С 1993 по 1995 год он был старшим оперуполномоченным по особо важным делам в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД РФ. Затем Тарасов начал заниматься адвокатской практикой, и с 2001 года состоял в «Адвокатской палате».

Тарасов известен телезрителям как судья из телешоу «Суд идет», которое выходило на канале «Россия» с 2005 года.

Происшествия

«Нормальный мужик был»

Умер адвокат и ведущий телепередачи «Суд идет» Борис Тарасов

Умер адвокат Борис Тарасов, который был известен по телепередаче «Суд идет» на федеральном телеканале. Он нередко представлял интересы Эдуарда Лимонова и защищал в судах других нацболов. Юрист был обнаружен мертвым в своей собственной квартире. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

В понедельник стало известно о гибели известного адвоката и ведущего телепередачи «Суд идет» на телеканале «Россия» Бориса Тарасова. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве, тело 61-летнего юриста было обнаружено накануне в его собственной квартире в доме № 58 на проспекте Мира. Погибшего нашли полицейские, к которым обратились соседи с жалобами на странный запах.

По мнению судебно-медицинского эксперта, тело пролежало в квартире от двух до трех недель, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК).

Признаков насильственной смерти не обнаружено. Следователи, осмотревшие место происшествия, следов борьбы также не нашли. «По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве проводится доследственная проверка, — сообщает пресс-служба СК. — В настоящее время следователи опрашивают родственников, соседей и коллег погибшего. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Для установления причины смерти назначена экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Как сообщил «Газете.Ru» представитель оппозиционера и писателя Эдуарда Лимонова Александр Аверин, Тарасов часто оказывал юридическую помощь как самому Лимонову, так и другим активистам незарегистрированной партии «Другая Россия» и запрещенной НБП.

По его словам, нацболов Тарасов начал защищать еще в 2004 году, когда семеро активистов захватили здание Министерства здравоохранения и социального развития. Он же представлял интересы нацболов, захвативших в том же году один из кабинетов в здании приемной администрации президента на улице Ильинка. Тогда активисты забаррикадировались в здании, вывесили свои флаги, растяжку и скандировали лозунги. «А в последние годы он представлял интересы Лимонова на административных судах, как правило, по задержанию на Триумфальной площади», — сказал Аверин. Он отметил, что Тарасов также участвовал в судах, где Лимонов оспаривал отказы мэрии в выдачи санкций на митинге на Триумфальной площади.

«Был в свое время известным следователем по особо важным делам, — вспоминает Аверин. — Всегда сочувственно относился к нашим идеям. Несмотря на то что это был дорогой адвокат, нацболов Тарасов зачастую защищал бесплатно».

«Неизменно подтянутый, стройный, с зачесанными назад волосами, с черной деловой папкой, в черном пальто, приезжавший на черном автомобиле, адвокат Тарасов был лучшим образцом советского человека, — написал в своем блоге Лимонов. — Обязательный, не злой, с командирским энергичным голосом, всегда бравый и веселый, этот полковник в отставке, бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры СССР навсегда останется в моей памяти. Таких людей больше не делают. Нормальный мужик был».

Знакомые Тарасова полагают, что криминала в смерти адвоката, скорее всего, нет. Его соведущая по телепрограмме «Суд идет» Людмила Айвар рассказала РИА «Новости», что он в последнее время «не очень хорошо выглядел». «Он много курил, поэтому вполне возможно, что его гибель связана с состоянием здоровья», — предположила Айвар.

Адвокат и телеведущий Борис Тарасов найден мертвым

Ведущий программы «Суд идет» скончался около двух недель назад

Поделиться:

Тело адвоката Бориса Тарасова обнаружено в его квартире на Проспекте Мира в Москве. Сообщение о неприятном запахе поступило от соседей адвоката в воскресенье. Сотрудники МЧС в присутствии полицейских вскрыли дверь одной из квартир и нашли там труп мужчины.

Смерть 60-летнего телеведущего, предположительно, наступила около двух недель назад. По словам сотрудника пресс-службы ГУ МВД по Москве, сейчас следователи опрашивают родственников, соседей и коллег покойного; для установления причин смерти назначена экспертиза.

«По мнению судебно-медицинского эксперта, тело пролежало в квартире от 2 до 3 недель. При осмотре места происшествия следов борьбы обнаружено не было», — сказал источник РИА Новости в правоохранительных органах.

Борис Тарасов родился в Томске в 1952 году. В 1975 году окончил юридический факультет Томского государственного университета, после чего начал работать в органах прокуратуры. Тарасов участвовал в расследовании дела ГКЧП, в период с 1993 по 1995 год был старшим оперуполномоченным по особо важным делам в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД РФ. Затем Тарасов начал заниматься адвокатской деятельностью, в 2001 году вступил в коллегию «Адвокатская палата». Был ведущим программы «Суд идет», выходящей на канале «Россия».

Борис Тарасов

Boris Tarasov

День рождения: 09.08.1952 года
Возраст: 61 год
Место рождения: Томск, Россия
Дата смерти: 07.2013
Место смерти: Москва, Россия

Гражданство: Россия

Адвокат и ведущий программы «Суд идет».

В период своей деятельности на посту МВД Борис Алексеевич Тарасов был награжден двумя медалями и нагрудным знаком «За отличную службу в МВД».

Автор: Света Конфеткина
Сайт: Знаменитости

Тарасов Борис Алексеевич известный адвокат и ведущий программы «Суд идет».

Тарасов Борис Алексеевич (1952 – 2013) был рожден десятого августа 1952 года в городе Томске, где в 1975 году отучился на юридическом факультете в Томском государственном университете.

Последние новости и факты в Telegram-канале «Знаменитости». Подписывайся!

В 1975 году был назначен следователем прокуратуры района в городе Томске, где проработал по 1977 год, после чего до 1983 года работал в прокуратуре Томской области старшим следователем, а затем следователем по особо важным делам.

В 1984 году также работал следователем по особо важным делам, но уже при Генпрокуроре СССР, а с 1993 года на той же должности, но уже при Генеральном прокуроре РФ, где Борису Тарасову был присвоен чин – старший советник юстиции. На данной должности Тарасов занимался многими громкими делами, одним из которых было дело ГКЧП.

В 1993 году, в октябре месяце Тарасов стал сотрудником Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Российской Федерации, в должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам.

В 1995 году Тарасову присвоено звание полковника МВД, и по выслуге лет он ушел в отставку, после чего в том же году, в декабре месяце, был принят в Межреспубликанскую коллегию адвокатов, а с 2001 года являлся членом Московской адвокатской коллегии «Адвокатская палата».

Ведущим программы «Суд идет», которая выходила на телеканале Россия 1, Тарасов был в период с 2005 по 2010 год.

В период своей деятельности на посту МВД Борис Алексеевич Тарасов был награжден двумя медалями и нагрудным знаком «За отличную службу в МВД».

Тарасов Борис Алексеевич был обнаружен 14 июля 20013 года в Москве мертвым. Как сообщила пресс-служба главного управления министерства внутренних дел Москвы, тело было обнаружено в квартире, что расположена в доме на проспекте Мира, где проживал адвокат.

По информации РИА новостей, представителями правоохранительного ведомства было отмечено, что около 10 часов вечера по Московскому времени, на пост службы «02» поступил сигнал, в котором сообщалось, что из квартиры по адресу проспект Мира, дом 58, квартира 1 ощущается странный неприятный запах. На место вызова очень быстро прибыли сотрудники МВД и МЧС, которыми была вскрыта дверь данной квартиры и обнаружено тело мужчины. Как оказалось, это был Борис Тарасов, которого опознали соседи.

В доме, где жил адвокат, все отзываются о нем как о порядочном, отзывчивом миролюбивом человеке, к которому не раз обращались за помощью, в чем им не отказывалось, а наоборот, со стороны Бориса Алексеевича была оказана всяческая поддержка в различных вопросах. По мнению соседей, адвокат Тарасов мог скончаться от онкологического заболевания, хотя и не брезговал вредными привычками, такими как курение.

Причина смерти будет установлена при вскрытии, но, исходя из предварительных данных, тело без признаков жизни находилось в квартире на протяжении семи дней, на нем следы насилия обнаружены не были. В настоящее время сотрудниками полиции города Москвы устанавливаются обстоятельства, повлекшие за собой смерть адвоката Бориса Тарасова.

В последний раз Тарасов выходил на связь и разговаривал по телефону 5 июля 2013 года со своими коллегами из Московской адвокатской коллегии, которые утверждают, что в последнее время у Бориса Тарасова имелись проблемы со здоровьем. После этого он перестал отвечать на какие либо звонки.

Со слов коллег адвоката, никого из родственников у Тарасова в Москве нет, о том, что он умер, мать Бориса Алексеевича, которая живет в Томске, услышала из новостей. Программа «Суд идет» перестала выходить в эфир в начале лета 2013 года.