Архив рубрики: Публикации

Договор на оказание услуг дизайна сайта

Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО «Винетика» (в дальнейшем именуемого «Исполнитель») и содержит все существенные условия предоставления услуг (ст. ст. 633, 641 и гл.63 Гражданского кодекса Украины).
В соответствии с п. 2 ст. 642 Гражданского Кодекса Украины (ГКУ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее таким образом акцепт этой оферты, становится абонентом.

Договор № _
г. Чернигов «__» _____ 2011 год

___________________________, именуемое далее Заказчик с одной стороны, и ООО «Винетика» в лице ___________________действующего на основании Устава, именуемый далее Разработчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Разработчик принимает на себя выполнение следующих работ:
— разработка макета дизайна, именуемого дальше Дизайн, с последующим утверждением с Заказчиком
— порезка утвержденного дизайна и создание шаблонно всех страниц дизайна;
— создание административной части для наполнения сайта контентом;
— регистрация доменного имени и установка сайта на хостинг;
— поддержка, доработка и усовершенствование созданных темплейтов за дополнительно оговоренную плату.

2. Порядок и сроки выполнения работ

2.1. Сроком начала работ по Договору является следующий день после поступления авансового платежа в размере 50% от стоимости работ на расчетный счет Разработчика.
2.2. Макет и структура Дизайна определяются с учётом требований ТЗ.
2.3. В случае необходимости проведения дополнительных работ по настоящему Договору Стороны составляют соответствующее дополнение к данному Договору.
2.4 Датой завершения работ Разработчиком считается дата передачи Заказчику готовой работы.

3. Права и обязанности Сторон

Разработчик обязан:
3.1. Немедленно сообщить Заказчику и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
— непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком информации или технической документации;
— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения задания;
— иных, не зависящих от Разработчика обстоятельств, которые могут повлиять на качество работы или невозможность её завершения в срок.
3.2. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные ошибки, сделанные по вине Разработчика.
Разработчик имеет право:
3.3. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора.
3.4. Отказаться от исполнения Договора в случаях, если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Разработчика об обстоятельствах, указанных в п. 3.1. Договора, в разумный и оговоренный протоколом срок не заменит непригодные или недоброкачественные материалы и техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы, или не применит других мер для устранения указанных обстоятельств.
Заказчик обязуется:
3.5. Своевременно произвести оплату работ.
3.6. Предоставлять информацию, подлежащую размещению на Сайте в требуемом формате.
3.7. Все текстовые и графические файлы Заказчик предоставляет в электронном виде.

4. Стоимость работы и порядок расчетов

4.1. Стоимость работ согласно настоящему Договору устанавливается в соответствие договоренности и общей трудоемкости работ.
4.2. Заказчик производит окончательный расчёт работ после выполнения договора в течение двух банковских дней. Стоимость всех работ составляет ____ гривен.

5. Порядок сдачи и приемки результатов работы

5.1. Приемка результатов работы осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в ТЗ.
5.2. При завершении работы Разработчик представляет Заказчику темплейты на электронном носителе, а также исходники сайта (по требованию Заказчика).
5.3. Заказчик в течение 2-х дней со дня получения Дизайна оформляет акт сдачи-приёмки работы или направляет Разработчику мотивированный отказ от приемки работы. В случае не оформления Заказчиком акта сдачи-приемки, без мотивированного отказа от приёмки работы в течение указанного срока, работа считается принятой.
5.4. При мотивированном отказе от приемки работы Заказчик с участием Разработчика составляет протокол с замечаниями и перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
5.5. Если в процессе выполнения работы выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Разработчик приостанавливает ее, ставит об этом в известность Заказчика в течение двух дней после приостановления работы. В этом случае стороны в двухдневный срок рассматривают вопрос о возможности продолжения работы и оформляют решение двусторонним документом.
5.6. На время разработки, тестирования и запуска проекта заказчику предоставляется бесплатный хостинг.

6. Материальная ответственность Сторон

6.1. За нарушение установленного по Договору конечного срока выполнения всей работы по Договору, Разработчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,02% в день от общей стоимости работ по договору. Общая сумма штрафных санкций не может превышать стоимости работ по Договору.

7. Права на Дизайн

7.1. Все права на Дизайн и другие материалы, связанные с интеллектуальной собственностью принадлежат единолично Заказчику после выполнения данного договора.
7.2. Все вопросы, касающиеся права на Дизайн, регулируются действующим законодательством Украины.
7.3. В дизайне будет текстовая ссылка на сайт разработчика в неприметной нижней части. Отказ от размещения или же самостоятельное снятие ее с завершенного проекта влечет штрафные санкции в виде 5% от стоимости разработки.

8. Ответственность сторон. Разрешение споров

8.1. Если в ходе выполнения своих обязательств по настоящему Договору одной из Сторон были получены сведения, являющиеся коммерческой тайной другой стороны, то получившая такую информацию Сторона не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны.
8.2. Все споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Украины.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае форс-мажорных обстоятельств. При этом выполнение обязательств по настоящему Договору откладывается на время действия данных обстоятельств.
9.2. При наступлении вышеуказанных обстоятельств каждая из Сторон должна уведомить другую Сторону в письменном виде в течение 5-и дней с момента наступления этих обстоятельств.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения обязательств Сторонами.
10.2. Каждая из Сторон может в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив другую Сторону не позднее, чем за семь дней до даты расторжения. В этом случае Стороны производят все взаимные расчеты, в том числе, за фактически выполненные к этому моменту услуги.
10.3. Все Приложения, протоколы, дополнения и изменения к настоящему Договору действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами и являются его неотъемлемыми частями.
10.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Украины.
10.5. Внесение изменение и дополнений в материалы ТЗ после подписания настоящего договора не допускается. В случае необходимости внесение изменений производится за отдельную плату по отдельному договору.
10.6. Сроки, стоимость и порядок поддержки Дизайна определяется отдельным договором и в стоимость настоящего Договора не входит.
10.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

11. Реквизиты сторон:

Исполнитель
ТОВ «Вінетіка»
м. Чернігів, вул. Космонавтів, б. 3-а
14000, а/с 1333
Телефон: 611085
Р/Р 26008189415
МФО 380805. ВАТ Райффайзен Банк Аваль м.Київ,
ЄДРПОУ 34567732

Договор на оказание услуг дизайна сайта

ООО «Диар-Дизайн», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора ______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора ____________________ действующего на основании устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1 Исполнитель предоставляет Заказчику следующие услуги:
1.1.1 разработка дизайн-макета web-сайта;
1.1.2 информационное (текстовое и графическое) наполнение сайта по материалам заказчика;

2. Стоимость и порядок оплаты работ

2.1. Стоимость работ, поручаемых Исполнителю по настоящему Договору составляет _________________________________ рублей. НДС не облагается.
2.2. Заказчик оплачивает _____________________________ рублей после окончательного утверждения Сторонами дизайн-макета Сайта.
2.3. Заказчик оплачивает _____________________________ рублей после выполнения п. 1.1.2

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги по настоящему Договору.
3.2. Заказчик обязуется оплатить оказанные ему услуги в соответствии с разделом 2 настоящего договора.
3.3. Заказчик обязуется предоставить в электронном виде все материалы, необходимые для наполнения сайта.
3.4. Все материалы, предоставляемые Заказчиком, должны быть лицензионными, заключив договор, Заказчик тем самым подтверждает, что обладает всеми правами на использование предоставленных материалов.
3.5. Заказчик вправе ознакомиться у Исполнителя с ходом работ на любом этапе оказания услуг.

4. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ

4.1. Исполнитель приступает к выполнению работ по Договору в течение 2-х рабочих дней с момента его подписания.
4.2. Исполнитель обязуется выполнить работы по наполнению сайта в течение 10 рабочих дней с момента предоставления Заказчиком всех материалов и утверждения дизайна сайта.

5. Дополнительные условия

5.1. Исполнитель после выполнения работ по настоящему Договору, по желанию Заказчика может осуществлять поддержку и обновление Сайта, в соответствии с дополнительными соглашениями.
5.2. В случае внесения изменений Заказчиком в макет Сайта на поздних этапах выполнения работ Исполнителем, сроки исполнения и стоимость работ оговариваются отдельно.

6. Реквизиты сторон

Исполнитель:

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Заказчик:

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Договор на оказание услуг дизайна сайта

Краткая характеристика договора:

Типовой договор оказания услуг по созданию сайта предполагает, что Исполнитель обязуется оказать услуги по созданию сайта Заказчику, на условиях, определяемых Договором, а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить их.

Оказание услуг по созданию сайта является возмездным. Разработка сайта производится на основании Технического Задания (Приложения № 1) к Договору.

При этом методы и способы оказания услуг по созданию сайта являются интеллектуальной собственностью Исполнителя.

В перечень услуг по Договору входит: верстка дизайна сайта, оптимизация графической части сайта для ускорения загрузки страниц, интеграция системы управления и оптимизация сайта для повышения индексирования в поисковых системах.

Заказчик перечисляет Исполнителю предоплату в размере 50% от стоимости услуг.

По завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику результаты выполненных работ (сайт Заказчика) и акт сдачи-приемки, который Заказчик утверждает в течение 5 дней с момента его получения или дает мотивированный отказ от приемки работ.

Договор на разработку сайта

  • PANOV.
  • 2788 Views
  • 0 Comment
  • разработка сайта .

ДОГОВОР №
на создания веб-сайта

“___”_________ 2009 г.

Исполнитель: Агентство Интернет-маркетинга “ПаНов” директор, действует на основании устава, c одной стороны и Заказчик: _________________в лице директора __________________, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить работы по созданию веб-сайта в соответствии с Техническим Заданием (Приложение N 1) к данному Договору (далее ТЗ).

1.2. Заказчик становится владельцем (обладателем исключительных прав) сайта, что подтверждается подписанием акта приема передачи выполненных работ.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. После осуществления Заказчиком предоплаты и подписание ТЗ, Исполнитель предоставляет первый эскизный вариант макет сайта в течение 3 – 5 рабочих дней.

2.2. Если Заказчик не принимает первый эскизный вариант макета сайта, Исполнитель обязуется предоставить второй эскизный вариант макета сайта в течение 3 рабочих дней.

2.3. Если Заказчик не принимает ни первый, ни второй эскизный вариант макета сайта, то стоимость дальнейшей разработки макета сайта оговаривается дополнительно.

2.4. Все доработки и пожелания к эскизным вариантам макета сайта Заказчик присылает в письменном виде или по электронной почте. Исполнитель обязуется внести все правки и пожелания, присланные Заказчиком в течение 1 – 3 рабочих дней.

2.5. После окончательного утверждения Заказчиком макета сайта с доработками, Исполнитель обязуется реализовать сайт на домене Заказчика в течение 5 рабочих дней.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Исполнитель совместно с Заказчиком обсуждает и подписывает ТЗ.

3.2. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику эскизные макеты сайта и вносить доработки в сроки согласно пунктам 2.2. – 2.5.

3.3. Исполнитель приступает к реализации сайта на домене заказчика, только при наличи распечатанного и подписанного Заказчиком макета дизайна сайта.

3.4. Исполнитель передает результаты выполненной работы по акту приема-передачи. Одновременно передаются ключи (коды доступа) и техническая документация.

3.5. Исполнитель оставляет за собой право на размещение в нижней части главной страницы разработанного сайта ссылки на свой сайт, представляющей собой строку: “Разработка сайта”.

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик обязуется по требованию Исполнителя предоставить необходимую информацию для выполнения работы.

4.2. Заказчик утверждает разработанное совместно с Исполнителем техническое задание.

4.3. Заказчик утверждает макет сайта и присылает его исполнитель с печатью и подписью.

4.4. Заказчик своевременно оплачивает работу Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в разделе 5 данного Договора.

4.5. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя выполнения работ, не описанных в ТЗ. Дополнительные работы проводятся по мере необходимости и оплачиваются Заказчиком отдельно. Проведение дополнительных работ не прописанных в ТЗ, согласовываются и оформляются в письменном виде как дополнение к ТЗ, которые должны быть подписаны обеими сторонами.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ

5.1. Общая стоимость работ определяется на базе составленного ТЗ.

5.2. Заказчик осуществляет предоплату в размере 50% от стоимости работ указанных в ТЗ, в течении 3-х банковских дней после подписания данного договора. Оставшиеся 50% от стоимости работ Заказчик перечисляет в течение 3 рабочих дней после подписания сторонами Акта выполненных работ.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Исполнитель обязуется сохранять в тайне всю коммерческую информацию, не относящуюся к категории общедоступной, которую он получил от Заказчика во время срока действия Договора, даже если она не была обозначена как секретная или конфиденциальная.

6.2. Исполнитель обязан не допускать к имеющимся в связи с выполнением Договора документам лиц, не имеющих на это соответствующих полномочий.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Все спорные вопросы решаются путем переговоров сторон или, в случае если стороны не могут прийти к соглашению, через Арбитражный суд в соответствии с законодательством Украины.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до момента выполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию сторон с письменным уведомлением не менее чем за 1 (один) месяц. В том случае, если Договор расторгается до завершения работ по ТЗ, взаиморасчеты между сторонами определяются дополнительным соглашением.

9. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ

9.1. По завершении работы по ТЗ стороны подписывают Акты выполненных работ.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, таких, как: землетрясение, пожар, наводнение, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, изменения законодательства, повлекших за собой невозможность выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

11. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

11.1. Стороны соглашаются в том, что с даты подписания акта выполненных работ по данному Договору все права на созданную интеллектуальную собственность в рамках этого договора, и в соответствии с ТЗ, принадлежат Заказчику.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору согласуются сторонами, подписываются, оформляются в виде приложения.

12.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеет ТЗ, которое является приложением к данному договору. Каждая сторона имеет подлинный экземпляр.

12.3. Все особенности реализации работ, существенные для Заказчика, должны быть в явной форме отражены в ТЗ. Если в ТЗ не оговорены какие-либо требования Заказчика, то форма их реализации остается на усмотрение Исполнителя и не может являться причиной для отказа от приемки выполненных работ.

Договор на оказание услуг дизайна сайта

Договор на разработку сайта: так, а не иначе

Присылает нам заказчик (Газпром) свою версию договора.
Понимаем — нашу они не подпишут,
вносим реквизиты и отправляем обратно.
Пропадают на две недели… возвращают протокол разногласий к договору.

Последняя неделя выдалась жаркой на переговоры с юристами заказчиков. Проекты я не веду, но так уж получилось, что все договора проходят через меня. Соответственно, я участвую в их согласовании.

Чтобы упросить документооборот, с каждым клиентом мы заключаем рамочный договор, а конкретные работы регламентируются приложениями к нему. Естественно, для каждого случая есть шаблоны. Храним шаблоны в Google.docs, куда и вносим все правки.

Процесс за много лет выстроился такой — мы отправляем заказчику наши версии документов, потом получаем обратно с кучей правок, которые частично принимаем, частично — нет. Сейчас получилось в разы сократить этот процесс в среднем до недели и одной-двух итераций переговоров.

Думаю, не надо объяснять, что руководительнице-юротдела-многопрофильного-холдинга-с-уклоном-в-строительство (подставьте нужное) процесс разработки сайта не совсем понятен. Вот и получается, что приходят правки исходя из специфики других отраслей + найденное в интернете по запросу «договор на разработку сайта». По этому запросу, кстати, ищутся сайты никому неизвестных студий, которые потрудились выложить у себя на сайте текст договора (правда на составление договора нормальным юристом денег им не хватило, качество документов — соответствующее). Более крупные игроки продвижением по этому запросу либо брезгуют, либо просто не считают его перспективным.

Итак, что мы имеем:

  • массу шаблонов договоров в интернете на разработку сайтов, которые не учитывают специфику отрасли.
  • юристов заказчиков, которые также не представляют специфику, но в случае проблем по договору рискуют своим рабочим местом.

На самом деле, все не так страшно: более-менее стандартный список возражений по договорам и стандартные методики работы с ними позволяют вполне себе бодро проходить этот этап. А возражения чаще всего бывают такие.

— Если у вас в смету заложено две итерации правок, значит, вы можете сделать и пять!

Конечно, можем! Каждая итерация правок — дополнительно 15% к стоимости дизайна. Все сметы строятся исходя из трудоемкости. Каждая итерация правок увеличивает трудоемкость, соответственно смета изменится. Кроме того, ограничения в количестве правок стимулируют людей четче формулировать свои пожелания и позволяют быстрее добиться нужного результата.

— Если мы просрочили согласование, мы же даем вам дополнительно это время чтобы продолжить разработку! Почему мы должны увеличивать его еще, на время, необходимое вам на возобновление работ?

Я обычно в таких случаях рассказываю про наш технологический процесс. Что проект делает команда, у которой проекты запланированы на два месяца вперед. Если задача не начинается в срок (заказчик не согласовал предыдущий этап в оговоренные сроки) — команда начинает делать следующий проект и будет делать его пока не доделает. Средний блок задач по проекту — две недели. Соответственно, формулировку про просрочки мы предлагаем такую:

  • В случае задержки внесения предоплаты, предоставления информации, согласования этапов работ, оплаты услуг третьих лиц, или иного невыполнения Заказчиком либо его контрагентами обязательств Заказчика, оговоренных в Договоре, а также Приложениях и Дополнительных соглашениях к нему, Подрядчик имеет право в одностороннем порядке перенести все сроки выполнения работ (оказания услуг) без какого-либо дополнительного уведомления Заказчика. Сроки выполнения работ в этом случае увеличиваются на время исполнения Заказчиком своих обязательств и время, необходимое Подрядчику на возобновление работ, но не более 10 рабочих дней.

В качестве альтернативы можно предложить оставить команду ждать проект, при условии оплаты срока ожидания по часам (сверх бюджета проекта).

— Почему, если сайт случайно сломает наш работник, мы должны платить за диагностику и решение проблемы? Я же с вами бесплатно разговариваю!

Сейчас мы предлагаем два типа гарантии. Первые три месяца — полная, то есть чиним баги (даже если они возникли не из-за нас, если только трудоемкость у них не заоблачная), консультируем, помогаем с контентом (в рамках разумного).
Потом еще девять месяцев — гарантия только на устранение наших ошибок и недоработок. При этом мы попросим сперва заказчика доказать, что это на самом деле баг (прислав соответствующую цитату из ТЗ). Если же после обращения за техподдержкой выясняется, что проблема не наша — мы выставим счет за диагностику и за ее решение (по часам, по факту).
Почему так? Очень просто. На диагностику проблемы нужно время тестера и чаще всего — программиста. Представьте себе, что программист — это станок. Станки включаются только платно, независимо от того, что именно они производят — диагностируют проблему или ее решают. Три месяца полной гарантии просто уже заложены в стоимость.

— Дайте нам дополнительно год гарантии. Как, это платно?

Вы покупали бытовую технику? Вам предлагали оплатить дополнительную гарантию? Так вот, тут — также. В среднем каждый год гарантии по проекту требует порядка 5% от трудоемкости разработки на решение проблем, в том числе, консультирование заказчика и диагностику неполадок, вызванных проблемами на хостинге, некорректной эксплуатацией системы управления сайтом и т. п. У нас в стоимость заложены часы специалистов на три месяца гарантии. Дополнительный год гарантии будет стоить вам 5% от стоимости разработки проекта.

— Необходимо добавить штрафы за просрочку работ! Нет, пеню за просрочку оплат мы принять не сможем, тем более у нас 100% предоплата!

Вообще, по умолчанию у нас в договоре санкций нет. Потому что жалко времени на выбивание неустоек у заказчиков. По опыту — они по срокам косячат гораздо чаще нас (чтобы укладываться в сроки достаточно добавлять 30% резерва к фактическому сроку по таймлайну, когда пишете сроки в договоре).
Для этого возражения у нас заготовлена формулировка санкций, которая нас устраивает:

  • За нарушение сроков оказания услуг, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от общей стоимости услуг за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы стоимости услуг.
  • За нарушение сроков оплаты, либо согласования по этапам работ по настоящему договору, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от общей стоимости услуг за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы стоимости услуг.

Всегда настаивайте на включении в договор зеркальных санкций, если заказчик хочет применять санкции к вам. Аргументация простая:
«В договоре прописана поэтапная оплата. То есть, работы оплачиваются несколькими частями, а не вся сумма единовременно. После завершения этапа должен стартовать следующий, по которому заказчиком своевременно должна быть внесена предоплата и для которого необходимо согласовать работы по предыдущему этапу.
При этом сроки у нас заданы для всего проекта, то есть мы в любом случае должны стартовать этап сразу после завершения предыдущего, независимо от того, получена ли оплата за следующий этап. Таким образом, задержка оплаты со стороны заказчика не исключена в ходе проекта, и необходимо от нее застраховаться. Кроме того, для соблюдения сроков необходимо, чтобы со стороны Заказчика не было затяжек с согласованием этапов».

— Почему мы должны оплачивать ваши работы, если проект не завершен по нашей вине или из-за форсмажора? Мы категорически не согласны платить за проект, который нам не нужен!

Представьте, заказали вы построить дом. И стройка уже почти завершена (или даже просто фундамент только готов, без разницы). И тут наше государство окончательно вас достало (форс-мажор), и вы решили переехать в лучшие края. Дом в России вам больше не нужен. Но очевидно, что выполненные работы вам все же придется оплатить и что-то делать потом с недостроем (бросить или перепродать — не суть важно). Ну вот, короче, с сайтами так же.

— Мы не согласны, чтобы на сайте стояла ваша ссылка! А на публикацию проекта у вас в портфолио мы согласны, только при условии, что мы после разработки письменно подтвердим свое согласие.

Ссылки на разработанных сайтах — один из важных каналов, по которым к нам приходят новые клиенты. То же самое — портфолио. Стоимость, которую мы вам предложили, и рассчитана исходя из стандартных условий нашего Договора. Если мы меняем условия, то и стоимость договора изменится. Обычно это +15–25% к бюджету разработки, зависит от того, что именно мы не будем публиковать.

— Мы понимаем, что договор рамочный! Но мы госорганизация / организация с государственным участием — у нас в договоре должна быть зафиксирована сумма!

Тут спорить бесполезно, придется смириться с тем, что каждый раз с ними придется подписывать новый договор.

— Мы не хотим пересматривать структуру сайта, но хотим чтобы вы пересмотрели структуру цены!

Вопрос обычно решается не через юриста, а через руководителя проекта со стороны заказчика. Оптимальный вариант — показывать две сметы. Какая была первоначально, до написания ТЗ / разработки прототипа, и та, которая получилась в итоге, с учетом всех фишек, которые походу захотел добавить Заказчик. Не делайте скидок, если надо впихнуть проект в бюджет — предлагайте иное решение по трудоемкости, либо предложите разбить проект на несколько этапов.

Несколько лайфхаков, как упростить согласование договоров с юристом заказчика:

  • Всегда отправляйте договор в.pdf — в протокол разногласий в отдельном документе всегда попадает меньше правок, чем если правки будут в договоре. Да и разбирать их так гораздо удобнее.
  • Составьте список пунктов, по которым чаще всего приходят правки, и заготовьте для них альтернативную версию. Гораздо эффективнее предложить альтернативу, которая вас-таки устраивает, чем бодаться, принципиально отказываясь внести изменения.
  • Обсуждайте правки голосом, это сэкономит вам часы на переписке и на пару недель сократит переговоры.
  • Если правки по договору от заказчика приходят больше трех раз — лучше отказаться от работы по проекту. Гарантировано в бюджет не уложитесь, и окончательно съедят мозг, который еще не успели.
  • Заведите единые шаблоны договоров, каждый новый договор обязательно делайте из шаблона, а не из договора от предыдущего заказчика. После того, как вы наступите на очередные грабли по договору — правьте шаблон! Так изменения в договорах гарантированно будут тиражироваться по всем последующим документам. Иначе вы точно наступите на те же грабли. Будет обидно.

Ниже приведен наш образец договора (рамочный договор и приложение на разработку сайта) с комментариями по пунктам, которые чаще всего вызывают вопросы. В договоре прописаны общие условия работы, в приложении — конкретика по проекту. Кстати, кое-что подсмотрено у Punk You (Данил, спасибо!) Пользуйтесь!

ДОГОВОР на разработку сайта, с комментариями

ООО «Компания» в лице Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,
и ООО «Разработчик сайта» в лице генерального директора Сидорова Сидора Сидоровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,
с другой стороны, а вместе далее именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется оказывать Заказчику услуги (выполнять работы) в объеме, в сроки и по ценам, согласованным в Приложениях к настоящему Договору, подписываемыми сторонами и являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора. Все обязательства сторон по проведению конкретных видов работ (услуг), а также по их оплате возникают после подписания соответствующего Приложения к Договору.
Работы по настоящему Договору, стоимостью менее 44 000 (сорока четырех тысяч) рублей, могут выполняться без заключения Приложений и Дополнительных соглашений к нему. Оплата счета Заказчиком является подтверждением его согласия на выполнение данных работ. На данные работы подписывается акт сдачи-приемки работ по факту их выполнения.

Обычно по ходу проекта возникают какие-то дополнительные мелочи, которые не входили в техзадание (хотя мы работаем по SCRUM, для каждого проекта есть жесткая смета; если проект большой — делаем отдельное приложение на каждый спринт, чтобы сохранять гибкость разработки). Кроме того, когда все уже сделано, всегда есть потребность в каком-то небольшом техсаппорте, оплате хостингов и доменов и т. п. Если на каждый платеж делать отдельное приложение — получается очень много бумажек. Поэтому на небольшие задачи мы просто выставляем счет, в котором прописаны работы, а потом закрываем их актом сдачи-приемки.
Почему именно 44000? Потому что спринт у нас от 40 часов (при рейте 1100), и если работ набирается на спринт-то по ним делается приложение с техническим заданием.

1.2. Заказчик обязуется обеспечить условия и предоставить информацию, необходимые для выполнения Подрядчиком его обязательств, принять и оплатить оказанные Подрядчиком услуги (выполненные работы).

2. Права и обязанности сторон
2.1. Права и обязанности Подрядчика:
2.1.1. Подрядчик обязуется качественно, в соответствии с договором, приложениями, техническими заданиями и дополнительными соглашениями оказывать услуги (выполнять работы).
2.1.2. Подрядчик обязуется до заключения Договора предоставить Заказчику необходимую и достоверную информацию о предлагаемой работе, ее видах и особенностях, о цене и форме оплаты, а также сообщить Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей работе сведения.
2.1.3. Подрядчик вправе привлекать к исполнению Договора третьих лиц без согласия Заказчика.

Вообще мы никогда не работаем с фрилансерами, все работы делаем в нашем барнаульском продакшене. Но иногда проекты требуют работ, которые мы не выполняем, например — создания мультфильма, иллюстраций в определенном стиле, 3D-моделей или фотосъемки. Пункт как раз на этот случай. Хотя обычно такие работы мы отдельно согласуем с Заказчиками и предлагаем им самим выбрать исполнителя на них.
2.1.4. Подрядчик обязуется не разглашать любую конфиденциальную информацию Заказчика, полученную во время сотрудничества по данному договору.
2.2. Права и обязанности Заказчика:
2.2.1. Заказчик обязуется принять и оплатить работу Подрядчика в полном объеме и в сроки, установленные в Приложениях к Договору, исполнять прочие обязательства, предусмотренные в Договоре, Технических заданиях и Приложениях.
2.2.2. Заказчик обязуется до начала выполнения работ предоставить Подрядчику необходимые материалы и информацию, не противоречащую действующему законодательству РФ.
2.2.3. Заказчик обязуется передавать информацию, необходимую для оказания услуг (выполнения работ) Подрядчику электронной почтой, в файлах, формат которых согласован с Подрядчиком.
2.2.4. Заказчик обязуется не разглашать любую конфиденциальную информацию Подрядчика, полученную во время сотрудничества по данному договору.
2.2.5. Заказчик имеет право проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

Тут основной момент — «не вмешиваясь». То есть заказчик видит ход работы, но все обсуждения и согласования ведутся только через руководителя проектов, прямых контактов разработчиков, особенно доступа к телу дизайнера мы не даем:) Хотя все разработчики участвуют в сдаче этапов проекта — для этого проводим конференции в skype.
2.3. Стороны имеют и другие права, предусмотренные настоящим договором и законодательством РФ.

3. Расчеты сторон

3.1. Стоимость услуг/работ по настоящему Договору устанавливается в рублях и определяется в Приложениях к нему. НДС не облагается, в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения, в соответствии с главой 26,2 НК РФ. Форма оплаты — безналичный расчет, либо (по соглашению сторон) иная форма, не противоречащая законодательству РФ.
3.2. Переработка согласованных частей работ по данному Договору осуществляется только при полной оплате Заказчиком повторных работ. Стоимость работ в данном случае определяется Подрядчиком.
3.3. Если иное не предусмотрено в Приложении к настоящему Договору, услуги оказываются на основе 100% предоплаты. Подрядчик вправе не приступать к выполнению работ до получения предоплаты, если иное не указано в Приложении к Договору. Все сроки выполнения работ, указанные в Приложении определяются с момента получения предоплаты. Предоплата производится в течение 3-х рабочих дней с момента подписания соответствующего Приложения.
3.4. Если в период исполнения обязательств, указанных в Приложении к Договору, объем востребованных Заказчиком услуг превысит объем оплаченных им услуг, то разница оплачивается Заказчиком в течение 3-х рабочих дней с момента выставления Подрядчиком дополнительного счета.

Это как раз те работы, которые могут выполняться без заключения Приложений, в рамках 44000 рублей.
3.5. Если иное не оговорено в Приложении, стороны вправе изменять стоимость услуг и условия платежа только по общему согласию.
3.6. Плательщиками по данному Договору могут выступать третьи лица.

Добавили этот пункт, т.к. часто заключаем договор на одного контрагента, а платеж приходит от другого. Так это проще потом провести по бухгалтерии.
3.7. Подрядчик имеет право прекратить предоставление услуг Заказчику при нарушении Заказчиком порядка расчетов, определяемого настоящим договором и Приложениями к нему.
3.8. В случае невозможности исполнения работы, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в размере фактически понесенных Подрядчиком расходов.
3.9. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает (форс-мажор), Заказчик возмещает Подрядчику фактически понесенные им расходы.

Тут все просто. Если мы не можем доделать проект не по нашей вине (например Заказчик передумал или приняли закон, запрещающий интернет в России) — уже выполненные работы все равно оплачиваются. Просто потому, что они сделаны и на них потрачены ресурсы. При этом уже полученный к этому моменту результат работ мы вполне готовы передать Заказчику.
4. Сроки выполнения работ, порядок сдачи выполненной работы.
4.1. Сроки выполнения работ оговариваются сторонами в Приложениях к Договору.
4.2. В случае задержки внесения предоплаты, предоставления информации, согласования этапов работ, оплаты услуг третьих лиц, или иного невыполнения Заказчиком либо его контрагентами обязательств Заказчика, оговоренных в Договоре, а также Приложениях и Дополнительных соглашениях к нему, Подрядчик имеет право в одностороннем порядке перенести все сроки выполнения работ (оказания услуг) без какого-либо дополнительного уведомления Заказчика. Сроки выполнения работ в этом случае увеличиваются на время исполнения Заказчиком своих обязательств и время, необходимое Подрядчику на возобновление работ, но не более 10 рабочих дней.

Когда мы начинаем проект — мы планируем на него ресурсы. Команды не должны простаивать, поэтому у нас есть общий календарный план по всем проектам с определенными датами старта. Если к плановой дате мы не можем стартовать работы, так как Заказчик что-то задерживает, то команда уходит на следующий по плану проект. Спринт по проекту в среднем — две недели командой (2-3-4 разработчика). Если команда начала спринт — она должна его доделать (таки это SCRUM). Поэтому, если Заказчик задерживает сроки, ему придется ждать завершения спринта по другому проекту, как раз до 10 рабочих дней.
4.3. Если иное не предусмотрено в Приложении (Дополнительном соглашении) к Договору, по выполнению работы, либо при досрочном расторжении Договора (п.7.5.) Подрядчик направляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ.
Заказчик в течение трех рабочих дней после получения подписывает акт и возвращает один экземпляр акта Подрядчику. Если Заказчик в течение указанного времени не подписывает акт и не предъявляет Подрядчику никаких претензий по исполнению Договора, то акт считается акцептованным Заказчиком и подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке.

Заказчики часто не возвращают отправленные им акты, либо же письма теряются на почте. Бухгалтерия ругается. Пришлось как-то решать проблему.
4.4. При нарушении Заказчиком сроков приемки этапов работ, оговоренных Сторонами в Приложении к настоящему Договору, Подрядчик вправе оформить окончание работ Актом выполненных работ, подписанным в одностороннем порядке, с пометкой об отказе Заказчика подписывать Акт выполненных работ.

А этот пункт — чтобы подтолкнуть заказчиков соблюдать сроки согласований, прописанные в договорах.
4.5. Подрядчик имеет право сдать работу досрочно, при этом все сроки по Договору переносятся.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны освобождаются от ответственности полностью или частично в случае, если в порядке, установленном действующим законодательством, докажут, что причиной неисполнения обязательств явились форс-мажорные обстоятельства, при условии, что они непосредственно влияют на выполнение обязательств по настоящему Договору, а также принятия государственными органами законодательных актов, препятствующих выполнению условий настоящего Договора. В этом случае выполнение обязательств по настоящему Договору откладывается на время действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий. При наступлении вышеуказанных обстоятельств, каждая из Сторон должна уведомить другую Сторону в письменном виде в течение 5-и дней с момента наступления этих обстоятельств.
5.2. Заказчик несет полную ответственность за содержание, достоверность, легальность и законность распространения предоставляемых Подрядчику для выполнения работ информации и рекламных материалов, за нарушение имущественных, авторских и иных прав третьих лиц. Все имущественные претензии третьих лиц, в том числе авторов и обладателей смежных прав, в отношении предоставленной информации и рекламных материалов должны быть урегулированы Заказчиком своими силами и за свой счет.
5.3. В случае возникновения у Подрядчика убытков, вызванных нарушением Заказчиком прав третьих лиц, в том числе авторских, а также нарушения требований законодательства в отношении содержания и оформления распространяемой информации, Заказчик возмещает Подрядчику все понесенные убытки, вызванные таким нарушением.
5.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых по Договору обязательств в части, не оговоренной настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5.5. Стороны не несут ответственность за упущенную выгоду и/или косвенный ущерб другой Стороны, которые возникли и/или могут возникнуть при ненадлежащем исполнении настоящего Договора.

6. Порядок решения споров
6.1. Все споры между сторонами решаются путем переговоров на принципах доброй воли. Претензионный порядок решения споров является обязательным, срок ответа на претензию составляет 10 рабочих дней.
6.2. В случае невозможности достижения согласия путем переговоров, споры решаются в судебном порядке по месту нахождения Истца.

7. Срок действия и порядок расторжения Договора
7.1. Данный Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение одного года. В случае, если не позднее чем за один месяц до даты истечения срока действия настоящего Договора ни одна сторона не заявит о своем желании расторгнуть Договор, Договор пролонгируется на следующий календарный год на тех же условиях, с сохранением данного порядка пролонгации на последующие периоды.
7.2. К настоящему Договору могут заключаться Приложения и Дополнительные соглашения, которые будут являться частями настоящего Договора с момента их надлежащего оформления и подписания обеими сторонами. При этом настоящий Договор определяет основные положения взаимоотношений Сторон.
7.3. Договор может быть досрочно расторгнут любой из сторон в одностороннем порядке, при отсутствии между сторонами споров и задолженностей. При этом сторона-инициатор расторжения Договора должна письменно известить другую сторону не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты расторжения Договора.
7.4. Если иное не оговорено в Приложении к Договору, после того, как Заказчиком была внесена предоплата и Подрядчик приступил к исполнению Договора, но до момента сдачи работ, при отсутствии каких-либо виновных действий Подрядчика, Заказчик имеет право расторгнуть Договор, письменно предупредив об этом Подрядчика за 7 (семь) календарных дней до даты расторжения Договора, но внесенная предоплата в данном случае не возвращается.
7.5. Если иное не оговорено в Приложении к Договору, в случае, если Договор расторгается по инициативе Заказчика, а объем работ, выполненных Подрядчиком к этому моменту превышает сумму внесенной Заказчиком предоплаты, то на основании действующих цен Подрядчика и Акта о работах, выполненных к моменту расторжения Договора, делается расчет задолженности Заказчика перед Подрядчиком, которая погашается в течение 3-х рабочих дней с момента подписания сторонами (акцепта) данного Акта.

8. Прочие условия
8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах — по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Все Приложения и Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями с момента их надлежащего оформления и подписания обеими сторонами.
8.2. Стороны признают переписку по электронной почте письменной, а силу документов, полученных в рамках электронного документооборота равной юридической силе документов на бумажном носителе. Любая переписка, включая заявки Заказчика и ответы Подрядчика, признается таковой, если она осуществлена одновременно по следующим электронным адресам с уведомлением о прочтении письма:

  • электронные адреса Заказчика:
  • руководитель со стороны Заказчика — (ФИО, должность, телефон, e-mail)
  • электронные адреса Подрядчика:
  • руководитель со стороны Подрядчика — (ФИО, должность, телефон, e-mail)

Раньше мы вписывали в договор только менеджера проекта со стороны заказчика. Но менеджеры иногда не выходят на связь, пропадают или же оказывается, что решения принимает в компании только руководитель. Чтобы оперативно решать такие вопросы, мы теперь еще до начала работ берем все контакты руководителя, а также созваниваемся с ним.
8.3 Информация и/или документы будут считаться надлежащим образом переданы Стороной по электронной почте в дату и время получения подтверждения прочтения любым из адресатов, указанных в п.8.2, другой Стороны. При отсутствии доказательств фальсификации — переписка по электронной почте считается официальным документом.

Пункт нужен для того, чтобы не дублировать каждое письмо обычной почтой. Без него затраты на бумажный документооборот и пересылку документов запросто могут перекрыть по стоимости сам проект.
8.4. Обязанности Подрядчика по отправке, доставке, доведению до сведения Заказчика каких-либо документов, сообщений и уведомлений являются надлежащим образом исполненными с момента отправки заказным почтовым отправлением, личного вручения или отправки на указанный e-mail адрес. Стороны признают в качестве достаточных доказательств отправки электронных сообщений на e-mail адрес данные серверов e-mail связи.
8.5. Стороны признают любую информацию, касающуюся заключения и содержания настоящего Договора, включая любые приложения и дополнения к нему, коммерческой тайной и обязуются строго сохранять конфиденциальный характер такой информации, не разглашая ее третьим лицам без предварительного письменного на то согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда это необходимо для целей Договора или для раскрытия соответствующим государственным органам в случаях, определенных законом. Указанное положение не относится к общеизвестной или общедоступной информации.
8.6. Стороны обязуются подписать и вернуть оригиналы документов (Договор, Приложения и Дополнительные соглашения к нему, Акты сдачи-приемки работ), полученные от другой стороны, почтой в течение 10 рабочих дней с даты их получения. Факт подписи документов подтверждается наличием подписанных сканов данных документов, отправленных на e-mail-адреса зафиксированные в п 8.2. данного Договора.

Бухгалтерия всегда требует бумажные копии договоров-приложений-актов. Причем желательно все-таки подписанные как надо, а не в одностороннем порядке. Но оригиналы идут долго (про Почту России никому рассказывать не надо), так что работы стартуем по сканам. Поэтому так.
9. Права на результат работ (услуг)
9.1. Если в результате выполнения работ (оказания услуг) по настоящему Договору и Приложениям к нему, Подрядчиком будут созданы результаты интеллектуальной деятельности (далее – «Результаты»), Подрядчик обязуется передать Заказчику исключительное право на указанные Результаты работ на условиях отчуждения в полном объеме. Права передаются без ограничения территории и срока действия. Вознаграждение Подрядчика за передачу (отчуждение) исключительного права на использование Результатов включено в стоимость работ по Договору.
9.2. Результаты работ и права на результаты работ считаются переданными с момента подписания Акта на выполнение работ (оказание услуг), в результате производства которых были созданы указанные Результаты и осуществления Заказчиком полной оплаты стоимости всех работ по каждому Приложению к настоящему Договору. Права на Результаты передаются Заказчику по Акту.
9.3. Подрядчик гарантирует, что факт передачи им результатов работ и прав на Результаты не нарушает патентных, авторских и смежных прав третьих лиц, право на коммерческую тайну третьих лиц; и на момент передачи прав не существует обстоятельств, дающих возможность третьим лицам в дальнейшем предъявить к Заказчику претензии в отношении прав на Результаты и использованные в результатах работ Информационные материалы (за исключением Информационных материалов предоставленных Заказчиком).
9.4. Работники Подрядчика и иные физические лица, участвовавшие в выполнении работ по поручению Подрядчика, имеют право называться автором созданных Результатов по Договору. Никакое другое лицо, включая Заказчика, не может называться автором данных Результатов. При использовании Результатов, Заказчик имеет право не указывать авторов Результатов.
9.5. После передачи результатов работы и прав на Результаты Заказчику, Заказчик самостоятельно предпринимает меры по их дальнейшей защите.
9.6. На главной странице сайтов Заказчик обязуется ссылаться на Подрядчика путем проставления гипертекстовой ссылки «Дизайн и создание сайта — Сибирикс» и размещения логотипа Подрядчика на весь срок действия (охраны) авторских прав, предусмотренный действующим законодательством РФ, со всеми продлениями.

Ссылки на сайтах клиентов — один из основных источников трафика к нам на сайт, причем с отличной конверсией. Мы выставляем цену за проект, исходя из того, что ссылка будет стоять. Можно и без ссылки, стоимость НДА — 15–25% от суммы договора, в зависимости от условий.
9.7. В случае существенного изменения внешнего вида Сайта Заказчиком, Подрядчик вправе потребовать снятия своего логотипа и гипертекстовой ссылки, указанных в п.9.6 настоящего Договора, а Заказчик обязан удовлетворить требование Подрядчика.

Сайт очень просто испортить контентом. Мы настойчиво рекомендуем заказывать техподдержку у нас, но заказчики иногда все-таки умудряются превратить конфетку в гавно поставить контент по-своему. А если сайт перестает радовать — он перестает давать и хороший трафик, а напротив портит репутацию. Поэтому для таких случаев нам нужно право снять нашу ссылку.

9.8. Заказчик предоставляет Подрядчику право на использование имени Заказчика в официальных списках организаций, для которых Подрядчик является подрядчиком в том виде, в котором данный товарный знак Заказчика размещен на сайте Заказчика, и предоставляет Подрядчику право на анонсирование промежуточных результатов работ и результатов всех работ по настоящему Договору.

Мы ведем самый замечательный блог среди студий и интернет-агентств. А релизы идут на пользу не только нам, но и проекту. Мотивация же примерно та же, что и со ссылкой на нас в подвале.

10. Реквизиты сторон

Приложение к Договору на разработку сайта

1. Термины и определения
Сайт — совокупность программно-аппаратных средств для ЭВМ, обеспечивающих публикацию данных в Интернет для всеобщего обозрения. Сайт доступен по уникальному электронному адресу или его буквенному обозначению. Может содержать графическую, текстовую, аудио-, видео-, а также иную информацию, воспроизводимую с помощью ЭВМ.
Разработка сайта — работы по созданию Сайта, выполняемые на основе Технического задания и утвержденного Дизайна. Разработка Сайта включает программирование, обработку текстовых, графических и иных Информационных материалов, предоставляемых Клиентом и/или специально создаваемых Подрядчиком), наполнение Сайта информационными материалами, тестирование сайта.
Размещение сайта в сети Интернет — установка на хостинг и настройка программного кода и баз данных, относящихся к работе сайта, с возможностью доступа к сайту из сети Интернет по определенному url. Во время разработки сайт размещается на тестовой хостинг-площадке Подрядчика, после полной оплаты по Договору — переносится на рабочую площадку.
Дизайн (Дизайн-концепция) сайта — уникальное графическое оформление сайта и способы представления информации.
Информационные материалы — текстовые, графические, аудио-, видео-, фото-, а также иные материалы, необходимые Подрядчику для разработки сайта. Информационные материалы предоставляются Заказчиком в файлах, формат которых согласуется с Подрядчиком в данном Приложении.
Ошибка — некорректная работа сайта в рамках утвержденного Технического задания.
Скетч — представляет собой схематичное изображение дизайн-концепции с указанием основных блоков и их структуры, а также элементов оформления.

2. Общие положения
2.1. Наименование и характер работы (услуги) — разработка сайта Заказчика (далее — Сайта) в соответствии с Техническим заданием на разработку сайта, приведенном в п.5 данного Приложения.
2.2. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы в следующем порядке:

  • разработать дизайн сайта заказчика в соответствии с настоящим Приложением. Разработка уникальных иконок, иллюстраций, шрифтов, а также фотосъемка в рамках данного Приложения не предусматривается (за исключением элементов, отдельно оговоренных в смете). Приобретение прав на графические элементы (иконки, шрифты, фотографии, иллюстрации и т.д.), принадлежащие третьим лицам, осуществляется по дополнительному согласованию с Заказчиком и данным Приложением не регламентируется.
  • осуществить сборку сайта Заказчика в соответствии с утвержденным Дизайном и настоящим Приложением. Предоставить результат работы в виде работоспособного Сайта с техническими характеристиками, оговоренными в Техническом задании (п.5. Приложения).
  • предоставить Заказчику доступы в систему управления сайтом, а также инструкции по ее использованию в рамках стандартной документации разработчика CMS.
  • сдать готовый сайт Заказчику путем отправки на е-mail, указанный в п.2.6 настоящего приложения ссылки на работоспособную копию сайта на тестовом адресе Подрядчика, ссылки доступа в систему управления сайтом, а также логина и пароля от системы управления сайтом. Перенос сайта на рабочую хостинг-площадку и доменное имя осуществляется после полной оплаты Заказчиком работ Подрядчика в рамках данного Приложения, при условии своевременного предоставления Заказчиком доступов, указанных в п. 5.5 данного Приложения.

2.3. Заказчик обязуется предоставить Подрядчику следующую документацию, материалы и информацию, необходимую для выполнения работ. До начала работ:

  • материалы, необходимые для разработки дизайна сайта: brand-book или отдельные элементы фирменного стиля (при наличии таковых у Заказчика) — логотип в формате *.cdr и фирменный шрифт; фотографии и другие графические изображения в форматах *.jpg, *.gif, *.bmp, *.cdr, *.psd.

В срок не позднее 15 рабочих дней с момента подписания настоящего Приложения — остальные информационные материалы, в том числе:

  • тексты разделов сайта в формате *.doc, *.odt, таблицы в формате *.xls
  • пример выгрузки каталога из 1С.
  • доступы к управлению хостингом и доменным именем в соответствии с п. 5.5 данного Приложения.

Если в течение указанного времени Заказчик не предоставляет информацию, предусмотренную п. 2.3. Приложения, результат работ передается Заказчику без наполнения и выкладки на рабочую хостинг-площадку и доменное имя. Работы Подрядчика считаются выполненными и подлежат оплате Заказчиком в полном объеме.

2.4. Стоимость работ определяется в соответствии со сметой, приведенной в п.6 данного Приложения. Оплата каждого этапа работ производится до его начала в размере 100%. Этапность работ прописана в п.6 настоящего приложения. После полного расчёта за работы в рамках данного Приложения, Подрядчик выкладывает сайт на рабочую хостинг-площадку, и к Заказчику переходят все имущественные права на результат работы Подрядчика в рамках данного Приложения.

2.5. Гарантийное обслуживание
2.5.1. Гарантийное обслуживание начинается с момента размещения сайта в сети Интернет и тестирования сайта Заказчиком, но не позднее, чем по истечению срока, установленного для тестирования в пункте 3.3. данного Приложения. Срок гарантийного обслуживания составляет 3 (три) месяца.
2.5.2. Гарантийное обслуживание включает исключительно устранение ошибок в разработанном Подрядчиком сайте, а также консультирование Заказчика по работе с сайтом в пределах 5 (пяти) часов, суммарно, в течение гарантийного периода.
2.5.3. При обнаружении ошибок в работе Сайта в течение гарантийного срока, Заказчик информирует об этом Подрядчика. После чего Подрядчик в течение трех рабочих дней производит их диагностику и/или устранение. В случае, если устранение ошибки потребует дополнительное время, срок гарантийного обслуживания продлевается на время, необходимое для ее устранения.
2.5.4. В случае обнаружения Заказчиком качественных или количественных недоработок в результатах работ, которые не могли быть выявлены при приемке, а также в период гарантийного обслуживания, Заказчик обязуется известить о таких недоработках Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их обнаружения, но не позднее 1 (одного) года с даты приемки работ по Акту. Предварительно Заказчик обязан убедится, что выявленная им ошибка действительно является качественной или количественной недоработкой и сослаться на соответствующие пункты Технического задания.
2.5.5. Подрядчик, получив от Заказчика уведомление (рекламацию, претензию) по недоработкам, обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней рассмотреть требования Заказчика, провести диагностику проблемы, и предоставить письменный ответ в адрес Заказчика.
2.5.6. В случае признания требований Заказчика правомерными, Подрядчик своими силами и за свой счет устраняет допущенные по его вине в результатах работ недоработки.
2.5.7. В случае, если в ходе диагностики выявлено, что ошибка в работе сайта не является качественной или количественной недоработкой, Подрядчик выставляет Заказчику счет за ее диагностику и устранение по фактически затраченному времени по действующим тарифам Подрядчика на техническую поддержку.
2.5.8. В случае, если работы по диагностике и/или устранению такой ошибки Подрядчиком выполнены, а счет по ним Заказчиком не оплачен в течение 10 рабочих дней, Подрядчик в праве прекратить гарантийное обслуживание сайта, а также отказать в приемке последующих обращений по качественным или количественным недоработкам.
2.5.9. По данному договору Подрядчик не несет ответственности за сбои работы сети, услуги провайдера, работу хостинг-площадки, ошибки, возникшие в результате действий специалистов Заказчика в системе управления сайтом, внесения на сайт изменений третьими лицами и пр.
2.5.10. Подрядчик не несет ответственность за временную неработоспособность сайта, потери данных Заказчика, упущенную выгоду Заказчика. Если причиной неработоспособности сайта являются качественные или количественные недоработки, работы по гарантийному обслуживанию сайта, либо устранению таких недоработок, Подрядчик обязан принять все необходимые меры для максимально оперативного восстановления работоспособности сайта.
2.5.11. Гарантийное обслуживание, а также рассмотрение обращений по качественным или количественным недоработкам прекращается при переработке кодов (определяется как несовпадение версий файлов в системе SVN Подрядчика) или дизайна сайта, изменении настроек хостинга, в том числе доступов (FTP, SSH, MySQL, панель управления хостингом, управление доменом, управление NS-серверами).
2.5.12. В случае, если Подрядчиком по сайту выполняются дополнительные работы в рамках других Договоров и/или Приложений к Договорам, гарантийное обслуживание регламентируется Приложениями и/или Договорами, работы по которым выполняются последними.

См. комментарий в статье выше.
2.6. Заказчик и Подрядчик назначают следующих сотрудников уполномоченными лицами (подтверждают их полномочия), имеющими право подписи брифа, документов, подтверждающих согласование этапов работ и прочих документов, оформляемых в ходе работ по Договору и настоящему Приложению:

  • со стороны Заказчика — (ФИО, должность, телефон, e-mail)
  • со стороны Подрядчика — (ФИО, должность, телефон, e-mail)
  • руководитель со стороны Заказчика — (ФИО, должность, телефон, e-mail)

2.6.1. Ответственному сотруднику со стороны Заказчика, Заказчик предоставляет следующие полномочия:

  • сбор и предоставление информационных материалов;
  • представление интересов Заказчика в согласовании рабочих вопросов;
  • прием и подписание Акта сдачи-приемки работ;
  • согласование бюджетов и условий выполнения дополнительных работ.

Настоящим Заказчик подтверждает полномочия ответственного сотрудника, указанного в настоящем пункте данного Приложения, и его право осуществлять действия, указанные в настоящем пункте данного Приложения, от имени Заказчика в течение срока действия настоящего Договора.
В случае если Заказчик осуществляет замену ответственного сотрудника, он обязан уведомить об этом Подрядчика в письменной форме не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала осуществления полномочий новым ответственным сотрудником. Уведомление о смене ответственного менеджера должно содержать ФИО нового ответственного сотрудника, его должность, телефон и адрес электронной почты (e-mail).
Заказчик обязан не вмешивать в процесс разработки третьих лиц, не указанных в п. 2.6. настоящего Приложения. В противном случае Подрядчик имеет право приостановить работы по Договору, либо выставить Заказчику дополнительный счет за вмешательство в процесс разработки третьего лица. Сумма счета обсуждается сторонами отдельно, но не может быть менее 10% от суммы настоящего Договора.

2.7. Авторские права: все права на утвержденный дизайн и тексты Сайта переходят Заказчику после окончательного расчета. Подрядчик не оставляет за собой право использовать самостоятельно или передавать аналогичные права на использование утвержденного дизайна и текстов Сайта третьим лицам. Подрядчик оставляет за собой право использовать информацию о Сайте в своем портфолио и рекламных материалах. Подрядчик имеет право разместить на созданном Сайте логотип и ссылку на сайт подрядчика или иные знаки идентификации Подрядчика.
Заказчик уведомлен, что при выполнении работ по настоящему Приложению, исполнителем будет использовано программное обеспечение CMS 1C-Битрикс, авторские права на которое принадлежат ООО «1С-Битрикс». Заказчик имеет право перерабатывать и дорабатывать программный код сайта, с учетом условий Лицензионного Договора. Заказчик не имеет право распространять программные коды сайта, в случае нарушения условий Лицензионного Договора, Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Разработка выполняется на демо-лицензии 1С-Битрикс. После переноса сайта на продуктивный хостинг и полной оплаты по данному Приложению права на лицензию 1С-Битрикс передаются Заказчику, а также производится активация лицензии.

3. Срок выполнения работ:
3.1. Срок сдачи работ определяется как сумма сроков выполнения работ Подрядчиком и сроков согласования работ Заказчиком — 53 рабочих дня:
3.2. Подрядчику на выполнение работ отводится 35 рабочих дней.
3.3. На согласование этапов работ Заказчику отводится 18 рабочих дней, в том числе:

  • согласование скетча дизайна главной страницы — 2 рабочих дня
  • предварительное согласование дизайна главной страницы — 2 рабочих дня;
  • окончательное согласование дизайна главной страницы — 2 рабочих дня;
  • согласование дизайна внутренних страниц — 2 рабочих дня;
  • тестирование верстки Заказчиком — 2 рабочих дня;
  • тестирование 1 этапа разработки Заказчиком — 3 рабочих дня;
  • итоговое тестирование сайта Заказчиком — 5 рабочих дней.

По результатам согласования каждого этапа Заказчиком либо подписывается Акт сдачи-приемки работ, либо составляется список финальных доработок. Доработки в рамках данного списка устраняется в течение согласованного Сторонами срока, после чего все работы по этапу считаются выполненными.
3.4. Сроки исполнения обязательств Подрядчика и Заказчика могут быть перенесены на время отсутствия (отпуска) ответственного лица с одной из Сторон в соответствии со следующим графиком, определенном в настоящем пункте.
График отпусков и командировок ответственных лиц:

  • со стороны Заказчика — с 01.01.2013 по 01.01.2013
  • со стороны Подрядчика — с 01.01.2013 по 01.01.2013

На время согласованного отсутствия одного из ответственных лиц все работы по проекту замораживаются и возобновляются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выхода на работу ответственного лица.

4. Порядок согласования этапов работ
4.1. В течение срока для согласования этапа работ, указанного в пункте 3.3 Приложения, стороны должны разрешить все вопросы, возникающие по характеру согласуемых работ.
4.2. По итогам согласования каждого этапа сторонами подписывается акт сдачи-приемки работ по этапу в порядке, установленном пунктами 4.3-4.4 Договора.
4.3. До момента подписания акта сдачи-приемки этапа, Подрядчик имеет право не приступать к выполнению следующего этапа.
4.4. Процесс исполнения и принятия работ
4.4.1. Разработка дизайн-макетов. Стадии и сроки согласования данного этапа:

  • Разработка скетча главной страницы. Скетч представляет собой схематичное изображение дизайн-концепции с указанием основных блоков и их структуры, а также элементов оформления. После того, как скетч утвержден, он определяет структуру макета главной страницы (а также макетов внутренних страниц, если скетчи для них разрабатывались). Изменение структуры макета после утверждения скетча не предусматривается. Срок разработки скетча Подрядчиком составляет 3 рабочих дня. После отрисовки скетча, Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности работ. Заказчику отводится 2 рабочих дня на составление списка корректировок в рамках технического задания, либо принятия скетча. Если список корректировок составлен, Подрядчику отводится 2 рабочих дня на внесение данных правок в скетч. После этого скетч считается принятым.
  • Разработка дизайна главной страницы. После утверждения скетча Заказчиком, Подрядчик на основе утвержденного скетча разрабатывает дизайн главной страницы сайта. Срок разработки дизайна главной страницы Подрядчиком составляет 5 рабочих дней.
  • Внесение правок в дизайн главной страницы. После отрисовки дизайна главной страницы, Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности работ. Заказчику отводится 2 рабочих дня на принятие дизайна, либо составление списка корректировок в рамках технического задания (а также скетча). Если список корректировок составлен, Подрядчику отводится 5 рабочих дней на внесение данных правок в дизайн главной страницы. Если после внесения данных корректировок Заказчик выражает желание внести дополнительные корректировки в рамках технического задания, то данный список корректировок оформляется специальным актом о финальных доработках дизайна и выполняется Подрядчиком в течение 5 рабочих дней, после чего работы по дизайну главной страницы считаются оконченными.
    Доработки производятся Подрядчиком только в пределах утвержденного скетча и предложенной концепции дизайна. Дополнительные доработки, а также доработки, выходящие за рамки концепции, брифа, технического задания, оплачиваются отдельно.
  • Отрисовка макетов внутренних страниц. Срок разработки макетов внутренних страниц Подрядчиком составляет Х рабочих дней. Заказчику на проверку данного этапа отводится 2 рабочих дня. В течение этого времени Заказчик либо принимает этап работ, либо имеет право составить список корректировок в рамках технического задания, а также принятого стилевого решения в рамках дизайна главной страницы сайта. Список корректировок составляется однократно. После внесения корректировок Подрядчиком, работы по данному этапу считаются выполненными.

4.4.2. XHTML-верстка макетов. Срок верстки макетов страниц Подрядчиком составляет Х рабочих дней. Заказчику на проверку данного этапа отводится 2 рабочих дня. Приемка верстки Заказчиком осуществляется в порядке, указанном в пункте 3.3 данного Приложения.
4.4.3. Разработка сайта. Разработка сайта идет поэтапно. После окончания каждого этапа Заказчик в течение 3-х рабочих дней обязан принять этап работ, либо предоставить список ошибок. После устранения ошибок Подрядчиком этап считается принятым.
4.5. Публичный доступ к Сайту может быть открыт при условии подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ и полной оплаты Заказчиком работ Подрядчика.

5. Техническое задание на разработку сайта

6. Смета на разработку сайта (действительна при оплате первого этапа до 31.12.2013)

Пункт 1 статья 173 налогового кодекса рф

Статья 173. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет

Статья 173. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет

1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется по итогам каждого налогового периода, как уменьшенная на сумму налоговых вычетов, предусмотренных статьей 171 настоящего Кодекса (за исключением налоговых вычетов, предусмотренных пунктом 3 статьи 172 настоящего Кодекса), общая сумма налога, исчисляемая в соответствии со статьей 166 настоящего Кодекса.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по операциям реализации товаров (работ, услуг), указанных в подпунктах 1 — 8 пункта 1 статьи 164 настоящего Кодекса, определяется по итогам каждого налогового периода, как уменьшенная на сумму налоговых вычетов, предусмотренных пунктом 3 статьи 172 настоящего Кодекса, сумма налога, исчисляемая в соответствии с пунктом 6 статьи 166 настоящего Кодекса.

2. Если сумма налоговых вычетов в каком-либо налоговом периоде превышает общую сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 166 настоящего Кодекса, положительная разница между суммой налоговых вычетов и суммой налога, исчисленной по операциям, признаваемым объектом налогообложения в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 146 настоящего Кодекса, подлежит возмещению налогоплательщику в порядке и на условиях, которые предусмотрены статьей 176 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда налоговая декларация подана налогоплательщиком по истечении трех лет после окончания соответствующего налогового периода.

Информация об изменениях:

Превышение сумм налоговых вычетов, предусмотренных пунктом 3 статьи 172 настоящего Кодекса, над суммами налога, исчисляемыми в соответствии с пунктом 6 статьи 166 настоящего Кодекса, подлежит возмещению налогоплательщику в порядке и на условиях, которые предусмотрены статьей 176 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда налоговая декларация подана налогоплательщиком по истечении трех лет после окончания соответствующего налогового периода.

3. Сумма налога, подлежащая уплате при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, исчисляется в соответствии с пунктом 5 статьи 166 настоящего Кодекса.

4. При реализации товаров (работ, услуг), указанных в статье 161 настоящего Кодекса, сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется и уплачивается в полном объеме налоговыми агентами, указанными в статье 161 настоящего Кодекса, за счет средств, подлежащих перечислению налогоплательщику или другим лицам, указанным налогоплательщиком.

5. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется следующими лицами в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога:

1) лицами, не являющимися налогоплательщиками, или налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога;

2) налогоплательщиками при реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению.

При этом сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется как сумма налога, указанная в соответствующем счете-фактуре, переданном покупателю товаров (работ, услуг).

Статья 173. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет

1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется по итогам каждого налогового периода, как уменьшенная на сумму налоговых вычетов, предусмотренных статьей 171 настоящего Кодекса (в том числе налоговых вычетов, предусмотренных пунктом 3 статьи 172 настоящего Кодекса), общая сумма налога, исчисляемая в соответствии со статьей 166 настоящего Кодекса и увеличенная на суммы налога, восстановленного в соответствии с настоящей главой.

Абзац второй утратил силу с 1 января 2007 г.

2. Если сумма налоговых вычетов в каком-либо налоговом периоде превышает общую сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 166 настоящего Кодекса и увеличенную на суммы налога, восстановленного в соответствии с пунктом 3 статьи 170 настоящего Кодекса, положительная разница между суммой налоговых вычетов и суммой налога, исчисленной по операциям, признаваемым объектом налогообложения в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 146 настоящего Кодекса, подлежит возмещению налогоплательщику в порядке и на условиях, которые предусмотрены статьями 176 и 176.1 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда налоговая декларация подана налогоплательщиком по истечении трех лет после окончания соответствующего налогового периода.

Абзац второй исключен.

Абзац третий утратил силу с 1 января 2007 г.

3. Сумма налога, подлежащая уплате при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, исчисляется в соответствии с пунктом 5 статьи 166 настоящего Кодекса.

4. При реализации товаров (работ, услуг), указанных в статье 161 настоящего Кодекса, сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется и уплачивается в полном объеме налоговыми агентами, указанными в статье 161 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено пунктом 4.1 настоящей статьи.

4.1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налоговыми агентами, указанными в пункте 8 статьи 161 настоящего Кодекса, определяется по итогам каждого налогового периода как общая сумма налога, исчисляемая в соответствии с пунктом 3.1 статьи 166 настоящего Кодекса в отношении товаров, указанных в пункте 8 статьи 161 настоящего Кодекса, увеличенная на суммы налога, восстановленные в соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 3 статьи 170 настоящего Кодекса, и уменьшенная на суммы налоговых вычетов, предусмотренных пунктами 3, 5, 8, 12 и 13 статьи 171 настоящего Кодекса в части операций, осуществляемых указанными налоговыми агентами с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 3 статьи 172 настоящего Кодекса.

5. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется следующими лицами в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога:

1) лицами, не являющимися налогоплательщиками, или налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога;

2) налогоплательщиками при реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению.

При этом сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется как сумма налога, указанная в соответствующем счете-фактуре, переданном покупателю товаров (работ, услуг).

6. При переходе налогоплательщика на специальные налоговые режимы либо при начале использования налогоплательщиком права на освобождение, предусмотренное статьей 145 настоящего Кодекса, суммы налога, исчисленные при выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления при завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории Особой экономической зоны в Калининградской области, подлежат уплате в порядке, установленном абзацем первым пункта 1 статьи 174 настоящего Кодекса, за налоговый период, на который приходится последний календарный день до даты перехода на специальные налоговые режимы, либо за налоговый период, на который приходится последний календарный день до начала использования налогоплательщиком права на освобождение, предусмотренное статьей 145 настоящего Кодекса, в части товаров, не использованных для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения в соответствии с настоящей главой, без применения освобождения от налога, установленного настоящей главой.

Комментарий к Ст. 173 НК РФ

Общая сумма налога, которую нужно заплатить в бюджет, подсчитывается по итогам каждого налогового периода. Определяется сумма так: к общей сумме налога, рассчитанной по правилам ст. 166 НК РФ, прибавляется НДС, восстановленный по правилам ст. 170 НК РФ, и вычитается тот налог, который подлежит вычету, на основании ст. 171 НК РФ (за исключением налоговых вычетов, предусмотренных п. 3 ст. 172 НК РФ).

Если сумма налоговых вычетов в каком-либо налоговом периоде превышает общую сумму налога, исчисленную в соответствии со ст. 166 НК РФ и увеличенную на сумму налога, восстановленного в соответствии с п. 3 ст. 170 НК РФ, положительная разница между суммой налоговых вычетов и суммой налога, исчисленной по операциям, признаваемым объектом налогообложения в соответствии с пп. 1 и 2 п. 1 ст. 146 НК РФ, подлежит возмещению налогоплательщику в порядке и на условиях, которые предусмотрены ст. ст. 176 и 176.1 НК РФ, за исключением случаев, когда налоговая декларация подана налогоплательщиком по истечении трех лет после окончания соответствующего налогового периода.

Постоянные споры вызывают ситуации, когда организации к возмещению ставят НДС при отсутствии в налоговом периоде реализации. Налоговики настаивают, что в данном случае с вычетом нужно подождать. При этом они как раз ссылаются на п. 2 ст. 173 НК РФ. По логике чиновников, раз у фирмы не было НДС к начислению, налоговая база равна нулю. Получается, что и вычитать не из чего. А раз так, то и к возмещению НДС в этом периоде поставить нельзя. Надо сказать, что арбитражные суды в данном случае фискалов не поддерживают. Пример: Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 11 февраля 2008 г. N Ф04-848/2008(409-А70-25) по делу N А70-5284/7-2007.

В пп. 1 п. 5 ст. 173 НК РФ предусмотрена обязанность лиц, не являющихся плательщиками налога, а также лиц, освобожденных от исполнения обязанностей плательщиков налога, в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога перечислить соответствующую сумму в бюджет.

Однако возникновение в данном случае обязанности по перечислению в бюджет налога не означает, что выставившее счет-фактуру лицо приобретает в отношении таких операций статус налогоплательщика, в том числе право на применение налоговых вычетов.

На указанное лицо возлагается лишь обязанность перечислить в бюджет налог, размер которого в силу прямого указания п. 5 ст. 173 НК РФ определяется исходя из суммы, отраженной в соответствующем счете-фактуре, выставленном покупателю. Возможность уменьшения этой суммы на налоговые вычеты приведенной нормой либо иными положениями гл. 21 НК РФ не предусмотрена (п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 30 мая 2014 г. N 33 «О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость»).

Согласно п. 5 ст. 173 НК РФ организации, которые не являются плательщиками НДС, но выставившие счет-фактуру и выделившие в этой бумаге налог, должны перечислить его в бюджет. А если НДС не заплатить, грозят ли организации какие-либо санкции? Вопрос спорный. Неоднозначно решают его и в арбитражных судах.

В некоторых округах судьи считают, что привлечь упрощенца к налоговой ответственности за неуплату НДС нельзя вообще. Дело в том, что штраф можно наложить только на плательщиков НДС (п. 2 ст. 44, ст. 122 НК РФ), коими упрощенцы не являются. Более того, в п. 5 ст. 173 НК РФ речь идет «о лицах, не являющихся налогоплательщиками». По этой же причине не грозят предприятию-упрощенцу и пени. Ведь в ст. 75 НК РФ в качестве лиц, которые обязаны их заплатить, также упоминаются только налогоплательщики и налоговые агенты. Упрощенцы, неправомерно выделившие в счете-фактуре НДС, таковыми не являются. Значит, налагать штрафы и требовать заплатить пени незаконно. Единственная их обязанность — это перечислить выделенный и полученный от покупателей НДС в бюджет. Такой вердикт прозвучал, например, в Постановлениях ФАС Западно-Сибирского округа от 14 декабря 2004 г. по делу N Ф04-8795/2004(6991-А70-7), от 18 августа 2004 г. по делу N Ф04-5769/2004(А27-3834-26), ФАС Северо-Западного округа от 12 октября 2004 г. по делу N А13-4110/04-26.

Правда, есть и противоположные мнения на этот счет. В некоторых случаях суды приходили к выводу, что, если упрощенцы выставили счета-фактуры с НДС и своевременно не перечислили налог в бюджет, штраф за данное правонарушение, а также пени взысканы правомерно. Правда, зачастую судьи никак не мотивируют свое решение (см., например, Постановления ФАС Центрального округа от 28 мая 2004 г. по делу N А54-88/03-С11-С2). В другом решении судьи этого же округа признали, что налог и пени фирма заплатить должна, а вот штраф ей, как неплательщику НДС, не грозит (Постановление от 5 августа 2004 г. N А64-29/03-19).

Итак, большинство судей признает: санкции за то, что упрощенец несвоевременно перечислит выделенный в счетах-фактурах НДС в бюджет, Налоговым кодексом РФ не предусмотрены. Следовательно, начислять штрафы и пени незаконно. Правда, доказывать это придется в судебном порядке. Если же приведенная аргументация не убедит налоговиков или судей, можно привести еще один довод.

Чтобы начислить штраф и рассчитать пени, нужно четко знать, в какой срок надо уплатить налог. Между тем в п. 4 ст. 174 НК РФ сказано, что перечислить неправомерно удержанный с покупателя налог упрощенец должен не позднее 20-го числа месяца, следующего за налоговым периодом (п. 4 ст. 174 НК РФ). В свою очередь, ст. 163 НК РФ в зависимости от суммы выручки определяет налоговый период — месяц или квартал. При этом для лиц, указанных в п. 5 ст. 173 НК РФ, никаких исключений не сделано. А раз так, четко определить, не позднее 20-го числа какого именно месяца НДС нужно перечислить в бюджет — по окончании месяца или квартала, «упрощенец» не может. Получается, что момент, с которого следует начислять пени и налагать штраф, не определен.

Следовательно, несмотря на установленную обязанность по уплате НДС, «упрощенец» продолжает оставаться лицом, который не имеет статуса налогоплательщика. Поэтому такие организации не обязаны уплачивать штрафы и пени. Тем не менее отсутствие санкций вовсе не означает, что налог не нужно платить в бюджет.

«Упрощенцам», которые выставляют счета-фактуры с выделенным налогом, можно не опасаться штрафа за опоздание с декларацией по НДС. Судьи ФАС Волго-Вятского округа в Постановлении от 25 января 2006 г. N А29-8459/2005А согласились с тем, что компании на «упрощенке» обязаны отчитываться по НДС, полученному от покупателя (п. 5 ст. 174 НК РФ). Однако за несвоевременное представление декларации могут быть наказаны лишь плательщики налога (ст. 119 Налогового кодекса). Фирмы же, применяющие упрощенную систему налогообложения, плательщиками НДС не признаются (п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса).

Статья 173 НК РФ. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет

СТ 173 НК РФ.

1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется по итогам каждого налогового периода, как уменьшенная на сумму налоговых вычетов, предусмотренных статьей 171 настоящего Кодекса (в том числе налоговых вычетов, предусмотренных пунктом 3 статьи 172 настоящего Кодекса), общая сумма налога, исчисляемая в соответствии со статьей 166 настоящего Кодекса и увеличенная на суммы налога, восстановленного в соответствии с настоящей главой.

Абзац второй утратил силу с 1 января 2007 г.

2. Если сумма налоговых вычетов в каком-либо налоговом периоде превышает общую сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 166 настоящего Кодекса и увеличенную на суммы налога, восстановленного в соответствии с пунктом 3 статьи 170 настоящего Кодекса, положительная разница между суммой налоговых вычетов и суммой налога, исчисленной по операциям, признаваемым объектом налогообложения в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 146 настоящего Кодекса, подлежит возмещению налогоплательщику в порядке и на условиях, которые предусмотрены статьями 176 и 176.1 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда налоговая декларация подана налогоплательщиком по истечении трех лет после окончания соответствующего налогового периода.

Абзац второй исключен.

Абзац третий утратил силу с 1 января 2007 г.

3. Сумма налога, подлежащая уплате при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, исчисляется в соответствии с пунктом 5 статьи 166 настоящего Кодекса.

4. При реализации товаров (работ, услуг), указанных в статье 161 настоящего Кодекса, сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется и уплачивается в полном объеме налоговыми агентами, указанными в статье 161 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено пунктом 4.1 настоящей статьи.

4.1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налоговыми агентами, указанными в пункте 8 статьи 161 настоящего Кодекса, определяется по итогам каждого налогового периода как общая сумма налога, исчисляемая в соответствии с пунктом 3.1 статьи 166 настоящего Кодекса в отношении товаров, указанных в пункте 8 статьи 161 настоящего Кодекса, увеличенная на суммы налога, восстановленные в соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 3 статьи 170 настоящего Кодекса, и уменьшенная на суммы налоговых вычетов, предусмотренных пунктами 3, 5, 8, 12 и 13 статьи 171 настоящего Кодекса в части операций, осуществляемых указанными налоговыми агентами с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 3 статьи 172 настоящего Кодекса.

5. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется следующими лицами в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога:

1) лицами, не являющимися налогоплательщиками, или налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога;

2) налогоплательщиками при реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению.

При этом сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется как сумма налога, указанная в соответствующем счете-фактуре, переданном покупателю товаров (работ, услуг).

6. При переходе налогоплательщика на специальные налоговые режимы либо при начале использования налогоплательщиком права на освобождение, предусмотренное статьей 145 настоящего Кодекса, суммы налога, исчисленные при выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления при завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории Особой экономической зоны в Калининградской области, подлежат уплате в порядке, установленном абзацем первым пункта 1 статьи 174 настоящего Кодекса, за налоговый период, на который приходится последний календарный день до даты перехода на специальные налоговые режимы, либо за налоговый период, на который приходится последний календарный день до начала использования налогоплательщиком права на освобождение, предусмотренное статьей 145 настоящего Кодекса, в части товаров, не использованных для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения в соответствии с настоящей главой, без применения освобождения от налога, установленного настоящей главой.

Комментарий к Ст. 173 Налогового кодекса

Сумма налога, которую необходимо уплатить в бюджет, представляет собой разницу между общей суммой НДС, исчисленной по итогам налогового периода, и суммой налоговых вычетов. Следовательно, «входной» НДС подлежит возмещению налогоплательщику в том случае, если сумма налоговых вычетов превышает общую сумму исчисленного им налога.

Так, в письме ФНС России от 17.11.2014 N ГД-3-3/[email protected] рассмотрен вопрос о сроках уплаты НДС и применения мер, предусмотренных ст. ст. 75, 76 НК РФ, если декларация по НДС за III квартал 2014 г. представлена 02.10.2014, а 05.10.2014 принято решение о ликвидации организации.

Официальный орган указал, что сроки уплаты налога на добавленную стоимость, установленные статьей 173 НК РФ, не изменяются. При этом очередность исполнения обязанностей по уплате налога определяется гражданским законодательством Российской Федерации. Уплата налогоплательщиком суммы налогов в более поздние по сравнению с установленными законодательством Российской Федерации о налогах и сборах сроки влечет начисление пени в соответствии с пунктом 3 статьи 75 НК РФ.

Кроме того, в случае вынесения решения о взыскании неуплаченных налога и пеней налоговый орган вправе вынести решение о приостановлении операций налогоплательщика по счетам в банках в соответствии с требованиями статьи 76 НК РФ.

В Конституционный Суд Российской Федерации поступила жалоба, в которой заявитель оспаривает конституционность ряда положения законодательства о налогах и сборах, в частности пункта 1 статьи 173 НК РФ.

Определением Конституционного Суда РФ от 20.11.2014 N 2624-О было отказано в принятии жалобы закрытого акционерного общества «Капитан» на нарушение конституционных прав и свобод положением статьи 346.27, пунктом 1 статьи 171 и пунктом 1 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации.

Конституционный суд разъяснил, что оспариваемые заявителем положения статей 171 и 173 Налогового кодекса Российской Федерации устанавливают общие условия применения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость. Данные положения предусматривают возможность законного уменьшения налогоплательщиком суммы исчисленного к уплате в бюджет налога на добавленную стоимость на установленные законом налоговые вычеты. Тем самым они направлены на реализацию права налогоплательщика на применение налогового вычета, а не на его ограничение.

Таким образом, сами по себе они не могут рассматриваться как нарушающие конституционные права и свободы заявителя в указанном им аспекте.

Посредник, не являющийся плательщиком НДС, обязан выставить покупателю счет-фактуру с выделением суммы налога от своего имени, если доверитель находится на общей системе налогообложения. Обязанности уплатить указанный в таком счете-фактуре налог в бюджет у посредника не возникает (см., например, письмо Минфина России от 12.05.2011 N 03-07-09/11).

Согласно официальной позиции лицо, получившее счет-фактуру с выделенной суммой налога на добавленную стоимость от лица, не являющегося плательщиком налога на добавленную стоимость, не вправе принять к вычету такую сумму налога.

Так, Минфин России в письмах от 16.05.2011 N 03-07-11/126 и от 01.04.2008 N 03-07-11/126 говорит об отсутствии оснований для принятия к вычету сумм НДС по счетам-фактурам, выставленным организациями, применяющими УСН. Финансовое ведомство отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 169 НК РФ счета-фактуры, составленные и выставленные с нарушением действующего порядка, не являются основанием для принятия предъявленных покупателю продавцом сумм налога на добавленную стоимость к вычету. Следовательно, налог на добавленную стоимость в счетах-фактурах, выставленных при реализации товаров (работ, услуг) организацией, применяющей УСН и не исполняющей обязанностей налогоплательщика налога на добавленную стоимость, предусмотренных статьей 174.1 НК РФ, а также не осуществляющей реализацию товаров (работ, услуг) от своего имени на основании договора комиссии или агентского договора, к вычету у покупателя этих товаров (работ, услуг) не принимается.

В пункте 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 N 33 «О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость» разъясняется, что в силу пункта 2 статьи 173 НК РФ положительная разница, образовавшаяся в результате превышения суммы налоговых вычетов над суммами налога, исчисленного по облагаемым операциям, подлежит возмещению налогоплательщику из бюджета при условии подачи им налоговой декларации до истечения установленного данным пунктом трехлетнего срока.

Поскольку указанной нормой не предусмотрено иное, налоговые вычеты могут быть отражены налогоплательщиком в налоговой декларации за любой из входящих в соответствующий трехлетний срок налоговых периодов.

При этом правило пункта 2 статьи 173 НК РФ о трехлетнем сроке подачи налоговой декларации должно быть соблюдено налогоплательщиком и в случае включения им налоговых вычетов в подаваемую уточненную налоговую декларацию.

Суды указывают на возможность принятия к вычету налога на добавленную стоимость по счету-фактуре, выставленному плательщиком единого налога, уплачиваемого при применении УСН.

При этом указанная позиция является для них наиболее предполагаемой, поскольку Президиум ВАС РФ в Постановлении от 29.03.2011 N 14315/10 пришел к выводу о том, что лица, не являющиеся плательщиками налога на добавленную стоимость, в случае выставления ими покупателям товара счетов-фактур с выделением суммы налога должны уплатить полученный налог без учета налоговых вычетов, которые могут быть заявлены только плательщиками этого налога, к которым лица, названные в пункте 5 статьи 173 НК РФ, не относятся.

Например, исходя из Постановления ФАС Московского округа от 25.09.2012 N А40-79771/11-90-347 у продавца, хотя и применяющего упрощенную систему налогообложения, но выставившего покупателю счет-фактуру с выделенной суммой налога, возникает обязанность по уплате налога в бюджет, а у покупателя возникает право на применение налогового вычета.

Согласно Постановлению ФАС Поволжского округа от 05.10.2012 N А65-27098/2011 приобретение товара у контрагента, применяющего УСН, не является основанием для отказа организации в применении налоговых вычетов при условии добросовестности ее действий и наличии оснований для применения налогового вычета.

Однако и до принятия Постановления N 14315/10 суды приходили к аналогичным выводам.

Так, ФАС Московского округа в Постановлении от 28.08.2009 N КА-А40/8482-09, принимая решение в пользу налогоплательщика, руководствовался положениями пункта 5 статьи 173, статьями 169, 171, 172, 210, 54, 227, 218 НК РФ и исходил из того, что предприниматель правомерно приняла к вычету суммы НДС, предъявленные ей поставщиком и имела право на получение стандартного налогового вычета в соответствии с заявлением. Сторону налогоплательщика также принял ФАС Волго-Вятского округа в Постановлении от 30.12.2008 N А79-1993/2007.

В Постановлении от 02.12.2008 N А19-4782/08-57-Ф02-5536/08, А19-4782/08-57-Ф02-6112/08 (Определением ВАС РФ от 08.04.2009 N ВАС-3855/09 отказано в передаче данного дела в Президиум ВАС РФ) ФАС Восточно-Сибирского округа признал правомерным довод налогоплательщика о том, что обстоятельства, на которые ссылается налоговый орган, не могут служить причиной для отказа в возмещении налога на добавленную стоимость, поскольку налогоплательщиком соблюдены все условия, установленные налоговым законодательством для применения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость.

Суд указал, что обязанность по доказыванию правомерности применения вычетов по налогу на добавленную стоимость законодателем возложена на налогоплательщика. При этом данные первичных документов, составляемых при совершении хозяйственной операции и представляемых налогоплательщиком в налоговые органы, должны отвечать установленным законодательством требованиям и содержать достоверные сведения об обстоятельствах, с которыми законодательство связывает реализацию права на осуществление налоговых вычетов.

Между тем налоговые органы не освобождаются от обязанности по доказыванию как факта наличия недостоверных сведений в представленных налогоплательщиком первичных документах, так и недобросовестности налогоплательщика при осуществлении соответствующих хозяйственных операций.

Суд установил, что основанием отказа в возмещении суммы налога на добавленную стоимость по счету-фактуре, выставленному поставщиком, налоговый орган указал применение данным поставщиком УСН и отсутствие у него обязанности по уплате налога на добавленную стоимость по операциям реализации товаров налогоплательщику. В связи с этим налоговый орган считает, что отсутствует реальный источник для возмещения из бюджета налогоплательщику сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных данным поставщиком.

При рассмотрении дела суд также установил, что указанным поставщиком в адрес налогоплательщика был выставлен счет-фактура, стоимость приобретенного товара (фанерное сырье, пиловочник, балансы хвойные) оплачена налогоплательщиком с учетом налога на добавленную стоимость.

Таким образом, суд пришел к выводу, что поставщик, выставив счет-фактуру с выделением в нем отдельной строкой налога на добавленную стоимость, на основании пункта 5 статьи 173 НК РФ, должен уплатить предъявленную в счете-фактуре сумму налога, а налогоплательщик, оплатив стоимость приобретенных товаров (работ, услуг) с учетом налога на добавленную стоимость, вправе заявить сумму налога к вычету и возмещению, в связи с чем суд признал необоснованным отказ в возмещении налога на добавленную стоимость по счету-фактуре, выставленному данным поставщиком.

К подобным выводам пришел ФАС Восточно-Сибирского округа в Постановлении от 30.07.2008 N А33-16437/07-Ф02-3580/08, а также ФАС Западно-Сибирского округа в Постановлении от 16.04.2009 N Ф04-2122/2009(4284-А27-25).

В Постановлении от 24.07.2009 N КА-А41/6731-09 ФАС Московского округа проверил жалобу налогового органа, в которой ставится вопрос об отмене судебных актов в связи с тем, что налогоплательщиком в нарушение пунктов 2, 5 статьи 169 НК РФ предъявлен к вычету налог на добавленную стоимость по счету-фактуре, выставленному поставщиком неправомерно, поскольку контрагент находится на УСН.

Суд не принял довод налогового органа о неправомерности предъявления налогоплательщиком налогового вычета по налогу на добавленную стоимость по спорному счету-фактуре, полученному налогоплательщиком от поставщика, находящегося на УСН.

Как указывал налоговый орган, поставщик налогоплательщика применял УСН и в нарушение подпункта 4 пункта 2 статьи 146 НК РФ и пункта 3 статьи 169 НК РФ выставил налогоплательщику счет-фактуру, в котором указана сумма налога на добавленную стоимость, поэтому в соответствии с пунктом 5 статьи 173 НК РФ должен уплатить полученные суммы налога в бюджет.

Суд указал, что ненадлежащее исполнение или неисполнение контрагентом обязанностей по уплате налогов не влияет на право покупателя на налоговые вычеты, если представленные в инспекцию документы для применения указанного вычета соответствуют требованиям НК РФ. Законодательство о налогах и сборах не возлагает на налогоплательщика осуществление контрольных функций по уплате налога на добавленную стоимость его контрагентом, поскольку эти действия относятся к деятельности налогового органа.

При этом суд отметил, что указанные обстоятельства не могут являться правовыми основаниями для отказа в вычете налогоплательщику, которым соблюдены порядок и условия его применения.

В Постановлении от 02.09.2009 N А14-11246/2008360/28 ФАС Центрального округа отклонил довод налогового органа о том, что поскольку поставщик применял УСН и не являлся плательщиком НДС, то налогоплательщик не вправе производить налоговые вычеты по расчетам с данным поставщиком. В счете-фактуре и акте выполненных работ (капитальный ремонт кровли цехов) подписи от имени руководителя общества выполнены не самим руководителем, а другим лицом, что подтверждается проведенной почерковедческой экспертизой.

При этом суд указал, что выставление контрагентом налогоплательщика, не являющегося плательщиком налога на добавленную стоимость в связи с применением УСН, счета-фактуры с выделением суммы налога не влияет на право такого налогоплательщика на налоговый вычет данной суммы налога, поскольку в силу пункта 5 статьи 173 НК РФ в данном случае обязанность по уплате в бюджет налога на добавленную стоимость возложена на лицо, применяющее УСН.

В Постановлении от 28.09.2009 N А53-24180/2008-С5-23 ФАС Северо-Кавказского округа также отклонил довод налогового органа о том, что применение УСН контрагентом предпринимателя, выставившим обществу счета-фактуры с выделенным налогом на добавленную стоимость, является основанием для отказа в возмещении налога на добавленную стоимость.

В Постановлении от 26.05.2009 N КА-А41/4585-09 ФАС Московского округа признал необоснованной жалобу налогового органа о том, что, поскольку продавец выставил в адрес налогоплательщика счета-фактуры с включением в них сумм налога на добавленную стоимость, при этом контрагент применяет УСН и согласно статье 346.11 НК РФ не признается плательщиком налога на добавленную стоимость, инспекцией сделан вывод о неправомерности включения сумм налога на добавленную стоимость в выставленных счетах-фактурах.

Суд установил, что товар (дизельное топливо) был получен налогоплательщиком, принят на учет на основании товарных накладных, которые были представлены в налоговый орган для проверки и в материалы дела. Претензий к форме и содержанию данных документов налоговый орган не имеет, следовательно, налогоплательщик правомерно принял к вычету НДС по спорному счету-фактуре.

Следует также отметить, что подобную позицию суды принимают и в отношении принятия к вычету налога на добавленную стоимость по счетам-фактурам, выставленным плательщиками ЕНВД и ЕСХН.

Пункт 5 комментируемой статьи стал предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации на его соответствие Конституции РФ.

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 03.06.2014 N 17-П «По делу о проверке конституционности положений пунктов 6 и 7 статьи 168 и пункта 5 статьи 173 НК РФ в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Камснаб» указывается: положения пунктов 6 и 7 статьи 168 и пункта 5 статьи 173 НК РФ в их взаимосвязи не должны пониматься в правоприменительной практике как допускающие признание лица, которое не является плательщиком налога на добавленную стоимость в силу абзаца третьего пункта 4 статьи 346.26 НК РФ и не выставляет покупателям счета-фактуры с выделенной в них суммой налога на добавленную стоимость, обязанным уплатить этот налог в бюджет только на том основании, что такое лицо, полагая необходимым использование общей системы налогообложения, указывало его в своей налоговой декларации, исчисляя при розничной реализации товаров (работ, услуг) сумму налога расчетным путем. Неправильное (в частности, ошибочное) декларирование сумм налога на добавленную стоимость не должно приводить к его взиманию, поскольку обязанность исчислить и уплатить налог возникает из закона (при наличии предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации оснований).

Таким образом, пункты 6 и 7 статьи 168 и пункт 5 статьи 173 НК РФ не противоречат Конституции Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования они не предполагают возложения на лицо, занимающееся розничной реализацией товаров без выставления покупателям счетов-фактур, обязанности по уплате в бюджет налога на добавленную стоимость, если такое лицо по виду осуществляемой им предпринимательской деятельности относится к плательщикам единого налога на вмененный доход.

Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6 и 47.1, частью второй статьи 71, статьями 72, 74, 75, 78, 79 и 100 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации постановил признать пункты 6 и 7 статьи 168 и пункт 5 статьи 173 НК РФ не противоречащими Конституции Российской Федерации, поскольку содержащиеся в них положения по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования не предполагают возможность возложения на лицо, занимающееся розничной реализацией товаров без выставления покупателям счетов-фактур, обязанности по уплате в бюджет налога на добавленную стоимость, если такое лицо по виду осуществляемой им предпринимательской деятельности относится к плательщикам единого налога на вмененный доход.

С 1 января 2014 год вступает в силу дополнение статьи 52 НК РФ пунктом 6, в соответствии с которым сумма налога исчисляется в полных рублях. Сумма налога менее 50 копеек отбрасывается, а сумма налога 50 копеек и более округляется до полного рубля (пункт 9 статьи 1 Федерального закона от 23.07.2013 N 248-ФЗ).

Таким образом, с указанного времени соответствующее положение будет закреплено в НК РФ для всех налогов. При этом в отношении НДС в настоящее время аналогичное правило закреплено в пункте 17 Порядка заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, утвержденного Приказом Минфина России от 15.10.2009 N 104н.

В пункте 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 N 33 «О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость» разъясняется, что в подпункте 1 пункта 5 статьи 173 НК РФ предусмотрена обязанность лиц, не являющихся плательщиками налога, а также лиц, освобожденных от исполнения обязанностей плательщиков налога, в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога перечислить соответствующую сумму в бюджет.

Однако возникновение в данном случае обязанности по перечислению в бюджет налога не означает, что выставившее счет-фактуру лицо приобретает в отношении таких операций статус налогоплательщика, в том числе право на применение налоговых вычетов.

На указанное лицо возлагается лишь обязанность перечислить в бюджет налог, размер которого в силу прямого указания пункта 5 статьи 173 НК РФ определяется исходя из суммы, отраженной в соответствующем счете-фактуре, выставленном покупателю. Возможность уменьшения этой суммы на налоговые вычеты приведенной нормой либо иными положениями главы 21 Кодекса не предусмотрена.

Также в пункте 6 названного Постановления указывается, что в силу подпункта 2 пункта 5 статьи 173 НК РФ налог также подлежит уплате в бюджет в случае, если при реализации налогоплательщиком товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению, покупателю был выставлен счет-фактура с выделением суммы налога.

При применении этой нормы во взаимосвязи с другими положениями главы 21 НК РФ необходимо учитывать, что при таких обстоятельствах обязанность уплатить налог возлагается на лицо, являющееся налогоплательщиком, в связи с чем это лицо вправе применить и налоговые вычеты по товарам (работам, услугам), имущественным правам, приобретенным для осуществления указанных операций. Одновременно налогоплательщик обязан внести соответствующие коррективы в расчет налога на прибыль организаций (налога на доходы физических лиц), если сумма налога, предъявляемая к вычету, ранее была учтена им при исчислении названных налогов как часть стоимости приобретенных товаров (работ, услуг), имущественных прав.

В пункте 28 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 N 33 «О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость» дополнительно сообщается, что при применении пункта 2 статьи 173 НК РФ суды, руководствуясь принципом равенства налогообложения (пункт 1 статьи 3 НК РФ), должны исходить из того, что положения названного пункта о предельном сроке декларирования налоговых вычетов не могут быть истолкованы как устанавливающие разные правила в отсутствие объективных различий.

В связи с этим право на вычет налога может быть реализовано налогоплательщиком лишь в пределах установленного данной нормой срока вне зависимости от того, образуется ли в результате применения налоговых вычетов положительная или отрицательная разница (то есть как сумма налога к возмещению, так и сумма налога к уплате в бюджет).

Так, в письме Минфина России от 03.12.2014 N 03-07-08/61765 рассмотрен вопрос об уплате НДС при реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория РФ, если налогоплательщик выставил счет-фактуру с выделением суммы НДС. По данному вопросу Департамент Минфина России дал нижеследующее разъяснение.

В случае выставления налогоплательщиком при реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению, в том числе в связи с тем, что местом их реализации не признается территория Российской Федерации, счета-фактуры с выделением суммы налога на добавленную стоимость вся сумма налога, указанная в этом счете-фактуре, подлежит уплате в бюджет.

В письме ФНС России от 27.01.2014 N ГД-4-3/[email protected] «О порядке исчисления НДС» сообщается нижеследующее.

Что касается услуг, оказываемых на основании ранее заключенных договоров и не завершенных по состоянию на 13 сентября 2013 года, то в случаях, если в договора будут внесены изменения, согласно которым стоимость услуг будет уменьшаться на сумму налога на добавленную стоимость, сумма налога, исчисленная и уплаченная продавцами услуг при получении оплаты (частичной оплаты) и возвращенная покупателям на основании изменений к договорам, может приниматься продавцами к вычету.

В случаях, если покупатели услуг согласятся внести в договоры изменения, согласно которым стоимость услуг без учета налога на добавленную стоимость будет соответствовать ранее установленной стоимости услуг с учетом налога, сумма налога на добавленную стоимость, исчисленная и уплаченная продавцами при получении оплаты (частичной оплаты), к вычету у продавца приниматься не должна.

В случаях, если изменения в договоры вноситься не будут и услуги по-прежнему будут оказываться с учетом налога на добавленную стоимость, сумма налога, предъявленная продавцами покупателям при их оказании, на основании пункта 5 статьи 173 НК РФ подлежит уплате в бюджет. При этом сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется как сумма налога, указанная в соответствующих счетах-фактурах, переданных продавцами покупателям услуг.

Адвокат ломакина лариса борисовна

Адвокат ломакина лариса борисовна

Список адвокатов Адвокатской палаты Рязанской области, участвующих в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда на территории Рязанской области
обновлен 27.07.2018

Абдурахманов Абдула Саитбегович, АК, Пронский район

Абрамова Ольга Александровна, КА Пронского района, куратор Пронского рн

Абугов Илья Иванович, КА «Защитник», Рязань

Агапов Андрей Николаевич, КА «Защитник», Рязань

Агафонов Николай Павлович, КА Рыбновская

Алешкова Владислава Борисовна, КА «Аргумент плюс», Рязань

Аминин Владимир Валерьевич, КА № 10, Рязань.

Амирова Марина Вячеславовна, КА № 10, Рязань.

Ананьин Андрей Николаевич, КА № 18, Рязань.

Андреев Лев Александрович, АК, Шилово

Андреева Татьяна Валентиновна, ЦГКА, Рязань

Андрианов Александр Александрович, АБ «Ультиматум» Рязань

Андрианов Дмитрий Николаевич, КА № 25, Рязань

Антонов Вадим Владимирович, КА «Центр права и защиты» Рязань.

Антонов Сергей Вячеславович, КА «Защитник» Рязань

Антонова Элина Николаевна, ЦГКА Рязань

Аристов Алексей Алексеевич, АБ «Ваш адвокат» Рязань

Астахова Алина Николаевна, АК г. Шацк

Афанасьев Владимир Михайлович, КА №9 Рязань.

Афанасьев Никита Борисович, АК «Альпари» Рязань.

Ахонько Николай Иванович, АК Касимовская.

Бадалян Наринэ Тиграновна, КА №9, Рязань

Бадрединов Александр Равильевич, АБ «Ваш адвокат» Рязань

Барсукова Анастасия Александровна, КА Сараевского района

Барышников Геннадий Викторович, КА №7, Рязань

Белова Елена Алексеевна, АК, Михайловский район,

Березовская Ульяна Олеговна, РГКА, Рязань

Блинов Михаил Васильевич, Рязань,

Бодько Артем Александрович, КА «Защитник», Рязань

Боканова Наталья Дмитриевна, АБ «Ваш адвокат», Рязань, куратор г. Рязани.

Бокарев Андрей Владимирович, КА №21, Рязань,

Бондарчук Надежда Ивановна, КА Шиловского района, куратор Шиловского рн

Борисов Александр Николаевич, АК, Рязань

Брандт Татьяна Сергеевна, КА «Ваше право на защиту», Рязань,

Бугров Сергей Вадимович, КА №8, Рязань статус прекращен

Букин Максим Викторович, РГКА, Рязань

Буравлев Михаил Юрьевич, КА22, Рязань,

Буслаева Ольга Вячеславовна, КА №5, Рязань

Бухов Дмитрий Сергеевич, ЦГКА, Рязань,

Быкова Нина Васильевна, КА Рыбновская,

Бычкова Ольга Константиновна, КА Сасовская, куратор Сасовского рн

Бялик Ольга Владимировна, КА Шиловская

Васильев Александр Иванович, КА 21, г. Рязань

Васильев Александр Николаевич, КА Рыбновская,

Ведин Юрий Александрович, АК, Спасского района,

Вернигора Борис Валерьевич, КА №8, Рязань,

Вершило Михаил Васильевич, АБ «Ваш адвокат», Рязань

Вилкова Марина Николаевна, ЦГКА, Рязань,

Волкова Елена Валерьевна, АК Рязань,

Воронин Андрей Леонидович, Рязанская коллегия адвоктов

Высоцкий Сергей Михайлович, КА Сасовского района

Вьюнов Юрий Владимирович, АК Сасовского района,

Галина Ольга Владимировна, КА №8, Рязань

Галушкина Татьяна Васильевна, РГКА, Рязань,

Генералов Анатолий Анатольевич, АК Пронского района,

Герасименко Оксана Григорьевна, КА №18, Рязань,

Герасимчук Леонид Петрович, КА №8, Рязань,

Гида Дмитрий Викторович¸ КА №21, Рязань

Гладков Евгений Юрьевич, КА №10, Рязань

Говорухина Светлана Вячеславовна, КА Пронского района,

Головкина Татьяна Борисовна, КА№2, Рязань

Гончаров Алексей Леонидович, РГКА, Рязань,

Гончаров Роман Алексеевич, КА 21, Рязань

Градовская Ольга Николаевна, РГКА, Рязань,

Гребенская Юлия Александровна, КА1, Рязань.

Грибов Алексей Сергеевич, АБ «Жизнь и Закон», Рязань,

Гринина Наталья Михайловна, КА №2, Рязань

Гришина Мария Алексеевна, ЦГКА, Рязань,

Гришина Мария Николаевна, АБ «Ультиматум», Рязань,

Гришин Юрий Алексеевич, АБ «Ваш адвокат», Рязань,

Громоздова Людмила Ивановна, АК с.Путятино

Губарева Надежда Владимировна, АК Спасского района,

Гуськов Вадим Савельевич, КА «Правозащитник», Рязань

Давыдовский Геннадий Михайлович, КА «Ваше право» Рязань,

Данилин Александр Викторович, АБ «Ваш адвокат», Рязань,

Дегтева Елена Александровна, РГКА, Рязань

Дубинкин Анатолий Петрович, АК Милославского района

Дьячков Эдуард Александрович, АБ «Ваш адвокат», Рязань

Евстюшкин Виктор Петрович, АК Шиловского района

Едакин Владислав Викторович, КА Рязанская, куратор Рязанского района

Елисеева Татьяна Николаевна, КА №4, Рязань

Еркаева Анна Сергеевна, АКА «Юст», Рыбное

Есейкина Галина Иосифовна, КА «Ваше право на защиту», Рязань

Живицкая Екатерина Дмитриевна, КА «Защитник», Рязань

Зайцева Екатерина Алексеевна, КА №2, Рязань

Заковеря Сергей Иванович, КА Рязанская,

Запольская Надежда Юрьевна, НКО КА «Никонов,Махиборода»

Зеленков Антон Алексеевич, ЦГКА, Рязань.

Землянский Сергей Николаевич, ЦГКА, Рязань,

Зимина Ольга Валентиновна, АК Рязанского района,

Зинкин Сергей Борисович, КА№2, Рязань

Зубренков Олег Николаевич, КА «Центр права и защиты»,

Зудашкин Денис Геннадьевич, АБ «Ваш адвокат», Рязань,

Ивакин Алексей Владимирович, КА №25, Рязань,

Имамбаев Евгений Александрович, КА №10, Рязань

Ищук Инна Николаевна, АК Спасского района, статус приостановлен

Калачева Марина Геннадьевна, РГКА, Рязань,

Калинов Максим Анатольевич, КА №9, Рязань

Канухин Александр Иванович, КА Сасовская городская,

Карасев Владимир Владимирович, КА №5, Рязань статус прекращен

Карасев Сергей Владимирович, КА «Ваше право на защиту», Рязань,

Карманов Александр Викторович, КА №20, Рязань,

Карташова Наталья Александровна, КА 10 Рязань,

Кириченко Ольга Сергеевна, АК Касимов

Кирьянова Оксана Анатольевна, КА «Ваше право на защиту», Рязань,

Киселева Лилия Васильевна, КА Касимовская,

Климкин Андрей Владимирович, КА №10, Рязань,

Климцов Виталий Дмитриевич, ЦГКА, Рязань,

Ковальский Михаил Профирович, РГКА, Рязань,

Кокоткин Валерий Анатольевич, КА №2 Клепики,

Колдаев Роман Владимирович, АК Шилово,

Конкин Александр Валентинович, КА №2 Клепики,

Коныгин Геннадий Константинович, КА «Юст» Рыбное,

Конышева Любовь Евгеньевна, АК Сасово,

Корнев Сергей Владимирович, КА «Статус» Рязань

Королев Александр Николаевич, КА №10, Рязань

Косяков Дмитрий Александрович, КА №23, Рязань

Кочетков Эдуард Львович, АБ «Партнер» Рязань

Крылова Надежда Дмитриевна, РГКА,

Круглов Антон Петрович, АК Касимов,

Кубович Ирина Юрьевна, КА «Элита», г. Шацк

Кураленко Надежда Вячеславовна, АБ «Ваш адвокат», Рязань

Куркин Игорь Александрович, КА №17, Рязань

Курнев Александр Сергеевич, АБ «Ваш адвокат» Рязань,

Курятников Андрей Сергеевич, КА №2 Рязань,

Лагунова Татьяна Евгеньевна КА №9, Рязань,

Лисунов Сергей Владимирович, РГКА, куратор г. Рязани

Лобакин Сергей Александрович, АБ «Ваш адвокат», Рязань,

Ломакина Наталья Валентиновна, КА Пронского района

Любченко Алексей Валерьевич, КА №17, Рязань

Люкшин Юрий Андреевич, Сасовский район,

Ляховченко Владимир Владимирович, КА №17, Рязань

Маврина Светлана Владимировна, КА Михайловского района,

Максимов Владимир Николаевич, КА «Правозащитник», Рязань,

Манакина Светлана Владимировна, АК, Ряжск

Мартынкин Игорь Николаевич, КА №5, Рязань

Марченко Анна Михайловна, КА Касимовская,

Матренина Ольга Ивановна, АК Рязань

Матулин Александр Владимирович, АБ «Жизнь и Закон»,г.Рязань

Медведев Владимир Алексеевич, КА Касимовского района

Мельничук Евгений Владимирович, ЦГКА, Рязань,

Минашкин Владимир Александрович, КА №25, Рязань,

Мирзаева Нурания Михайловна, КА «Ваше право»,

Митрохов Валерий Николаевич, АК, Рязань,

Морозкина Татьяна Анатольевна, КА№2, Рязань

Морозова Алена Владимировна, АК Рязань,

Морозов Игорь Юрьевич, КА №2 Касимов,

Морозов Михаил Игоревич, КА «Ваше право на защиту», Рязань

Морозова Светлана Николаевна, РГКА

Москвин Кирилл Алексеевич¸ КА №21, Рязань,

Мыслин Геннадий Вадимович, АК Спасск

Мягкова Татьяна Михайловна, КА №8, Рязань,

Мямишева Алла Михайловна, ЦГКА, Рязань

Найденов Вадим Александрович, КА «Доверие», г. Рязань

Никольская Марина Викторовна, АК Рязань,

Никулин Роман Юльевич, АК, Рязань

Нилов Александр Сергеевич, АБ «Ваш адвокат», Рязань

Нистратов Александр Владимирович, АК Клепики, Тума

Новикова Екатерина Николаевна, АК, Рязань

Новикова Жанна Салаудиновна, АБ «Ультиматум», Рязань

Новиков Иван Алексеевич, АК Захарово

Носова Анастасия Михайловна, КА №17, Рязань

Обидин Владимир Николаевич, АК Сараевского района

Овчинников Владимир Юрьевич, КА22, Рязань

Оплачко Виктор Викторович, КА №5, Рязань

Орешин Юрий Алексеевич, АК Сасово,

Орешкин Сергей Михайлович, КА «Ваше право на защиту», Рязань,

Орешкин Роман Анатольевич¸ КА №21, Рязань

Осипчук Карина Геннадьевна, КА «Альпари», Рязань

Паленов Эдуард Адипович, АК, Рязань

Петров Юрий Евгеньевич, КА №25, Рязань

Покровский Павел Николаевич, КА Касимов,

Полищук Сергей Михайлович, КА «Центр права и защиты» Рязань

Пономарева Вероника Владимировна, КА№2, Рязань

Попова Ирина Анатольевна, РГКА

Постников Алексей Ильич, КА №17, Рязань,

Приписнов Сергей Алексеевич, КА Михайловского района, куратор Михайлов

Прохоров Александр Сергеевич, АБ «Ультиматум» Рязань,

Радкевич Валентина Валентиновна, АБ «Ваш адвокат» Рязань,

Рамазанов Аджихан Разаханович КА №21(Спасск)

Романенко Алексей Алексеевич, АБ «Ваш адвокат», Рязань

Романов Андрей Михайлович, АК Клепики,

Ромашов Александр Сергеевич, КА№2, Рязань

Ртищев Владимир Владимирович, КА №17 Рязань,

Рязанова Жанна Вячеславовна, КА «Аргумент плюс» Рязань

Савин Андрей Виорельевич, КА №20 г. Рязань

Сатина Тамара Васильевна, КА Сараевского района

Санькова Евгения Юрьевна, КА№2, Рязань

Светиков Роман Александрович, КА Рязанского района,

Седова Лариса Николаевна, КА №20, Рязань, исключена из графика 17.05.18

Седин Илья Владимирович, КА №10, Рязань

Сенчук Евгений Викторович, АК, Рязань

Сергеев Виталий Вячеславович, КА «Центр права и защиты», Рязань

Середкин Владимир Сергеевич, КА «Юст» Рыбное,

Сидорова Наталия Григорьевна, КА Сасово

Сизов Юрий Николаевич, КА№2, Рязань

Силивонец Николай Павлович, АК Пронского района,

Синюкова Марина Алексеевна, КА №1, Рязань исключена из графика

Скорнякова Елена Геннадиевна, КА Касимов

Слепов Андрей Петрович, КА «Защитник», Рязань исключен из графика 22.06.18

Слепова Оксана Владимировна, КА №20, Рязань

Смагина Елена Владимировна, КА №18, Рязань,

Смолин Евгений Алексеевич, КА «Правозащитник», Рязань,

Соколов Алексей Александрович, КА «Центр права и защиты» Рязань,

Соколова Елена Александровна, АБ «Жизнь и Закон» Рязань,

Соломадин Владимир Аркадьевич, ЦГКА, Рязань,

Соломатин Константин Николаевич, КА Рязанского района

Сорокина Екатерина Викторовна, КА№9, Рязань

Стегнин Борис Николаевич, АБ «Жизнь и Закон», Рязань

Субботин Александр Александрович, КА №5, Рязань

Сурикова Елена Вячеславовна, РГКА (статус приостановлен)

Суханов Виталий Викторович, КА №5, Рязань

Сырцов Сергей Александрович, АК Рязань,

Сычева Татьяна Дмитриевна, АК Рязань, статус прекращен в 2017г.

Таиров Рафаэль Наилевич, ААБ «Таиров и партнеры», Рязань

Тимошкина Дарья Николаевна, АК, Рязань

Тимошкин Николай Михайлович, АК, Рязань

Тимохин Олег Алексеевич, АК Шилово,

Ткаченко Игорь Павлович, АК Рязань

Трафимов Алексей Владимирович, ЦГКА, Рязань,

Трифонов Анатолий Николаевич¸ КА №4, Рязань

Троицкий Михаил Сергеевич¸ КА №21, Рязань

Туровская Ольга Игоревна, КА «Доверие» Рязань

Удовик Алина Олеговна, КА №9, Рязань

Уваров Алексей Валерьевич, ЦГКА, Рязань

Усков Дмитрий Александрович¸ КА №21, Рязань,

Фаткин Дмитрий Александрович, ЦГКА

Файзуллина Алия Наилевна АБ «Жизнь и Закон» Рязань

Федина Елена Александровна, КА «Защита Прав Граждан», Рязань

Фетисов Николай Егорович, АК Рязань, статус прекращен в мае 2018г.

Филимонов Кирилл Константинович, РГКА, Рязань

Филимонова Наталья Васильевна, РГКА

Филиппова Ирина Александровна, АБ «Ваш адвокат», Рязань,

Филоненко Денис Сергеевич, КА №10, Рязань

Финогеева Анна Евгеньевна, КА Касимов

Фокин Константин Романович, КА «Центр права и защиты», Рязань

Фоминов Алексей Васильевич, КА №25, Рязань

Фролов Михаил Александрович, КА Рязанского района

Фролова Наталья Викторовна, РГКА

Хабаров Александр Васильевич, АБ «Партнер», Рязань,

Хаджиева Айна Ашировна, КА «Ваше право на защиту», Рязань

Хайновская Елена Валентиновна, КА №4, Рязань(статус приостановлен)

Хайновская Тамара Григорьевна, КА №4, Рязань

Халезин Сергей Викторович, ЦГКА, Рязань

Хамидулина Эльвира Альбертовна, КА «Ваше право», Рязань

Хмелев Алексей Юрьевич, КА №17, Рязань,

Хоченков Александр Иванович, КА№2, Рязань

Хренов Сергей Викторович, АБ «Ваш адвокат» Рязань

Хренова Юлия Валериевн, АБ «Ваш адвокат» Рязань

Цалко Сергей Александрович, ЦГКА, Рязань,

Чайковский Алексей Николаевич, КА «Защитник», Рязань

Чернавин Владимир Вениаминович, ЦГКА

Чирков Андрей Александрович, КА №2, Рязань

Чулков Константин Александрович, КА «ЮВИА», Рязань

Шаров Виталий Геннадьевич, КА №10, Рязань,

Шамов Владимир Иванович, КА «Защита прав граждан» Рязань,

Шамов Руслан Владимирович, КА «Защита прав граждан» Рязань,

Шамова Елена Ивановна, КА№2, Рязань

Шашкова Надежда Ивановна РГКА,

Шашков Роман Николаевич, РГКА

Шашков Павел Николаевич, РГКА,

Шевчук Артем Анатольевич, АК Сараевского района

Шестопалов Алексей Петрович, РГКА

Шубин Владимир Иванович, РГКА

Шувалова Татьяна Алексеевна, КА Рыбновская,

Шустров Алексей Павлович, АК Пронского района

Щеголихин Сергей Владимирович¸ КА №21, Рязань,

Щеголь Дмитрий Николаевич, КА №25, Рязань,

Юдаева Вероника Анатольевна, РГКА

Юдина Ольга Витальевна, КА «Защитник», г. Рязань

Юдина Екатерина Викторовна, КА№2, Рязань

Юняев Александр Григорьевич, АК Ермишь,

Юнякова Кира Романовна, КА№2, Рязань

Ямщикова Татьяна Владимировна, КА Рязанского района

Список кураторов судебных участков для участия адвокатов АПРО в качестве защитников в уголовном судопроизводстве

Новый график дежурств с 1 мая 2018

О порядке оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов

Положение о порядке изготовления, хранения и выдачи ордеров адвокатам АПРО

25 марта 2018 г. в 11.00 часов в помещении МАУДО «ДЮСШ» «Золотые купола», расположенного по адресу (г. Рязань, ул. Высоко-вольтная, д.14) состоится первый чемпионат Рязанской области по быстрым шахматам среди адвокатов Адвокатской палаты Рязанской области.

Регламент турнира 8 туров, контроль времени: 10 минут + 5 секунд на каждый сделанный ход, начиная с первого каждому участнику.

Участники, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и денежным призом.

1 место 5 000 рублей.

2 место 3 000 рублей

3 место 2 000 рублей

К участию в соревновании допускаются исключительно лица, име-ющие действующий статус адвоката Адвокатской палаты Рязанской области или лица, ранее работавшие адвокатами в Адвокатской палате Рязанской об-ласти и вышедшие на пенсию (у которых пенсия насчитывается за работу адвокатами).

Стажёры, помощники адвоката, адвокаты с приостановленным ста-тусом к участию в турнире не допускаются.

Торжественное закрытие и награждение участников турнира 25 марта 2018 года, после окончания турнира, ориентировочное время в 16 час.30 мин.

Предварительная регистрация участников соревнований производится до 23 марта 2018 г. в Адвокатской палате Рязанской области, либо через чле-на оргкомитета соревнований — адвоката Ермолаева Михаила Викторовича, тел. 8-920-955-36-96, e-mail: [email protected] mail.ru.

В предварительной заявке указывать;

— номер удостоверения адвоката;

— номер или название адвокатского бюро, коллегии, кабинета.

Бесплатный адвокат малоимущим

Скажите пожалуйста, если я правильно понимаю, то есть бесплатные адвокаты для малоимущих, которые выступают ис истцом в суде, как получить данную услугу? Спасибо!

Здравствуйте уважаемый посетитель сайта! Если у вас есть основания обратитесь в администрацию вашего города либо в коллегию адвокатов.

Имею ли я право как малоимущая бесплатно воспользоваться услугой адвоката в составлении иска на уо жилтрест.

Имеете, если имеются документы, подтверждающие Ваш статус малоимущей. Дело за малым — найти в Вашем городе адвокатское образование, которое оказывает юридическую помощь малоимущим гражданам на безвозмездной основе.

Я малоимущая имею право на бесплатного адвоката, могу ли я воспользоваться его услугой в другом городе, так как мне нужен представитель по исковому делу в другом городе.

Добрый день! Бесплатной юридической помощью Вы вправе воспользоваться в любом городе. Узнать о лицах, оказывающих бесплатную юридическую помощь, Вы можете узнать в администрации города.

Имею ли я, малоимущая мать-одиночка двоих детей, на бесплатного юриста (либо адвоката) от государства для представления интересов в суде, помощи в оформлении и подаче исков в суд? Если да, то какая статья об этом говорит?

Дарьяна! Сейчас на форуме Вы ведь писали? Там же в начале есть подробненькое разъяснение кто и что и как. Да, как малоимущая имеете право на бесплатную юридическую помощь. Говорит об этом закон о бесплатной юридической помощи. Случаи оказания помощи — длинный перечень, здесь не влезет все перечислять.

Добрый день, уважаема. Имеете право на получение консультации и все:sn-bz::sn-bz::sn-bz::sn-bz::sn-bz::sn-bz::sn-bz::sn-bz: Удачи Вам и вашим близким!!

Здравствуйте. Вам надо обратиться в адвокатскую палату региона. И там Вам укажут — какие документы Вам надо собрать. Потом — должны решить вопрос о предоставлении бесплатной юридической помощи. Всего доброго. Спасибо, что выбрали наш сайт.

Положен ли бесплатный адвокат малоимущим?

Положены бесплатные юридические консультации.

Как найти бесплатного адвоката для защиты в суде малоимущего пенсионера по гражданскому делу в г. Тобольск Тюменской области? Кто входит в категорию малоимущий.

Малоимущими считаются граждане доход которых менее 10 тыс. на одного человека.

Консультация юриста по телефону: 8800 505 9111. Звонок бесплатный.

Как воспользоваться бесплатной помощью адвоката, как малоимущие, для защиты интересов в рамках уголовного дела гражданского иска о возмещении материального ущерба?

Уважаемая Оксана! В соответствии со статьей 26 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Оказание юридической помощи гражданам Российской Федерации бесплатно Юридическая помощь гражданам Российской Федерации, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством, а также одиноко проживающим гражданам Российской Федерации, доходы которых ниже указанной величины, оказывается бесплатно в следующих случаях: -истцам — по рассматриваемым судами первой инстанции делам о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью; -ветеранам Великой Отечественной войны — по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью; -гражданам Российской Федерации — при составлении заявлений о назначении пенсий и пособий; -гражданам Российской Федерации, пострадавшим от политических репрессий, — по вопросам, связанным с реабилитацией.

Идете в районный собес и получаете направление

Я отношусь к категории малоимущая семья. Обратилась за бесплатной юридической помощью к адвокатам. Мне сказали что по имущественным спорам они бесплатно помощь не оказывают. Правомерно ли мне отказали?

Правомерно ли мне отказали? —юристы сайта не занимаются обучением и повышением квалиыфикации

Да правомерно,по имущественным спорам действительно не оказывают.

Я слышала, что малоимущим гражданам может быть предоставлена помощь бесплатного адвоката в гражданском иске. Куда надо обратиться, чтобы ее получить?

В адвокатскую консультацию, оказывающую бесплатную юридическую помощь. Адреса консультаций Вы можете найти в Интернете.

в соцзащиту обратитесь.

Я мать одиночка у меня малоимущая семья положена ли мне бесплатная помощь адвоката в суде, КАК ходатайствовать о возложении судебной экспертизы на судебный депортамент.

У вас гр.дело?Обратитесь соцзащиту.Вам как малоимущей предоставят бесплатную юр.помощь и возможно юриста.

[/b]Виктория, обратитесь в Адвокатскую палату Ставропольского края. [b]355000, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 30-б, офис 326-328 тел.: (8652) 95-11-61, тел./факс: 95-11-77 E-mail: [email protected] № п/п Дата дежурства Дежурный адвокат Место проведения приема граждан (адрес) 08.11.2014г. Кириленко Татьяна Васильевна Ломакина Лариса Борисовна АП СК г. Ставрополь Доваторцев, 30 Б каб. 318 8-962-442-14-57 15.11.2014г. Попова Лиина Михайловна Костенко Екатерина Леонидовна Абрамян Артур Аршавирович АП СК г. Ставрополь Доваторцев, 30 Б каб. 318 8-962-442-14-57 22.11.2014г. Клименко Татьяна Владимировна Румынина Виктория Дмитриевна АП СК г. Ставрополь Доваторцев, 30 Б каб. 318 8-962-442-14-57 [b]29.11.2014г.[/b] Козлитин Николай Николаевич Михайлова Елена Владимировна АП СК г. Ставрополь Доваторцев, 30 Б каб. 318 8-962-442-14-57 06.12.2014г. Решетник Олег Павлович Колесникова Евгения Владимировна АП СК г. Ставрополь Доваторцев, 30 Б каб. 318 8-962-442-14-57 13.12.2014г. Ермаченко Юлия Андреевна Игнатьев Дмитрий Викторович АП СК г. Ставрополь Доваторцев, 30 Б каб. 318 8-962-442-14-57 20.12.2014г. Нестеренко Наталья Федоровна Семчина Марина Владимировна АП СК г. Ставрополь Доваторцев, 30 Б каб. 318 8-962-442-14-57 27.12.2014г. Верещагина Дарья Александровна Макерова Валерия Тристановна АП СК г. Ставрополь Доваторцев, 30 Б каб. 318 8-962-442-14-57

Ответьте, пожалуйста, имею ли я право на бесплатного адвоката, как малоимущая? Иск о восстановлении на работе.

вы имеете право на оказание бесплатной юридической помощи

Да, имеете согласно ФЗ О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ Статья 20. Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и случаи оказания такой помощи 1. Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, предусмотренных статьей 6 настоящего Федерального закона, в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи имеют следующие категории граждан: 1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума (далее — малоимущие граждане);

Унас должен быть бесплатный адвокат? Мы это пенсионеры и малоимущие.

Василий Иванович,да должен.

Любому лицу гарантируется бесплатный адвокат в случаях, когда данное лицо привлекается, например, к уголовной ответственности

Унас должен быть бесплатный адвокат? мы это пенсионеры и малоимущие. Василий Иванович, если обратитесь в приёмную ведущей партии, не исключено что вам его предоставят.

Бесплатный адвокат положен гражданам, среднедушевой доход семей которых на дату обращения в территориальное подразделение социальной защиты ниже прожиточного минимума, установленного на душу населения в регионе, а также одиноко проживающим гражданам, доходы которых ниже указанной величины. Помощь оказывается бесплатно в таких случаях: — истцам — по рассматриваемым судами первой инстанции делам о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью; — ветеранам Великой Отечественной — по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью; — инвалидам I группы или имеющим ограничения способности к трудовой деятельности III степени — по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью; — гражданам — при составлении заявлений о назначении пенсий и пособий; — гражданам, пострадавшим от политических репрессий, — по вопросам, связанным с реабилитацией. По новому закону органы власти субъектов РФ наделены полномочием расширять перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи и случаев ее оказания, а также принимать решения о предоставлении в экстренных случаях помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Человек, чей доход незначительно превышает прожиточный минимум, может получить право на возмещение части расходов, понесенных им в связи с обращением к адвокату. Для получения бесплатной помощи житель должен подать письменное заявление, предоставить паспорт или иной документ, подтверждающий гражданство, а также справку о среднедушевом доходе и другие документы, если дело связано с алиментами, возмещением вреда, а также в некоторых других случаях.

Василий Иванович, многое делается в защиту Ваших прав органами прокуратуры. Думаю что активно работают в этом вопросе органы государственной власти и местного самоуправления. В конечном счете, благодаря данному сайту Вы сможете получить быструю квалифицированную консультацию. Удачи Вам! В случае возникновения вопросов, обращайтесь.

Бесплатная помощь адвоката в суде

Есть ли в Москве контора адвокатов с бесплатной помощью на судах с выездом по России?

Здравствуйте! Вопрос очень наивный. В свою очередь встречный вопрос, а на что эти адвокаты будут жить, если они будут работать бесплатно, да еще и ездить по России?

Как получить помощь в защите на суде бесплатного адвоката, если я расторгла договор с платным адвокатом после первого слушания в суде?

Бесплатный адвокат полагается только по уголовным делам в случаях, прямо установленных законом. Вы даже не указали какое у Вас дело.

Здравствуйте. В рамках уголовного дела — заявите ходатайство о назначении государственного адвоката. Если дело гражданское — то тут право на бесплатную помощь не у всех есть. Всего доброго. Спасибо, что выбрали наш сайт.

Здравствуйте! Если это уголовное дело, то вам суд предоставит бесплатного адвоката. По иным делам бесплатная защита не предусмотрена.

Если речь идёт о рассмотрении уголовного дела и вы являетесь подсудимым, то суд обязательно назначит вам адвоката для защиты.

Во-первых, «бесплатных» адвокатов нет, работу адвоката по назначению органов предварительного расследования, дознания и суда оплачивает государство! Во-вторых, допуск адвоката осуществляется по вашему заявлению о невозможности оплатить услуги защитника по соглашению путем направления соответствующего запроса суда в Адвокатскую палату вашего региона! В-третьих, «бесплатный» защитник допускается только по уголовному делу, причем оплату за его услуги с вас могут взыскать по приговору суда! Удачи вам в процессе!

Вам суд сам назначит адвоката в порядке ст.50.51 УПК РФ и вызовит его в суд. Этот адвокат называется адвокат по назначению

Мне 64 года. Могу ли я получить бесплатную помощь адвоката в суде по гражданскому делу? Если да, то подскажите куда мне обратиться?

Добрый вечер. В любую коллегию адвокатов. В коллегиях адвокатов есть списки адвокатов, кто оказывает такие услуги. Списки бесплатных адвокатов есть в администрациях.

По гражданским делам бесплатный адвокат не полагается, консультацию еще можно, но представлять интересы в суде бесплатно никто не будет. Можете пробовать звонить по адвокатским бюро и юридическим конторам. Может, кто и согласится.

Возможно только в отдельных случаях: Статья 20. Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и случаи оказания такой помощи 1. Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, предусмотренных статьей 6 настоящего Федерального закона, в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи имеют следующие категории граждан: 1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума (далее — малоимущие граждане); 2) инвалиды I и II группы; 3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда; 4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей; 5) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федеральным законом от 2 августа 1995 года N 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»; 6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве); 7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; 8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан; 9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 2. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, осуществляют правовое консультирование в устной и письменной форме граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и составляют для них заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера в следующих случаях: 1) заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с недвижимым имуществом, государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 2) признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по договору социального найма, расторжение и прекращение договора социального найма жилого помещения, выселение из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 3) признание и сохранение права собственности на земельный участок, права постоянного (бессрочного) пользования, а также права пожизненного наследуемого владения земельным участком (в случае, если на спорном земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 4) защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг); 5) отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) работодателя; 6) признание гражданина безработным и установление пособия по безработице; 7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным пов
реждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью; 8) предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам государственной социальной помощи, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 9) назначение, перерасчет и взыскание трудовых пенсий по старости, пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального пособия на погребение; 10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов; 11) реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий; 12) ограничение дееспособности; 13) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической помощи; 14) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов; 15) обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц. 3. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, представляют в судах, государственных и муниципальных органах, организациях интересы граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, если они являются: 1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о: а) расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым имуществом, о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и об отказе в государственной регистрации таких прав (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи); б) признании права на жилое помещение, предоставлении жилого помещения по договору социального найма, расторжении и прекращении договора социального найма жилого помещения, выселении из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи); в) признании и сохранении права собственности на земельный участок, права постоянного бессрочного пользования, а также пожизненного наследуемого владения земельным участком (в случае, если на спорном земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел о: а) взыскании алиментов; б) возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью; 3) гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление о признании их недееспособными; 4) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, — по вопросам, связанным с реабилитацией; 5) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела о принудительной госпитализации в психиатрический стационар или продлении срока принудительной госпитализации в психиатрическом стационаре.

Может получить бесплатную юридическую помощь в виде адвоката, представляющего интересы в суде, лицо, имеющее отношение к ФЗ № 2 от 10 января 2002 г.?

Может получить бесплатную юридическую помощь в виде адвоката, представляющего интересы в суде, лицо, имеющее отношение к ФЗ № 2 от 10 января 2002 г.? Нет, в числе льгот этого не предусмотрено.

Бесплатный адвокат положен гражданам, среднедушевой доход семей которых на дату обращения в территориальное подразделение социальной защиты ниже прожиточного минимума, установленного на душу населения в регионе, а также одиноко проживающим гражданам, доходы которых ниже указанной величины. Помощь оказывается бесплатно так же в следующих случаях: — истцам — по рассматриваемым судами первой инстанции делам о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью; — ветеранам Великой Отечественной — по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью; — инвалидам I группы или имеющим ограничения способности к трудовой деятельности III степени — по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью; — гражданам — при составлении заявлений о назначении пенсий и пособий; — гражданам, пострадавшим от политических репрессий, — по вопросам, связанным с реабилитацией. Органы власти субъектов РФ наделены полномочием расширять перечень данной категорий граждан и случаев ее оказания, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Скажите, пожалуйста, положена ли бесплатная помощь юриста (адвоката) в суде? (судиться будем с банком, по кредитному вопросу)

Здравствуйте! Бесплатный адвокат положен следующим категориям граждан: истцам по потере кормильца, в делах о взыскании алиментов, о повреждениях на производстве; гражданам РФ, которым требуется помощь в написании заявлений о начислении пенсии и других пособий. Также бесплатная помощь юриста предоставляется, если требуется составить обращение в судебные органы; ветеранам ВОВ, только если проблема не касается предпринимательской деятельности; пострадавшим от политического преследования и репрессий для решения вопросов, касаемых их реабилитации.

По общим правилам бесплатный адвокат по гражданским делам может быть назначен только ответчику, если не установлено его местонахождение. Вам, как истцу, бесплатная помощь может быть оказана, если вы подпадаете под категорию граждан, которым оказывается бесплатная юридическая помощь адвоката, например малоимущим. Если в Вашем районе есть адвокат, который оказывает бесплатную помощь, то обратитесь к нему и уточните, относитесь ли Вы к данным категориям. В любом другом случае помощь юриста и адвоката нужно оплачивать.

Вам не положено. Обращайтесь к юристам Вашего города! Либо через сайт

по таким делам не положена но положена помощь адвоката (бесплатно) льготным категориям граждан (малоимущие, ветераны ВОВ)

Имеет ли право мать-одиночка на предоставление бесплатной юридической помощи-адвоката в суде?

Консультация юриста по телефону: 8800 505 9111. Звонок бесплатный.

У друга скоро гражданский суд, ему необходима бесплатная юридическая помощь в суде. Адвокат, консультирующий в мфц согласился предоставить такую услугу, только попросил предоставить справку из мфц о среднедушевом доходе в целях оказания бесплатной юр. помощи. В мфц ему отказались давать справку, т.к. он не работает, не пенсионер, не стоит на бирже, в общем у него нет вообще источников дохода. А справка выдается малоимущим, т.е. тем, у кого мало денег. А те, у кого вообще нет денег идут лесом получается. Правомерен ли отказ сотрудников мфц?

Правомерен ли отказ сотрудников мфц? — Абсолютно.

Добрый день! Отказ сотрудника МФЦ правомерен, поскольку Адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения между адвокатом и доверителем. Юридическая помощь гражданам Российской Федерации, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством, а также одиноко проживающим гражданам Российской Федерации, доходы которых ниже указанной величины, оказывается бесплатно в следующих случаях: 1) истцам — по рассматриваемым судами первой инстанции делам о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью; 2) ветеранам Великой Отечественной войны — по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью; 3) гражданам Российской Федерации — при составлении заявлений о назначении пенсий и пособий; 4) гражданам Российской Федерации, пострадавшим от политических репрессий, — по вопросам, связанным с реабилитацией.

Какие нужны документы для получения бесплатной помощи адвоката в суде и куда обращаться?

если Вы малоимущая обращайтесь в соцзащиту.

Имеет ли право инвалид детства 1 группы на бесплатную помощь адвоката в суде?

Адвокаты оказывают юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, предусмотренных статьей 6 настоящего Федерального закона, в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи имеют следующие категории граждан: инвалиды I и II группы; По какому вопросу требуется защита? Если дело интересное, то готов защищать вас бесплатно.

При подачи заявления в суд на алименты имею ли я право на помощь бесплатного адвоката?

Нет, не имеете, законом не предусмотрено

Нет, не имеете. Думаю,что Вы в силах справиться самостоятельно.

Нет, по гражданским делам бесплатные адвокаты не предоставляются.

Здравствуйте, Татьяна. В соответствии с пунктом 1 статьи 26 закона об адвокатской деятельности бесплатная юридическая помощь предоставляется гражданам, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в данном субъекте России, а также одиноко проживающим гражданам, доходы которых ниже прожиточного минимума. В случае, если Вы подпадаете под данную категорию лиц — обратитесь в адвокатскую контору, кабинет или юридическую консультацию за предоставлением Вам бесплатной юридической помощи. В иных случаях, Вам необходимо будет оплатить работу специалиста, затратившего на Вас время и силы.

Адвокат представительством в суд бесплатно в помощь мне, против иска заявления истца моей жены о расторжении брака. Если выигранное мое дело против иска моей жены, то адвокат законно взыскивает оплату с истца моей жены за юридические услуги мне?

Здравствуйте! увы, все законно.

А работающему помощь адвоката предоставляют бесплатно в суде по вопросу невыплаты зарплаты.

Елена Владимировна, бесплатная помощь в таких гражданских делах законом не предусмотрена.

Бесплатная помощь адвоката в Европейском суде.

Не предусмотрено такой помощи.

1. Могу ли я по Законодательству РФ претендовать на бесплатного адвоката, юридическую помощь в суде при отсутствии работы на данный момоент? 2.Какова сумма госпошлины при подаче в суд искового заявления о взыскании заработной платы
и денежной компенсации за задержку выплаты? Спасибо!

не можете претендовать на бесплатного адвоката по гражданскому делу

Добрый день Ольга! Вам проще обратиться в трудовую инспекцию по месту жительству. Они Вам бесплатно окажут юридическую помощь.

для начала формулируем свою проблему Сюда, может и юрист не понадобится http://онлайнинспекция.рф- федеральная служба труда. Нажимаете на раздел «сообщить о проблеме». По скорости это быстрее, чем письменно почтой или через канцелярию инспекции писать. Проблема решается в 80% случаев в течение нескольких дней.

Я мать одиночка у меня малоимущая семья положена ли мне бесплатная помощь адвоката в суде, КАК ходатайствовать о возложении судебной экспертизы на судебный депортамент.

У вас гр.дело?Обратитесь соцзащиту.Вам как малоимущей предоставят бесплатную юр.помощь и возможно юриста.

[/b]Виктория, обратитесь в Адвокатскую палату Ставропольского края. [b]355000, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 30-б, офис 326-328 тел.: (8652) 95-11-61, тел./факс: 95-11-77 E-mail: [email protected] № п/п Дата дежурства Дежурный адвокат Место проведения приема граждан (адрес) 08.11.2014г. Кириленко Татьяна Васильевна Ломакина Лариса Борисовна АП СК г. Ставрополь Доваторцев, 30 Б каб. 318 8-962-442-14-57 15.11.2014г. Попова Лиина Михайловна Костенко Екатерина Леонидовна Абрамян Артур Аршавирович АП СК г. Ставрополь Доваторцев, 30 Б каб. 318 8-962-442-14-57 22.11.2014г. Клименко Татьяна Владимировна Румынина Виктория Дмитриевна АП СК г. Ставрополь Доваторцев, 30 Б каб. 318 8-962-442-14-57 [b]29.11.2014г.[/b] Козлитин Николай Николаевич Михайлова Елена Владимировна АП СК г. Ставрополь Доваторцев, 30 Б каб. 318 8-962-442-14-57 06.12.2014г. Решетник Олег Павлович Колесникова Евгения Владимировна АП СК г. Ставрополь Доваторцев, 30 Б каб. 318 8-962-442-14-57 13.12.2014г. Ермаченко Юлия Андреевна Игнатьев Дмитрий Викторович АП СК г. Ставрополь Доваторцев, 30 Б каб. 318 8-962-442-14-57 20.12.2014г. Нестеренко Наталья Федоровна Семчина Марина Владимировна АП СК г. Ставрополь Доваторцев, 30 Б каб. 318 8-962-442-14-57 27.12.2014г. Верещагина Дарья Александровна Макерова Валерия Тристановна АП СК г. Ставрополь Доваторцев, 30 Б каб. 318 8-962-442-14-57

Может ли человек отбывающий срок воспользоваться бесплатной помощью адвоката в суде по какому-либо делу.

человек отбывающий срок может ли воспользоваться бесплатной помощью адвоката в суде по какому-либо делу?. Может, только по уголовному делу.

Михаил! Если осужденный обращается в суд по вопросам исполнения приговора и т.д., он вправе ходатайствовать об участии адвоката в суде. Помощь адвоката не бесплатна, процессуальные издержки взыскиваются в федеральный бюджет впоследствии.

Куда обратиться за бесплатной помощью адвоката для дела в мировом суде?

В коллегию адвокатов на территории судебного района, где находиться мировой суд!

Могу ли я обратиться бесплатно за помощью адвоката для составления заявления в мировой суд в порядке частного обвинения (легкий вред здоровью) и дальнейшего ведения дела, или же заявление составить и подать я должен самостоятельно, и только суд может назначить адвоката? Спасибо.

Нет. Ни Законом СПб ни УПК не предусмотрена бесплатная помощь потерпевшим по уголовным делам. Это уже Ваша прихоть. поэтому только на платной основе.

Здравствуйте Павел. Адвоката по назначению суда предоставляют только обвиняемым. Вам необходимо заключать соглашение с адвокатом для представления ваших интересов в суде. Всего доброго.

Имеется ли у нас в России бесплатная юридическая помощь в суде (адвокат, представитель) для одиноких, малоимущих пенсионеров. В кратце: у одинокой неходячей пенсионерки (пенс. 824 руб), приобрели комнату обманным путем. Она подала в суд, но боится, что ответчица наймет адвоката и выиграет процесс. В этом случае истица останется на улице.
С уважением, Мария.

Бесплатный адвокат в этом случае не положен. Песионерка может обратиться в прокуратуту — если прокуратура разделит ее позицию, то сможет защищать и в суде совершенно бесплатно и очень квалифицированно.

Навигационные система для судов

Морское навигационное оборудование мировых брендов

Краткий обзор морского навигационного оборудования

Морское навигационное оборудование предназначено для оснащения судов всех типов с целью обеспечения безопасности судоходства, эффективного прохождения водных маршрутов любой сложности и удовлетворения требованиям надзорных органов. В целом, морская навигация представляет собой интересную и ответственную задачу, правильное решение которой позволяет минимизировать расходы на содержание судна или целого флота. Производители морского навигационного оборудования предлагают широчайший выбор устройств, соответствующих отмеченным выше целям, а конкуренция между производителями заставляет интенсивно внедрять самые последние достижения научно-технического прогресса, адаптируя их под массовый спрос. Навигационное оборудование ведущих мировых производителей — продукция высочайшего качества, складывающегося из огромного инженерного опыта, программ тщательных испытаний, анализа работы устройств предыдущих поколений и новых идей.

Сегодня не является проблемой оснастить свое судно морским навигационным оборудованием, поскольку имеющийся на рынке выбор позволяет это сделать быстро и без труда. На первое место выходит вопрос оптимального подбора навигационного оборудования под конкретное судно, его грамотный монтаж и пусконаладка, а также сервисное сопровождение. Обратившись в компанию «Маринэк», вы можете полностью положиться на специалистов нашей компании во всех технических аспектах и получить готовое решение «под ключ», за которое мы будем нести полную ответственность. Значительный опыт специалистов компании «Маринэк» в оснащении судов морским навигационным оборудованием позволяет с уверенностью решать даже самые сложные задачи, гарантируя отличный результат в любой точке страны. Рассмотрим более подробно виды морского навигационного оборудования, нюансы его применения и производящие компании.

Одним из самых очевидных инструментов морской навигации являются морские радары. Данные коротковолновые устройства представляют собой активные излучатели, как правило, на основе магнетронов, а в последнее время, набирающие популярность твердотельные (полупроводниковые), позволяющие с помощью анализа отраженных волн, их частотного спектра и времени задержки, определять характер препятствий и расстояние до них. Для отображения видимой картины полученных морским радаром данных служат совместимые дисплеи либо мониторы, входящие в комплект радарных систем. Радары по своей сути являются «глазами» навигационной системы, которая может включать в себя картплоттер, то есть, прибор, визуализирующий информацию от радара (или эхолота, если речь о сканировании толщи воды, а не надводной части), или многофункциональный дисплей (МФД), выполняющий в частности ту же функцию, а в общем, сочетая в себе комбинированные возможности отображения данных широкого спектра навигационных и других внешних устройств (радаров, эхолотов, приборов ночного видения, судовых камер и т.п.)

Лидеры отрасли – производители с мировым именем – никогда не ограничиваются выпуском устройств одного типа, предлагая на рынке комплексные решения задачи оснащения судна. Морское навигационное оборудование от таких компаний как Lowrance, Raymarine, Furuno, Simrad, Humminbird и прочих давно зарекомендовало себя в морском сообществе с наилучшей стороны и позволяет вне зависимости от типа полностью оснастить любое судно. Помимо очевидной необходимости в радарной системе для судов существует набор требований по наличию на борту целого ряда обязательных устройств, обеспечивающих безопасность судовождения согласно международным конвенциям и внутригосударственным нормативным актам.

Например, оборудование АИС (автоматической идентификационной системы), обязательное для судов от 300 тонн, предназначено для обмена навигационной (в т.ч. персональной и рейсовой) информацией между судами и береговыми службами, что позволяет последним осуществлять контроль движения крупных судов в режиме онлайн. Морское навигационное оборудование АИС позволяет не только, как следует из названия, идентифицировать суда, но и с высокой точностью определять их положение и ориентацию в пространстве, направление движения, получать данные о характере груза, маршруте, пути следования и расчетного времени захода в порт. Формализованный обмен данными при помощи автоматических идентификационных систем существенно повышает безопасность судовождения в крупных портах, проливах и других местах интенсивной навигации.

Также, в соответствии с положениями ИМО на морских судах предписано использовать оборудование ЭКНИС – электронную картографическую навигационно-информационную систему, сочетающую в себе навигационные устройства и картографию, позволяющую осуществлять привязку к местности с высокой точностью. ЭКНИС может иметь в составе оборудование АИС и радиолокационную станцию, представляя собой универсальное навигационное устройство. На примере ЭКНИС наиболее понятно, что морское навигационное оборудование – это комбинированная система, включающая в себя множество функций, отображение результатов действий которых выводится, как правило, на дисплей (несколько дисплеев) центральной панели. В их составе могут работать многие периферийные устройства, такие как компасы, приемники ГНСС, автопилоты, эхолоты и др.

В компании «Маринэк» наибольшее внимание уделяется качеству предлагаемого морского навигационного оборудования, мнение о котором складывается не только из общедоступных источников, но и исходя из личного опыта специалистов «Маринэк», ежедневно сталкивающихся с пусконаладкой и обслуживанием данного оборудования в ходе оказания соответствующих услуг своим клиентам. Оснащение судна морской навигационной системой несмотря на изобилие средств реализации является достаточно сложной задачей, при решении которой необходимо учитывать не только характеристики системы, но и специфику самого судна и его эксплуатации. Недостаточно взять хорошее оборудование и грамотно его смонтировать, необходимо выполнить широкий комплекс мероприятий для того, чтобы предложенное навигационное оборудование полностью соответствовало данному типу судна не только с точки зрения функционала, но также законодательных норм, удобства использования и перспектив обновления. Только серьезный практический опыт реализации подобных решений позволяет решать такого рода задачи успешно и «под ключ». Компания «Маринэк» предлагает исчерпывающий выбор морского навигационного оборудования, в числе которого выделим следующие категории:

  • Радары
  • ЭКНИС
  • Эхолоты
  • АИС
  • Приемники ГНСС
  • Компасы
  • Картплоттеры
  • МФД
  • Автопилоты
  • Сигнальные средства
  • Индикаторы течений
  • РДР

Морское навигационное, а также другое судовое оборудование от компании «Маринэк» испытано морем, временем и практикой в разнообразных комбинациях. Доверившись опыту инженеров «Маринэк», вы получите уровень сервиса, соответствующий высокому уровню предлагаемого оборудования, а это означает стремящееся к нулю количество отказов и возникновение нештатных ситуаций по вине оборудования. Выбирая качество, вы инвестируете в будущий комфорт, поскольку сделать раз и навсегда во всех случаях дешевле, нежели бесконечно заниматься пошаговыми переделками.

Навигационные системы

Навигационные системы

Навигационная система – это судовое оборудование, состоящее из набора устройств, способных совместно решать задачи геопозиционирования, предоставляя информацию в удобном виде для принятия решений по управлению судном. Навигационные системы, как правило, включают в себя многофункциональные дисплеи (МФД) и судовые мониторы, приемники ГНСС, радары, судовые процессоры, контроллеры и другое оборудование.

Навигационное оборудование – чрезвычайно конкурентный рынок, на котором работает не один десяток компаний с мировым именем, поэтому навигационные системы представляют собой очень высокотехнологичное оборудование, совмещающее в себе достижения многих смежных отраслей, например, спутниковой связи и микропроцессорной электроники. От качества работы навигационной системы зависит уровень безопасности судовождения, экономика судна и удобство его эксплуатации.

Грамотно выбрав навигационную систему, можно в разы повысить эффективность владения судном.

Навигационные системы, представленные в каталоге Интернет-магазина «Маринэк», условно разделены на четыре категории оборудования:

  • Комплекты навигационных систем
  • Морские процессоры
  • Морские мониторы
  • Блоки управления

Часто элементы навигационных систем имеют совместимые интерфейсы и поддерживают одни и те же протоколы обмена информацией. Составляя навигационную систему из оборудования различных производителей, необходимо проконсультироваться со специалистами, поскольку не всегда такое оборудование может совмещаться. Инженеры «Маринэк», реализовав множество проектов оснащения судов навигационным оборудованием, способны подобрать навигационную систему под судно любого типа и района плавания.

Навигационная система от «Маринэк» будет безотказно служить в течение длительного времени, поскольку компания не только проектирует, но также осуществляет монтаж, пусконаладку и техническое обслуживание поставленного судового оборудования. Комплексный подход вкупе с партнерскими отношениями компании «Маринэк» практически со всеми ведущими производителями навигационных систем позволяет клиентам получать исключительно качественное оборудование и услуги по его запуску, надежное навигационное решение и поддержку от опытного участника рынка.

Компания «Маринэк» представляет навигационные системы самых уважаемых в отрасли брендов, в частности Icom, Furuno, Raymarine и Simrad. Партнерство с известными производителями, подтвержденное различными сертификатами, позволяет инженерам «Маринэк» проходить участвовать в различных обучающих программах и постоянно соответствовать сегодняшнему уровню технологий и необходимых навыков их интеграции в жизнь.

Принцип работы навигационных систем основан на обработке сигналов от нескольких спутников на антенне объекта. На основании известных с высокой точностью координат спутников можно произвести расчет координат объекта. Однако точность определения координат зависит от множества факторов, слабо поддающихся оценке (например, состояние ионосферы). Предполагая скорость распространения радиоволн известной, можно получить лишь приблизительное местоположение объекта, что на практике зачастую оказывается вполне достаточно, чтобы на основании этих данных принимать какие-либо решения или делать оценки о взаиморасположении нескольких объектов в пространстве.

Сегодня только спутниковые системы GPS и ГЛОНАСС обеспечивают глобальный сервис определения координат в пространстве. Вместе с тем, многие страны занимаются разработкой собственных навигационных систем, поскольку такие системы являются элементом национальной безопасности. В частности разработкой собственных навигационных систем на той или иной стадии занимаются, Китай, Индия, Япония и другие государства. Система ГЛОНАСС, действующая в России, имеет отличные перспективы проникновения в другие отрасли, будет совершенствоваться и предлагать клиентам все более качественные сервисы.

Навигационные системы применяются не только в судовой отрасли, но также в дорожной навигации (например, в автомобилях) и мониторинге транспорта, геодезии (для нахождения координат точек пространства), в сотовой связи – для определения нахождения объекта, находящегося в критической ситуации, например, человека, воспользовавшегося экстренным вызовом. Также навигационные системы используются в исследованиях тектоники плит, в огромном числе мобильных приложений и т.д. Сегодня без навигационных систем сложно представить себе функционирование мира.

Компания «Маринэк» предлагает навигационные системы, способные решать самые сложные задачи судоходства, отвечающие требованиям законодательства РФ и международных конвенций. Для оснащения судна навигационной системой необходимо быть хорошо осведомленным не только с технической точки зрения, но и с юридической, поэтому, чтобы купить навигационную систему, лучше обратиться к специалистам. Инженеры «Маринэк» проконсультируют вас по всем интересующим вопросам, спроектируют навигационную систему исходя из уже присутствующего на борту судна другого оборудования, смонтируют и запустят в работу, а также возьмут на обслуживание реализованное техническое решение.

интегрированная система ходового мостика для судов
COMMAND-DEQ NAUDEQ

Характеристики

Это автоматический перевод.

Полная система навигации основана на принципиальной схеме «IBS» (интегрированная система моста)

Система навигации примет и последует за самыми последними международными стандартами для систем навигации, определенными IMO и IEC.

Стандарты последованы за для; Радиолокаторы навигации, ECDIS, журнал скорости, зонд отголоска, DGPD/GPS,
Система AIS, DPS и автопилота/следа пилотная, система стабилности управлением Multiloading он-лайн.

Главным образом датчики/системы навигации:

— Двойная система радиолокатора АРПА навигации (s и X-band)
— Датчик радиолокатора LPI
— Польностью дублированная система ECDIS с сервером диаграмм
— Волоконнооптическая гироскопическая система
— Польностью дублированный INS (инерциальная навигационная система)
— Двойной журнал скорости действия (скорость следа воды и скорость следа дна)
— Пассивный журнал скорости (магнитный журнал или журнал давления)
— Спутник 2 независимых основал оборудование положения (DGPS-GPS/GLONASS;
различные изготовления)
— Система позиционирования спутника независимые или лазер основали систему позиционирования
— Автоматическая система опознавания AIS
— система След-пилота (функции как автопилот перехода)
— Метеорологические аппаратуры
— Света поиска ксенона и галоида
— Свисток
— Света навигации и сигнала
— Регистратор данных и средство воспроизведения для данных по навигации
— Дисплей данным по навигации
— Серверы данным по навигации для переносить информацию к IMCS C2 и ANCS-Системе
— Блок сервера времени
— Динамически система позиционирования (DP-System)

Пульты дома колеса часть поставкы системы навигации.

Предварительное расположение дома колеса проиллюстрировано в приложении 1.

Автоматизированная система актуализации и доведения электронных навигационных карт внутренних водных путей до судов в условиях отсутствия сотовой связи

Владельцы патента RU 2595956:

Изобретение относится к области автоматизированных систем. Технический результат — сокращение времени на получение от судов гидрографической информации, необходимой для корректировки электронных навигационных карт (ЭНК), и доведение ЭНК до судов в условиях отсутствия сотовой связи, а также повышение достоверности ЭНК, обусловленной оперативностью их актуализации. Система содержит аппаратно-программные комплексы (АПК) региональных центров, связанные по средствам спутниковой радиосвязи с АПК удаленной передачи ЭНК, которые по средствам радиосвязи Wi-Fi связаны с автоматизированными рабочими местами (АРМ) пользователей и АПК источников гидрографической информации. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области автоматизированных систем и может быть использовано для построения автоматизированной системы актуализации и доведения (АСАД) электронных навигационных карт (ЭНК) внутренних водных путей (ВВП) до судов в условиях отсутствия сотовой связи.

Эффективное судоходство на ВВП и обеспечение безопасности плавания требуют наличия современной системы картографического и навигационно-гидрографического обеспечения судов. Сравнительно короткая навигация на ВВП и сезонная изменчивость рельефа дна вызывают необходимость оперативности корректуры ЭНК и доведения их до судов. Актуальность и сложность решения данной задачи возрастает при обеспечении судоходства на ВВП регионах Сибири и Дальнего Востока, характеризующихся незначительным покрытием зонами GPRS-доступа к Интернет и сотовой связи.

Из патента на полезную модель RU №65265 (МПК G06F 17/30, опубл. 27.07.2007) известен региональный центр геопространственных данных (ГПД), который содержит ПЭВМ-сервер центра, совокупность ПЭВМ координации и управления, совокупность ПЭВМ создания и обновления электронных карт, а также средства отображения и коллективного пользования, систему сбора и передачи данных, соединенные между собой посредством локальной вычислительной сети, ПЭВМ-сервер геопространственных и прикладных отраслевых баз данных, совокупность соединенных со средствами ввода и документирования информации ПЭВМ направлений, обеспечивающих работу с геоинформационными данными, и ПЭВМ редактирования документов, совокупность ПЭВМ обработки фотоснимков и получения ортофотопланов, ПЭВМ системного администратора, и систему защиты информации, соединенные между собой посредством локальной вычислительной сети. Одной из задач регионального центра ГПД является картографическое обеспечение при проведении анализа и принятия решения в области прикладных вопросов, в том числе мониторинга критически важных и/или потенциально опасных объектов. Однако региональный центр ГПД не обеспечивает создание, обновление и распространение электронных карт ВВП в силу специфичности источников информации о ВВП.

Известна автоматизированная система цифровых карт (см. Каспийскую флотилию оснастят автоматизированной системой цифровых карт. — URL: http://vpk-news.ru/news/23280. Дата обращения: 01.07.2015), которая обеспечивает возможность оперативного, в режиме реального времени, доведения актуальных морских карт и другой картографической информации до кораблей, находящихся в море через глобальную информационную сеть Интернет.

Однако указанная система не обеспечивает возможности оперативной доставки актуализированных ЭНК до судов в условиях отсутствия сотовой связи. Кроме того, в данной системе не предусмотрена функция получения от судов результатов гидрографической съемки, необходимых для корректировки ЭНК.

Известна автоматизированная система распространения (АСР) цифровой картографической информации (ЦКИ) внутренних водных путей по патенту RU №117661 (МПК G06F 17/00, опубл. 27.06.2012), которая содержит многоуровневую систему сбора, обработки и распространения картографической информации, первым уровнем системы является отраслевой центр АСР ЦКИ, который содержит сервер, связанный с блоком баз данных, автоматизированные рабочие места (АРМ) администратора, АРМ операторов управления и блок защиты информации, подключенные к локальной вычислительной сети, вторым уровнем — региональные центры АСР ЦКИ, каждый из которых содержит сервер, связанный с блоком баз данных, АРМ администратора, АРМ верификатора, АРМ картографов, центр документирования и блок защиты информации, подключенные к локальной вычислительной сети, третьим уровнем — АРМ пользователей системы, которые включают стационарные АРМ, судовые терминалы электронно-картографических навигационных информационных систем и мобильные терминалы, четвертым уровнем -источники навигационной, гидрографической и топогеодезической информации системы, которые включают автоматизированные промерно-изыскательские комплексы, судовые обстановочные комплексы, системы координированного управления позиционированием землеснаряда и базы данных ортофотопланов, при этом отраслевой центр системы связан двухсторонними каналами связи с региональными центрами системы и АРМ пользователей системы, региональные центры системы связаны двухсторонними каналами связи по средству сети общего пользования Интернет с АРМ пользователей системы и источниками навигационной, гидрографической и топогеодезической информации системы. Система предназначена для обеспечения автоматизации процессов сбора, хранения, распространения, тиражирования и защиты электронных навигационных карт внутренних водных путей, включая процедуры их периодической корректуры.

Недостатком указанной системы является отсутствие возможности оперативной доставки актуализированных ЭНК из региональных центров до судов и получения региональными центрами результатов гидрографической съемки, проведенных судами, в условиях отсутствия сотовой связи. Существующий длительный период получения региональными центрами результатов съемки от судов негативно сказывается на оперативности обновления ЭНК и существенно снижает их достоверность в силу устаревания ЭНК.

Техническое решение, известное из патента RU №117661, выбрано в качестве ближайшего аналога данного изобретения.

Задача, на решение которой направлена данное изобретение, заключается в создании системы, обеспечивающей автоматизацию процессов актуализации и доведения ЭНК ВВП до судов в условиях отсутствия сотовой связи.

Технический результат, достигаемый при осуществлении заявляемого изобретения, заключается в сокращении времени на получение от судов гидрографической информации, необходимой для корректировки ЭНК, и доведение ЭНК до судов в условиях отсутствия сотовой связи, а также в повышении достоверности ЭНК, обусловленной оперативностью их актуализации.

Указанный технический результат достигается тем, что в автоматизированную систему актуализации и доведения ЭНК ВВП, включающую не менее одного аппаратно-программного комплекса (АПК) регионального центра, который содержит сервер, связанный с блоком баз данных, АРМ администратора, АРМ картографа, АРМ верификатора и блок защиты информации, подключенные к локальной вычислительной сети, не менее одного АРМ пользователя системы, включающего судовой терминал системы отображения ЭНК и информации (СОЭНКИ), и не менее одного АПК источника гидрографической информации, включающего, по крайней мере, автоматизированный промерно-изыскательский комплекс (АПИК) и/или судовой обстановочный комплекс (СОК) и/или систему координированного управления позиционированием (СКУП) земснаряда, введен, по меньшей мере, один АПК удаленной передачи ЭНК, который содержит сервер, соединенный с спутниковым модемом, вход-выход которого является первым входом-выходом АПК удаленной передачи ЭНК, и Wi-Fi роутером, вход-выход которого является вторым входом-выходом АПК удаленной передачи ЭНК, дополнительно в состав АПК регионального центра включен спутниковый модем, соединенный с блоком защиты информации, второй вход-выход спутникового модема является входом-выходом АПК регионального центра, который по средствам радиосвязи соединен с первым входом-выходом АПК удаленной передачи ЭНК, кроме того, в АРМ пользователя и АПК источника гидрографической информации введены Wi-Fi адаптеры, которые по средствам радиосвязи соединены со вторым входом-выходом АПК удаленной передачи ЭНК.

Технический результат достигается также тем, что:

блок базы данных содержит, по крайней мере, базу данных исходной гидрографической информации, базу данных проектов по созданию или обновлению ячеек ЭНК, базу данных готовых ЭНК и корректур к ним на заданный регион и базу данных АПК удаленной передачи ЭНК заданного региона;

сервер АПК удаленной передачи ЭНК содержит, по крайней мере, следующие данные: базу данных актуализированных ЭНК, базу данных персональных папок АПК источников гидрографической информации с результатами изыскательских, путевых и дноуглубительных работ и базу данных АПК источников гидрографической информации.

Сущность заявляемой автоматизированной системы актуализации и доведения ЭНК ВВП поясняется примером ее реализации и чертежом (фиг. 1), на котором представлена ее структурная схема.

Автоматизированная система актуализации и доведения ЭНК ВВП включает (фиг. 1) АПК 1 регионального центра, АПК 2 удаленной передачи ЭНК, АРМ 3 пользователя и АПК 4 источника гидрографической информации. Аппаратно-программный комплекс 2 удаленной передачи ЭНК по средствам спутниковой радиосвязи соединен с АПК 1 регионального центра, а по средствам радиосвязи Wi-Fi — с АРМ 3 пользователя и АПК 4 источника гидрографической информации.

Аппаратно-программный комплекс 1 регионального центра предназначен для:

приема (в том числе и через АПК удаленной передачи ЭНК) и обработки исходных картографических материалов и результатов русловых изысканий от АПК источников гидрографической информации;

создания, верификации и оплавывания ЭНК ВВП, создания корректур к ячейкам ЭНК ВВП в границах своего региона;

формирования и поддержания базы данных и корректуры ЭНК ВВП;

передачи актуализированных ЭНК в АПК удаленной передачи ЭНК;

защиты ЭНК ВВП от несанкционированного копирования и тиражирования;

ведения, поддержания и обновления электронного каталога ЭНК ВВП в границах своего региона.

Аппаратно-программный комплекс 1 регионального центра включает сервер 5, связанный с блоком 6 баз данных, АРМ 7 администратора, АРМ 8 картографа, АРМ 9 верификатора, блок 10 защиты информации, спутниковый модем 11 и локальную вычислительную сеть 12.

На сервере 5 размещается общее и специальное программного обеспечение, предназначенное для выполнения основных функций хранения данных, организации взаимодействия с другими уровнями системы, резервирования и репликации данных, предоставления необходимой информации для работы АРМ, входящих в АПК 1.

Оборудование сервера 5 включает, например, непосредственно сервер вычислительный RAMEC TORNADO Server Custom на базе процессора Intel XEON Е5-2603 V2 1.8/6.4GTs/10M S2011 tray 80W, контроллер райд-массива MEGARAID_SAS_9240-4I_KIT 9240-4I, накопитель на жестких магнитных дисках (НЖМД) 1.0Tb WD1003FBYZ 7200/64Mb SATAII-300, оперативную память Kingston DDR3 8Gb PC12800/1600 ЕСС REG, дисковод DVD+/-RW slim Black SATA OEM, дисковый массив IBM Storwize V3700 SFF Dual Control Enclosure в комплекте НЖМД 1T6 NL-SAS.

На сервере 5 развернуты операционная система Альт Линукс СПТ 6.0 Сервер и Система управления базой данных (СУБД) PostgreSQL. К дополнительному серверному программному обеспечению следует отнести телекоммуникационные программные средства, средства поддержки стека протоколов TCP/IP, программные средства защиты от несанкционированного доступа, сервисные программные средства и др.

Блок 6 баз данных, например, развернутый на дисковом массиве сервера 5, работает под управлением СУБД PostgreSQL. Блок 6 баз данных содержит: базу данных исходной гидрографической информации, базу данных проектов по созданию или обновлению ячеек ЭНК, базу данных готовых ЭНК и корректур к ним на заданный регион в нескольких форматах и базу данных АПК удаленной передачи ЭНК заданного региона.

Автоматизированное рабочее место 7 администратора предназначено для контроля работоспособности оборудования и программного обеспечения АПК регионального центра и представляет собой, например, унифицированный персональный компьютер RAMEC STORM Custom W, включающий системную плату ASUS В85М-Е 4×D3/GL/HDMI/PCI-E s1150, mATX, процессор Intel Core i5-4440 3.1/5GT/6M+V S1150 tray 84W, видеоадаптер Gigabyte GV-N730-2GI PCI-E 2048Mb DVI/HDMI, память Kingston DDR3 4Gb PC12800/1600, монитор Samsung S22C200B 1000:1/1920×1080/170×160/250cd/5ms/VGA/DVI/LED/b1, корпус с блоком питания, клавиатуру и мышь, на котором развернут унифицированный комплект программного обеспечения (ПО), включающий операционную систему (ОС) MS Windows 8, комплект офисных программ MS Office 12, антивирусную и вспомогательные программы. Основным средством взаимодействия администратора с сервером 5 являются программы стандартного браузера и файлового менеджера «Проводник». При необходимости может использоваться специализированное ПО для управления настройками сервера 5.

Автоматизированное рабочее место 8 картографа предназначено для создания новых ячеек ЭНК ВВП, выпуска корректурных файлов к ячейкам и представляет собой, например, унифицированный персональный компьютер RAMEC STORM Custom W, характеристики которого приведены в предыдущем абзаце. Кроме унифицированного комплекта ПО на унифицированном персональном компьютере АРМ 8 картографа развернуто специализированное ПО, например, «Дельта-АК» и «Дельта-Офис». Программный комплекс «Дельта-АК» на основе исходной информации, полученной в ходе изыскательских, путевых и дноуглубительных работ, позволяет осуществить: создание ячеек ЭНК, создание корректуры ЭНК по оперативной информации, загрузку цифровых картографических данных в формате S-57, загрузку оперативной информации от русловых партий и путевых бригад, создание и хранение оперативной информации, контроль входных данных, отображение цифровых картографических данных и актуальной оперативной информации, компиляцию ЭНК в формат S-57. Программный комплекс «Дальта-Офис», включающий программы «Дельта-Конвертер», «Дельта-Космос» и «Дельта-Каталог», позволяет конвертировать ЭНК во внутренний формат АПК 4 источников гидрографической информации, конвертировать и загружать космические снимки, подготовленные на их основе ортофотопланы, визуализировать базу данных ЭНК.

Автоматизированное рабочее место 9 верификатора предназначено для верификации, утверждения и издания ячейки ЭНК или корректуры к ней. Автоматизированное рабочее место 9 верификатора представляет собой, например, унифицированный персональный компьютер RAMEC STORM Custom W, на котором развернуты унифицированный комплект ПО и специализированное ПО, включающее, например, программные комплексы «Дельта-АВ» и уже описанный выше «Дельта-Офис». Программный комплекс «Дельта-АВ» предназначен для решения следующих задач: сличения всех элементов содержания составленной ЭНК и исходных картографических данных, проверки правильности использования материалов описательного характера, верификации карты с помощью соответствующих функций программы-редактора, завершающей компиляции в формат S-57.

Спутниковый модем 11 предназначен для обмена данными с АПК 4 удаленной передачи ЭНК по каналам спутниковой связи. Комплект спутникового модема 11 включает в себя, например, спутниковый терминал HN 9260 (Hughes Network Systems), антенну диаметром 1.2 м, стандартное крепление антенны и набор кабелей.

Внутренняя локальная вычислительная сеть 12 защищена от несанкционированного доступа блоком 10 защиты информации, представляющим собой межсетевой экран, установленный, например, в маршрутизаторе Mikrotik CCR1009-8G-1S.

Аппаратно-программный комплекс 2 удаленной передачи ЭНК предназначен для:

приема актуализированных ЭНК от АПК 1 регионального центра по каналам спутниковой связи;

хранения базы данных актуализированных ЭНК;

доставки актуализированных ЭНК до судов по каналам Wi-Fi;

приема, хранения и передачи в АПК 1 региональных центров результатов изыскательских, путевых и дноуглубительных работ от АПК 4 источников гидрографической информации;

хранения базы данных АПК 4, которым предоставляется возможность загрузки на сервер гидрографической информации.

Аппаратно-программный комплекс 2 удаленной передачи ЭНК включает сервер 13, спутниковый модем 14 и Wi-Fi роутер 15.

Сервер 13 предназначен для размещения программного обеспечения АПК 4 удаленной передачи ЭНК и следующих данных: базы актуализированных ЭНК, базы данных персональных папок АПК источников гидрографической информации с результатами изыскательских, путевых и дноуглубительных работ, базы АПК источников гидрографической информации. Сервер 13 представляет собой, например, компьютер с процессором Intel Core i3 4030U (1.9 ГГц, 2 ядра), оперативной памятью 4096 Мб DDR3 (SO-DIMM), видеокартой Intel HD Graphics 4400, жестким диском 240 Гб SSD SATAIII и экраном 13.3″ WXGA.

Спутниковый модем 14 по устройству и назначению аналогичен спутниковому модему 11.

Wi-Fi роутер 15 обеспечивает бесплатный беспроводной канал связи со всеми проходящими в зоне действия судами и представляет собой, например, Wi-Fi роутер повышенного радиуса действия, включающий всепогодную точку доступа WiFi 2.4ГГц MIMO Ubiquiti Rocket М2 и всенаправленную антенну Ubiquiti AirMax Omni 2G 10dBi.

Автоматизированное рабочее место 3 пользователя предназначено для:

формирования запросов на поставку ЭНК;

получения, хранения и отображения актуализированных ЭНК.

Автоматизированное рабочие место 3 пользователя включает судовой терминал СОЭНКИ и Wi-Fi адаптер (на чертеже не показаны).

Судовой терминал СОЭНКИ обеспечивает организацию запросов и получение актуализированных ЭНК от АПК 2 удаленной передачи ЭНК и загрузку их в навигационную программу, которая обеспечивает безопасность судовождения за счет проецирования на экране монитора текущего положения судна на фоне актуализированной ЭНК. Судовой терминал СОЭНКИ представляет собой, например, терминал «СОЭНКИ/ЭКНИС 270» с установленной электронно-картографической системой «Transas Navi-Sailor 4000».

Wi-Fi адаптер АРМ 3 пользователя обеспечивает бесплатный беспроводной канал связи с АПК 2 удаленной передачи ЭНК и представляет собой, например, адаптер Alfa AWUS 036Н.

Аппаратно-программный комплекс’ 4 источника гидрографической информации предназначен для сбора и передачи в АПК 2 удаленной передачи ЭНК результирующих материалов изыскательских, путевых и дноуглубительных работ.

Аппаратно-программный комплекс 4 включает АПИК и/или СОК и/или СКУП земснаряда и Wi-Fi адаптер (на чертеже не показаны).

Автоматизированный промерно-изыскательский комплекс предоставляет результаты измерения глубин, координат береговой линии, ключевых плавучих и береговых объектов и представляет собой, например, Автоматизированный промерно-изыскательский комплекс СКБВ.469153.101-02.

Судовой обстановочный комплекс предоставляет информацию о расстановке и контроле местоположения плавучих и береговых средств навигационного ограждения и представляет собой, например, Судовой обстановочный комплекс СКБВ.469153.102-01.

Система координированного управления позиционированием земснаряда предоставляет информацию по результатам планирования и непосредственного проведения дноуглубительных работ и представляет собой, например, Систему координированного управления земснарядом СКБВ.469153.103-04.

Wi-Fi адаптер АПК 4 обеспечивает бесплатный беспроводной канал связи с АПК 2 удаленной передачи ЭНК и представляет собой, например, адаптер Alfa AWUS 036Н.

Функционирование АСАД ЭНК ВВП происходит следующим образом.

Суда русловых партий и обстановочных бригад, оборудованные АПК 4 источников гидрографической информации, проводят изыскательские, путевые, дноуглубительные и иные работы, в результате которых получают новые исходные данные для обновления ЭНК ВВП. Для непосредственной передачи этих данных указанные суда подходят к месту расположения АПК 2 удаленной передачи ЭНК, отмеченному на карте и на местности. При входе в зону действия Wi-Fi роутера 15 АПК 2 (в радиусе 1-2 км от местоположения береговой антенны Wi-Fi роутера) АПК 4 отправляет запрос в АПК 2 для доступа к персональной папке на сервере 13. После авторизации АПК 4 копирует файлы с результатами изыскательских, путевых, дноуглубительных и иные работы в персональную папку на сервере 13.

В дальнейшем сервер 13 АПК 2 организует пересылку полученных результатов работ в АПК 1 регионального центра. Для пересылки используется канал спутниковой связи, созданный спутниковыми модемами 11 и 14.

От спутникового модема 11 полученные данные проходят через блок защиты информации 10, локальную вычислительную сеть 12, сервер 5 и сохраняются в базе данных исходной гидрографической информации блока 6 баз данных.

На следующем этапе, на АРМ 8 картографа загружаются полученные данные и на их основе вносятся коррективы в проекты соответствующих ячеек ЭНК. Обновление ячеек ЭНК может происходить в двух вариантах: с помощью выпуска небольших корректурных файлов к существующим ячейкам, либо полного перевыпуска (обновления) всей ячейки.

Проект обновленной ячейки вновь сохраняется в блоке 6 баз данных, откуда загружается на АРМ 9 верификатора. На АРМ 9 осуществляется финальная проверка корректности обновления ячейки или создания корректурных файлов и принимается решение об утверждении и издании новой ячейки или корректуры. Изданные ячейки экспортируются в формат S-57 и сохраняются в базе данных готовых ЭНК и корректур к ним блока 6 баз данных.

Автоматизированное рабочее место 7 администратора обеспечивает в ходе работы необходимую настройку и контроль корректного функционирования оборудования и ПО всего АПК 1 регионального центра.

После обновления ячеек карт в базе данных готовых ЭНК, происходит загрузка актуализированных ЭНК на АПК 2 удаленной передачи ЭНК. В ходе указанной загрузки файлы ЭНК из блока 6 баз данных через сервер 5 и ЛВС 12 попадают в блок защиты информации 10 и далее по каналу спутниковой связи, организованному спутниковыми модемами 11 и 14, попадают на сервер 13, где становятся доступными для загрузки пользователями.

Доведение актуализированных ЭНК до судов выполняется следующим образом. При входе судна, оборудованного АРМ 3 пользователя, в зону действия Wi-Fi роутера 15 АПК 2 удаленной передачи ЭНК АРМ 3 пользователя формирует запросов на поставку ЭНК и копирует файлы с актуализированными ЭНК с сервера 13 на судовой терминал СОЭНКИ АРМ 3 пользователя.

Заявленное изобретение реализовано в опытном образце комплексной автоматизированной системы сбора и оперативной передачи актуализированных ЭНК на суда подведомственных Росморречфлоту организаций в речных бассейнах Сибири и Дальнего Востока России. Результаты предварительных испытания данной системы подтверждают сокращение времени на доведение актуализированных ЭНК до судов и получение гидрографической информации, необходимой для корректировки ЭНК, от судов в условиях отсутствия сотовой связи, а также повышение достоверности ЭНК за счет сокращения срока цикла обновления ЭНК (от момента завершения изыскательских (путевых, дноуглубительных) работ до доставки актуализированных ЭНК потребителям) до 1-2 недель. Дополнительно использование предложенного изобретения позволяет снизить затраты по созданию и эксплуатации указанной системы за счет:

использования малого количества стационарных средств спутниковой радиосвязи, которые существенно дешевле оборудования, предназначенного для установки на движущихся объектах, и отсутствии необходимости массовой установки такого оборудования на все суда;

экономии дорогостоящего трафика, так как спутниковая радиосвязь задействуется лишь при однократной пересылке актуализированных ЭНК с АПК регионального центра на АПК удаленной передачи ЭНК и встречной пересылки результатов изыскательских, путевых, дноуглубительных и иные работ, а в процессе дальнейшего многократного доведения ЭНК до судов и загрузки результатов работ применяются бесплатные каналы связи Wi-Fi.

Проведение опытной эксплуатации указанной системы планируется на территориях Администрации Енисейского бассейна ВВП («Енисейречтранс», г. Красноярск) и Администрации «Волгобалт» (г. Санкт-Петербург).

1. Автоматизированная система актуализации и доведения электронных навигационных карт (ЭНК) внутренних водных путей до судов в условиях отсутствия сотовой связи, содержащая не менее одного аппаратно-программного комплекса (АПК) регионального центра, который содержит сервер, связанный с блоком баз данных, автоматизированное рабочее место (АРМ) администратора, АРМ картографа, АРМ верификатора и блок защиты информации, подключенные к локальной вычислительной сети, не менее одного АРМ пользователя системы, включающего, по крайней мере, судовой терминал системы отображения ЭНК и информации, и не менее одного АПК источника гидрографической информации системы, включающего, по крайней мере, автоматизированный промерно-изыскательский комплекс, и/или судовой обстановочный комплекс, и/или систему координированного управления позиционированием земснаряда, отличающаяся тем, что в состав системы включен по меньшей мере один АПК удаленной передачи ЭНК, который содержит сервер, соединенный с спутниковым модемом, вход-выход которого является первым входом-выходом АПК удаленной передачи ЭНК, и Wi-Fi роутером, вход-выход которого является вторым входом-выходом АПК удаленной передачи ЭНК, дополнительно в состав АПК регионального центра включен спутниковый модем, соединенный с блоком защиты информации, второй вход-выход спутникового модема является входом-выходом АПК регионального центра, который по средствам радиосвязи соединен с первым входом-выходом АПК удаленной передачи ЭНК, кроме того, в АРМ пользователя и АПК источника гидрографической информации введены Wi-Fi адаптеры, которые по средствам радиосвязи соединены со вторым входом-выходом АПК удаленной передачи ЭНК.

2. Автоматизированная система по п. 1, отличающаяся тем, что блок базы данных содержит, по крайней мере, базу данных исходной гидрографической информации, базу данных проектов по созданию или обновлению ячеек ЭНК, базу данных готовых ЭНК и корректур к ним на заданный регион и базу данных АПК удаленной передачи ЭНК заданного региона.

3. Автоматизированная система по п. 1, отличающаяся тем, что сервер АПК удаленной передачи ЭНК содержит, по крайней мере, следующие данные: базу данных актуализированных ЭНК, базу данных персональных папок АПК источников гидрографической информации с результатами изыскательских, и/или путевых, и/или дноуглубительных работ и базу данных АПК источников гидрографической информации.

4. Автоматизированная система по п. 1, отличающаяся тем, что в состав АРМ картографа входит специализированное программное обеспечение для загрузки и отображения цифровых картографических данных, загрузки, контроля, хранения и отображения актуальной оперативной информации, полученной от АПК источников гидрографической информации, создания ячеек ЭНК и корректуры к ним по актуальной оперативной информации, компиляции ЭНК в формат S-57 и конвертирования ЭНК во внутренние форматы АПК источников гидрографической информации.

5. Автоматизированная система по п. 1, отличающаяся тем, что в состав АРМ верификатора входит специализированное программное обеспечение для загрузки и отображения цифровых картографических данных, сличения всех элементов содержания составленной ЭНК и исходных цифровых картографических данных, верификации ЭНК, компиляции ЭНК в формат S-57 и конвертирования ЭНК во внутренние форматы АПК источников гидрографической информации.

Понятие элементы и виды договора дарения

Договор дарения

По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом (п. 1 ст. 572 ГК РФ).

Договор дарения регламентируется нормами гл. 32 ГК РФ, а также Федеральным законом от 11 августа 1995 г. «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».

Данный договор — безвозмездный, так как даритель не получает встречного имущественного предоставления от одаряемого. При наличии встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства договор не признается дарением и к нему применяются правила, предусмотренные п. 2 ст. 170 ГК РФ о притворной сделке, совершенной с целью прикрыть другую сделку, относящиеся к той сделке, которую стороны действительно имели в виду (о купле-продаже, мене и т. п.). Поскольку у одаряемого обязанностей из договора не возникает, договор является одностороннеобязывающим.

Кроме того, договор дарения может быть реальным или консенсуальным. Во втором случае имеет место обещание дарения в будущем, которое должно быть ясно выражено (т. е. содержать намерение совершить в будущем безвозмездную передачу веши или права конкретному лицу либо освободить его от имущественной обязанности) и сделано в надлежащей форме.

Договор дарения может быть условной сделкой, если имеет место его пожертвование, т. е. дарение вещи или права с условием использования в общеполезных целях (ст. 582 ГК РФ).

Стороны договора дарения

Сторонами договора являются даритель и одаряемый.

Паритель именуется также жертвователем (при пожертвовании — ст. 582 ГК РФ) и благотворителем (ст. 5 Закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»).

Даритель является собственником передаваемой вещи. Юридическое лицо, которому вещь принадлежит на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, может подарить вещь с согласия собственника, если законом не предусмотрено иное. Однако это ограничение не распространяется на обычные подарки небольшой стоимости (п. 1 ст. 576 ГК РФ).

Дарители-граждане должны обладать надлежащим объемом дееспособности. Так, малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно заключать договоры дарения (без согласия законных представителей) в виде мелких бытовых сделок или сделок по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или свободного распоряжения (п. 2 ст. 28 ГК РФ).

Дарение несовершеннолетними от 14 до 18 лет совершается с письменного согласия родителей (усыновителей) или попечителей. Исключение составляет дарение, имеющее характер мелкой бытовой сделки, а также по распоряжению своими доходами и средствами, предоставленными родителями (усыновителями) или с согласия последних третьим липом для определенной цели или свободного распоряжения (п. 2 ст. 26, п. 2 ст. 28 ГК РФ).

Согласно п. 2 ст. 581 ГК РФ обязанности дарителя, обещавшего дарение, переходят к его наследникам (правопреемникам), если иное не предусмотрено договором дарения.

Одаряемый именуется также благополучателем, если имеет место пожертвование (ст. 5 Закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»).

Малолетние и несовершеннолетние в возрасте от 6 до 18 лет вправе самостоятельно выступать в качестве одаряемых, если договор дарения направлен на безвозмездное получение выгоды и не требует нотариального удостоверения или государственной регистрации (п. 2 ст. 26, п. 2 ст. 28 ГК РФ). В иных случаях опекуны вправе от имени подопечного в возрасте до 14 лет принимать имущество в дар, а попечители — давать согласие на принятие дара подопечным в возрасте от 14 до 18 лет.

При обещании дарения в будущем права одаряемого, которому обещан дар, не переходят к его наследникам (правопреемникам), если иное не предусмотрено непосредственно договором (п. 1 ст. 581).

При пожертвованиях одаряемым может быть гражданин, лечебное, воспитательное учреждение, учреждение социальной защиты и другое аналогичное учреждение, а также благотворительные, научные и учебные учреждения, фонды, музеи и другие учреждения культуры, общественные и религиозные организации, государство, субъекты РФ и муниципальные образования (п. 1 ст. 582).

Содержание договора дарения

Существенным условием договора дарения является его предмет.

Чаще всего предметом дарения являются вещи. Среди вещей выделяют обычные подарки стоимостью до пяти минимальных размеров оплаты труда (п. 2 ст. 574, 575 ГК РФ) и обычные подарки небольшой стоимости (п. 1 ст. 576, 579 ГК РФ). В отношении таких подарков не действуют правила о запрещении дарения, об отказе от исполнения договора дарения и об отмене дарения. Договор дарения подарков стоимостью до пяти минимальных размеров оплаты труда с дарителем — юридическим лицом может быть заключен устно.

Предмет дарения может представлять собой имущественное право требования к себе или к третьему лицу (например, даритель-автор передает одаряемому право на получение авторского гонорара к издательству, опубликовавшему книгу дарителя) или выражаться в виде освобождения дарителем одаряемого от имущественной обязанности перед собой или третьим лицом.

Предмет договора дарения должен быть конкретизирован. Обещание подарить все свое имущество или часть своего имущества без указания на конкретный предмет дарения в виде вещи, права или освобождения от обязанности ничтожно (п. 2 ст. 572 ГК РФ).

При пожертвовании оговаривается условие об общеполезной цели использования дара. Общеполезная цель обязательно указывается при пожертвовании гражданину. Общая польза предполагает неопределенное количество лиц, которые вправе пользоваться пожертвованием. При отсутствии такого условия пожертвование имущества гражданину считается обычным дарением, а в остальных случаях пожертвованное имущество используется одаряемым в соответствии с назначением имущества.

Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для использования которого установлено определенное назначение, должно вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества.

В случае, если использование пожертвованного имущества в соответствии с указанным жертвователем назначением становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по другому назначению лишь с согласия жертвователя, а в случае смерти гражданина-жертвователя или ликвидации юридического лица — жертвователя — по решению суда.

Если пожертвованное имущество используется не в соответствии с указанным жертвователем назначением, это дает право жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику требовать отмены пожертвования.

В договоре дарения могут быть оговорены условия о порядке передачи имущества, об ограниченном пользовании имуществом дарителя.

Консенсуальный договор дарения может заключаться под отлагательным или отменительным условием. Например, в договоре может быть указано, что даритель вправе отменить дарение, если он переживет одаряемого (п. 4 ст. 578 ГК РФ). Таким образом, смерть одаряемого ранее дарителя (отмснитсльнос условие) влечет за собой прекращение прав и обязанностей по дарению.

Форма договора предусмотрена ст. 574 ГК РФ. В большинстве случаев дарение может быть совершено устно, если сопровождается передачей дара одаряемому посредством его вручения, символической передачи (вручение ключей и т. п.) либо вручения правоустанавливающих документов.

В простой письменной форме договор дарения совершается, если:

  • даритель — юридическое лицо и стоимость дара — движимого имущества превышает пять минимальных размеров оплаты труда;
  • договор содержит обещание дарения движимого имущества в будущем.

Если в этих случаях договор дарения совершен устно, то он является ничтожным.

В письменной форме с государственной регистрацией совершается договор дарения недвижимости.

В ст. 575 ГК РФ содержатся нормы, запрещающие дарение:

  • от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их законными представителями;
  • государственным служащим и служащим органов муниципальных образований в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей;
  • работникам лечебных, воспитательных и других аналогичных учреждений гражданами, находящимися в них на лечении, воспитании, содержании или их супругами и родственниками этих граждан;
  • между коммерческими организациями.

Этот запрет не распространяется на обычные подарки стоимостью не более пяти установленных законом минимальных размеров оплаты труда.

В соответствии со ст. 573 ГК РФ одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. В этом случае договор дарения считается расторгнутым. При этом отказ от дарения должен быть в той же форме, что и сам договор. Так, если договор дарения заключен в письменной форме, отказ от дара должен быть совершен также в письменной форме. В случае, когда договор дарения зарегистрирован, отказ от принятия дара также подлежит государственной регистрации.

Наличие письменно оформленного договора дарения предполагает право дарителя требовать от одаряемого возмещения реального ущерба, причиненного отказом принять дар.

Даритель вправе отказаться от исполнения договора об обещании дарения в будущем, если:

  • после заключения договора имущественное или семейное положение или состояние здоровья дарителя изменилось настолько, что исполнение договора приведет к существенному снижению уровня жизни дарителя (п. 1 ст. 577 ГК РФ);
  • одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения (п. 2 ст. 577, п. 1 ст. 578 ГК РФ).

Даритель вправе отменить дарение по предусмотренным в законе основаниям (ст. 578, п. 5 ст. 582), если:

  • одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя либо жизнь членов его семьи, близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения;
  • обращение одаряемого с подаренной вещью создает угрозу ее безвозмездной утраты, а вещь представляет для дарителя большую неимущественную ценность;
  • дарение совершено индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в нарушение положений закона о несостоятельности (банкротстве) за счет средств, связанных с его предпринимательской деятельностью, в течение шести месяцев, предшествовавших объявлению такого лица несостоятельным (банкротом);
  • в договоре дарения предусмотрено право дарителя отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого;
  • пожертвованное имущество используется не в соответствии с указанным жертвователем назначением либо используется по другому назначению в изменившихся обстоятельствах без согласия жертвователя.

В случае отмены дарения одаряемый обязан возвратить подаренную вещь, если она сохранилась в натуре к моменту отмены дарения.

У дарителя не возникает права об отказе от исполнения договора и об отмене дарения обычных подарков небольшой стоимости (ст. 579 ГК РФ).

В соответствии со ст. 580 ГК РФ даритель несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу одаряемого-гражданина вследствие недостатков подаренной веши. Но при этом должно быть доказано, что недостатки веши были неявные (скрытые); недостатки возникли до передачи вещи одаряемому; даритель был осведомлен о недостатках и не предупредил одаряемого о недостатках.

Электронная библиотека

Понятие договора дарения. Договором дарения называется договор, по которому одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать определенное имущество другой стороне (одаряемому) либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности (ст. 572 ГК).

Многие договоры гражданского права могут выступать и в качестве возмездных, и как безвозмездные, однако лишь договоры дарения и ссуды являются безвозмездными во всех случаях. На первый взгляд, отсутствие встречного удовлетворения, т. е. безвозмездность обязательства, противоречит самой природе гражданского права. Ведь имущественные отношения, входящие в его предмет, традиционно понимаются как имущественно-стоимостные, товарно-денежные отношения. Действие же макроэкономического закона стоимости в полной мере проявляется лишь в возмездных обязательственных правоотношениях, поскольку именно здесь происходит своеобразный обмен товарами (вещами, работами, услугами).

Однако и безвозмездные правоотношения, равно как и абсолютные правоотношения (к которым вообще неприменимо деление на «возмездные и безвозмездные»), также могут испытывать действие закона стоимости, хотя и не столь явное. Так, правоотношения собственности не связаны напрямую с денежным обменом. Но решение вопроса о принадлежности лицам тех или иных вещей является необходимым основанием для участия этих лиц в гражданском обороте, а объем и характер принадлежащих им вещных прав во многом предопределяют содержание будущих обязательственных отношений. Главное же, пожалуй, состоит в том, что предмет не утрачивает присущие ему качества товара и тогда, когда он переходит от одного лица к другому безвозмездно.

Договор дарения опосредует переход имущества (веши, права и т. п.) от одного лица к другому, причем и даритель, и одаряемый являются юридически равноправными субъектами. Таким образом, правоотношения, возникающие из договора дарения, вполне укладываются в рамки предмета гражданского права и адекватны методу гражданско-правового регулирования.

Дарение является одним из старейших договоров гражданского права. Уже в римском праве периода республики (V – I вв. до н.э.) дарение признавалось одним из оснований возникновения права собственности. Обещание подарить, если оно совершалось в форме стимуляции, также имело юридическую силу. Позже в законодательстве империи получил исковую защиту особый вид неформального соглашения о дарении – pactum donationis. Его важнейшие положения, касающиеся предмета договора, ответственности дарителя, оснований отмены дарения, были в значительной степени заимствованы дореволюционным российским правом.

Российская цивилистика XIX – начала XX в. уделяла неослабное внимание изучению правовых проблем дарения. Доктрина трактовала дарение как один из способов приобретения права собственности, т. е. односторонний акт, а не договор. Обоснованием этого тезиса служил тот факт, что дарение, сопровождающееся передачей дара одаряемому, не порождает никакого обязательства. Иными словами, дарение (как реальная сделка) совершается и исполняется одновременно в момент передачи вещи. Сторонники противоположной точки зрения исходили из того, что предметом дарения могут быть не только вещи, передаваемые в собственность, но и различные имущественные права.

Кроме того, дарение может выступать и в качестве консенсуальной сделки, т. е. в форме обещания подарить что-либо в будущем. Наконец, самый серьезный довод в пользу признания дарения полноценным договором гражданского права – это необходимость получить согласие одаряемого на принятие дара. Все эти аргументы, предложенные Г. Ф. Шершеневичем в начале века, сохранили свою актуальность и легли в основу современного понимания договора дарения.

В советский период договор дарения конструировался как реальный, а его предметом могли выступать лишь вещи. Тем самым резко сужалась сфера применения этого договора, что, впрочем, оправдывалось ссылками на принципы социалистической морали.

По действующему ГК дарение может выступать в качестве как реального, так и консенсуального договора. В последнем случае договор порождает обязательство передать определенное имущество одаряемому в момент, не совпадающий с моментом заключения договора, т. е. в будущем. Различия между реальным и консенсуальным договорами дарения весьма велики и затрагивают практически все аспекты отношений между дарителем и одаряемым. Не случайно большинство норм главы 32 ГК регулируют либо только реальные договоры дарения, либо только обещание подарить, а количество общих норм, распространяющихся на все виды дарения, минимально. Единственное, что объединяет все разновидности договора дарения,– это его безвозмездный характер.

Мотивы совершения дарения могут быть самыми различными: желание показать свое расположение одаряемому, помочь ему, отблагодарить за что-либо или даже инициировать ответный дар. В этом смысле безвозмездность дарения не означает его беспричинности. Однако во всех этих случаях мотив лежит за рамками самого договора дарения и никоим образом не влияет на его действительность. Если же мотив включен в содержание договора, т. е. дарение или обещание подарить формально обусловлено совершением каких-либо действий другой стороной, то это, как правило, ведет к признанию договора дарения ничтожным (абз. 2 п. 1 ст. 572 ГК).

С другой стороны, желание одарить может выступить мотивом иного, нежели дарение, договора. Так, передача родственнику квартиры по ее официальной балансовой стоимости (которая во много раз ниже реальной рыночной цены) – с экономической точки зрения щедрый подарок. Но юридически это – не дарение, а купля-продажа, поскольку в обязательстве из договора присутствует встречное удовлетворение в виде покупной цены. Таким образом, основанием договора дарения является не само по себе желание одарить, а намерение передать имущество безвозмездно.

Безвозмездность как главный квалифицирующий признак договора дарения не означает, что одаряемый вообще свободен от любых имущественных обязанностей. Так, передача дара может быть обусловлена его использованием в общеполезных целях, в том числе по какому-либо определенному назначению (пожертвование). Исполнение такой обязанности одаряемым не является встречным предоставлением, поскольку оно адресовано не самому дарителю, а более или менее широкому кругу третьих лиц. Возможны и другие случаи дарения имущества, обремененного правами третьих лиц, например залогом или сервитутом. Более того, возможно заключение договора дарения, связанного с обременением передаваемого имущества в пользу самого дарителя, что в конечном счете приводит к возложению на одаряемого определенных обязанностей по отношению к дарителю.

Так, возможен договор, по которому даритель, отчуждая дом, выговаривает себе право постоянного пользования одной из комнат. Корреспондирующая этому праву обязанность одаряемого является встречной по отношению к обязанности дарителя осуществить дарение, она обусловлена ею. Однако исполнение этой обязанности одаряемым не охватывается «предоставлением» в традиционном смысле слова. Ведь даритель в результате исполнения договора не получает ничего нового, т. е. такого, что он не имел бы до и

помимо договора. Аналогичная ситуация имеет место, когда лицо дарит один из принадлежащих ему земельных участков, оставляя за собой сервитут, например право прохода или прогона скота по подаренному участку. До совершения дарения эти правомочия уже принадлежали собственнику (не являясь собственно сервитутами, но входя в содержание правомочия пользования), поэтому одаряемый ничего «своего» дарителю не предоставляет. С известной долей условности можно было бы говорить о том, что одаряемый лишь «возвращает» дарителю часть того, что ему и так принадлежало. Точнее, эту ситуацию следует понимать таким образом, что указанные права, оставшиеся за дарителем, вообще не входили в состав дара, а значит, и не могли быть переданы обратно в качестве встречного удовлетворения.

Таким образом, договор дарения может предусматривать встречные обязательства одаряемого, что само по себе его не порочит. Лишь наличие встречного предоставления в строгом смысле слова уничтожает действительность договора дарения. Поэтому абз. 2 п. 1 ст. 572 ГК нуждается в ограничительном толковании. Из этого можно сделать вывод, что договор дарения, являющийся, по общему правилу, односторонне-обязывающим, в ряде случаев может выступать и как договор взаимный (но тем не менее безвозмездный).

В юридической литературе обосновывались и другие признаки договора дарения, восходящие к классическому римскому праву: бесповоротность перехода прав, бессрочность дарения, увеличение имущества одаряемого, уменьшение имущества дарителя и некоторые иные. Все эти признаки, действительно, обычно присущи дарению. Но все они производимы от безвозмездного характера дарения, а потому не имеют самостоятельного значения.

Отграничение дарения от иных институтов гражданского права, как правило, не представляет большого труда. Купля-продажа является явным антиподом дарения в силу своей возмездности. От договора ссуды дарение отличается тем, что вещь, являющаяся предметом договора, передается в собственность, а не во временное пользование, как при ссуде. Кроме того, предметом дарения может выступать не только вещь, но и имущественное право, а также освобождение от обязанности. От иных сделок, которые могут быть безвозмездными (поручение, хранение и др.), дарение также отличается своим предметом, ибо невозможно «подарить» какие-либо действия, услуги, составляющие содержание указанных договоров. В отличие от завещания – односторонней сделки по распоряжению имуществом на случай смерти – дарение является договором, т. е. двусторонней сделкой, а потому может иметь место лишь при жизни дарителя. Бесплатная передача имущества под выплату ренты (ст. 585 ГК), хотя и регулируется нормами о договорах дарения, но дарением в собственном смысле не является. В договоре ренты «бесплатность» отчуждения имущества означает лишь отсутствие непосредственного денежного эквивалента, покупной цены. Но сама передача имущества плательщику ренты обусловлена встречным имущественным предоставлением с его стороны и, значит, в отличие от дарения, является возмездной.

Ряд безвозмездных предоставлений вообще выпадает из сферы гражданско-правового регулирования. К ним, в частности, относятся разного рода премии и поощрительные выплаты, регулируемые трудовым правом, государственные награды и премии, носящие публично-правовой характер, и многие другие.

Элементы договора дарения. Гражданское законодательство советского периода фактически ограничивало предмет дарения лишь вещами. В отличие от него действующий ГК резко расширил предмет договора дарения, включив в него вещи, имущественные права (требования) в отношении дарителя или третьих лиц, а также освобождение от имущественных обязанностей перед дарителем или третьим лицом. Такое определение предмета договора уже подвергалось и, вероятно, еще долго будет подвергаться справедливой критике юристов. Причина этого заключается прежде всего в том, что в одно мно

жество объединяются такие разнородные объекты, как имущество (вещи и имущественные права) и действия (освобождение от обязанности). Причем предметом дарения являются не любые, а лишь некоторые юридические действия: прощение долга (если даритель освобождает одаряемого от обязанности перед самим собой), перевод долга (если даритель переводит на себя обязательство одаряемого перед третьим лицом), принятие на себя исполнения обязательства (если даритель исполняет обязательство за одаряемого и от его имени). Все эти действия объединяет лишь то, что они направлены на обогащение одаряемого, т. е. увеличение его имущества. Но вряд ли этого достаточно для их включения в предмет дарения. Во-первых, обогащение одаряемого возможно в различных правовых формах, которые не исчерпываются лишь случаями освобождения его от обязанностей. Так, безвозмездная передача имущества в пользование (ссуда), несомненно, обогащает ссудополучателя, так как он сберегает сумму арендной платы. Но от этого ссуда не превращается в дарение. Во-вторых, основания и процедура прощения, перевода долга, принятия на себя исполнения настолько различны, что их объединение под «крышей» дарения крайне искусственно.

Предметом договора дарения могут выступать любые вещи, не изъятые из оборота, в том числе и такие специфические, как деньги и ценные бумаги. Дарение вещей, ограниченных в обороте (например, охотничьего оружия), не должно нарушать их специального правового режима, т. е. одаряемым может выступать лишь управомоченное на владение соответствующей вещью лицо (например, член общества охотников или охотник-промысловик, имеющий лицензию).

Имущественные права, являющиеся предметом дарения, могут иметь как обязательственный (права требования), так и вещный характер. Нужно иметь в виду, что некоторые имущественные права вообще не могут отчуждаться, например требования об алиментах или о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью (ст.

Дарение прав в отношении третьих лиц происходит в форме их уступки – цессии, с соблюдением норм ст. 382 – 390 ГК. Сложнее обстоит дело с регулированием дарения имущественных прав в отношении самого дарителя. Такие права, в принципе, могут либо существовать у третьих лиц до момента дарения, либо возникать у одаряемого на основе договора дарения. Однако в первом случае даритель не может уступить права, поскольку они ему не принадлежат. Во втором случае права одаряемого возникают впервые в силу самого договора дарения. Но уступить можно лишь такое право, которое ранее уже принадлежало кредитору в силу обязательства, возникшего до момента уступки (п. 1 ст. 382 ГК), следовательно, дарение права в отношении самого дарителя цессией не является.

Рассмотрим реальный договор дарения, по которому даритель передает одаряемому право пользования какой-либо своей вещью. Этот договор заключается в момент передачи права (т. е. закрепления права за одаряемым). Но дарение имущественного права в отношении себя самого в то же время означает и принятие на себя корреспондирующих обязанностей перед одаряемым (в нашем примере это – обязанность по передаче вещи в безвозмездное пользование). Следовательно, здесь реальный договор дарения порождает обязательство, содержанием которого является не передача дара (дар, т. е. право, уже передан), а выполнение каких-либо иных действий. Аналогичная картина наблюдается и во всех других случаях дарения имущественного права в отношении самого дарителя: возникает новое обязательство, содержание которого определяется характером подаренного

права и может иметь мало общего с первоначальным договором дарения. Такую ситуацию вряд ли можно считать нормальной.

Большинство обязательственных прав имеет срочный характер, поэтому, выступая предметом договора дарения, они ставят под сомнение его традиционные свойства бессрочности и бесповоротности.

Освобождение от имущественной обязанности, как один из вариантов дарения, может осуществляться различными способами. Освобождение от обязанности перед самим дарителем называется прощением долга. Буквальное толкование ст. 415 ГК приводит к выводу о том, что прощение долга является односторонней сделкой и обусловлено лишь соблюдением прав других лиц в отношении имущества кредитора-дарителя. Однако такой вывод некорректен, поскольку в силу ст. 572 ГК прощение долга всегда является договором дарения и поэтому требует согласия одаряемого должника.

Типичный случай освобождения от обязанности перед третьим лицом – это перевод такой обязанности с одаряемого на дарителя, именуемый переводом долга (который подчиняется требованиям ст. 391, 392 ГК). В этом случае даритель занимает место одаряемого, вытесняя его из правоотношения с третьим лицом. Освобождение одаряемого от обязанности перед третьим лицом произойдет и в том случае, если благодаря действиям дарителя прекратится соответствующее обязательство. Это возможно, если даритель выполнит за одаряемого его обязанность, не становясь формальным должником по основному обязательству. Согласие одаряемого на совершение таких действий можно рассматривать как своеобразное перепоручение (возложение) исполнения на дарителя (ст. 313 ГК). Такое же перепоручение исполнения будет иметь место и в том случае, когда даритель передает кредитору одаряемого отступное (ст. 409 ГК) и тем самым прекращает обязательство.

Предмет договора дарения должен быть формально определен путем указания на конкретную вещь, право или освобождение от конкретной обязанности. В противном случае договор, содержащий обещание подарить, считается незаключенным (абз. 2 п. 2 ст. 572 ГК). Отсутствие в законе аналогичной нормы, посвященной реальному договору дарения, объясняется тем, что его предмет неизбежно становится определенным для сторон уже в момент передачи, т. е. еще при заключении договора.

Основными видами дарения являются реальный договор (непосредственное дарение) и консенсуальный договор дарения (дарственное обещание). В качестве классификационного критерия здесь выступает момент заключения договора. Но возможна и другая классификация, в основу которой положена цель дарения. Так, различаются дарение в собственном смысле слова, т. е. действие, совершаемое в интересах одного одаряемого лица, и пожертвование – дарение, совершаемое в общих интересах неопределенного круга лиц, преследующее общеполезные цели (ст. 582 ГК). Обе приведенные классификации не пересекаются между собой, поэтому пожертвование может выступать и как реальный договор, и как консенсуальный (обещание пожертвовать).

Предмет договора пожертвования уже, нежели собственно дарения. Он охватывает только вещи и права, но не включает освобождения от обязанности. Причина этого очевидна: освобождение одаряемого от обязанности всегда производится в его непосредственных интересах, и отнюдь не всегда направлено к общему благу. Возможный перечень общеполезных целей пожертвования чрезвычайно велик, а их достижение может вестись самыми различными путями, поэтому ГК воздерживается здесь от каких-либо перечислений. Вместо этого законодатель в ряде случаев предоставляет дарителю право указать конкретное назначение, по которому будет использоваться имущество, пожертвованное на общее благо. Это допустимо, если одаряемым по договору пожертвования является юридическое лицо или гражданин (п. 3 ст. 582 ГК). Более того, в отношении граждан указание конкретного направления использования дара не только возможно, но и абсо

лютно необходимо, в противном случае пожертвование превратится в обычное дарение. Законодатель, вероятно, исходит из того, что соблазн утаить дар от общества, использовав его на собственные нужды, у среднестатистического гражданина непреодолимо велик.

Другие особенности пожертвования обусловлены спецификой его предмета и будут освещены далее при анализе соответствующих вопросов дарения.

Итак, мы рассмотрели предмет договора дарения, который может включать вещи, имущественные права и освобождение от обязанностей. Но, быть может, в качестве предмета дарения могут выступать и другие объекты гражданских прав, например работы, услуги? Нет, такое расширение предмета дарения не основано на законе и противоречит самой природе указанных объектов. Так, предметом договора дарения может выступать вещь, изготовленная в результате работы подрядчика. Но трудно представить себе дарение самого процесса работы, изготовления вещи. Это тем более справедливо и в отношении услуг, вся полезность которых заключена в самой деятельности исполнителя.

Сторонами договора дарения – дарителем и одаряемым – могут быть граждане, юридические лица и государство. Право государства совершать дарения, а равно выступать одаряемым, не вызывает сомнений. Но вправе ли оно делать подарки иначе, как в общеполезных целях? Да, так как общий интерес, преследуемый государством, может заключаться и в том, чтобы одарить частное лицо (двух, трех, тысячу и т. д.).

Серьезное влияние на возможность заключения договоров дарения гражданами оказывает объем их дееспособности. Недееспособный гражданин может заключать договоры дарения только через своего опекуна (п. 2 ст. 29 ГК). При этом от его имени можно производить дарение только обычных подарков небольшой стоимости (не дороже пяти минимальных размеров оплаты труда); право на получение им подарков через опекуна не ограничено.

Лицо, признанное ограниченно дееспособным, вправе самостоятельно совершать лишь мелкие бытовые сделки, а все остальные – только с согласия попечителя (п. 1 ст. 30 ГК). Это означает, что ограниченно дееспособный гражданин вправе самостоятельно совершать договор дарения только в качестве одаряемого и только в том случае, если этот договор в силу своего потребительского характера и незначительной суммы относится к мелким бытовым сделкам.

В соответствии с правилами п. 2 ст. 26 и п. 2 ст. 28 ГК малолетние и несовершеннолетние могут совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, т. е. выступать в качестве одаряемых, если соответствующие договоры не требуют нотариального удостоверения или государственной регистрации. Ответственность по таким договорам, заключенным малолетними, несут их законные представители, а по договорам, заключенным несовершеннолетними, отвечают они сами. Кроме этого, несовершеннолетние вправе самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами (п. 1 п. 2 ст. 26 ГК), в том числе путем их дарения. Во всех остальных случаях дарение осуществляется либо с согласия законных представителей несовершеннолетних, либо через законных представителей малолетних, действующих от их имени (в последнем случае предметом дарения может быть лишь обычный подарок небольшой стоимости).

Дарение между супругами производится на общих основаниях с учетом, разумеется, того, что предметом дарения обычно выступает имущество, принадлежащее одному из супругов лично (например, вещь на праве собственности либо доля в общей долевой собственности, если такой режим имущества установлен). Впрочем, возможно дарение и путем передачи имущественных прав, принадлежащих одному из супругов в общей совместной собственности, что приведет к закреплению всего супружеского имущества за одним лицом. Дарение третьим лицам имущества, находящегося в общей совместной собственности (а это самый распространенный режим супружеского имущества), возможно по согласию всех сособственников (п. 2 ст. 576 ГК и ст. 35 СК).

Ряд запретов на получение подарков закон связывает с особенностями профессионального статуса одаряемых лиц, пытаясь таким образом бороться со злоупотреблениями работников социальной сферы и государственного управления (п. 2 и 3 ст. 575 ГК).

В отношении договоров дарения с участием юридических лиц ГК также предусматривает ряд специальных ограничений. Пункт 4 ст. 575 ГК прямо запрещает дарение между коммерческими организациями, за исключением обычных подарков небольшой стоимости. Значение этой нормы трудно переоценить, особенно учитывая широту предмета дарения. С одной стороны, п. 4 ст. 575 ГК направлен на защиту имущества организаций от разбазаривания (правда, эта лазейка уже давно сужена налоговым законодательством) и, значит, служит интересам кредиторов и участников (учредителей) юридических лиц. С другой стороны, эта же норма серьезно ограничивает возможности нормального ведения предпринимательства и подчас противоречит сложившимся обычаям и обыкновениям бизнеса. Так, коммерческая организация вроде бы не вправе простить долг контрагенту – коммерческой организации. А в случае безнадежной задолженности это может повлечь за собой целый ряд неблагоприятных экономических последствий для кредитора. Запрет на безвозмездную передачу имущества сильно ударит по холдингам и финансово-промышленным группам, осложнит взаимоотношения основных юридических лиц и дочерних. В общем, запрет дарения между коммерческими организациями чреват многими издержками, большинство из которых сейчас даже трудно предвидеть в деталях.

Другое ограничение, установленное п. 1 ст. 576 ГК, касается дарения вещей, принадлежащих юридическому лицу на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Действительность такого дарения, осуществляемого унитарным предприятием либо казенным предприятием или учреждением, требует согласия собственника вещи. Это ограничение не распространяется на случаи пожертвования (п. 2 ст. 582 ГК) и на обычные подарки небольшой стоимости. Законодатель не проводит здесь каких-либо различий между указанными вещными правами, а также между движимыми и недвижимыми вещами. Возникающие в результате этого противоречия с частью первой ГК (в частности, п. 1 ст. 297 и ст. 298 ГК) следует разрешать в пользу п. 1 ст. 576 ГК как lex specialis.

Форма договора дарения определяется его предметом, субъектным составом и ценой. В соответствии с п. 3 ст. 574 и ст. 131 ГК все договоры дарения недвижимого имущества (и реальные, и консенсуальные) должны заключаться в письменной форме и подлежат обязательной государственной регистрации.

Правила, определяющие форму договора дарения движимого имущества, предусмотрены п. 2 ст. 574 ГК. В письменную форму под страхом недействительности должны облекаться все консенсуальные договоры дарения (дарственные обещания), а также реальные договоры на сумму более 5 МРОТ, в которых дарителем выступает юридическое лицо.

Все прочие реальные договоры дарения могут заключаться в устной форме, в том числе и путем совершения сторонами конклюдентных действий.

Специальные требования к форме договора дарения прав по отношению к третьим лицам (уступка требования), а также дарения в виде освобождения от обязанности перед третьими лицами путем перевода долга установлены п. 1 и 2 ст. 389 и п. 2 ст. 391 ГК.

Договор дарения: понятие и основные элементы. Ограничения и запрещение дарения. Договор пожертвования недвижимого имущества

1 ст. 572 ГК РФ).
Договор дарения выделен в отдельный тип договоров, поскольку ему присущи характерные признаки, отличающие его от других договоров: договор дарения всегда безвозмезден; налицо увеличение имущества одаряемого; увеличение имущества одаряемого происходит за счет уменьшения имущества дарителя; наличие у дарителя намерения одарить; согласие одаряемого на принятие дара.
Договор дарения является односторонним, безвозмездным, как правило, реальным, за исключением обещания дарения, который признается консенсуальным.
Наиболее острые споры в науке и правоприменительной практике вызывает вопрос о том, что следует понимать под встречным предоставлением, наличие которого лишает договор дарения его основного признака — безвозмездности.
По мнению М.Г. Пискуновой, условие о сохранении за дарителем права пользования квартирой (жилым помещением) после отчуждения является встречным предоставлением, поэтому такой договор не может быть признан дарением, данная сделка притворна (совершена с целью прикрыть другую сделку, отношения сторон сходны с догово
ром пожизненного содержания с иждивением). И далее автор, проявляя непоследовательность, пишет: «Однако положение о сохранении прав пользования дарителя в договоре дарения между членами семьи, проживающими в одной квартире, не следует расценивать как условие договора»[131]. Напротив, И.В. Елисеев, рассмотрев два примера, когда в одном случае даритель, отчуждая одаряемому дом, оставил за собой право пользования одной из комнат, а в другом случае, подарив земельный участок, оставил за собой сервитут, пришел к выводу, что договор дарения может предусматривать встречные обязательства одаряемого, что само по себе его не порочит. Лишь наличие встречного предоставления в строгом смысле слова уничтожает действительность договора дарения, поэтому, по мнению И.В. Елисеева, абз. 2 п. 1 ст. 572 ГК РФ нуждается в ограничительном толковании[132]. Оба автора заблуждаются: в рассматриваемых ими ситуациях недвижимое имущество — предмет договора дарения, обременено соответствующими правами дарителя. Тем не менее, как справедливо замечает В.В, Витрянский, в подобных случаеях имущество поступает в собственность одаряемого без всякого встречного удовлетворения, но обремененным правами прежнего собственника; с таким же успехом имущество, передаваемое в дар, может быть обременено правами третьих лиц[133].
Предметом договора дарения могут быть вещи, в том числе недвижимое имущество, деньги, ценные бумаги, имущественные права, предоставляемые одаряемому, а также освобождение последнего от имущественных обязанностей[134].
Виды договора дарения: собственно договор дарения имущества и имущественных прав; обещание дарения; пожертвование.
Обещание дарения, помимо упоминавшейся консенсуальной конструкции, характеризуется и другими признаками, отличающими его от дарения и пожертвования. Для договора обещания дарения характерна обязательная письменная форма, несоблюдение которой влечет недействительность договора. В тексте договора обещания дарения должны содержаться сведения о конкретном лице, являющемся ода

ряемым, и указание конкретного предмета дарения. Обещание дарителя подарить все свое имущество или часть своего имущества без указания на конкретный предмет дарения признается ничтожным (п. 2 ст. 572 ГК РФ).
Например, в договоре обещания дарения должно быть указано следующее: по достижении моей внучкой, Васильевой Светланой Юрьевной, 14 июня 1997 г. рождения, 21 (двадцати одного) года обязуюсь передать Васильевой С.Ю. в собственность безвозмездно принадлежащую мне на праве собственности однокомнатную квартиру общей площадью 36 кв.м (жилая — 17,5 кв.м), расположенную по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 16, корп. 3, кв. 24.
Обещание дарения может заключаться под отлагательным условием, когда стороны ставят возникновение обязанности дарителя передать одаряемому имущество в зависимость от обстоятельства, в отношении которого неизвестно, наступит оно или не наступит (успешное окончание учебы, свадьба, рождение ребенка). Такой договор может быть заключен также под отменительным условием, которое может наступить до передачи дара одаряемому (например, появление собственных детей, излечение от тяжкого недуга). Вместе с тем в законе содержатся специальные императивные основания, по которым допускается отмена дарения. Так, даритель вправе отказаться от исполнения договора, содержащего обещание передать в будущем одаряемому вещь или право либо освободить одаряемого от имущественной обязанности, если после заключения договора имущественное или семейное положение либо состояние здоровья дарителя изменилось настолько, что исполнение договора в новых условиях приведет к существенному снижению уровня его жизни. Кроме того, даритель вправе отказаться от исполнения договора, содержащего обещание передать в будущем одаряемому вещь или право либо освободить одаряемого от имущественной обязанности, если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников (ст. 577 ГК РФ).
В случае умышленного лишения жизни дарителя одаряемым право требовать в суде отмены дарения принадлежит наследникам дарителя. Даритель также вправе потребовать в судебном порядке отмены дарения, если обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя большую неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной утраты. По требованию заинтересованного лица суд может отменить дарение, совершенное индивидуальным пред

принимателем или юридическим лицом в нарушение положений закона о несостоятельности (банкротстве) за счет средств, связанных с его предпринимательской деятельностью, в течение 6 месяцев, предшествовавших объявлению такого лица несостоятельным (банкротом). В договоре дарения может быть обусловлено право дарителя отменить дарение, в случае если он переживет одаряемого. Заслуживает внимания указание закона на недопустимость дарения, предусматривающего передачу дара после смерти дарителя (п. 3 ст. 572 ГК РФ). Следовательно, невозможна государственная регистрация договора дарения и права собственности одаряемого после смерти дарителя даже в случае нотариально удостоверенного договора. Если при жизни дарителя переход права собственности не был зарегистрирован, это имущество не принадлежит одаряемому и подлежит включению в наследственную массу умершего дарителя[135].
Права одаряемого, которому по договору дарения обещан дар, не переходят к его наследникам (правопреемникам), если иное не предусмотрено договором дарения, тогда как обязанности дарителя, обещавшего дарение, переходят к его наследникам (правопреемникам), если иное не предусмотрено договором дарения.
Договор пожертвования выделяется в отдельный вид договора дарения исходя из наличия у него такого основного признака, как совершение дарения вещи или права в общеполезных целях; таковыми могут быть как цели, полезные для общества в целом, так и цели, достижение которых полезно для более узкого круга лиц, например для жителей определенной местности, студентов и преподавателей образовательного учреждения и т.п.

Задать вопрос нефрологу онлайн

Интернет —
Консультация
Нефролога

Консультация врача — бесплатно, быстро, качественно, анонимно!

Бесплатная консультация врача — нефролога

На ваш вопрос будет отвечать врач — нефролог одного из медицинских центров Москвы, сотрудничающих с нашим порталом.

Медицинские консультации предоставляются бесплатно.

Консультации нефролога производятся с 9.00 до 21.00, без выходных, приём заявок — круглосуточно.

Для соблюдения анонимности, при заполнении заявки на консультацию нефролога вы можете указать любое имя. Указанный вами e-mail на сайте не публикуется. Однако, пожалуйста, не указывайте свои контактные данные и другую личную информацию в тексте своего вопроса.

Для получения консультации врача-нефролога заполните форму, затем нажмите кнопку «Задать вопрос». Врач перезвонит Вам через несколько минут.

Бесплатные медицинские онлайн-консультации на сегодняшний день доступны только жителям Москвы и Московской области.

Обращаясь за консультацией к нефрологу следует понимать, что на основании описанных симптомов врач не может поставить диагноз и назначить лечение. Однако, на конкретные вопросы (Какие клиники Москвы специализируются на нехирургическом лечении мочекаменной болезни? Насколько безопасна литотрипсия, какие осложнения после неё бывают, есть ли альтернатива такому лечению? Сколько стоит лечение, операция? Можно ли применять методы народной медицины при пиелонефрите? Какие современные методы лечения гломерулонефрита существуют? и т.п.) можно получить конкретные ответы.

Преимущества телефонной консультации врача перед обычными сервисами онлайн-консультаций очевидны:

1. Оперативность — с помощью консультации нефролога по телефону Вы получаете ответ на свой вопрос в течение 30 минут.

2. Во время консультации по телефону у врача есть возможность задавать дополнительные, уточняющие вопросы, которые могут быть важны в решении конкретной медицинской проблемы.

3. Вы будете знать у кого консультируетесь и, при необходимости, можете обратиться к этому специалисту для очной консультации.

На нашем сайте Вы можете обратиться за медицинской консультацией к врачам различных специальностей:

Заочная медицинская консультация врача — нефролога не может служить заменой очной консультации врача, но она может помочь вам сориентироваться в медицинских вопросах.

Уважаемые пациенты! Не занимайтесь самолечением, проконсультируйтесь у врача!

Консультация нефролога онлайн

Нефрологи сервиса Qapsula

Энгельевна

г.Москва, ул.Новый Арбат, 21

ЗАО «Институт красоты на Арбате» Лицензия №ЛО-77-01-006017 от 11 апреля 2013 г

ЗАО «Косметологическая лечебница Институт красоты» Лицензия №77-01-000629 от 9 июня 2005 г

Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», вы подтверждаете свое согласие с условиями предоставления услуг (Пользовательское соглашение)

Восстановление пароля

На Ваш Email будет отправлена ссылка, по которой Вы сможете установить новый пароль

Консультация нефролога онлайн

Задать вопрос

Вопрос №128684

Здравствуйте. В начале сентября стала тянуть правая почка. Сделала УЗИ, по УЗИ признаки острого пиелонефрита. Обратилась к терапевту, назначили нолицин 7 дней и канефрон. Анализы крови в норме, в моче бактерии сплошь. К сожалению, не сдала повторно анализы после лечения. В октябре опять стало тянуть почку и каждый вечер температура поднималась до 37. Обратилась опять к терапевту. Сдала анализы, картина не изменилась, еще добавился незначительно белок, 0,04. Терапевт ничего не стала назначать, рекомендовала обратиться к нефрологу. Нефролог посмотрел анализы, постучал меня по почкам, поставил диагноз обострение хронического пиелонефрита (?) и отправил пить 10 дней ципролет и брусничный лист. Я пропила эти лекарства, ничего не пропуская. Анализ буду сдавать завтра снова. Но! На следующий же день после последнего приема антибиотика стала тянуть почка и температура уже 4й день повышается по вечерам до 37. Подскажите, существуют ли какие-либо способы провести более точную диагностику для установления причины болей и подъема температуры (кроме анализов крови, мочи и простукивания почек)? Заранее благодарю за ответ. С уважением, Анастасия

Вопрос №128428

Здраствуйте добрый день .хотел узнать можно ли вступить половой контакт при остронефротическом синдроме?

Вопрос №128391

Вечер добрый. Подскажите пожалуйста. В 10 лет мне удалили правую почку,после того ни каких жалоб, ни каких обращений в больницу не было. На данный момент мне 55 лет. Могу ли я работать в пожарной охране?? Все физические нормативы мной зданы! Заранее спасибо за ответ.

Вопрос №128115

Добрый день расскажите какие антибиотики самые безопасные с минимальными побочными эффектами для хронического пиллонефритта? Жду Вашего ответа Анна

Вопрос №127793

Добрый день. Дочери 7лет в конце лета начался ночной энурез, потом днем моча стала подтекать. Обратились к педиатру он отправил на УЗИ почек и мочевого, а так же анализ мочи общий и по Нечепоренко. Анализы оказались нормальными, а на УЗИ поставили гидронефроз ЧЛС одной почки 0,6 другой 0,7мм, отправили на консультацию к урологу, он сказал, что это в пределах нормы. Вопрос так ли это и стоит ли обратиться к нефрологу, а не урологу? Спасибо

Вопрос №127600

Здравствуйте, сначала болело что-то внутри, думала по женски, гинеколог после осмотра сказал идти в нефрологу, пропила фитолизин, боль прошла но начала болеть поясница, больше по бокам, и сегодня первый раз было больно при мочеиспускании, посоветуйте лекарство,какое скорее всего мне выпишите врач, талонов к врачу пока что нет

Вопрос №127340

Здравствуйте, сдали ОАМ ребенку (см. фото), очень смущают результаты. С чем может быть связано такое изменение результата, к кому стоит обратиться или может пройти доп. обследование? Спасибо.

Вопрос №125559

Подскажите пожалуйста что у меня по УЗИ почек,была киста,сейчас нет,что то другое ,врач в отпуске,спасибо.

Вопрос №125216

Здравствуйте. Моему ребенку 1 месяц. Поступили в больницу с криками и болчми в животе. Взяли анализы мочи, кала, крови. В крови превышение лейкоцитов 18 при норме 12. В моче обнаружен стафилакокк lugdunensis 1.4’10 в 6 степени. По узи все в норме. Что это может быть за болезнь и чем она опасна? Ставят диагноз ферментная недостататочность. Пролечили 5 дней вифероном и ферментами. Лейкоциты снизились до нормы, а стафилакокк, мне говорят, лечить не нужно. Но как не нужно если ребенок часто вздрагивает с криками и плачит сильно .Сжимается и беспокойно спит. Поможет ли курс препората КИП?(имуностимулятор).

Вопрос №125156

Болит бок справа. Такое ощущение,что почка занимает все пространство и тяжелая,как камень. Яркой боли нет. Скорее некомфортные ощущения. Что это может быть? Почка? И бежать в больницу?

Консультация нефролога

Левая уменьшенная почка, не опущено яичко

Абсолютно верно, связи между почкой и отсутствием яичка в мошонке никакой нет. Перед операцией по низведению яичка необходимо сделать повторное УЗИ мочеполовой системы.

Поликистоз почек

Здравствуйте! Ребенку необходимо наблюдение у нефролога.

Здравствуйте доктор. Меня беспокоит боль при мочеиспускании . Сдала ОАМ:ЭПИТЕЛИЙ ПЛОСКИЙ много,лейкоциты 3-5, соли аморфные фосфаты. Что у меня может быть?

Здравствуйте! У вас скорее всего цистит. Вам необходимо обратиться на очный прием к нефролгу или урологу или к терапевту!

Расщепление ЧЛС

Людмила здравствуйте! Расщепление ЧЛС не влияет на качество жизни вашего ребёнка, это НЕ БОЛЕЗНЬ! это особенность строения чашечно-лоханочной системы.

Сахар в моче

мочекаменная болезнь

Здравствуйте! В заключение все написано. Если мы говорим о лечении, то Вам необходима очная консультация нефролога.

Беременность с одной почкой

Кистозное образование левой почки как лечить

Диана, здравствуйте! Вам необходима консультация уролога и онколога.

Колликоэктозия правой почки.

Здравствуйте! Вы попали на консультацию к нефрологу?

Летние отеки

Здравствуйте! Вашей девушке необходима срочная очная консультация у терапевта.

Рубенок мучается по ночам

Здравствуйте! Вы не написали какой возраст у ребёнка. Есть ли сейчас изменения?

ЧПНСт ( нефрестома?)

Здравствуйте! Все эти вопросы необходимо задать оперирующим хирургам.

Сергей, здравствуйте! По одному УЗИ диагноз не ставят. Мы же не заключение лечим, а человека. Вам необходима очная консультация нефролога с предварительно выполенным анализом мочи.

Пиелоэктазия и гидронефроз почек у плода

Песок в почке

Здравствуйте, Яна! Корень петрушки при оксалурии пить нельзя. На фоне проводимой терапии у вас должно быть адекватное вашему весу и возрасту питье.

Вы можете авторизоваться на сайте при помощи:

Введите e-mail адрес, указанный при регистрации

Зарегистрировавшись, вы сможете:

  • комментировать статьи и блоги,
  • бесплатно получать онлайн-консультации у специалистов,
  • пользоваться сервисами,
  • участвовать в конкурсах,
  • общаться на форуме.

Звезды говорят

Популярные статьи

Адрес редакции и издателя:
127994, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: [email protected] Карта проезда

Copyright © 2003-2018
ООО «Издательский дом
журнала «Здоровье»

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда — журнала «Здоровье». У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте «Энциклопедия Здоровья».

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Вопросы нефрологу

Задать вопрос нефрологу можно о заболеваниях, которые касаются непосредственно патологий почек: пиелонефрит, почечнокаменная, мочекаменная, ишемическая болезнь почек, гломерулонефрит, амилоидоз. Но кроме этого, консультация нефролога понадобится и при лечении системных заболеваний, в которые вовлечены мочевыводящие органы.

Признаки нарушения функционирования почек

Во всех вышеперечисленных случаях необходимы консультации нефролога для выявления и устранения первопричины недомогания.

Почему так важна ранняя диагностика

Для почечных заболеваний на начальной стадии характерно отсутствие сильных болей или ярко выраженных симптомов — чаще всего болезнь протекает скрытно. Поэтому следует обращать внимание и на общее самочувствие: упадок сил, дискомфорт при выведении мочи, температуру, сигнализирующую о воспалительном процессе. Ведь хронические формы болезней почек, в которые нередко переходит несвоевременно обнаруженное воспаление, крайне плохо поддаются лечению. А осложнения запущенных болезней крайне тяжелые — вплоть до удаления почки или острой или хронической почечной недостаточности.

Чтобы развеять сомнения и устранить дискомфортное состояние, задавайте вопросы нефрологу. Он подскажет, на что именно следует обратить внимание, и какие анализы нужно провести. Чем раньше будет назначена медикаментозная терапия, тем выше шансы на полное выздоровление без хирургического вмешательства.

Единовременные выплаты полицейским за жилье

Право на единовременную выплату сотруднику полиции

Я сотрудник полиции с выслугой 15 лет. проживаю с отцом в однокомнатной квартире общей жилой площадью 32 кв.м. собственником данной квартиры является умершая в 2010 году моя мама. квартира не переоформлена. В качестве наследников участвуют три лица я, отец и сестра. Имею ли я право на получение единовременной выплаты на покупку или строительства жилья. Спасибо.

Ответы юристов (5)

Согласно ст.44 «О полиции предусматривается три варианта удовлетворения потребности сотрудника полиции в жилье: 1) посредством предоставления ему служебного жилого помещения; 2) путем предоставления жилого помещения в собственность; 3) посредством единовременной социальной выплаты на приобретение жилья. Из содержания статьи 44 видно, что законодатель, закрепляя право сотрудников полиции на жилье, ввел новый самостоятельный вид жилищного обеспечения — предоставление единовременной социальной выплаты на приобретение жилья. Однако указанная норма носит бланкетный характер. Механизм прописан вЗаконео социальных гарантиях.

Так, сотрудник, имеющий стаж службы в органах внутренних дел не менее 10 лет в календарном исчислении, имеет право на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения один раз за весь период службы в органах внутренних дел (далее — единовременная социальная выплата).

Единовременная социальная выплата предоставляется сотруднику в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных для МВД России, по решению Министра внутренних дел Российской Федерации при условии, что сотрудник:

2) является нанимателем либо членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника и обеспечен общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 15 кв. м;

Единовременная социальная выплата предоставляется сотруднику с учетом совместно проживающих с ним членов его семьи. Порядок и условия предоставления единовременной социальной выплаты определяются Правительством Российской Федерации.

Право на единовременную социальную выплату сохраняется за гражданами Российской Федерации, уволенными со службы в органах внутренних дел с правом на пенсию и принятыми в период прохождения службы на учет в качестве имеющих право на получение такой выплаты.

Сотрудник, который с целью приобретения права на получение единовременной социальной выплаты намеренно совершил действия, повлекшие ухудшение его жилищных условий, ставится на учет в качестве обладателя права на получение единовременной социальной выплаты не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных действий.

Поэтому, исходя из состава Вашей семьи — Вы и отец, в собственности которых фактически меньше 30 кв. м., так как собственников 1/3 квартиры является сестра, то Вы можете претендовать на указанную выплату, но для этого права собственников надо зарегистрировать, чтобы избежать лишних формальных вопросов. После этого подавайте документы для признания Вашей семьи нуждующейся в улучшении жилья.

Есть вопрос к юристу?

Добрый вечер. Согласно Федеральному закону РФ от 19 июля 2011г.
№247-ФЗ О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации п. 1 ст. 4 Сотрудник, имеющий стаж службы в органах внутренних дел не менее 10 лет в календарном исчислении, имеет право на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения один раз за весь период службы в органах внутренних дел.

Единовременная социальная выплата предоставляется сотруднику в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральному органу исполнительной власти в сфере внутренних дел, по решению руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел при условии, что сотрудник:

— является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения и обеспечен общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 15 квадратных метров.

Поскольку у вас кв общей площадью 32 на 3 человек, согласно наследования, то в силу этого вы имеете право на данную единовременную выплату. Однако необходимо оформить право собственности ващей доли в наследстве, после его принятия.

согласно ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Сотрудник, имеющий стаж службы в органах внутренних дел не менее 10 лет в календарном исчислении, имеет право на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения один раз за весь период службы в органах внутренних дел при условии, что сотрудник:

1. не является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения;

2. является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения и обеспечен общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 15 квадратных метров;

3. проживает в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям, независимо от размеров занимаемого жилого помещения;

исходя из вашей информации, 2 пункт скорее всего относится к вам, следовательно вы имеете право на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилья, поскольку сейчас вы не имеете жилья. но вступите в наследство и станете собственником доли в наследуемой квартире и даже после этого общей площади будет недостаточно

Единовременная выплата пенсионерам МВД на жилье

Здравствуйте. Я 18 лет отслужил в МВД и стоял на очереди на жильё, затем через увольнение перешёл в наркоконтроль и оттуда на пенсию по выслуге лет. При выходе на пенсию в гнк в постановке на очередь отказали сославшись что приказ уже подписан и я не успел вовремя предоставить все справки. Жильё ни я ни семья никогда не имели. Как высадить право. Документы в райотделе полиции что стоял на очереди есть (до увольнения из МВД) Сейчас вёл гнк нет они присоединились к МВД, есть ли возможность через суд восстановить право на выплату. Я из Курганской области, к кому обратится?

Ответы юристов (3)

Если во время службы гражданину не удалось решить жилищный вопрос, он может воспользоваться этим правом, выйдя на пенсию по выслуге. Для этого предусматривается единовременная социальная выплата, использовать которую можно на покупку или строительство жилья как в городе, так и сельской местности.

Федеральный закон № 247-ФЗ «О социальной защите и гарантиях сотрудников полиции»

Статья 4. Единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилого помещения

6. Право на единовременную социальную выплату сохраняется за гражданами Российской Федерации, уволенными со службы в органах внутренних дел с правом на пенсию и принятыми в период прохождения службы на учет в качестве имеющих право на получение единовременной социальной выплаты.

Вам необходимо обратиться в отдел кадров того управления МВД, где Вы проходили службу. Если Вас не будет устраивать решение вопроса Вы можете обратится в районный суд по мету регистрации: ГПК РФ Статья 29. Подсудность по выбору истца

Есть вопрос к юристу?

Так как на основании Указа Президента №156 от 05.04.2016 года:

1. Упразднить Федеральную службу Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и Федеральную миграционную службу.

Структура была упразднена, которая и до этого входила в состав Центрального аппарата МВД РФ, на Вас распространяются положения Указа Президента РФ от 28.06.1999 N 825 и Постановления Правительства РФ от 29.09.1999 N 1095 «Вопросы обеспечения жильем увольняемых со службы сотрудников органов внутренних дел . » :

граждане, уволенные со службы из указанных органов и учреждений, а также члены их семей, признанные в установленном порядке нуждающимися в получении жилых помещений или улучшении жилищных условий и имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета, обеспечиваются жилыми помещениями преимущественно путем выпуска и погашения государственных жилищных сертификатов.

Согласно части первой, статьи 44 закона «О полиции», обеспечение сотрудника полиции жилым помещением осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета посредством предоставления ему служебного жилого помещения или жилого помещения в собственность либо единовременной социальной выплаты на его приобретение в порядке и на условиях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.

Согласно части 1, статьи 4 закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилого помещения может быть предоставлена:

— сотруднику, имеющиму стаж службы в органах внутренних дел не менее 10 лет в календарном исчислении;

— один раз за весь период службы в органах внутренних дел.

В соответствии с ч. 6, статьи 4 закона, право на единовременную социальную выплату сохраняется за гражданами Российской Федерации, уволенными со службы в органах внутренних дел с правом на пенсию и принятыми в период прохождения службы на учет в качестве имеющих право на получение единовременной социальной выплаты.

Как указано в части 2 статьи 4 закона, единовременная социальная выплата предоставляется сотруднику в пределах бюджетных ассигнований при условии, что сотрудник:

1) не является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения;

2) является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения и обеспечен общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 15 квадратных метров;

3) проживает в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям, независимо от размеров занимаемого жилого помещения;

4) является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеет иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма либо принадлежащего на праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

5) проживает в коммунальной квартире независимо от размеров занимаемого жилого помещения;

6) проживает в общежитии;

7) проживает в смежной неизолированной комнате либо в однокомнатной квартире в составе двух семей и более независимо от размеров занимаемого жилого помещения, в том числе если в состав семьи входят родители и постоянно проживающие с сотрудником и зарегистрированные по его месту жительства совершеннолетние дети, состоящие в браке.

Если Вы подходите по таким критериям, то согласно приказа Минстроя №1691/пр от 20.12.2018 на 1 квартал 2018 года расчёт 1 кв.метра в Курганской области составляет 30 664 рубля.

Норматив общей площади жилого помещения для расчета размера социальной выплаты устанавливается, согласно п. 16Правил, в следующем размере:

33 кв. м — для одиноко проживающего гражданина;

42 кв. м — на семью из 2 человек;

по 18 кв. м на каждого члена семьи при численности семьи 3 человека и более.

Указанный норматив применяется, если:

а) гражданин — участник подпрограммы и члены его семьи не имеют жилых помещений для постоянного проживания;

б) гражданином — участником подпрограммы и членами его семьи, проживающими на основании договора социального найма в жилом помещении, находящемся в государственном или муниципальном жилищных фондах, принимается обязательство о расторжении указанного договора и об освобождении занимаемого жилого помещения;

в) гражданином — участником подпрограммы и членами его семьи, проживающими в жилом помещении, принадлежащем ему и (или) членам его семьи на праве собственности и не имеющем обременений, принимается обязательство о безвозмездном отчуждении этого жилого помещения в государственную или муниципальную собственность.

Таким образом, если Вы подходите под все критерии, то обращайтесь в ГУ МВД РФ по Курганской области по адресу: Россия, Курган, улица Куйбышева, 81 с заявлением о предоставлением Вам единовременного пособия (подаёте через канцелярию, второй экземпляр с отметкой оставляете у себя). В случае отказа, обжалуйте решение в суде.

На этот счёт имеется положительная судебная практика (есть даже Определение Верховного суда, разъясняющие ряд моментов).

Здравствуйте. Единовременная выплата пенсионерам МВД на жилье производится согласно постановления Правительства РФ № 1223 от 30 декабря 2011 г. «О предоставлении единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации». В результате реорганизации органов МВД произошло присоединение Госнаркоконтроля к МВД. Согласно ч.2 ст.58 ГК РФ при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица. ГНК незаконно Вам отказал, сославшись, что приказ уже подписан и Вы не успели вовремя предоставить все справки. Такого основания к отказу нет. Согласно п.22.1 указанного постановления при переводе сотрудников в пределах системы одного федерального органа исполнительной власти к новому месту службы, в котором постановка сотрудников на учет для получения единовременной выплаты осуществляется иными комиссиями, сведения об указанных сотрудниках на основании учетного дела вносятся в книгу учета по новому месту службы с учетом даты правового акта федерального органа исполнительной власти, органа, утвердивших решение о принятии их на учет по прежнему месту службы. Это означает, что при переводе в Госнаркоконтроль он обязан был внести Ваши данные о нуждаемости в жилом помещении, в.т.ч. о праве на субсидию. Чтобы «высадить» своё право, обратитесь письменно в ОМВД с заявлением о предоставлении субсидии и потребуйте отказ, если он последует. Отказ в выплате субсидии обжалуйте в судебном порядке на основании главы 22 Кодекса административного судопроизводства РФ. Будут вопросы, пишите в личку.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Единовременная выплата сотрудникам полиции

А сейчас полагается получения единовременной выплаты сотруднику полиции, проработавшему более 15 лет, если какой то закон, как то всё умалчивается.

Здравствуйте! Нет такого закона, а более подробно вам может ответить непосредственно ваш руководитель направьте рапорт на имя руководителя.

При суициде сотрудника полиции положена единовременная выплата?

Страховщик не освобождается от выплаты страховой суммы в случае смерти застрахованного лица, если смерть последнего наступила вследствие самоубийства и к этому времени застрахованное лицо находилось на службе не менее двух лет. Удачи.

Где можно узнать номер очереди на единовременную выплату для сотрудников полиции.

Здравствуйте. Узнать номер очереди можно в месте, куда Вы сдавали необходимый пакет документов для получения единовременной выплаты с целью постановки на учёт — в территориальном органе исполнительной власти по месту несения службы.

Выплачивается ли единовременная выплата на жилье сотруднику полиции если случился развод?

Согласно ст.4 ФЗ от 19.07.2011 №247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Единовременная социальная выплата предоставляется сотруднику, при условии, что сотрудник: 1) не является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения; 2) является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения и обеспечен общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 15 квадратных метров; 3) проживает в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям, независимо от размеров занимаемого жилого помещения; 4) является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеет иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма либо принадлежащего на праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 5) проживает в коммунальной квартире независимо от размеров занимаемого жилого помещения; 6) проживает в общежитии; 7) проживает в смежной неизолированной комнате либо в однокомнатной квартире в составе двух семей и более независимо от размеров занимаемого жилого помещения, в том числе если в состав семьи входят родители и постоянно проживающие с сотрудником и зарегистрированные по его месту жительства совершеннолетние дети, состоящие в браке. Согласно Правилам предоставления единовременной социальной выплаты, принятие сотрудника на учет осуществляется на основании заявления сотрудника на имя руководителя федерального органа исполнительной власти, органа, в котором указывается, что по прежним местам службы единовременная выплата не предоставлялась. К заявлению прилагаются следующие документы: а) копия финансового лицевого счета, справка о проверке жилищных условий, выписка из домовой книги или единый жилищный документ за последние 5 лет до подачи заявления с мест жительства сотрудника и членов его семьи (в случае, если по независящим от сотрудника обстоятельствам документы не могут быть получены, представляются документы, подтверждающие невозможность их получения); б) копии паспорта сотрудника и паспортов членов его семьи; в) копия свидетельства о заключении (расторжении) брака — при состоянии в браке (расторжении брака); г) копия (копии) свидетельства о рождении ребенка (детей) сотрудника; д) справка о стаже службы сотрудника в органах внутренних дел в календарном исчислении; е) копии документов, подтверждающих наличие либо отсутствие в собственности сотрудника и (или) членов его семьи жилых помещений, помимо жилого помещения, в котором они зарегистрированы; ж) копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жилого помещения (в случае, если такое право предусмотрено законодательством Российской Федерации). Отказать сотруднику в принятии его на учет для получения единовременной выплаты могут только в том случае, если представленные им документы и сведения, полученные по результатам проведенной комиссией проверки, не подтверждают наличие условий, необходимых для принятия сотрудника на такой учет.

Меня уволили за порочащую честь сотрудника полиции) могут ли снять с учета по единовременной выплате на покупку либо строительство жилого помещения?

Не совсем понятен вопрос. Но если имеется в виду, сохранится ли ваше место в списках ЕСВ — тогда нет, эта выплата только для сотрудников, которым Вы перестанете быть после увольнения.

Имеется ли практика выплаты сотрудникам полиции в Крыму единовременной помощи на приобретение жилья? Выдают ли её вообще или дают только единицам — избранным?

Доброго времени суток Никаких денег на приобретение жилья никому не выдают, максимум что могут, предоставить само жильё Удачи Вам. Анна Титова.

Крым — это особая территория в России, поэтому все эти вопросы вам нужно узнавать только в самом Крыму и у Крымчан, в том числе ваших коллег. Никакой открытой информации по поводу Крыма подобного рода в отрытом доступе нет.

Консультация юриста по телефону: 8800 505 9111. Звонок бесплатный.

Я являюсь сотрудников полиции стою в очереди на единовременную соц. выплату для приобретения жилья или строящегося жилого помещения. В настоящее время я планирую уйти на пенсию стаж работы 25 лет. Скажите пожалуйста обязаны ли мне без очереди а она у меня 156 в связи с уходом на пенсию выплатить единовременнуютный соц выплату для приобретения жилья? Спасибо.

Нет. Правила предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1223) 31. Единовременная выплата предоставляется сотрудникам в порядке очередности принятия на учет. Сотрудники и граждане Российской Федерации, уволенные со службы в органах внутренних дел с правом на пенсию, состоящие на учете в качестве имеющих право на получение единовременной выплаты и имеющие 3 и более детей, проживающих совместно с ними, или удостоенные звания Героя Российской Федерации, либо ветераны боевых действий на территории Афганистана имеют преимущественное право на предоставление им единовременной выплаты перед сотрудниками и гражданами Российской Федерации, уволенными со службы в органах внутренних дел с правом на пенсию, принятыми на учет в том же году. Сотрудникам и гражданам Российской Федерации, уволенным со службы в органах внутренних дел с правом на пенсию, состоящим на учете в качестве имеющих право на получение единовременной выплаты, которые имеют преимущественное право на предоставление единовременной выплаты, предоставление такой выплаты осуществляется в порядке очередности принятия их на учет.

У меня муж сотрудник полиции имеет ли он право на единовременную выплату но у меня есть 1/4 доля собственности приватизации я учавствовала до совершенолетия.

Добрый вечер. Сотрудник полиции если есть нужда в жилье может встать на очередь для получения сертификата. Хорошего приятного вечера.

В какие сроки и вообще ли сейчас предоставляется единовременная выплата сотрудником полиции на жилье?

Согласно статье 4 Федерального закона № 247 – ФЗ, претендентами на получение единовременной социальной выплаты являются: — сотрудники, имеющие стаж службы в ОВД не менее десяти лет в календарном исчислении. Они имеют право на единовременную социальную выплату один раз за весь период службы в ОВД — члены семьи, а также родители сотрудника ОВД, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в ОВД. — граждане РФ, уволенные со службы в ОВД с правом на пенсию и принятые в период прохождения службы на учет в качестве имеющих право на получение единовременной социальной выплаты Определенного, регламентированного законом срока получения нет, так как данные выплаты по социальной программе осуществляются в порядке очереди. Собираете пакет документов, пишите заявление о предоставлении выплаты и Вас ставят в очередь.

Хотим подать с мужем документы на единовременную выплату сотруднику полиции. Стаж у мужа-более 20 лет. Зарегистрированы мы с детьми (7 и 9 лет (ребеное-инвалид)) у его родителей. Своей собственности нет. Учитывается ли собственность родителей при постановке на учет?

Нет не учитывается.

Собственность его родителей при постановке на учет не учитывается, Юлия Эдуардовна.

Меня интересует вопрос по Единовременной социальной выплате сотруднику органа внутренних дел (полиции) для приобретения или строительства жилого помещения. Вопрос следующий:
Недавно у нас с мужем родился ребенок, сейчас мы решаем вопрос с пропиской ребенка. Проживаем с мужем в г.Перми (краевой центр), но прописаны в крае в разных местах. Думаем прописать ребенка и меня к матери мужа в г.Перми. Подскажите, пожалуйста, в таком случае будем ли мы иметь право на эту выплату? И будет ли вычитаться площадь на которой нас пропишут при расчете (ведь мы по идее не имеем право собственности на эту квартиру)? Или нужно (для её получения) оставить прежние прописки в крае и ребенка прописать там же.

Обратитесь в жилищный отдел по месту службы. Вам все расскажут как сделать.

Хотим получить единовременную выплату сотрудникам полиции, вопрос — как считать площадь, имеющуюся у меня и супруга, жилую или общую? В условиях получения прописано, что на одного члена семьи должно быть не больше 15 кв. м.
Спасибо.

Имеется ввиду жилой площади Дарья

Мой муж стоит в очереди на единовременную выплату сотрудникам полиции с ноября 2013 года. В МВД он с 2002 года, до этого был в МО, в итоге 20 лет уже есть высоуги (если исчислить все вместе). В этом году ему 41 год. Вопрос такой-могут аннулировать его очередь, если он сейчас уволится якобы с выходом на пенсию. Или только при достижении 45 лет он может спокойно дальше стоять в этой очереди?

Очередь не прекратиться.

Я сотрудник полиции, не потеряю ли я право на получение единовременной социальной выплаты на жилье, если являюсь созаемщиком по ипотеке, приобретенной родной сестрой. Собственник ипотечной квартиры сестра. Спасибо!

Нет, не потеряете.

Единовременная выплата на жилье сотруднику полиции
Добрый вечер, подскажите кто знает, положена ли супругу ЕСВ как сотруднику полиции, если у него в равной долевой собственности есть недвижимость площадью 51 м. (На него соответсвенно приходится 17 м.) И у меня доля в квартире которая составляет 26 м., так же имеем двух детей.

26+51 =77/4=19,25. Нуждаемость исходит из 18 кв. м. на одного члена семьи. Скорее не имеете право на выплату.

Я являюсь сотрудником полиции и стою в очереди на получение единовременной выплаты на приобретение жилья. У меня 25 лет выслуги в органах МВД и я ухожу на пенсию. Могу ли я через суд получить эти деньги, по выходу на пенсию?

Здравствуйте! Можете получить.

Здравствуйте! можете обратиться в суд . Сказать однозначно какое решение примет суд , сложно

Мой муж сотрудник полиции мы стоим с 2013 года в очереди на единовременную выплату, на момент постановки в очередь у меня была доля в приватизирован ной родительской квартире 20 кв метров, соответственно наша нуждаемость в кв метрах жилья определена, с учётом этих имеющихся метров, в 2015 родился второй ребёнок, вопрос, если жильё ,в котором у меня доля будет продана и куплено другое жильё ,но количество кв метров в новом жилье, которые будут у меня в собственности останутьтся прежними по количеству 20 кв метров, будет лиэто является ухудшением жилищных условий и будет ли являться основанием отодвинуть нас в очереди на 5 лет?

В статье 53 ЖК РФ как раз речь идет про намеренное ухудшение жилищных условий.Эти действия не будут ухудшением намеренным т.к. метраж у вас тот же останется. Статья 53. Последствия намеренного ухудшения гражданами своих жилищных условий [Жилищный кодекс РФ] [Глава 7] [Статья 53] Граждане, которые с намерением приобретения права состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях совершили действия, в результате которых такие граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, принимаются на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных намеренных действий.

Получение жилищного сертификатадля сотрудников МВД требует соблюдения следующих условий: гражданин или члены его семьи не заключали договор социального найма и не имеют недвижимости в собственности; если гражданин является нанимателем по договору социального найма или собственником, то площадь жилого помещения на одного члена семьи составляет не более 15 кв. м; гражданин проживает совместно с лицами, которые имеют тяжелую (острую) форму хронического заболевания, при которой дальнейшее проживание с ними невозможно; гражданин проживает в помещениях, которые не соответствуют установленным требованиям; гражданин проживает в коммуналке или общежитии; гражданин проживает в смежной (неизолированной) комнате или 1-комнатной квартире совместно с двумя семьями.

Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 N 1223 (ред. от 11.06.2015) «О предоставлении единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам органов внутренних дел РФ» (вместе с «Правилами предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам органов внутренних дел РФ») — далее Правила. Согласно п.15 Правил решения комиссии о принятии (об отказе в принятии) сотрудников на учет для получения единовременной выплаты и о снятии их с учета оформляются протоколами комиссии и утверждаются правовыми актами федерального органа исполнительной власти. На учет Вы приняты с учетом 20 кв.м., потому, как нуждаемость сохраняется. Вот, если бы Вы по кв.м. не проходили, то тогда Вас вообще бы на учет не приняли, а при продаже 5 лет отсчитали бы. А Вы уже приняты, а потому при сохранении этих же квадратных метров, нуждаемость сохранится на прежнем уровне и оснований для «отодвинуть» в очереди нет. 5 лет начинает течь с момента продажи, отчуждения, но для тех лиц, которые вообще не могли быть приняты на учет, так как площади им хватало, а у Вас изначально её не хватало, а потому никто Вас не отодвинет.

Если остаются 20 кв. м., то нет ухудшения жилусловий. И неважно, умышленно или нет. Ст. 53 ЖК РФ здесь не может применяется — нет ухудшения. «Граждане, которые с намерением приобретения права состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях совершили действия, в результате которых такие граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, принимаются на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных намеренных действий.»

С точки зрения ст53 ЖК РФ такая продажа и последующая покупка не будут считаться ухудшением жилищных условий Количество квадратных метров у вас же не изменилось И вы по прежнему претендуете на получение ЕДВ с учетом 20 кв.м Ухудшение -это когда ваши квадратные метры жилья уменьшились

Здравствуйте.Да будет является ухудшением жилищных и будет основанием отодвинуть нас в очереди на 5 лет. Тут главное сам факт продажи, ведь продавая жилье, вы не можете не осознавать, что ухудшаете свои жилищные условия. Если сотрудник, который для приобретения права состоит на учете для получения единовременной выплаты совершил действия, повлекшие ухудшение жилищных условий, то он принимается на учет не ранее, чем через 5 лет с даты совершения указанных действий. К действиям, повлиявшим на ухудшение жилищных условий, совершенным сотрудником для приобретения права состоять на учете для получения субсидии относятся: д) отчуждение жилого помещения или частей жилого помещения, имеющихся в собственности сотрудника и с ним проживающих членов его семьи. Также согласно Постановлению Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1223 «О предоставлении единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 19. Сотрудник снимается с учета для получения единовременной выплаты: г) в случае выявления сведений, не соответствующих сведениям, указанным в заявлении и представленных документах, послуживших основанием для принятия сотрудника на учет для получения единовременной выплаты (если данные сведения свидетельствуют об отсутствии у сотрудника права на принятие на такой учет);

Скажите, семья сотрудников полиции стоит на очереди на выплату единовременной социальной помощи на приобретение жилья. В семье есть ребенок-инвалид, 2 года диагноз — ДЦП. Имеет ли право семья на первоочередную выплату этого пособия?

Перечень заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь (Приказ Минздрава России от 29.11.2012 №?987н) и Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире (Приказ Минздрава России от 30.11.2012 №?991н). Изучите —если есть диагноза—тогда да.

Как сотруднику полиции получить единовременную выплату на приобретение жилья?

Обратитесь в жилищную комиссию подразделения,в котором проходите службу. После сбора пакета документов,она поставит Вас на очередь с присвоением индивидуального номера,который сохраняется и в случае перевода на другое место службы.

Кто является членом семьи?
На единовременную социальную выплату сотрудникам полиции имеют право сотрудники. при условии, что они и члены их семей обеспечены жилплощадью не более 15 кв.м.
Ситуация: площадь жилья 60 кв. м., в квартире проживает 4 человека: сотрудник, его жена и двое совершеннолетних детей (25,23). жена и дети в равных долях являются собственниками. По ЖК РФ получается, что членом семьи сотрудника является только жена. Т.е. они на двоих обеспечены жилплощадью 1/3 от 60,1 кв.м., т.е. по 10,02 на человека. Т.е. в очередь на выплату встать можно. Или же совершеннолетние дети тоже являются членами семьи и в независимости от долей собственности, площадь квартиры делится на 4, т.е. обеспеченность сотрудника — 15,025 кв.м. и прав на выплату нет.

Здравствуйте! Дети тем более несовершеннолетние комиссией учитываются в обязательном порядке при постановке на учет. Если жилье принадлежит вашей семье ( жене и детям ) и только то 60 / 4, при условии там вы прописаны все.

Я стою на очереди по единовременной выплате сотруднику полиции мне сказали что при подходе моей очереди нужно будет снова подтверждать справками что у меня попрежнему нет жилья и я нуждаюсь в этой выплате, подскажите верно ли это.

Да, необходимо будет подтверждать, так как срок действия справок обычно не более месяца.

Мой муж сотрудник полиции, стаж более 20 лет. Хотим подать документы на единовременную выплату на приобретение жилья. 17 июня 2011 года я отказалась от наследства 15 кв. м., доставшегося мне от отца в пользу моей матери. У меня вопрос: является ли это намеренным ухудшением жилищных условий, если я отказалась от наследства еще до принятия закона о социальных гарантиях сотрудников полиции?

Нет, не является, причины отказа могут быть разные, к примеру большие долги по ЖКХ за эти 15 кв. м. ну и т. д. Вы вправе отказаться.

Я сотрудник полиции стою в очереди на получение единовременной выплаты для приобретения жилья. Буду ли я иметь право на эту выплату если построю дом на садовом участке, который в собственности?

Да, будете иметь право.

Единовременную выплату сотрудник полиции может получить на квартиру только в том городе где он прописан?

Здравствуйте! да, только по месту прописки.

Мой супруг сотрудник полиции, подал документы на единовременную выплату, но ему отказали, тк он прописан у матери, и общая площадь более 15 кв.м на чел, может ли он сейчас добровольно выписаться и прописаться по другому адресу, где общая площадь будет менее 15 кв. м на чел?

Если ваш муж сделает это то его прописка по другому адресу будет считаться сознательным ухудшением своих жилищных условий И тогда он также не сможет претендовать на единовременную выплату

После подачи заявления на единовременную выплату сотруднику полиции (и одобрение заяления), в течении какого времени должны выплатить единовременную выплату?

Не устанавливается такой срок. Просто по достижении своей очереди.

Я сотрудник полиции, одинокая мать, стою в очереди на единовременную социальную выплату на улучшение жил. условий, проживаю в муниципальной квартире с родителями / 73 лет, инвалиды/ и 2 н/летними детьми, по соц. найму 64 кв.метра., если куплю на мат. капитал комнату в общаге или жилой дом в деревне не ухудшу ли свои жилищные условия и не потеряю очередь?

Здравствуйте! можете утратить право на улучшение жил. условий.

Выплата сотруднику полиции для приобретения жилья

Сейчас есть возможность получить выплату соизмеримую со стоимостью квартиры.Каковы мои шансы?

Я официально разведен с супругой с 1997 года.В органах работаю 14 лет.В собственности своей не имею ничего последние 12 лет.До этого была комната на подселении,которую покупал в долг и продал по этой же причине-расчитаться с долгом.

У бывшей жены есть своя квартира-она собственник.Сделали вторую попытку восстановить отношения-она прописала меня в своей квартире,у нас родилась дочь.

По факту-я в разводе,но прописан в квартире бывшей супруги.Квартира ею куплена вне брака,т.е. полностью ЕЁ собственность.

1.каковы мои шансы на получение выплаты-могут ли отказать,зная,что я имел давно -в 2000 г собственность в виде комнаты на подселении.

2.могут ли сказать,что наш развод-формальность и посчитать квартиру бывшей жены как члена семьи,раз мы снова совместно проживаем и у нас ребёнок 3 лет?

Уточнение клиента

Я спросил про единовременную социальную выплату-о ней речь.

24 Декабря 2012, 23:12

Ответы юристов (7)

1.каковы мои шансы на получение выплаты-могут ли отказать,зная,что я имел давно -в 2000 г собственность в виде комнаты на подселении.

Согласно ст.4 ФЗ от 19.07.2011 №247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Единовременная социальная выплата предоставляется сотруднику, при условии, что сотрудник:

1) не является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения;

2) является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения и обеспечен общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 15 квадратных метров;

3) проживает в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям, независимо от размеров занимаемого жилого помещения;

4) является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеет иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма либо принадлежащего на праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

5) проживает в коммунальной квартире независимо от размеров занимаемого жилого помещения;

6) проживает в общежитии;

7) проживает в смежной неизолированной комнате либо в однокомнатной квартире в составе двух семей и более независимо от размеров занимаемого жилого помещения, в том числе если в состав семьи входят родители и постоянно проживающие с сотрудником и зарегистрированные по его месту жительства совершеннолетние дети, состоящие в браке.

Согласно Правилам предоставления единовременной социальной выплаты, принятие сотрудника на учет осуществляется на основании заявления сотрудника на имя руководителя федерального органа исполнительной власти, органа, в котором указывается, что по прежним местам службы единовременная выплата не предоставлялась.

К заявлению прилагаются следующие документы:

а) копия финансового лицевого счета, справка о проверке жилищных условий, выписка из домовой книги или единый жилищный документ за последние 5 лет до подачи заявления с мест жительства сотрудника и членов его семьи (в случае, если по независящим от сотрудника обстоятельствам документы не могут быть получены, представляются документы, подтверждающие невозможность их получения);

б) копии паспорта сотрудника и паспортов членов его семьи;

в) копия свидетельства о заключении (расторжении) брака — при состоянии в браке (расторжении брака);

г) копия (копии) свидетельства о рождении ребенка (детей) сотрудника;

д) справка о стаже службы сотрудника в органах внутренних дел в календарном исчислении;

е) копии документов, подтверждающих наличие либо отсутствие в собственности сотрудника и (или) членов его семьи жилых помещений, помимо жилого помещения, в котором они зарегистрированы;

ж) копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жилого помещения (в случае, если такое право предусмотрено законодательством Российской Федерации).

Отказать сотруднику в принятии его на учет для получения единовременной выплаты могут только в том случае, если представленные им документы и сведения, полученные по результатам проведенной комиссией проверки, не подтверждают наличие условий, необходимых для принятия сотрудника на такой учет.

Если Вы продали жилье в 2000 году, Ваш брак не зарегистрирован, в квартире Вы зарегистрированы собственником на основании срочного договора, то у Вас есть все шансы получить выплату..

2. могут ли сказать,что наш развод-формальность и посчитать квартиру бывшей жены как члена семьи, раз мы снова совместно проживаем и у нас ребёнок 3 лет?

Ваша бывшая жена (на сегодняшний момент она является сожительницей, не более, если Ваш брак официально не зарегистрирован. ). Ее жилая площадь не должна учитываться, т.к. она не Ваша супруга. Тот факт, что Вы зарегистрированы в квартире Вашей бывшей жены, то Вы там можете быть зарегистрированы, например, по договору на определенный срок.

Есть вопрос к юристу?

В дополнение, если Вы не будете указывать в составе семьи своего ребенка, в этом случае Вы сможете получить выплату только на себя одного.

Уточнение клиента

Римма,спасибо Вам большое,Вы чётко ответили на второй вопрос.По поводу того,что я имел ранее собственность-это может повлиять на отказ? Ведь не зря же требуют справки с БТИ и Регпалаты о наличие в период с 1991 по наст.время собственности.Скажут-не надо было продавать.ИЛИ КАК?

25 Декабря 2012, 07:04

Выплата предоставляется в порядке очередности, исходя из времени принятия на соответствующий учет в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных МВД России на мероприятия по обеспечению жильем.

Единовременная выплата предоставляется один раз за весь период службы сотруднику, имеющему стаж службы в органах внутренних дел не менее 10 лет в календарном исчислении при условии, что он:

а) не является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения;

б) является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения и обеспечен общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 15 квадратных метров;

в) проживает в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям, независимо от размеров занимаемого жилого помещения;

г) является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при котором совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеет иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма либо принадлежащего на праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

д) проживает в коммунальной квартире независимо от размеров занимаемого жилого помещения;

е) проживает в общежитии;

ж) проживает в смежной неизолированной комнате либо в однокомнатной квартире в составе двух семей и более независимо от размеров занимаемого жилого помещения, в том числе если в состав семьи входят родители и постоянно проживающие с сотрудником и зарегистрированные по его месту жительства совершеннолетние дети, состоящие в браке.

Членами семьи сотрудника и лицами, находящимися (находившимися) на их иждивении, на которых распространяется действие настоящего Федерального закона, считаются:

1) супруга (супруг), состоящая в зарегистрированном браке с сотрудником;

2) несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения;

3) лица, находящиеся на полном содержании сотрудника и получающие от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию, а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (ФЗ № 247 от 19 июля 2011 ст.1 п.2).

Единовременная социальная выплата предоставляется сотруднику с учетом совместно проживающих с ним членов его семьи.

Принятие сотрудника ОВД на учет для получения единовременной выплаты осуществляется на основании рапорта сотрудника на имя руководителя федерального органа исполнительной власти. К рапорту прилагаются следующие документы:

а) справка ОК о выслуге лет в календарном исчислении;

б) справка с места жительства о составе семьи, дата регистрации, размера общей площади жилого помещения;

в) копия финансового лицевого счета квартирной площади и коммунальных услуг;

г) копия свидетельства о браке, о рождении детей;

д) копии документов о наличии в собственности сотрудника и членов его семьи жилых помещений;

е) копия документов, подтверждающих право на дополнительную площадь жилого помещения;

ж) справки из регистрационной палаты и БТИ о наличии, либо отсутствии собственности сотрудника и (или) членов его семьи жилых помещений, помимо жилого помещения, в котором они зарегистрированы.

Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или предоставлены с предъявлением подлинника.

При наличии у сотрудника и проживающих совместно с ним членов его семьи нескольких жилых помещений, занимаемых по договору социального найма или принадлежащих им на праве собственности, определение уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения осуществляется исходя из суммарной площади всех жилых помещений.

Если сотрудник, который для приобретения права состоит на учете для получения единовременной выплаты совершил действия, повлекшие ухудшение жилищных условий, то он принимается на учет не ранее, чем через 5 лет с даты совершения указанных действий.

К действиям, повлиявшим на ухудшение жилищных условий, совершенным сотрудником для приобретения права состоять на учете для получения субсидии относятся:

а) обмен жилыми помещениями;

б) невыполнение условий договора о пользовании жилым помещением, повлекшее выселение в судебном порядке;

в) вселение в жилое помещение иных лиц (за исключением вселения супруга (супруги), несовершеннолетних детей и временных жильцов);

г) выделение доли собственниками жилых помещений;

д) отчуждение жилого помещения или частей жилого помещения, имеющихся в собственности сотрудника и с ним проживающих членов его семьи.

Представленные сотрудником рапорт и документы подлежат рассмотрению жилищной комиссией ГУ МВД России по Самарской области. Дата приема документов отражается в регистрационном журнале, а сотруднику выдается справка о дате приема документов. При выявлении недостоверной информации, содержащейся в предоставленных документах, они возвращаются с указанием причины возврата.

Решение о принятии (об отказе в принятии) сотрудника на учет для получения единовременной выплаты принимается комиссией не позднее, чем через 2 месяца после подачи сотрудником заявления и документов.

Расчет размера единовременной выплаты осуществляется исходя из нормы предоставления площади жилого помещения, установленной статьей 7 ФЗ № 247 от 19 июля 2011года и с учетом средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, определяемой в установленном порядке уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и поправочным коэффициентом продолжительности службы, в соответствии с пунктами 27-30 Правил, утвержденных Постановлением Правительства от 30 декабря 2011 года № 1223.

Единовременная выплата считается предоставленной сотруднику с даты ее перечисления на банковский счет сотрудника.

Уточнение клиента

Вадим Андреевич,уважаемый. Я всю ночь в интернете САМ читал эти пункты и ссылки,в связи с чем и возникли мои вопросы в частном порядке.Вот я и интересуюсь — увидит комиссия,что был я собственником комнаты лет 10 назад,например,и продал её-это может стать отказом сейчас с предоставлением выплаты? На второй вопрос дала разъяснение Римма.

25 Декабря 2012, 07:08

Если коротко, то по 1му вопросу:

нет, не могут тк по нормам Вы не обеспечены жильем и нуждаетесь.

Уточнение клиента

25 Декабря 2012, 07:23

Здравствуйте, Андрей!

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 19.07.2011 N 247-ФЗ (ред. от 30.11.2011, с изм. от 03.12.2012) «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» единовременная социальная выплата предоставляется сотруднику в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральному органу исполнительной власти в сфере внутренних дел, по решению руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, руководителя иного федерального органа исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники, при условии, что сотрудник:

1) не является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения;

2) является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения и обеспечен общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 15 квадратных метров;

3) проживает в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям, независимо от размеров занимаемого жилого помещения;

4) является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеет иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма либо принадлежащего на праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

5) проживает в коммунальной квартире независимо от размеров занимаемого жилого помещения;

6) проживает в общежитии;

7) проживает в смежной неизолированной комнате либо в однокомнатной квартире в составе двух семей и более независимо от размеров занимаемого жилого помещения, в том числе если в состав семьи входят родители и постоянно проживающие с сотрудником и зарегистрированные по его месту жительства совершеннолетние дети, состоящие в браке.

Сотрудник, который с намерением приобретения права состоять на учете в качестве имеющего право на получение единовременной социальной выплаты совершил действия, повлекшие ухудшение жилищных условий, принимается на учет в качестве имеющего право на получение единовременной социальной выплаты не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных намеренных действий.

Согласно постановлению Правительства РФ от 30.12.2011 N 1223 «О предоставлении единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Правилами предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации») к намеренным действиям, повлекшим ухудшение жилищных условий, относятся:

а) обмен жилыми помещениями;

б) невыполнение условий договора о пользовании жилым помещением, повлекшее выселение в судебном порядке;

в) вселение в жилое помещение иных лиц (за исключением вселения супруга (супруги), несовершеннолетних детей и временных жильцов);

г) выделение доли собственниками жилых помещений;

д) отчуждение жилого помещения или частей жилого помещения, имеющихся в собственности сотрудника и совместно с ним проживающих членов его семьи.

Таким образом, ухудшение жилищных условий – оценочное понятие, которое констатируется при установлении намеренных действий сотрудника.

Для рассмотрения заявлений сотрудников и принятия сотрудников на учет для получения единовременной выплаты правовым актом федерального органа исполнительной власти, органа образуется комиссия по предоставлению единовременной выплаты сотрудникам, которая рассматривает в том числе вопрос, ухудшил ли сотрудник свои жилищные условия.

В Вашем случае, поскольку «движения» с объектом недвижимости происходили 10 лет назад, в любом случае оснований для признания данного факта ухудшением жилищных условий нет. Тот факт, что Вы проживаете вместе с бывшей женой и ребенком не говорит о данном составе семьи, так как с супругой Вы не в брачных отношениях. А вот , что касается ребенка, то Вы как его родитель вправе проживать совместно с несовершеннолетним ребенком, реализуя его право на его воспитание, что таким образом, указывает на то, что Вы включены в его состав семьи, и соответственно проживаете вместе. Поэтому, думаю, комиссия будет учитывать этот факт, и право на получение данной выплаты Вы будете иметь в случае, если общая норма площади данной квартиры окажется меньше учетной, т.е. меньше 15 кв. м. на человека.

Уточнение клиента

Максим Алексеевич,спасибо,что принимаете участие в ответе.Квартира бывшей жены 54 квадрата,т.е. площадь позволяет нам всем жить,НО Я КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ИМЕЮ К НЕЙ-это же НЕ МОЁ.

С ребёнком-всё понял,я попробую его включить в состав своей семьи-для получения выплаты на 2 человек

25 Декабря 2012, 08:04

Андрей, сообщил я Вам об этом, так как в недавнем прошлом сам был сотрудником полиции и сам сталкивался с вопросами выплат и действий жилищной комиссии ОВД, которая может зацепиться за обстоятельство Вашего совместного проживания с ребенком и его матерью и не признать Вас нуждающимся в улучшении жилищных условий , чтобы сберечь больше бюджетных денег. Здесь важным будет основание для Вашего вселения и регистрации в данном жилье бывшей жены. Если она Вас «прописала» именно как члена семьи, то отсюда и будут все вытекающие обстоятельства, если же, например, основанием будет срочный договор найма части жилого помещения, то это может быть Вам на руку, так как в таком случае Вы фактически проживаете как наниматель, а не член семьи. Таким образом, Вы сможете являться членом семьи только Вашего ребенка, который, как я понял, прав собственности на квартиру не имеет, поэтому Вы сможете претендовать на указанную выплату, предъявив сведения об отсутствии прав собственности на жилье у Вас и Вашего ребенка.

Уточнение клиента

Снова благодарю Вас за важное уточнение,прописан я по Договору найма-я же не состою в браке с ней и квартиру она покупала без меня.Но,конечно,проверю-уточню на всякий случай.

Вобщем,буду пробовать подавать документы,хотя уже уверенности нет,что дадут.

25 Декабря 2012, 08:23

Основания для отказа в принятии на учет установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. N 1223 г. Москва»О предоставлении единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации»

В соответствии с п. 9 Постановления Сотрудник, который с намерением принятия на учет для получения единовременной выплаты совершил действия, повлекшие ухудшение жилищных условий, принимается на учет для получения единовременной выплаты не ранее чем через 5 лет со дня совершения указанных намеренных действий. К намеренным действиям, повлекшим ухудшение жилищных условий, относятся:

а) обмен жилыми помещениями;

б) невыполнение условий договора о пользовании жилым помещением, повлекшее выселение в судебном порядке;

в) вселение в жилое помещение иных лиц (за исключением вселения супруга (супруги), несовершеннолетних детей и временных жильцов);

г) выделение доли собственниками жилых помещений;

д) отчуждение жилого помещения или частей жилого помещения, имеющихся в собственности сотрудника и совместно с ним проживающих членов его семьи.

То есть, если отчуждение Вашей собственности было 10 лет назад, то ВЫ имеете все шансы быть поставленным на учет для получения ЕСВ.

Смогу оказать услугу по составлению заявления с учетом требований, а также проконсультировать по успешному решению вопроса.

С уважением Ф. Тамара

Уточнение клиента

Огромное Вам спасибо!Сейчас буду готовить сбор документов и обязательно в дальнейшем воспользуюсь Вашей помощью (ориентир-конец января).Ещё раз БЛАГОДАРЮ.

25 Декабря 2012, 15:19

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Ст 286 п2

Український юридичний портал

1. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило по­терпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, —

карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів гро­мадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили смерть потерпілого або за­подіяли тяжке тілесне ушкодження, —

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

3. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони спри­чинили загибель кількох осіб, —

караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Примітка. Під транспортними засобами в цій статті та статтях 287, 289 і 290 слід розуміти всі види автомобілів, трактори та інші самохідні маши­ни, трамваї і тролейбуси, а також мотоцикли та інші механічні транспортні засоби.

1. В умовах технічного прогресу розвиваються всі види механічного транспорту, збільшується потужність та швидкість руху транспортних за­собів. Крім позитивних змін у роботі транспорту, це породжує і негативні явища. Більш реальною стає можливість настання тяжких наслідків — заги­бель чи травмування людей, знищення чи пошкодження транспортних за­собів, вантажів та ін. Важливою умовою безпечної роботи всіх видів ме­ханічного транспорту є дотримання всіма учасниками правил безпеки руху та експлуатації транспорту. Серед усіх транспортних злочинів це посягання є найбільш поширеним, у зв’язку з чим кримінально-правові заходи бороть­би з цим злочином набувають особливої актуальності.

2. У примітці до цієї статті перераховані транспортні засоби, на яких мо­же бути вчинений цей злочин. До них належать всі види автомобілів, трак­тори та інші самохідні машини, трамваї і тролейбуси, а також мотоцикли та інші механічні транспортні засоби.

3. Серед автомобілів є вантажні і легкові, машини спеціального призна­чення — санітарні, пожежні, спортивні, автокрани, навантажувачі, вишки, поливальні, а також автобуси. Трактори — це самохідні колісні машини та на гусеничному ходу, призначені для перевезення вантажів, а також вико­нання різноманітних робіт — сільськогосподарських, будівельних, лісових тощо. Інші самохідні машини призначені для будівельних, дорожніх, сільськогосподарських та інших робіт — грейдер, комбайн, бульдозер, кран, екскаватор тощо. Трамваї і тролейбуси (пасажирські, вантажні, колієукла­дальні, ремонтні, спеціального обслуговування) належать до міського елек­тротранспорту, рух яких здійснюється відповідно до Правил дорожнього ру­ху. Мотоцикли і моторолери (дорожні, спортивні, спеціального призначен­ня) можуть бути з боковим причепом та без нього. Вони повинні мати дви­гун з робочим обсягом 50 куб. см і більше. Сюди також слід зарахувати мо­токоляски й інші транспортні засоби, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кг. Інші механічні транспортні засоби, які приводяться в рух за допомогою двигуна, — це різного роду всюдиходи, аеросани, амфібії то­що, крім мопедів, тобто двоколісних транспортних засобів, які мають двигун з робочим обсягом до 50 куб. см.

4. Об’єктивна сторона злочину характеризується трьома ознаками: а) діянням; б) наслідками; в) причинним зв’язком між діянням і наслідками.

5. Діяння (дія чи бездіяльність) полягає в порушенні правил безпеки ру­ху й експлуатації транспорту. Диспозиція цієї статті є бланкетною. Тому при вирішенні питання про притягнення до кримінальної відповідальності за цією статтею потрібно звертатись до нормативних актів, які регламентують порядок дорожнього руху та експлуатації механічного транспорту. Основ­ним нормативним актом у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху є «Правила дорожнього руху», затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 13. Крім того, важливе значення має За­кон України «Про дорожній рух», який було прийнято ЗО червня 1993 р. (ВВР. — 1993. — №31). При визначенні характеру порушення правил без­пеки руху необхідно встановлювати, яку статтю чи пункт Правил поруши­ла особа, що керувала транспортним засобом. На це звертає увагу Пленум Верховного Суду України у відповідних постановах, присвячених справам про автотранспортні злочини.

6. Порушення правил безпеки руху може виявлятися в перевищенні швидкості, порушенні правил обгону, об’їзду перешкод, проїзду перехресть, правил користування світловими приладами, буксирування, а також їзди з причепом, проїзді на заборонений знак чи сигнал світлофора тощо.

7. Порушення правил експлуатації може полягати в недотриманні водієм технічних умов експлуатації, порушенні порядку перевезення паса­жирів, неправильному завантаженні, укладанні і закріпленні вантажів, експлуатації технічно несправних транспортних засобів тощо. Загальні ви­моги до технічного стану транспортних засобів викладені в розділі 31 «Правил дорожнього руху». Крім того, на автотранспорті України затвер­джені «Правила технічної експлуатації рухомого складу автотранспорту» (К.: Техніка, 1972). За статтею 286 КК кваліфікуються лише такі порушен­ня правил експлуатації, які пов’язані з безпекою руху транспортних за­собів. Тому не можуть кваліфікуватися за цією статтею порушення правил експлуатації, не пов’язаних із безпекою руху. Це, наприклад, порушення термінів технічного обслуговування транспортних засобів або недотриман­ня вимог при застосуванні видів пально-мастильних та інших матеріалів тощо. Порушення вимог законодавства про охорону праці, а також пору­шення правил безпеки при виконанні вантажно-розвантажувальних, сільськогосподарських, будівельних та інших робіт, не підпадає під ознаки ст. 268 КК.

8. Слід розрізняти транспортні засоби, які призначені тільки для переве­зення вантажів і пасажирів, від інших самохідних машин (трактори, комбай­ни, бульдозери, грейдери тощо). Перші завжди рухаються згідно з «Правила­ми дорожнього руху». Інші самохідні машини можуть використовуватися для перевезення вантажів, а також для виконання різних робіт (сільськогоспо­дарських, дорожніх, будівельних та ін.). Якщо такі машини перебувають у ро­бочому стані, їхній рух здійснюється відповідно до «Правил дорожнього ру­ху». Виконання такими машинами інших робіт у процесі руху регламен­тується іншими правилами та інструкціями, порушення яких за певних умов може кваліфікуватися за іншими статтями Кримінального кодексу.

9. Відповідальність за порушення правил безпеки руху та експлуатації транспортних засобів настає незалежно від місця, де було допущено пору­шення (магістраль, шосе, вулиця, залізничний переїзд, двір, поле, територія підприємства тощо)

10. Другою ознакою об’єктивної сторони є суспільне небезпечні наслідки. Відповідальність за ст. 286 КК диференційована залежно від тяжкості наслідків, які настали. В частині 1 наслідками є середньої тяжкості тілесні ушкодження, в ч. 2 — тяжкі тілесні ушкодження або загибель потерпілого, в ч. З — загибель кількох осіб.

11. Інколи порушення правил безпеки руху та експлуатації транспорту викликає наслідки, передбачені різними частинами ст. 286 КК. У таких ви­падках скоєне кваліфікується лише за тією частиною статті, яка передбачає відповідальність за більш тяжкі наслідки. За реальної сукупності злочинів, коли мали місце два і більше самостійних не пов’язаних між собою пору­шень, які викликали самостійні наслідки, відповідальність настає за су­купністю злочинів. Якщо особа двічі порушила і в різний час правила і в кожному з цих випадків загинула людина, то скоєне повинно кваліфікува­тись за ч. 2 ст. 286 КК. Якщо ж смерть двох і більше осіб є наслідком тієї самої транспортної пригоди, тобто одного або пов’язаних між собою кількох порушень правил, то відповідальність настає за ч. З ст. 286 КК.

12. Причинний зв’язок між діянням і наслідками, що настали, є обов’яз­ковою ознакою об’єктивної сторони цього злочину. Для встановлення при­чинного зв’язку важливе значення має характер порушення. Інколи до таких порушень зараховують: керування транспортним засобом у нетверезому стані, з непрацюючим спідометром, відсутність у водія посвідчення на право керування транспортним засобом певної категорії та ін. Зазначені порушен­ня не можуть бути причиною тяжких наслідків. Причиною тяжких наслідків можуть бути лише такі порушення, які створюють реальну можливість на­стання наслідків. Це такий стан технічної системи транспорту в конкретній дорожній обстановці, який при подальшому розвитку подій і процесів пере­творюється в дійсність, тобто спричиняє суспільне небезпечні наслідки.

13. Певні труднощі виникають, якщо кілька причин породжують одні наслідки. Це можуть бути: неправильна поведінка інших учасників дорож­нього руху, особливі погодні умови, недоліки дорожнього покриття, не­задовільний технічний стан транспортного засобу тощо. У таких випадках призначаються експертизи, які допомагають встановити причинний зв’язок між порушенням правил безпеки руху та експлуатації транспорту і суспіль­не небезпечними наслідками.

14. У тих випадках, коли наслідки перебувають у причинному зв’язку з порушеннями, які допустили два або більше водіїв, то всі вони притягають­ся до кримінальної відповідальності.

15. Суб’єктивна сторона цього злочину, визначається складністю об’єктивної сторони, яка характеризується діянням, наслідками та причин­ним зв’язком між ними. У зв’язку з цим психічне ставлення особи слід виз­начати як до факту порушення правил, так і до наслідків цього порушення. Порушення правил може бути вчинене з прямим умислом або зі злочинною недбалістю. Щодо наслідків вина особи може бути тільки необережною (злочинна самовпевненість або злочинна недбалість). В цілому цей злочин визнається необережним.

16. Якщо буде встановлено, що спричинення смерті або тілесних ушкод­жень охоплювалось умислом водія, то скоєне повинне кваліфікуватися як умисний злочин проти життя та здоров’я людини.

17. Суб’єктом злочину є особа, яка досягла 16-річного віку та керує транспортним засобом. Під час навчальної їзди в автомобілях з подвійним управлінням суб’єктом злочину є інструктор, який здійснює навчання кур­санта і знаходиться рядом з водієм. При притягненні до кримінальної відпо­відальності не має значення наявність або відсутність у водія права на управління транспортним засобом, є водій працівником транспортного під­приємства чи власником транспортного засобу тощо. На кваліфікацію також не впливає, чи має водій навички, досвід управління транспортним засобом певної категорії або в особливих умовах тощо.

18. Не підлягають кримінальній відповідальності особи, які підбурювали водія до порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспортних засобів, якщо це викликало наслідки, передбачені ст. 286 КК. Такі особи, не­залежно від умисного характеру дій, не є співучасниками цього злочину, то­му що він є необережним, а співучасть в таких злочинах не може мати місця.

19. На практиці інколи виникає питання про відповідальність хворих водіїв, які через це не забезпечили безпеки руху. Це питання повинне вирішуватись на загальних підставах. Якщо водій знає про наявність у ньо­го певної хвороби, яка може стати причиною тяжких наслідків, то він пови­нен нести відповідальність за цією статтею на загальних підставах.

Так, під час керування автобусом у водія стався епілептичний припадок, в ре­зультаті якого він знепритомнів, що призвело до загибелі трьох осіб. Суд не пого­дився з твердженням захисника, що водій не може бути притягнутий до криміна­льної відповідальності, оскільки був під час транспортної пригоди в стані неосуд­ності і не міг відвернути суспільне небезпечних наслідків. Було встановлено, що водій знав про наявність у нього хвороби, яка може викликати непритомність під час руху транспортного засобу і він не зможе відвернути настання тяжких наслідків, тому був притягнений до кримінальної відповідальності. (Бюлетень Вер­ховного Суду СРСР. — 1971. — № 4. — С. 6). Проте відповідальність не настає у випадках, коли водій не знає про наявність у нього такої хвороби, яка під час ру­ху транспортного засобу може викликати непритомність і він не зможе відвернути настання тяжких наслідків. У таких випадках відсутня вина водія, який не перед­бачав можливості настання суспільне небезпечних наслідків, не повинен був і не міг їх передбачити.

20. Порушення правил безпеки руху та експлуатації транспорту інколи поєднане із вчиненням інших посягань, що має кваліфікуватися за су­купністю злочинів.

Так, водій вантажної машини М. із помсти вирішив позбавити життя працівни­ка міліції К., який помітив, що водій спрямував на нього автомобіль, і почав утіка­ти, перебігаючи з однієї сторони вулиці на іншу. На перехресті автомобіль наздо­гнав потерпілого і спричинив йому смертельні ушкодження. Одночасно була ство­рена аварійна ситуація на перехресті. Для того щоб уникнути зіткнення, водій зустрічної автомашини різко загальмував і повернув вліво, внаслідок чого були спричинені тяжкі наслідки. Водія М. було притягнуто до кримінальної відповідаль­ності за умисне вбивство і порушення правил безпеки руху та експлуатації транс­порту.

21. Практика свідчить, що при порушенні правил безпеки руху та експлу­атації транспорту водій часто залишає місце події і не надає допомоги осо­бам, які перебувають у небезпечному для життя стані. Внаслідок цього ство­рюється загроза настання смерті або інших тяжких наслідків. У багатьох ви­падках надання допомоги травмованим особам відвертає настання смерті, зменшує тяжкість наслідків.

22. Залишення в небезпеці в таких випадках повинне інкримінуватися в вину водію автомобіля, який причетний до аварії. Якщо транспортна подія сталася внаслідок порушення правил безпеки руху і експлуатації транспор­ту, то відповідальність настає і за злочин, передбачений ст. 286 КК. Якщо порушення правил не було, то відповідальність настає лише за ст. 135 КК.

23. За сукупністю злочинів, передбачених статтями 286 і 289 КК, потрібно кваліфікувати діяння особи, яка незаконно заволоділа транспорт­ним засобом і при управлінні ним допустила порушення правил безпеки до­рожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило потерпілому зазначені у ст. 286 КК наслідки.

Автоправо. Автопомощь. Автодружба

Nav view search

Комментарии к статье 286 УК Украины

Одним из распространенных вопросов является ответственность за ДТП с пострадавшими или погибшими. В связи с этим публикую комментарии к ст. 286 Уголовного Кодекса Украины

Статья 286. Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

1. Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, причинившее потерпевшему средней тяжести телесное повреждение, —

наказывается штрафом до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трёх лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трёх лет или без такового.

2. Те же деяния, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкое телесное повреждение,-

наказываются лишением свободы на срок от трёх до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трёх или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они повлекли гибель нескольких лиц,-

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трёх лет с лишение права управлять транспортными средствами на срок до трёх лет.

Примечание. Под транспортными средствами в настоящей статье и статьях 287, 289 и 290 следует понимать все виды автомобилей, тракторы и другие самоходные машины, трамваи и троллейбусы, а также мотоциклы и другие транспортные средства.

1. Объектом преступления является безопасность дорожного движения, здоровье и жизнь граждан.

Деяние признаётся преступным только при нарушение правил управления и эксплуатации транспортными средствами. Под транспортными средствами понимаются все виды автомобилей, тракторов и иных самоходных машин, трамваи и троллейбусы, а также мотоциклы и другие механические транспортные средства. Правила дорожного движения определяют механическое транспортное средство как транспортное средство, приводимое в движение двигателем, кроме велосипедов с подвесным двигателем и мопедов с рабочим объёмом двигателя мене 50 кубических сантиметров. Этим термином охватываются также и трамваи, троллейбусы, тракторы, мотоколяски и другие самоходные машины и механизмы.

Под другими самоходными машинами понимаются любые дорожные строительные, сельскохозяйственные и другие специальные машины ( экскаватор, грейдер, автокран, автопогрузики и др.)

2. Объективная сторона преступления предполагает нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, наступления вредных последствий, причинную связь между нарушениями и наступившими вредными последствиями.

Для наличия комментируемого состава преступления необходимо установить, что наступившие вредные последствия в причинной связи с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Отсутствие такой связи исключает ответственность нарушителя по ст. 286 УК.

Нарушение правил безопасности движения может выразиться в превышении скорости, управлении машиной в состоянии опьянения, нарушения правил проезда перекрестков, неправильном обгоне, проезде на запрещенный знак, неправильном маневрировании и т.п.

Нарушение правил эксплуатации – это эксплуатация технически неисправных средств, нарушение правил перевозки пассажиров, превышение тоннажа и габаритов перевозимых грузов и т. п.

Для привлечения лица к ответственности следует установить, что им нарушены правила дорожного движения (Правила дорожного движения. Утверждены Кабинетом Министров Украины от 31.12.93 г.), нарушения иных правил предосторожности, например, при производстве ремонта автомобилей, тракторов электротранспорта и иных самоходных машин, не влечет ответственности по ст.286 УК. Подобные нарушения направлены не на безопасность движения транспорта, а на другие объекты: жизнь, здоровье человека, безопасные условия труда и т. п.

Ответственность по части 1ст. 286 УК наступает за действия, повлёкшие средней тяжести телесные повреждения (см. комментарий к ст. 122 УК).

Часть 2 ст. 286 УК предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлёкшее смерть потерпевшего или причинение ему тяжкого телесного повреждения.

О понятии «тяжкие телесные повреждения» см. комментарий к ст. 121 УК.

Часть 3 ст. 286 предусматривает ответственность за действия, предусмотренные в .1 ст. 286УК, повлёкшие гибель двух или более лиц.

Действия виновного, повлёкшие одновременно последствия, предусмотренные разными частями ст. 286УК, требуют квалификации по той части, которая предусматривает наиболее тяжкие поступившие последствия.

Если каждое из нарушений имело самостоятельный характер, и не было связано между собой субъективной стороной, а также местом или временем совершения, то они требуют в каждом конкретном случае квалификации по совокупности преступлений.

Нарушение потерпевшим (водителем, пешеходом, пассажиром или другим участником дорожного движения) Правил дорожного движения или его иное неправомерное поведение не является основанием для освобождения водителя от уголовной ответственности при наличии в его действиях состава преступления. Такие обстоятельства могут быть учтены судом как смягчающие ответственность.

Данное преступление признаётся оконченным с момента наступления последствий, указанных в диспозиции.

Не имеют значения обстоятельства, связанные с отсутствием у лица права на управление транспортным средством или лишением такого права в административном или судебном порядке, является ли оно работником транспорта или нет. Не имеет также значения, является ли такое лицо собственником ли арендатором транспортного средства, управляет им по доверенности или самовольно угнало его.

За нарушение правил безопасности движения во время практической езды на учебной автомашине с двойным управлением ответственность несет инструктор, а не обучаемое лицо, если он не предпринял своевременные меры к предотвращению общественно опасных последствий.

3. Субъективная сторона преступления характеризуется неосторожной формой вины, которая находит своё выражение в характере отношения виновного к последствиям. Само же действие или бездействие при нарушении правил безопасности движения или эксплуатации транспорта могут быть умышленными, так и совершенными по неосторожности

4. Субъект преступления – лицо, достигшее к моменту совершения преступления 16 лет.

Водитель, который после совершения данного преступления умышленно оставил потерпевшего в опасности для жизни положении, несет ответственность по совокупности преступлений (соответствующей части ст.286 УК и ст.135 УК).

Если в действиях водителя отсутствует состав преступления, предусмотренный ст. 286 УК, но жизнь потерпевшего была поставлена под угрозу вследствие дорожно-транспортного происшествия, совершенного водителем, то заведомое оставление потерпевшего без помощи при иных необходимых признаках влечет ответственность по ст.135УК.

Если будет установлено, что виновный создал общественно опасный характер своих действий или бездействий, предвидел их общественно опасные последствия и желал их наступления или сознательно допускал их наступление, то его действия следует квалифицировать по статьям УК, предусматривающим ответственность за преступление против жизни и здоровья граждан (например, ст.123 УК) или против авторитета органов государственной власти (например, ст.345 УК).

ДТП: від причини до наслідків

№7 (1253) 13.02—19.02.2016

Кримінальна відповідальність особи, яка порушила ПДР вимушено, через створення аварійної ситуації іншою особою, котра керувала транспортним засобом, виключається. До такого висновку дійшов Верховний Суд України в постанові від 5 листопада 2015 р. №5-218кс15, текст якої публікує «Законі і Бізнес».

Верховний Суд України

Іменем України

Постанова

5 листопада 2015 року м.Київ №5-218кс15

Судова палата у кримінальних справах Верховного Суду України в складі:

головуючого — Кузьменко О.Т.,

суддів: Вус С.М., Глоса Л.Ф., Гошовської Т.В., Заголдного В.В., Канигіної Г.В.,Кліменко М.Р., Короткевича М.Є., Пивовара В.Ф., Пошви Б.М., Редьки А.І., Школярова В.Ф.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу за заявою заступника Генерального прокурора про перегляд ухвали колегії суддів судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ від 26.05.2015 щодо Особи 2,

УСТАНОВИЛА:

Вироком Тернівського районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області від 15.08.2014 Особу 2, Інформація 1, судимості не має, засуджено за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу на 2 роки обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 1 рік.

На підставі ст.75 КК Особу 2 звільнено від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком один рік та покладено обов’язки, передбачені пп.2, 3, 4 ч.1 ст.76 КК.

Апеляційний суд Дніпропетровської області ухвалою від 5.11.2014 вказаний вирок змінив у частині вирішення цивільного позову.

Ухвалою ВСС від 26.05.2015 вирок місцевого суду та ухвалу апеляційної інстанції змінено, виключено з них рішення про призначення Особі 2 додаткового покарання у вигляді позбавлення права керувати транспортними засобами на 1 рік.

Особу 2 визнано винуватим у тому, що він 3.04.2013 об 11:30 на перехресті вул. Арсентьєва та вул. Короленка у м.Кривому Розі Дніпропетровської області, керуючи автомобілем «Дача Логан», реєстраційний №1, на порушення вимог п.12.3 Правил дорожнього руху негайно не вжив заходів щодо зменшення швидкості автомобіля аж до зупинки, внаслідок чого здійснив зіткнення з мопедом «Мустанг» з робочим об’ємом двигуна 49,9 см 3 , під керуванням Особи 3, який, знаходячись на цьому ж перехресті, спочатку зупинив мопед, а потім відновив свій рух та виїхав на проїжджу частину вул. Арсентьєва, виконуючи маневр повороту ліворуч. В результаті дорожньо-транспортної пригоди Особа 3 отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості у вигляді закритого перелому нижньої третини малогомілкової кістки, внутрішньої щиколотки і заднього краю лівої великогомілкової кістки.

У заяві, поданій в порядку гл.33 Кримінального процесуального кодексу до Верховного Суду, заступник Генерального прокурора порушує питання про перегляд вказаних судових рішень з підстав, передбачених пп.1, 3 ч.1 ст.445 КПК. А саме, у заяві йдеться про те, що підставами для перегляду є неоднакове застосування судом касаційної інстанції однієї і тієї самої норми права, передбаченої законом про кримінальну відповідальність, у подібних правовідносинах, що зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень та невідповідність судового рішення суду касаційної інстанції висновку щодо застосування норм права, викладеному у постанові ВС.

Вказує, що касаційний суд неоднаково застосував норму, викладену в ч.1 ст.286 КК, при встановленні причинного зв’язку між діями Особи 2 та наслідками у вигляді спричинення середньої тяжкості тілесних ушкоджень потерпілому Особі 3, оскільки безпідставно залишив поза увагою неналежну оцінку встановлених судами першої та апеляційної інстанцій фактичних обставин, згідно із якими потерпілий Особа 3 також допустив порушення вимог правил дорожнього руху. Прокурор уважає, що саме дії Особи 3 перебувають у причинному зв’язку із суспільно небезпечними наслідками.

На підтвердження своїх доводів заявник долучає копію ухвали ВСС від 29.03.2012 щодо Особи 2 та Особи 3, якою суд касаційної інстанції скасував вирок місцевого суду та ухвалу апеляційної інстанції щодо Особи 2, а кримінальну справу закрив за відсутністю в її діях складу злочину. Вважаючи наведене рішення прикладом для порівняння, прокурор стверджує, що за подібних фактичних обставин встановлено інший причинно-наслідковий зв’язок, в результаті чого винуватцем дорожньо-транспортної пригоди визнано лише Особу 3.

Крім того, неналежне встановлення причинно-наслідкового зв’язку у випадку виникнення дорожньо-транспортної пригоди за участю двох водіїв транспортних засобів прокурор уважає підставою для перегляду оскаржуваних рішень у зв’язку із невідповідністю судового рішення суду касаційної інстанції висновку щодо застосування норми права, викладеному в постанові ВС від 20.11.2014 щодо Особи 4, в якому визнав, що виключається кримінальна відповідальність особи, яка порушила правила дорожнього руху вимушено, через створення аварійної ситуації іншою особою, яка керувала транспортним засобом.

Заступник Генерального прокурора просить судові рішення щодо Особи 2 скасувати, а провадження закрити на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК за відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 КК.

Заслухавши суддю-доповідача, прокурора, який підтримав заяву, перевіривши матеріали кримінального провадження та матеріали, додані до заяви, обговоривши зазначені в ній доводи, Судова палата у кримінальних справах ВС дійшла висновку про таке.

Зміст заяви заступника Генерального прокурора стосується неоднакового застосування судом касаційної інстанції однієї і тієї самої норми закону про кримінальну відповідальність щодо правовідносин у сфері злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту, пов’язаних з порушенням правил безпеки дорожнього руху, за участю двох учасників руху, та невідповідності судового рішення суду касаційної інстанції висновку, викладеному у постанові ВС щодо застосування норми права, передбаченої ст.286 КК. У ній, зокрема, йдеться про те, що в оспорюваних судових рішеннях суди всіх інстанцій безпідставно визнали, що дії саме Особи 2, а не потерпілого Особи 3, знаходяться у причинному зв’язку з наслідками дорожньо-транспортної пригоди.

Отже, під час перегляду ВС зазначеного кримінального провадження предметом дослідження має бути питання наявності чи відсутності обов’язкового елементу об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст.286 КК, — причинного зв’язку між допущеними обома учасниками дорожнього руху порушеннями правил безпеки дорожнього руху, якщо такі мали місце, та суспільно небезпечними наслідками (заподіяння потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень).

Це питання уже висвітлювалося Верховним Судом при перегляді судових рішень. Зокрема, у постанові ВС від 20.11.2014 у справі Особи 4 зазначено, що у випадку виникнення дорожньо-транспортної пригоди за участю декількох водіїв наявність чи відсутність в їхніх діях складу злочину, передбаченого відповідними частинами ст.286 КК, потребує встановлення причинного зв’язку між діянням (порушенням правил безпеки дорожнього руху) кожного з них та наслідками, що настали, тобто з’ясування ступені участі (внеску) кожного з них у спричиненні злочинного наслідку (справа №5-18кс14).

На таку особливість у правозастосуванні орієнтує і Пленум ВС у постанові «Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті» від 23.12.2005 №14. У п.7 цієї постанови роз’яснено, що у випадках, коли передбачені ст.286 КК суспільно небезпечні наслідки настали через порушення правил безпеки дорожнього руху двома або більше водіями транспортних засобів, суди повинні з’ясовувати характер порушень, які допустив кожен із них, а також, чи не було причиною порушення зазначених правил одним водієм їх недодержання іншим і чи мав перший можливість уникнути дорожньо-транспортної пригоди та її наслідків. При цьому треба мати на увазі, що за певних умов виключається кримінальна відповідальність особи, яка порушила правила дорожнього руху вимушено, через створення аварійної ситуації іншою особою, котра керувала транспортним засобом.

Як убачається з вироку, суд констатував у діях водія Особи 2 порушення вимог п.12.3 ПДР, внаслідок чого відбулося зіткнення транспортного засобу під його керуванням та мопедом під керуванням водія Особи 3, визнавши, що саме вони перебувають у причинному зв’язку з суспільно небезпечними наслідками.

Водночас у мотивувальній частині цього судового рішення зазначено, що водій Особа 3, рухаючись по другорядній дорозі та наближаючись до перехрестя, перед яким встановлений дорожній знак 2.1, повинен був дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до перехрестя по головній дорозі, а перед відновленням руху впевнитись, що це буде безпечним та не створить небезпеки чи перешкоди іншим учасникам дорожнього руху, тобто Особа 3 повинен був діяти відповідно до вимог пп.10.1, 16.11. та д.з. 2.1 ПДР. Останній мав технічну можливість запобігти зіткненню з автомобілем «Дача Логан» шляхом виконання в робочому режимі зазначених вимог ПДР, тому його дії з технічного погляду також перебувають у причинному зв’язку із дорожньо-транспортною подією.

Про порушення Особою 3 ПДР зазначив у своєму рішенні і суд апеляційної інстанції. Спростовуючи доводи апеляційної скарги обвинуваченого про неврахування судом першої інстанції протиправних дій потерпілого, апеляційний суд зазначив, що саме невідповідність дій Особи 3, який не виконав вимоги пп.10.1, 16.11 і дорожнього знаку 2.1 ПДР та мав змогу запобігти зіткненню шляхом виконання зазначених норм, враховано у вироку при визначенні розміру моральної шкоди (що суперечить змісту вироку).

Суд касаційної інстанції, мотивуючи в ухвалі можливість незастосування до засудженого додаткового покарання, також послався на те, що в діях потерпілого теж убачається порушення ПДР.

Проте юридичної оцінки дій Особи 3 суд у вироку не дав. Зміст усіх судових рішень свідчить, що при встановленні фактичних обставин справи визнано винуватість у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди та його наслідках саме Особи 2, а опосередкована згадка про дії Особи 3 під час дорожньо-транспортної пригоди не є їх юридичною оцінкою судом й висновком про міру і ступінь відповідальності потерпілого.

Суд не з’ясував, хто з водіїв — Особа 2 чи Особа 3 — і якими діями створив небезпечну дорожню обстановку, а далі — і аварійну ситуацію, хоча, як правило, в причинному зв’язку з наслідками визнаються порушення правил безпеки руху з боку того водія, який створив аварійну ситуацію, хто з них мав більшу можливість уникнути зіткнення. Визнавши, що небезпека для водія Особи 2 виникла з моменту відновлення руху мопедом, а не з моменту перетинання ним головної дороги, суд послався на дані судової автотехнічної експертизи та пояснення у судовому засіданні судового експерта Особи 5, які не містять обгрунтувань такого висновку.

Не враховано судом і положень п.1.4 ПДР, згідно з якими кожний учасник дорожнього руху має право розраховувати на те, що інші учасники виконують ці правила. Отже, Особа 2, наближаючись по головній дорозі до перехрестя, маючи перевагу у його перетинанні, був вправі розраховувати, що водій мопеда, який рухався по другорядній дорозі, виконає вимоги ПДР і дасть дорогу автомобілю.

Не дивлячись на такі недоліки у з’ясуванні ступеня відповідальності учасників дорожньо-транспортної події, суд касаційної інстанції погодився з висновками судів нижчих інстанцій про те, що саме дії Особи 2 перебувають з правового погляду у причинному зв’язку з наслідками, і залишив поза увагою той факт, що і дії Особи 3, пов’язані з порушенням ПДР, також перебувають у причинному зв’язку з наслідками.

Водночас у справі, ухвала від 29.03.2012 у якій надана для порівняння, судом касаційної інстанції питання винуватості двох учасників дорожньої події вирішено по-іншому.

Зокрема, за вироком суду Особа 3, керуючи автомобілем, який рухався по другорядній дорозі, і наближаючись до перехрестя із головною об’їзною дорогою, неправильно оцінив дорожню обстановку, проявив неуважність і всупереч вимогам дорожніх знаків 2.1, 2.2. та пп.12.3, 16.11 ПДР не надав дорогу автомобілю під керуванням Особи 2 та не почав своєчасно вживати заходів для зменшення швидкості аж до зупинки автомобіля, виїхав на перехрестя, на яке в цей час виїхав Особа 2, котрий, рухаючись зі швидкістю, вищою за допустиму, незважаючи на попередження дорожнього знаку 3.29 про ступінчате зниження швидкості, всупереч вимогам п.12.9 «б» ПДР, швидкість не зменшив, і, неправильно оцінивши дорожню обстановку та проявивши неуважність, на порушення вимог пп.2.3 «б», 12.1, 12.3 цих же правил, перешкоду для руху, яку міг об’єктивно виявити, своєчасно не виявив та не вжив заходів для зменшення швидкості аж до зупинки автомобіля, що призвело до зіткнення керованих ними транспортних засобів та спричинення пасажирам обох автомобілів тяжких тілесних ушкоджень.

Суд дійшов висновку, що обидва водії невиконанням зазначених вимог ПДР порушили правила безпеки руху і дії кожного з них перебувають у причинному зв’язку з наслідками дорожньо-транспортної події, та визнав їх винними за ч.2 ст.286 КК.

Розглядаючи справу у касаційному порядку, судова колегія у кримінальних справах ВСС встановила, що причиною зіткнення транспортних засобів і наслідків, що настали, були неправильні дії водія Особи 3, який перед виїздом з другорядної дороги на головну не дотримався вимог дорожніх знаків 2.1, 2.2 та пп.12.3. 16.11 ПДР і не надав дорогу транспортному засобу, що рухався по головній дорозі. Всупереч дорожнім знакам «Дати дорогу», «Проїзд без зупинки заборонено» не зупинився перед виїздом на головну дорогу і не переконався у відсутності небезпеки для руху та не надав дороги автомобілю під керуванням Особи 2, який наближався по головній дорозі і мав перевагу в русі, чим створив аварійну ситуацію.

Спростовуючи висновки суду про винуватість Особи 2 у тому, що він не зміг уникнути зіткнення з автомобілем, яким керував Особа 3, колегія суддів зазначила в ухвалі, що водій Особа 2 не зобов’язаний був враховувати можливість грубого порушення ПДР іншим водієм; він не передбачав, не зобов’язаний був і не мав можливості передбачити, що автомобіль, яким керував Особа 3, не дасть дорогу, не зупиниться перед виїздом на головну дорогу на вимогу знаків і не пропустить його автомобіль. Відповідно до п.1.4 ПДР водій Особа 2 вправі був розраховувати, що водій Особа 3 перед виїздом з другорядної дороги на головну зупиниться і надасть йому можливість проїхати перехрестя. Тому в причинному зв’язку із суспільно небезпечними наслідками, що настали, перебувають лише дії водія Особи 3.

За таких обставин касаційний суд судові рішення щодо Особи 2 скасував та закрив кримінальну справу за відсутністю в його діях складу злочину.

Попри те що у судових рішеннях у двох кримінальних справах фактичні обставини суспільно небезпечного діяння за об’єктом посягання — безпека руху, об’єктивною стороною — кількістю учасників дорожнього руху (два водії), місцем та обставинами вчинення правопорушення (перехрестя основної та другорядної доріг, ігнорування водієм, який виїжджав з другорядної дороги на головну, дорожнього знаку, який зобов’язував його дати дорогу транспорту, що рухався по головній дорозі, дані про наявність причинного зв’язку між діями обох водіїв і наслідками), невідповідністю дій обох водіїв вимогам ПДР, є подібними, суд касаційної інстанції неоднаково застосував одну і ту саму норму права, передбачену законом про кримінальну відповідальність, що зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень.

Крім того, як правильно зазначається у заяві прокурора, оспорюване рішення касаційної інстанції не відповідає і висновку щодо застосування норм права, викладеному у постанові ВС від 20.11.2014 щодо Особи 4, у якій зазначено, що у разі, коли дорожньо-транспортна пригода сталася за участі двох водіїв транспортних засобів, для правильного застосування норми про кримінальну відповідальність особливого значення набуває дослідження характеру та черговості порушень, які вчинив кожен із водіїв. При цьому виключається кримінальна відповідальність особи, яка порушила правила дорожнього руху вимушено, через створення аварійної ситуації іншою особою, яка керувала транспортним засобом.

Всупереч такій правовій позиції ВС суд касаційної інстанції не звернув уваги на те, що судами нижчих інстанцій не оцінено наявні в матеріалах провадження дані про порушення Особою 3 вимог ПДР, які перебувають у причинному зв’язку з суспільно небезпечними наслідками, не досліджено їх характер, не з’ясовано, чи міг це передбачити Особа 2 і прорахувати дії потерпілого.

За таких обставин постановлені щодо Особи 2 судові рішення не можна визнати законними та обгрунтованими, а тому вони підлягають скасуванню. Однак, оскільки ВС, як і суд касаційної інстанції, не вправі визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в оскаржуваному судовому рішенні, досліджувати та переоцінювати докази, він у даному випадку позбавлений можливості постановити остаточне рішення, як про це просить прокурор у заяві, з огляду на що справа підлягає направленню на новий розгляд до суду першої інстанції.

Керуючись стст.453, 454, 456 КПК, Судова палата у кримінальних справах ВС

ПОСТАНОВИЛА:

Заяву заступника Генерального прокурора задовольнити частково.

Вирок Тернівського районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області від 15.08.2014, ухвалу Апеляційного суду Дніпропетровської області від 5.11.2014 та ухвалу ВСС від 26.05.2015 щодо Особи 2 скасувати, а справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції.

Постанова є остаточною й не може бути оскаржена, крім як на підставі, передбаченій п.4 ч.1 ст.445 КПК.

Статья 66 земельный кодекс

Земельний кодекс України
Стаття 66. Землі промисловості

1. До земель промисловості належать землі, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під’їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд.

2. Землі промисловості можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності.

3. Розміри земельних ділянок, що надаються для зазначених цілей, визначаються відповідно до затверджених в установленому порядку державних норм і проектної документації, а відведення земельних ділянок здійснюється з урахуванням черговості їх освоєння.

4. Надання земельних ділянок для потреб, пов’язаних з користуванням надрами, проводиться після оформлення в установленому порядку прав користування надрами і відновлення земель згідно із затвердженим відповідним робочим проектом землеустрою на раніше відпрацьованих площах у встановлені строки.

Главная | Земельный кодекс РФ | Статья 66. Оценка земли

Статья 66. Оценка земли

1. Рыночная стоимость земельного участка устанавливается в соответствии с федеральным законом об оценочной деятельности.

2. Для установления кадастровой стоимости земельных участков проводится государственная кадастровая оценка земель, за исключением случаев, определенных пунктом 3 настоящей статьи. Порядок проведения государственной кадастровой оценки земель устанавливается Правительством Российской Федерации.

3. В случаях определения рыночной стоимости земельного участка кадастровая стоимость земельного участка устанавливается в процентах от его рыночной стоимости.

Общество защиты прав потребителей в социальных сетях:

Статья 66. Оценка земли

1. Рыночная стоимость земельного участка устанавливается в соответствии с федеральным законом об оценочной деятельности.

2. Для установления кадастровой стоимости земельных участков проводится государственная кадастровая оценка земель, за исключением случаев, определенных пунктом 3 настоящей статьи. Государственная кадастровая оценка земель проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации утверждают средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу).

3. В случаях определения рыночной стоимости земельного участка кадастровая стоимость этого земельного участка устанавливается равной его рыночной стоимости.

Комментарий к статье 66 Земельного Кодекса РФ

1. При совершении сделок с земельными участками устанавливается их рыночная стоимость. Основными нормативными актами, регулирующими отношения по определению рыночной стоимости объектов, являются: ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3813), распоряжения Минимущества России от 06.03.2002 N 568-р «Об утверждении методических рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных участков» и от 10.04.2003 N 1102-р «Об утверждении методических рекомендаций по определению рыночной стоимости права аренды земельных участков» .

В соответствии со ст. 3 ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, т.е. когда:

— одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение;

— стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;

— объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки;

— цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;

— платеж за объект оценки выражен в денежной форме.

Основанием для проведения оценки является договор на проведение оценки, заключенный заказчиком с оценщиком или с юридическим лицом, с которым оценщик заключил трудовой договор. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, оценка земельного участка, в том числе повторная, может быть проведена оценщиком на основании определения суда общей юрисдикции, арбитражного суда, третейского суда, а также по решению уполномоченного органа.

В соответствии с Методическими рекомендациями по определению рыночной стоимости земельных участков оценщик при проведении оценки обязан использовать (или обосновать отказ от использования) затратный, сравнительный и доходный подходы к оценке. Оценщик вправе самостоятельно определять в рамках каждого из подходов к оценке конкретные методы оценки. При этом учитывается объем и достоверность доступной для использования того или иного метода рыночной информации.

В условиях развитого рынка недвижимости все три подхода при использовании достоверных данных должны приводить примерно к одинаковым результатам. Результат оценки, полученный каким-либо методом, существенно отличающийся от других, является симптомом того, что в процессе оценки была либо использована недостоверная информация, либо была допущена методическая или математическая ошибка.

Существующие различные методы оценки требуют ее документального оформления. Таким основным документом является отчет оценщика об оценке земельного участка, в котором приводятся расчеты стоимости применяемыми методами и показывается окончательная рыночная цена земельного участка.

2. Понятие кадастровой стоимости земельных участков впервые было дано во Временных методических рекомендациях по кадастровой оценке земельных участков, утвержденных письмом Роскомзема от 14.06.1996 N 1-16/1240. Кадастровая стоимость определялась как рыночная стоимость земельных участков, по которым сформировался достаточно интенсивный рынок, и наиболее вероятная цена продажи на открытом и конкурентном рынке собственно земельных участков, по которым рынок еще находится в стадии становления.

Кадастровая стоимость земельного участка устанавливается для целей налогообложения, а также применяется в иных случаях, предусмотренных ЗК и федеральными законами. Определение кадастровой стоимости необходимо для земель сельскохозяйственного назначения, поскольку от этой стоимости зависит и процедура изъятия таких земель для несельскохозяйственных нужд (п. 4 ст. 79 ЗК).

В целях упорядочения организации работ по государственной кадастровой оценке земель на территории России Правительство РФ Постановлением от 08.04.2000 утвердило Правила проведения государственной кадастровой оценки земель (СЗ РФ. 2000. N 16. Ст. 1709). Позднее были утверждены методики государственной кадастровой оценки земель всех категорий, подлежащих оценке.

Государственная кадастровая оценка земель основывается на классификации земель по целевому назначению, виду функционального использования. В процессе государственной кадастровой оценки земель проводится оценочное зонирование территории. Оценочной зоной признается часть земель, однородных по целевому назначению, виду функционального использования и близких по назначению кадастровой стоимости земельных участков. По результатам оценочного зонирования составляется карта (схема) оценочных зон и устанавливается кадастровая стоимость единицы площади в границах этих зон. В тех случаях, когда определена рыночная стоимость земельного участка, его кадастровая стоимость устанавливается в пропорциональном отношении к рыночной.

Стаття 66. Землі промисловості

Земельний кодекс України (ЗКУ)

  • перевірено сьогодні
  • кодекс від 12.10.2018
  • вступив у чинність 25.10.2001

Ст. 66 ЗКУ в останній чинній редакції від 27 червня 2015 року.

Нові не набрали чинності редакції статті відсутні.

Розділ II. Землі україни

Глава 13. Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

Стаття 66. Землі промисловості

1. До земель промисловості належать землі, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під’їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд.

2. Землі промисловості можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності.

3. Розміри земельних ділянок, що надаються для зазначених цілей, визначаються відповідно до затверджених в установленому порядку державних норм і проектної документації, а відведення земельних ділянок здійснюється з урахуванням черговості їх освоєння.

4. Надання земельних ділянок для потреб, пов’язаних з користуванням надрами, проводиться після оформлення в установленому порядку прав користування надрами і відновлення земель згідно із затвердженим відповідним робочим проектом землеустрою на раніше відпрацьованих площах у встановлені строки.

Статья 66. Оценка земли

СТ 66 ЗК РФ

1. Рыночная стоимость земельного участка устанавливается в соответствии с федеральным законом об оценочной деятельности.

2. Для установления кадастровой стоимости земельных участков проводится государственная кадастровая оценка земель, за исключением случаев, определенных пунктом 3 настоящей статьи. Государственная кадастровая оценка земель проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации утверждают средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу).

3. В случаях определения рыночной стоимости земельного участка кадастровая стоимость этого земельного участка устанавливается равной его рыночной стоимости.

Комментарий к Статье 66 Земельного кодекса РФ

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» объектами оценки, в частности, являются отдельные материальные объекты (вещи); совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия); право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из состава имущества. Таким образом, объектом оценки могут быть как земельный участок, так и вещные права на него (право собственности, право пожизненного наследуемого владения, право постоянного (бессрочного) пользования).

Под рыночной стоимостью объекта оценки согласно ст. 3 указанного Федерального закона понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, т.е. когда одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение; стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки; цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; платеж за объект оценки выражен в денежной форме.

Осуществляют оценочную деятельность оценщики — физические лица, являющиеся членами одной из саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшие свою ответственность в соответствии с требованиями ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; они осуществляют оценочную деятельность либо самостоятельно, занимаясь частной практикой, либо на основании трудового договора между оценщиком и юридическим лицом, которое соответствует условиям, установленным указанным Федеральным законом.

Проведение оценки земельных участков, как и других объектов оценки, в соответствии с этим же ФЗ является обязательным в случае вовлечения в сделку земельных участков, принадлежащих полностью или частично РФ, субъектам РФ либо муниципальным образованиям (в частности, при определении стоимости земельных участков, принадлежащих РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям, в целях их приватизации, передачи в доверительное управление либо передачи в аренду, при их использовании в качестве предмета залога, продаже или ином отчуждении, при переуступке долговых обязательств, связанных с такими земельными участками, при передаче их в качестве вклада в уставные капиталы, фонды юридических лиц, а также при возникновении спора о стоимости земельных участков).

Обязательность оценки земельных участков не распространяется на отношения, возникающие в связи с передачей находящихся в федеральной собственности земельных участков, в том числе с расположенными на них и находящимися в федеральной собственности объектами недвижимого имущества, для формирования имущества Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 г. N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства».

В соответствии с ЗК РФ рыночная стоимость земельного участка возмещается собственнику реквизированного земельного участка в случае невозможности его возврата, а также собственнику земельного участка при изъятии его для государственных или муниципальных нужд (если ему не предоставлен бесплатно в собственность равноценный земельный участок).

В настоящее время действуют Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков (утв. распоряжением Минимущества России от 6 марта 2002 г. N 568-р). Они могут использоваться для оценки не изъятых из оборота земельных участков, которые сформированы (или могут быть сформированы) в соответствии с законодательством.

При определении рыночной стоимости исходят из следующих принципов.

Рыночную стоимость имеют те земельные участки, которые способны удовлетворять потребности пользователя (потенциального пользователя) в течение определенного времени. Рыночная стоимость земельного участка зависит от спроса и предложения на рынке и характера конкуренции продавцов и покупателей; она не может превышать наиболее вероятные затраты на приобретение объекта эквивалентной полезности.

Рыночная стоимость земельного участка зависит от ожидаемой величины, срока и вероятности получения дохода от земельного участка за определенный период времени при наиболее эффективном его использовании без учета доходов от иных факторов производства, привлекаемых к земельному участку для предпринимательской деятельности.

Рыночная стоимость земельного участка изменяется во времени и определяется на конкретную дату. Такая стоимость зависит от изменения целевого назначения участка, разрешенного использования, прав иных лиц на земельный участок, разделения имущественных прав на земельный участок; она зависит также от местоположения земельного участка и влияния внешних факторов.

Рыночная стоимость земельного участка определяется исходя из его наиболее эффективного использования, т.е. наиболее вероятного использования земельного участка, являющегося физически возможным, экономически оправданным, соответствующим требованиям законодательства, финансово осуществимым, в результате которого расчетная величина стоимости земельного участка будет максимальной. Наиболее эффективное использование земельного участка определяется с учетом возможного обоснованного его разделения на отдельные части, отличающиеся формами, видом и характером использования. Наиболее эффективное использование может не совпадать с текущим использованием земельного участка.

При определении рыночной стоимости земельных участков может использоваться информация, получаемая в процессе проведения государственной кадастровой оценки.

Как правило, при оценке рыночной стоимости земельных участков используются методы, основанные на информации о ценах сделок с земельными участками, являющимися аналогами оцениваемого, ценах сделок с едиными объектами недвижимости, аналогичными единому объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый земельный участок, или о ценах предложения (спроса) на них, расчете земельной ренты, создаваемой земельным участком, стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих наиболее эффективному использованию оцениваемого земельного участка; об определении суммы расходов, необходимых для использования земельного участка в соответствии с вариантом его наиболее эффективного использования, и величины доходов от наиболее эффективного использования земельного участка.

Результаты оценки должны быть оформлены в виде письменного отчета об оценке, включающего: описание земельного участка, в том числе целевое назначение и разрешенное использование земельного участка, права иных лиц на земельный участок, разделение имущественных прав на земельный участок; описание зданий, строений, сооружений, объектов инженерной инфраструктуры, расположенных в пределах земельного участка, а также результатов работ и антропогенных воздействий, изменяющих качественные характеристики земельного участка; фотографии земельного участка и его улучшений; характеристику состояния рынка земли и недвижимости; установление варианта наиболее эффективного использования земельного участка.

Итоговая величина рыночной стоимости земельного участка должна быть выражена в рублях в виде единой величины, если в договоре об оценке не предусмотрено иное (например, в договоре об оценке может быть установлено, что итоговая величина стоимости земельного участка выражается в виде диапазона величин).

Государственная кадастровая оценка земель также проводится с учетом данных земельного, градостроительного, лесного, водного и других кадастров и основывается на классификации земель по целевому назначению и виду функционального использования.

Правила ее проведения утверждены Постановлением Правительства РФ от 8 апреля 2000 г. N 316.

Государственная кадастровая оценка земель проводится не реже одного раза в 5 лет. В процессе государственной кадастровой оценки земель проводится оценочное зонирование территории. Оценочной зоной признается часть земель, однородных по целевому назначению, виду функционального использования и близких по значению кадастровой стоимости земельных участков. По результатам оценочного зонирования составляется карта (схема) оценочных зон и устанавливается кадастровая стоимость единицы площади в границах этих зон.

Организация проведения государственной кадастровой оценки земель осуществляется Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестром). Для проведения указанных работ привлекаются оценщики или юридические лица, имеющие право на заключение договора об оценке.

Утверждают результаты государственной кадастровой оценки земель органы исполнительной власти субъектов РФ по представлению территориальных органов Росреестра. Субъекты РФ своими нормативными актами устанавливают кадастровую стоимость отдельных видов, групп или категорий земель, в других случаях устанавливаются средние значения кадастровой стоимости земельных участков.

Имеется ряд методик осуществления государственной кадастровой оценки по отдельным категориям и видам земель, которые используются при проведении такой оценки:

Методика государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объединений (утв. Приказом Росземкадастра от 26 августа 2002 г. N П/307);

Методика государственной кадастровой оценки земель лесного фонда Российской Федерации (утв. Приказом Росземкадастра от 17 октября 2002 г. N П/336);

Методика государственной кадастровой оценки земель промышленности и иного специального назначения (утв. Приказом Росземкадастра от 20 марта 2003 г. N П/49);

Методические указания по определению кадастровой стоимости вновь образуемых земельных участков и существующих земельных участков в случаях изменения категории земель, вида разрешенного использования или уточнения площади земельного участка (утв. Приказом Минэкономразвития России от 12 августа 2006 г. N 222);

Методические указания по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов (утв. Приказом Минэкономразвития России от 15 февраля 2007 г. N 39).

Кадастровую стоимость земельного участка в соответствии с п. 3 комментируемой статьи не требуется определять, если уже указана рыночная стоимость этого участка.

Россельхозбанк материнский капитал 2018

Оформление кредита под материнский капитал в Россельхозбанке

На сегодняшний день Российский сельскохозяйственный банк представляет собой одно из наиболее крупных кредитных учреждений на территории России, и главной его особенностью является то, что он на 100% является собственностью государства.

Таким образом, деятельность банка направлена исключительно на то, чтобы обеспечивать полноценную реализацию основных направлений финансовой политики действующего правительства, одним из которых является предоставление определенным лицам финансовой поддержки в виде материнского капитала.

Однако не все знают о том, на каких условиях оформляется кредит под материнский капитал в Россельхозбанке и как можно получить этот заем.

Главные моменты

Получение ипотечного кредита под материнский капитал представляет собой один из наиболее оптимальных вариантов использования государственной помощи, так как в подобных ситуациях можно за счет полученных средств оплатить имеющуюся задолженность еще до того, как ребенок достигнет трехлетнего возраста.

При этом стоит отметить, что такой заем может использоваться для приобретения:

Помимо этого, при желании материнский капитал можно использовать для внесения первоначального взноса ипотеки, оплаты процентов по уже полученной ранее ссуде, а также гашение кредита, если он изначально был оформлен для приобретения совместной недвижимости семьи.

Однако есть и определенные ситуации, при которых оформление кредита под материнский капитал не предусматривается действующим законодательством. В первую очередь, Пенсионный фонд всегда отказывает в переводе необходимой суммы в том случае, если деньги собираются обналичиваться или использоваться для гашения кредитов, оформленных не на жилье или какие-либо другие потребности ребенка, предусмотренные действующим законодательством.

Во избежание недоразумений Пенсионный фонд выдает необходимую сумму средств только после того, как заемщик получает указанное имущество в частную собственность и прописывает на его территории собственных детей. При этом стоит отметить, что банк не может взять в залог квартиру, если ее совладельцем является несовершеннолетний.

Детали получения средств

При получении кредита заемщик самостоятельно определяется с тем, в какой именно валюте оформление займа подходит ему больше всего – евро, рубли или доллары. При этом стоит отметить, что оформить ссуду можно в размере от 100 000 до 20 000 000 рублей в зависимости от того, какой именно кредит требуется семье для приобретения соответствующего имущества.

Для получения нужной суммы средств оформляется соответствующий залог по займу, в качестве которого стандартно используется непосредственно сам объект кредитования, то есть приобретаемая недвижимость. Если же речь идет о получении займа для долевого строительства, то в таком случае в качестве залога для банковского учреждения выступают права заемщика на указанную часть.

В том случае, если между оформление прав собственника на объект ипотеки возникает определенный временный перерыв, банку нужно предоставлять другие залоговые обязательства после предварительного согласования. Помимо этого, требуется обязательная страховка покупаемой недвижимости, а также жизни и здоровья самого заемщика.

После выдачи кредитных средств на плательщика накладывается обязательство, в соответствии с которым он в течение дальнейших трех месяцев должен предоставить необходимый пакет документов в отделение Пенсионного фонда и перечислить деньги на счет банка в виде суммы материнского капитала.

Еще одним важным условием получения такого займа является возрастной порог, так как данная программа предусматривается только для совершеннолетних, причем возраст родителей не может превышать 35 лет. Таким образом, указанная программа предназначена исключительно для молодых семей, которые в силу тех или иных обстоятельств не могут обзавестись собственным жильем.

Существующие виды

Оформление кредита под материнский капитал предусматривается для достижения целого ряда целей, но при этом все они должны быть связаны с приобретением того или иного семейного жилья.

Под строительство

Такой кредит пользуется большим распространением именно в иностранной валюте, так как он становится на порядок дешевле за счет ее высокой стабильности. Однако по причине постоянных скачков курса национальной валюты брать ипотеку в евро или долларах нецелесообразно, поэтому большинство экономистов советует брать кредит только в той валюте, в которой заемщик получает основной доход.

В качестве важных условий оформления такого кредита стоит отметить то, что клиент должен иметь трудовой стаж не менее одного года, причем на последнем месте работы нужно находиться минимум шесть месяцев. Единственный вариант обойти данное правило заключается в том, что человек должен участвовать в зарплатном проекте этого банка.

Срок погашения кредита составляет не более 25 лет, при этом его процентная ставка составляет от 10.5% до 14.5%. Отдельное внимание стоит уделить тому, что заплатить изначально человек может не более 50% от стоимости покупки.

Можно материнский капитал положить в банк под проценты — вы можете найти вот здесь.

Если заемщик имеет право на получение материнского капитала, то в таком случае, помимо всех остальных необходимых документов, компании нужно будет также предоставить соответствующий сертификат на получение подобного пособия, а также специальную выписку из Пенсионного фонда, которая будет указывать на то, каким остатком имеет право распоряжаться данная семья.

Есть также и определенный ряд дополнительных условий. Так, в качестве собственников недвижимости могут выступать исключительно совершеннолетние граждане, а деньги с материнского капитала должны быть перечислены на счет банка в течение 120 дней с момента оформления займа.

Если сумма средств, получаемых за счет материнского капитала, превышает 10% от общей суммы кредитования, то в таком случае оформление ипотеки и вовсе осуществляется без какого-либо первоначального взноса, что может быть крайне удобным решением для большинства молодых семей

Для оформления целевого кредита с использованием социальных средств в Россельхозбанке заемщик должен соответствовать нескольким основным условиям:

  • возраст 21-65 лет;
  • наличие российского гражданства;
  • стаж работы более одного года за последние пять лет, а также более четырех месяцев на последнем рабочем месте;
  • наличие сертификата на получение материнского капитала.

При этом стоит отметить, что некоторые требования распространяются и на покупаемую недвижимость, а именно:

  • здание не должно быть построено из древесины;
  • здание не должно иметь износ более 70%;
  • в квартире не должен быть зарегистрирован никто, кроме членов семьи;
  • недвижимость должна покупаться на территории того же города, в котором стоит отделение, выдающее семейный кредит.

Условия кредита под материнский капитал в Россельхозбанке

Стоит отметить, что государственный банк предлагает достаточно большое количество условий, некоторые из которых могут стать преимуществом для родителей, в то время как другие создают определенные сложности. Таким образом, к примеру, если один из супругов имеет возраст менее 35 лет, то в таком случае семья может предоставить сокращенный начальный взнос в виде 10%, в то время как остальным нужно выплачивать 15%.

Помимо этого, таким молодым семьям предоставляется возможность в принципе не платить проценты по полученной ипотеке, если они занимаются строительством собственного жилья или если у них родился собственный ребенок.

Стандартные же условия оформления займа в этом банке следующие:

  • возможность оформления кредита в рублях, долларах США или евро;
  • минимальный взнос – 15%;
  • процентная ставка – более 12%;
  • предельно возможный период кредитования – 25 лет;
  • минимальная сумма – 100 000 рублей или соответствующий валютный эквивалент;
  • предельная сумма – 20 000 000 рублей, но не более 85% от стоимости покупаемого объекта недвижимости;
  • обязательно предоставление в залог покупаемого объекта недвижимости;
  • возможно привлечение не более трех созаемщиков;
  • объект залога в обязательном порядке должен страховаться от соответствующих рисков повреждения или разрушения;
  • заем погашается в виде равных платежей.

Что важно помнить

Процент, который банк взымает в иностранной валюте, составляет более 10% в год, причем к общему проценту добавляются надбавки.

В частности, сумма может вырасти на 3.5%, если заемщики отказываются от страхования собственных жизней, а также дополнительно могут назначить еще 0.5% годовой ставки в том случае, если не будет предоставлена документация, подтверждающая проведение процедуры регистрации недвижимости в пользу банка.

Для работников данной кредитной организации же, наоборот, снимается 1%, если они оформляют ипотеку в рублевом кредите.

Плюсы и минусы

  • относительно низкая процентная ставка в сравнении с другими организациями;
  • полное отсутствие каких-либо скрытых комиссий;
  • отсутствие необходимости в поручительстве;
  • сокращение ставки на первоначальный взнос.

Помимо этого, еще одним важным недостатком является то, что оформление материнского капитала предусматривает передачу части имущества несовершеннолетним детям, в то время как ипотека, наоборот, рассматривает в качестве условия наличие у жилья только совершеннолетних собственников.

Новости о материнском капитале на сегодня вы найдете тут.

Как купить жилье за материнский капитал — узнайте по этой ссылке.

Рефинансирование ипотеки с материнским капиталом

С начала 2017 года наблюдается существенное снижение процентных ставок по ипотечным кредитам. 10 августа крупнейший российский банк — Сбербанк, — объявил о рекордном снижении ставок по жилищным кредитам (теперь они составляют от 7,4 до 10% на жилье в новостройках и от 8,9 до 10% — при покупке на вторичном рынке). Примеру Сбербанка последовали и другие крупные коммерческие банки. Таким образом, как отмечают эксперты, сейчас соотношение процентных ставок и цен на недвижимость «максимально выгодное за всю историю ипотеки в России».

Всего в сравнении с 2016 годом средняя ставка по ипотеке сократилась уже на несколько процентных пунктов, достигнув летом 2017 года абсолютного минимума за всю историю наблюдений. Однако не исключено, что и это еще не предел — в мае 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что состояние экономики в стране позволяет снизить ставку по ипотеке до 6-7%. Такая цель перед Правительством стоит уже давно, однако только сейчас для этого «созрели условия».

Однако многие семьи, уже использовавшие материнский капитал на частичное погашение ипотеки или собирающиеся это сделать при рождении второго или последующего ребенка, при получении рефинансирования могут столкнуться с определенными трудностями (к сожалению, иногда непреодолимыми).

Что такое рефинансирование кредита?

Говоря простыми словами, рефинансирование предполагает изменений условий кредита в том же банке или смену кредитора на более выгодных для заемщика условиях.

  • Уменьшается процентная ставка по действующему ипотечному кредиту
  • Изменяется срок выплаты кредита

При этом заемщикам нужно иметь в виду два важных обстоятельства:

  1. Банки неохотно пересматривают своим клиентам условия уже выданных кредитов (почти никогда), поскольку теряют при этом заложенную ранее прибыль. При рефинансировании более высокий приоритет имеют клиенты других банков, поскольку они увеличивают кредитный портфель и в этом случае банк исходит из обычных рыночных принципов — просто оценивая стоимости своих имеющихся ресурсов (а не пересматривая условия по старым выданным кредитам, в которые закладываются доходы банка на много лет вперед).
  2. Рефинансирование старого кредита в другом банке зачастую является более трудоемкой сделкой, чем получение первичного кредита на приобретение жилья (особенно если изначально квартира приобреталась в новостройке — такие сделки с застройщиком сейчас проводятся очень легко, а вот при рефинансировании на квартиру уже потребуется собрать полный набор документов, как если бы жилье приобреталось повторно на вторичном рынке).

Материнский капитал и рефинансирование ипотеки

Согласно п. 6 ст. 10 федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ, сейчас материнский капитал может быть использован на ипотеку, не дожидаясь достижения ребенком 3 лет, по двум возможным направлениям:

  • на уплату первоначального взноса при получении нового кредита;
  • на погашение основного долга и процентов по уже взятому кредиту.

В 2017 году Минстроем и Минтрудом разрабатывается новый вариант использования сертификата — в счет ежемесячных платежей по ипотеке на время пребывания матери ребенка в декретном отпуске до 3 лет.

И в том, и в другом случае использование материнского капитала вызывает большие трудности для последующего рефинансирования ипотеки в новом банке (многие банки отказывают семьям в такой услуге из-за того, что после погашения первого кредита обязаны выделить доли несовершеннолетним детям). Если же рефинансирование ипотеки было получено до использования сертификата на материнский капитал, его пусть и не без возможных трудностей, но можно будет направить в будущем для погашения нового кредита.

Связаны эти трудности с оговоренными законом условиями использования маткапитала на приобретение жилья:

  • приобретенное жилое помещение должно быть оформлено в общую собственность супругов и детей (иными словами, дети должны стать равноправными собственниками квартиры наряду с родителями);
  • если на момент подачи заявления в Пенсионный фонд (ПФР) для использования сертификата это условие не может быть выполнено (например, квартира до погашения кредита находится в залоге у банка), то родители должны составить у нотариуса обязательство выделить доли детям в течение 6 месяцев после снятия обременения.

Можно ли рефинансировать ипотеку, если был использован маткапитал?

Если материнский капитал был использован на погашение первого кредита (или в виде первого взноса на этапе его получения), то в праве собственности на находящуюся в залоге квартиру уже должны быть выделены доли несовершеннолетним детям или в Пенсионный фонд подавалось обязательство сделать это в течение 6 месяцев после снятия обременения (к слову, за исполнением этого обязательства пристально наблюдает прокуратура).

В связи с этим при обращении за рефинансированием ипотеки в другом банке возникают трудности:

Банки не рассматривают для проведения рефинансирования жилье с несовершеннолетними собственниками (т.е. когда доли детям уже выделены). В противном случае новому банку в залог достанется квартира, собственниками которой выступают защищаемые законом несовершеннолетние дети, которые не могут нести обязательств перед банком по погашению кредита наряду с заемщиками-родителями.

Банки здесь оказываются в ситуации большого риска — если родители вдруг перестанут вносить ежемесячную плату по кредиту, такую квартиру будет невозможно забрать по закладной в счет погашения обязательств по кредитному договору из-за несовершеннолетних собственников.

Согласно гражданскому и семейному законодательству, «имущество детей не является имуществом их родителей». Имущественные права детей защищают органы опеки и попечительства. В связи с этим, в частности, у семей возникают большие трудности и при продаже квартиры, купленной за материнский капитал.

Если доли детям в квартире еще не выделены, но материнский капитал использован, то в случае проведения рефинансирования обременение с квартиры сначала должно быть снято первым банком при полном погашении перед ним задолженности из средств, выделяемых другим банком.

На предмет этого первого обременения в ПФР родителями уже подавалось заверенное нотариусом обязательство выделить доли не позднее, чем через 6 месяцев после полного погашения задолженности — значит, с этого момента начнется отсчет времени. И контролирующие органы вряд ли будут вникать, почему при этом на квартиру оформляется новая закладная на другой банк, под какие новые обязательства это делается и т.п.

Смысл подаваемого в ПФР документа при использовании материнского капитала — нотариальное обязательство выделить доли детям при снятии обременения с квартиры первым банком, — закрывает для семьи путь к рефинансированию через другой банк (не исключено, что такое же мнение будет не только у юридической службы банка, но и у работников регистрационной палаты — Росреестра).

Можно ли использовать материнский капитал после рефинансирования?

В случае, если семья еще не использовала маткапитал на погашение ипотечного кредита (например, ожидает рождение второго ребенка), но собирается это сделать, то сертификат на материнский капитал можно будет использовать в будущем после проведения рефинансирования для погашения нового кредита. Однако здесь тоже есть определенные трудности.

Дело в том, что при проведении рефинансирования меняется цель выдачи кредита — это уже не «приобретение жилого помещения», как того требует закон о материнском капитале, а «кредит на погашение обязательств заемщика перед третьим лицом (другим банком)». И это даже несмотря на то, что обязательства по второму кредиту тоже обеспечивает ипотека — т.е. залог недвижимости, зарегистрированный официально в Росреестре!

По сути, рефинансирование ипотеки на приобретения жилья в другом банке — это чисто финансовая операция:

  • заемщик уменьшает свою долговую нагрузку за счет более низкой процентной ставки и/или изменения срока кредита;
  • банк получает нового клиента, увеличивая свой кредитный портфель на выгодных для него условиях;
  • никакая квартира при этом уже не приобретается (а ранее приобретенная квартира будет выступать только предметом залога перед новым банком — ипотеки).

Однако в «Правилах использования материнского капитала на улучшение жилищных условий», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862, на этот счет есть важная оговорка, которая по своей сути как раз подпадает под вариант рефинансирования ипотеки в другом банке:

Однако на этот счет в пункте 3-в Правил есть важное уточнение: обязательства по обоим кредитам должны возникнуть у лица, получившего материнский капитал, до возникновения права на получение сертификата — иными словами, первичный кредит и рефинансирование ипотеки должны быть в обязательном порядке оформлены до рождения второго ребенка!

Независимо от момента возникновения кредитных обязательств (то есть как до, так и после получения сертификата) материнский капитал может быть направлен только на погашение первичного кредита, выданного непосредственно на приобретение или строительство жилья (но не тот, который был выдан на рефинансирование).

Если же право на маткапитал у семьи уже возникло, то необходимо выбирать только один из двух вариантов:

  • погашать сертификатом первичный кредит с риском потерять право на проведение его рефинансирования в будущем;
  • сразу проводить рефинансирование ипотеки и терять право на использование материнского капитала в виду описанных выше причин.

Очевидно, первый вариант более выгоден в том случае, если остаток задолженности по кредиту составляет не очень большую сумму, сопоставимую с размером самого материнского капитала (453 тыс. рублей в 2018 году). В этом случае даже при сохранении более высокой процентной ставки из-за невозможности рефинансировать кредит в будущем общая сумма переплаты по процентам будет невысокой в связи с существенным погашением сертификатом основного долга, на который проценты и начисляются.

Если же сумма кредита существенно превосходит размер материнского капитала и его в любом случае будет необходимо гасить еще длительное время, то более выгодным может быть второй вариант — снизить процентную ставку по ипотеке путем рефинансирования, благодаря чему общий размер переплаты за последующие годы может существенно сократиться (в том числе на суммы, превышающие 453 тыс. рублей). А для маткапитала в таком случае семье придется придумать какое-то другое направление для использования, потому что ПФР по заявлению на погашение рефинансированной ипотеки, скорее всего, ответит отказом (см. пример).

При обращении в Пенсионный фонд для перечисления средств материнского капитала для погашения рефинансированной ипотеки, обязательство по которой возникли до возникновения права на материнский капитал, помимо остальных документов потребуются копии сразу двух кредитных договоров (пункт 13-а Правил):

  • непосредственно погашаемого сертификатом кредита, выданного на рефинансирование предыдущего (это должно быть зафиксировано в документе);
  • ранее заключенного (погашенного) кредитного договора на покупку или строительство жилого помещения (т.е. на улучшение жилищных условий).

Второй документ, по сути, должен подтвердить целевое использование средств по сертификату. И это отличает рассматриваемый вариант, например, от погашения простого потребительского кредита, на который средства мат капитала не направляются.

Однако поскольку при этом количество документов удваивается, к их составлению предъявляются более высокие требования. Желательно при этом предварительно проконсультироваться в Пенсионном фоне, чтобы учесть индивидуальный характер каждой конкретной ситуации.

Заключение

Существуют различные ситуации, при которых рефинансирование ипотечного кредита провести нельзя. Также может возникать множество ситуаций, когда законное право рефинансировать ипотеку является рискованным с точки зрения последующего использования материнского капитала (в этом случае распорядиться сертификатом будет банально сложнее, а то и вовсе невозможно).

Наиболее внимательно к вопросу рефинансирования подойти семьям, планирующим использовать материнский капитал на получение или погашение ипотечного кредита:

  • если маткапитал уже был использован для погашения кредита перед первым банком — тогда другой банк может отказать в предоставлении рефинансирования, поскольку для него это несет большие риски;
  • если семья рефинансировала старый ипотечный кредит и планирует использовать материнский капитал на его погашение в будущем — рефинансировать ипотеку нужно до того, как у семьи возникнет право на получение сертификата (то есть до того, как будет рожден или усыновлен второй или последующий ребенок).

Можно справедливо отметить, что оба этих момента в настоящее время недостаточно урегулированы законодательно. Однако регулярно вносятся поправки как в правила использования материнского капитала, так и в ипотечные программы банков. Не исключено, что в скором времени все неясности будут учтены нормативными актами (в связи с увеличением количества обращений по этому вопросу на практике).

Не стоит также забывать, что возможность реструктуризации или рефинансирования имеющегося кредита в каждом конкретном случае будет индивидуальна. При хорошей кредитной истории шансы для этого есть всегда.

Ипотека с привлечением материнского капитала

На сегодняшний день все больше молодых и многодетных семей рассматривают вариант покупки жилья по программе «Ипотека плюс материнский капитал», т.к. он позволяет значительно сэкономить на затратах и снизить общую переплату по кредиту. Напоминаем, что в текущем году за второго или последующего ребенка можно получить 453 026 руб.

Отметим, что МК выдается не на каждого ребенка, следующего за первым, как думают многие родители, а лишь один раз в жизни матери или отца, в зависимости от того, кто занимается оформлением. Полученные средства можно направить на погашение первоначального взноса по ипотеке, оплаты её процентов или основного долга. Кроме того, эти деньги также можно использовать для строительства собственного жилого дома.

Как получить жилищный кредит под средства МСК? Для этого вам нужно:

    выбрать несколько вариантов объектов недвижимости, которые подходят под ваши требования и возможности, определитесь с нужной вам суммой займа,

Какие банки работают по программе ипотека + материнский капитал?

Сразу оговоримся, что далеко не все готовы ждать решения ПФР и того, перечислит ли им фонд деньги или нет. Наиболее выгодные условия вы сможете найти в тех компаниях, которые сотрудничают с АИЖК и предлагают варианты по стандартам данной государственной организации.

Вот что мы можем предложить:

    ВСбербанке России для молодых и многодетных семей, имеющих право на получение МК, действует специальная сниженная ставка — от 7,4% годовых. При этом они могут воспользоваться уменьшенным первоначальным взносом в размере 20% от стоимости жилья. Оформление договора возможно на период до 30лет, все программы банка вы найдете здесь;

Для предварительного расчета вашей ссуды, рекомендуем прибегнуть к помощи онлайн-калькулятора:

Ипотека Россельхозбанка на 2018 год для физических лиц и пенсионеров

Россельхозбанк является одним из немногих государственных банков (у Правительства России – 100 процентов акций). Он специализируется на финансировании сельскохозяйственной отрасли. Нередко его еще называют агробанком. Среди предложений, актуальных для физических лиц, есть возможность получить ипотеку. Согласно условиям получения ипотечного кредита, любое физическое лицо имеет возможность приобрести земельный участок, дом за городом или городские апартаменты, например, для молодой семьи, которая рассчитывает хотя бы частично погасить задолженность материнским кредитом.

Средняя процентная ставка составляет 12,5%. Процентная ставка, а также другие условия по ипотечному кредиту зависят не только от суммы первичного взноса и срока, но и от того, что именно вы приобретаете – апартаменты в новом доме, вторичное жилье, землю или загородный дом.

Ипотека в Россельхозбанке условия для физических лиц

Основные условия получения ипотеки в Россельхозбанке связаны с целевым использованием средств. Согласно с этими условиями, финансы могут быть применены по следующим целям:

  • Покупка вторичного или первичного жилья;
  • Приобретение квартиры;
  • Покупка дома с землей;
  • Покупка участка земли.

Что бы заемщик не решил приобретать, ему предложат сумму от 100 тыс до 20 млн рублей. Получить эту сумму физическим лицам можно на срок до тридцати лет. При этом установлены различные условия по первоначальному взносу, в зависимости от целевого использования:

  • 30% — для апартаментов;
  • 20% — для первичных квартир;
  • 15% — в остальных случаях.

Обеспечением является залог купленной недвижимости за счет ипотечного кредита.

Ипотека в Россельхозбанке процентная ставка на 2018 год

Процентная ставка по ипотеке для физических лиц в Россельхозбанке является одной из самых выгодных. Процентная ставка определяется индивидуально. Например, при использовании материнского капитала семья может внести всего 10-15% от всей суммы. В случае применения материнского капитала, вне зависимости от срока кредитования, процентная ставка для физических лиц составит 12,9%.

Если участники зарплатной программы Россельхозбанка заплатят сразу 50% от всей суммы или больше, то актуальная процентная ставка для них – 11,5%, в других случаях она равна 12,75%. Максимальная процентная ставка – 15,5%.

Россельхозбанк ипотека с господдержкой

Специальные условия ипотеки с господдержкой предусмотрены для молодых граждан. На официальном сайте этой программы указано, что у вас есть возможность получить от 100 тыс до 8 млн рублей на тридцать лет. Процентная ставка – основная льгота по условиям ипотеки с господдержкой в Россельхозбанке. Фиксированная процентная ставка составляет 10,9% годовых. Размер первоначального взноса равняется 20% от всей суммы. После внесения стартовой суммы физические лица имеют возможность использовать материнский капитал.

Документы по этому виду ипотечного кредита следующие:

  • Заявление;
  • Паспорт или документ, который его заменяет;
  • Для мужчин до 27 лет – документ о постановке на воинский учет либо военный билет;
  • Документ, в котором указано семейное положение физического лица (если есть дети – документ, подтверждающий их наличие);
  • Документ о текущем финансовом состоянии;
  • Документ, свидетельствующий о трудовой занятости;
  • Документ об объекте недвижимости, на который берется кредит.

Требуемый пакет документации может изменяться по усмотрению сотрудников Россельхозбанка.

Ипотека под материнский капитал

Ипотеку под материнский капитал в Россельхозбанке получить можно обладателям соответствующего сертификата. Если сумма материнского капитала равна или превышает необходимый стартовый взнос, то изначально физическому лицу не нужно будет вкладывать собственные деньги. Размер первого взноса равен как минимум 10% от полной стоимости объекта недвижимости.

Дополнительными документами являются гос. сертификат на материнский капитал, а также справки из ПФР о его остатке. После выдачи этих средств, их нужно использовать для погашения задолженности в течение трех месяцев.

Вторичное жилье

Ипотека на вторичное жилье в Россельхозбанке по условиям практически ничем не отличается от ипотечного кредита, полученного на квартиру в новостройке. Процентная ставка составляет 11,5-12,75% для зарплатных клиентов. Минимальной процентная ставка является в случае взноса размером в 50% и больше от цены на вторичное жилье. Выплаты по ипотечному кредиту в Россельхозбанке осуществляются каждый месяц аннуитетными платежами.

Ипотека предоставляется физическим лицам, возраст которых находится в пределах от 21 до 65 лет. Заемщик должен проработать как минимум 6 месяцев на своем последнем рабочем месте. Также есть требование по наличию регистрации по месту жительства.

Ипотека Россельхозбанка пенсионерам

Физические лица, являющиеся пенсионерами, имеют возможность взять в данном банке потребительский кредит в сумме до 500 тысяч рублей на срок до семи лет. Процентная ставка – от 12,9% до 25%. Ипотечный кредит можно получить лишь в том случае, если пенсионеру на момент закрытия договора исполнится 65 лет.

Если пенсионер получает пенсию на счет в Россельхозбанке, то к нему не выдвигаются требования касательно минимального стажа работы в один год за последние пять лет, которые предъявляются ко всем остальным физическим лицам.

Кредит под материнский капитал в Россельхозбанке

Предоставляет ли Россельхозбанк кредит под материнский капитал? Да, в рамках предусмотренного действующим законодательством использования МК разрешения на его использование.

Кредит под материнский капитал

Следует сразу же оговорить, что использование материнского капитала в сфере кредитования разрешено только при условии улучшения жилищных условий.

Это означает, что МК может применяться при покупке:

  • Жилья по ипотеке;
  • Земельного участка с целью его дальнейшей застройки.

Именно так законодательством ограничивается использование материально помощи со стороны государства в сфере улучшения жилищных условий. Для погашения потребительских или других любых займов использовать государственную помощь запрещено.

Время использования материнского капитала

Изменения, внесенные в закон о целевом использовании МК, позволяют молодым семьям использовать его в ипотечном кредитовании сразу после получения, не дожидаясь момента, когда ребенку исполнится 3 года. Узнаем подробнее, каким образом может использоваться эта субсидия.

Возможности кредитования в Россельхозбанк

В Россельхозбанке кредит под материнский капитал может быть открыт на покупку разных объектов недвижимости. Чаще всего эту государственную субсидию используют в качестве первоначального взноса. При заполнении заявки основной заемщик (мать или отец) указывает, что для оплаты первоначального взноса будет использован материнский капитал. Этот пункт будет интересовать банк, если речь идет о приобретении жилья в новостройках, финансируемых банком.

Погашение кредита

Если у вас оформлен в ипотечный кредит в Россельхозбанке, материнский капитал можно использовать для частичного или полного досрочного погашения. О своем намерении следует заранее уведомить обе заинтересованные стороны: банк и пенсионный фонд, в котором на расчетном счету находится выделенные государством денежные средства. Такой вариант использования МК разрешен законом. Его применение позволит молодой семье снизить финансовую нагрузку по уже действующей ипотеке путем досрочного погашения долга перед банком.

Заключение

Запомните, что в Россельхозбанке кредит под материнский капитал можно получить только при условии улучшения жилищных условий (или же для погашения ипотеки). Это правило действует и в других финансовых организациях. Нецелевое использование МК (для открытия или погашения других видов ссуд) запрещено законом.