Архив рубрики: Публикации

Какой вопрос задать о войне

Помогаем составить список вопросов ветерану.

Получил у него согласие сделать видеоопрос — подобно тому,что делали Вы.Хотел бы получить советы по поводу вопросов,порядка проведения и так далее — для меня это будет первый опыт.Поэтому не хотелось бы,чтобы он был комом.
Буду благодарен за все советы,а также список вопросов и место размещения видеоролика».

Мой ответ: «Составьте заранее план опроса. Но точно придерживаться не получится — будете корректировать по ходу дела.

Перед началом опроса посидите рядом, пообщайтесь просто так. Надо, чтобы ветеран к вам привык, не нервничал.

1) Что помнит о предвоенной жизни. Быт, настроения молодежи, подготовка к войне. Ожидали ли войну? Отношение к Сталину до войны.

2) Когда призвали. Как готовили. Первые дни на фронте, первый бой. Отношение к новобранцам.

3) Обязательно вытянуть об успешных боевых действиях, — чтоб не скромничал.

4) Что помогло победить? Что делали не так? Роль комиссаров. Отношение к немцам. Отношение к женщинам на войне.

5) Приходилось ли видеть результаты немецкой оккупации.

6) Победа. Чувства. Как отмечал он и его знакомые фронтовики день победы в первые годы после войны. Какое было отношение к фронтовикам?

7) Про прием у Сталина — как можно подробнее! Как он туда попал? Обстановка? Кто там был? Что говорили? Что Сталин сказал?

Можно еще профессиональные вопросы задавать о буднях боевой авиации, но я этой темой не очень владею».

Если есть возможность — договоритесь о следующей встрече, т.к. наверняка все не обговорите, потом что-то еще захотите уточнить.

Я уверен, что мои читатели могут помочь с вопросами.

Технический совет: снимайте роликами по 10 минут — так легче выложить. Да и ветерану отдыхать давайте))

Какой вопрос задать о войне

Вопросы для интервью с участниками вооруженных конфликтов ХХ века [859]

1. Если считаете возможным, укажите свои биографические данные (фамилия, имя, отчество, год и место рождения).

2. Участником какой войны вы являетесь?

3. Кем вы были до войны? (Укажите профессию.)

4. В каком возрасте вы попали на войну? Каким образом (по призыву, добровольно, другим путем, каким именно)?

5. Где и как застало вас известие о войне? Какие чувства вызвало?

6. Сколько времени вы воевали? В каких войсках (формированиях)? В каком звании? В какой должности?

7. В какого рода операциях участвовали? Боевые задания какого характера вам приходилось выполнять?

8. Ваше отношение к войне на разных ее этапах: С какими чувствами шли на войну? С какими возвращались? Была ли вера в победу, в правоту своего дела? Как влияли на настроение людей победы и поражения?

9. Какие чувства вы испытывали в боевой обстановке? (Страх? Преодоление страха? Лихорадочное возбуждение? Что-то другое? Что именно?)

10. Какая минута, день, событие были самыми трудными, тяжелыми, опасными? Что было самым страшным для вас на войне? Что запомнилось больше всего?

11. Ваше отношение к врагу: каким его видели, воспринимали? Образ врага, противника, неприятеля — смысловой оттенок слов: что более подходит? Какое значение в этой связи имели идеологические мотивы?

12. Участвовали ли вы в разведке, во взятии «языков» и других операциях, связанных с проникновением в тыл врага?

13. Первый пленный, которого вы увидели. Ваши чувства, впечатления. Отношение к пленным вообще.

14. Что вы думаете о своих, попавших в плен к неприятелю? При каких обстоятельствах это происходило?

15. Ваше мнение о союзниках, если они были.

16. Отношения с местным населением.

17. Боевая техника (оружие) — свое и противника: на равных шла борьба или нет? Особенности партизанской войны. Система взаимоотношений «человек и техника»; чем было для вас личное оружие?

18. Климатические условия: какие трудности были с ними связаны, как их переносили?

19. Роль боевого товарищества, взаимовыручки. Взаимоотношения старших и младших. Потери друзей.

20. Взаимоотношения солдат и офицеров (рядовых и командиров).

21. Знакомы ли вам понятия «тыловая крыса», «штабная крыса», «окопная братва»? Есть ли современные аналоги?

22. Как снабжалась армия (ваше формирование) на войне? Были ли аналоги «наркомовским 100 граммам», офицерским доппайкам и т. п.?

23. Солдатский быт. Трудности. Забавные случаи.

24. Были ли вы суеверны? В какие приметы верили? Повлияло ли участие в войне на ваше отношение к религии? Если да, то каким образом?

25. Минуты отдыха на войне. В каких условиях и сколько приходилось спать? Какие были развлечения? Какие песни пели?

26. Ранения, контузии, болезни. Кто и где оказывал вам медицинскую помощь? Что запомнилось из госпитальной жизни?

27. Имеете ли вы награды? Какие и за какие заслуги?

28. Женщины на войне. Как относились вы и ваши товарищи к присутствию женщин в армии, если они там были?

29. Какие письма вы писали домой с войны? Какие письма получали из дома?

30. Как вас встречали на Родине после войны? Какое было отношение к ветеранам? Какое отношение к ним сейчас?

31. Что такое война — для вас? Знакомо ли вам чувство «фронтовой ностальгии»? Мучают ли вас воспоминания, военные сны?

32. Как вы относитесь ко всему этому теперь, спустя столько лет? Как шел процесс переосмысления, переоценки прошлого?

33. Ваше отношение к тем, кто вас туда послал, — тогда и теперь.

34. Как повлияло участие в войне на вашу дальнейшую жизнь?

13 наивных вопросов о войне в Сирии

Почему одни радикальные исламисты воюют с другими, кто спонсирует террористов и зачем боевики используют столь изощрённые методы расправы над мирным населением? На эти и другие вопросы о сирийском конфликте АиФ.ru ответил арабист Леонид Исаев.

Сирийский конфликт, начавшийся ещё в 2011 году, до сих пор остаётся темой № 1 для всех мировых СМИ. И хотя о ситуации в этой стране было написано и сказано уже очень много, АиФ.ru решил задать несколько наивных вопросов эксперту, чтобы лучше разобраться в сути проблемы.

1. Почему одни радикальные исламисты воюют с другими, ведь вроде эти люди борются за одно дело?

Леонид Исаев, преподаватель Департамента политической науки ВШЭ: На самом деле интересы у этих людей абсолютно разные. Каждая радикальная группировка хочет прийти к власти в Сирии, что порождает жёсткую конкуренцию между ними. Безусловно, иногда боевики могут объединяться для борьбы с общим врагом. За последние 5 лет сирийского кризиса было образовано множество подобных коалиций и альянсов. Но они по понятным причинам недолговечны. Глобально каждый пытается достичь своих собственных корыстных целей, которые никак не связаны с религиозными лозунгами. Откуда появилась идея борьбы с неверными, которой прикрываются радикальные исламисты? В определённый момент времени мусульмане стали задаваться вопросом о том, как объяснить, что мусульманская цивилизация, «освятив весь мир ослепительным блеском», угасла и находится во мраке тьмы, и как можно вернуть себе былое величие. Для многих было понятно, что этот «золотой век» ислама характеризовался прежде всего высоким интеллектуальным уровнем развития, когда Ближний Восток был одним из мировых научных центров. Но находились и те, кто занимал иную точку зрения, предпочитая во всех своих бедах обвинять условных неверных, кем бы они ни были, видя именно в них корень всех бед мусульман. Увы, подобные рассуждения возникают из-за высокого уровня невежественности, который царит во многих странах региона.

2. Кто спонсирует других террористов, которые воюют с «Исламским государством»?

Поддерживать идеи, за которые ратуют различные террористические структуры, можно по-разному: кто-то предпочитает взять в руки оружие и стрелять в тех, кого он считает вероотступником, кто-то занимается пропагандой среди населения, кто-то вербует сторонников в социальных сетях и т. д. Вместе с тем в мире есть масса людей, которые разделяют идею существования неверных, но при этом они не готовы собственноручно перерезать им горло и по разным причинам не хотят быть аффилированными с террористическими структурами. Зато они могут оказать поддержку своим единомышленникам с оружием в руках — деньгами. От Марокко до Индонезии находится огромное количество «спонсоров», которые искренне верят в то, что посыл, который несут в себе те или иные террористические структуры, близок им, а значит, боевиков нужно поддерживать в их борьбе за «правое дело».

Война за мир. США поставляют оружие сирийским повстанцам? Читайте в статье >>

При этом я хочу заметить, что было бы некорректным говорить о том, что страны на государственном уровне спонсируют террористические группировки, о чём мы сейчас очень часто слышим. Материальная поддержка оказывается через различные фонды, иные структуры. Может быть, среди людей, наделённых властью в той или иной стране, находятся лица, поддерживающие какие-то террористические структуры, но они далеко не являются воплощением всего государства. На фоне тех, кто симпатизирует боевикам, есть и те, кто выступает против них.

3. Как так получилось что все террористы, народы и конфликтующие стороны появились в границах одной страны?

В Сирии всегда было очень сложносоставное общество, поликонфессиональное. Наивно думать, что алавиты, христиане или мусульмане различных направленностей появились в Сирии случайно, ни с того ни с сего во время гражданской войны. Конечно, есть наёмники, приезжие, но в большинстве своём те, кто входит в состав умеренных и неумеренных оппозиционных структур, противостоящих друг другу на территории Сирии, — сами же сирийцы, жившие там испокон веков. Эклектичность сирийского общества привела к тому, что состав противоборствующих сторон очень неоднородный, а спектр их идеологических и политических предпочтений достаточно широкий.

Взаимоотношения между ними также всегда оставляли желать лучшего. Что бы кто ни говорил. Проблемы либо откладывались в долгий ящик, либо решались силовым путём.

«Арабская весна» в данном контексте стала неким «спусковым крючком» для Сирии. В Ираке это произошло в 2003. Там «спусковой крючок» — военная операция натовской коалиции, хотя первопричиной разгоревшегося позже гражданского конфликта была иракская власть, а вернее, её нежелание на протяжении десятилетий прислушиваться к требованиям различных этно-конфессиональных групп, проживающих на этой территории. Общая ситуация, которая была в регионе в 2011 году: падение режимов, протесты, нестабильность, беспорядки, — перекидывалась из одной страны в другую и в конечном итоге задела Сирию, как бы всколыхнула там все имеющиеся проблемы, которые долгое время существовали в неком латентном состоянии. Сколько раз курды просили дать им автономию? Но власть отказывалась их слушать. Если они прибегали к более активным действиям, то получали жёсткий отпор, и таких примеров за всю историю существования современной Сирии масса. Неудивительно, что в конечном итоге мы пришли к полному хаосу.

4. В чём стратегическая важность Сирии?

В этой стране пересекаются интересы очень многих игроков. Конечно, если бы конфликт сирийского масштаба разгорелся, например, в Йемене, Ливии или Мали, то никто не обратил бы на это такого пристального внимания. В Африке происходит столько дикости, что сирийский кризис на их фоне кажется каким-то детским лепетом. Там тоже идут бесконечные гражданские войны, вспомните Сомали — люди убивают друг друга такими зверскими способами, что «Исламское государство» могло бы им позавидовать.

Ещё раз повторюсь, что в Сирии сталкиваются интересы многих государств: Турции, США, России, Ирана, Израиля, Европы, Китая и т. д. Каждое из них уже достаточно «вложилось» в существующий кризис и теперь рассчитывает на свой «кусок от сирийского пирога».

5. «Исламское государство»* — сирийцы? Если нет, то почему они выбрали именно Сирию для своей дислокации, а не Ливию, например?

«Исламское государство» есть в Ливии, Нигерии, Йемене и т. д. Боевиков повсюду очень много. Зародились они в Ираке, когда там появилась благодатная для них почва — гражданский конфликт, потом постепенно распространили своё влияние на другие страны. Для осуществления своей деятельности они выбирают так называемые failed states (несостоявшиеся государства), где они чувствуют себя, как рыба в воде. Как только таковые появлялись на политической карте Ближнего Востока и Северной Африки, они тотчас же начали входить в поле зрения «Исламского государства». Поэтому появление в Сирии этой террористической организации — лишь стечение обстоятельств.

6. Почему для уничтожения мирного населения «Исламское государство» использует разнообразные методы, например соляную кислоту, расстрелы, перерезают горло?

Это один из элементов пиара. Они не могут просто взять и без свидетелей по-тихому отрезать кому-то голову. Им важно показать свои зверства и изощрённые методы расправы всему миру, поскольку подобные вбросы вызывают большой интерес со стороны СМИ. Чёрный пиар — тоже пиар. Боевики очень хорошо это понимают. Внимание можно привлечь либо военными успехами, что сейчас стало намного сложнее, либо издевательствами над мирным населением. Пока они не сходят с экранов телевизоров — они интересны, в их ряды приезжают новые люди, их финансируют. Как только об «Исламском государстве» перестанут говорить, оно превратится в заурядную террористическую структуру. Боевикам постоянно нужно придумывать всё новые и новые способы привлечения внимания, ведь для них это вопрос «эффективного» существования.

7. Чего добиваются в сирийском конфликте курды?

Задача минимум — сирийские курды хотят получить определённую долю самостоятельности в решении вопросов, которые возникают на территории их проживания. Они пытаются договориться с центром о перераспределении полномочий в свою пользу. Задача максимум — получить собственное государство. Парадокс, что такой масштабный по численности этнос, как сирийские курды, до сих пор его не имеют. Такого больше нет нигде в мире.

На сегодняшний день шансы добиться автономии высоки. Но замечу, что, если действующий режим будет проявлять свою упёртость в данном вопросе, велика вероятность того, что сирийские курды могут перейти к более радикальным способам решения данной проблемы и попытаются в одностороннем порядке выйти из состава страны.

8. Почему Эрдоган так не любит курдов и кого он защищает в Сирии?

Прежде всего Эрдоган защищает свои собственные интересы и, соответственно, те политические силы в Сирии, которые так или иначе от него зависят, могут как-то помочь ему в решении существующих проблем.

Курдов он не любит по очень простой причине. Это составная, довольно внушительная часть турецкого государства, которая хочет иметь больше самостоятельности, быть полноправными участниками политического процесса. Но официальная Анкара препятствует этому. Эрдоган воспринимает курдов как важнейшую дестабилизирующую силу.

9. Кто участвует в мирных переговорах по Сирии, какие стороны?

На данный момент в женевских мирных переговорах участвуют три стороны, которые объединены в так называемые группы — эр-риядскую, московскую и каирскую. Поскольку в последней группе большую часть составляли курды, а вопрос об их участии в Женеве был поставлен под сомнение, они решили частично бойкотировать данные переговоры и присоединились к московской группе.

Также сейчас стоит вопрос о том, чтобы «хмеймимская группа» присоединилась к переговорам в Женеве в качестве самостоятельной признанной силы. Это как раз те самые политические и общественные деятели в Сирии, которые на российской базе Хмеймим договорились о создании своей оппозиционной структуры.

Замечу, что все группы строятся по одному принципу. В их составе есть люди, которые узнаваемы за рубежом, так или иначе интегрированы в мировое сообщество, и представители группировок, участвующие непосредственно в борьбе за власть в Сирии.

10. Какие цели в Сирии у других исламских стран?

Турция, Саудовская Аравия, Катар, Иран заинтересованы прежде всего в реализации на территории Сирии своих геополитических амбиций, распространении там своего влияния. Каждая из этих стран хотела бы «окупить» потраченные ранее на участие в сирийском кризисе ресурсы. Им нужно хотя бы выйти в ноль, т. е. если уж ничего не выиграть, то хотя бы ничего и не потерять. И всё же желательно добиться больших дивидендов, по сравнению с теми, что были у них до «арабской весны», т. е. до 2011 года. В противном случае встаёт закономерный вопрос: «Что мы делали там всё это время, для чего вкладывали туда свои ресурсы?».

Для Египта, Ирака, Иордании и Ливана сирийский конфликт актуален, прежде всего, из-за необходимости добиться стабильности на границах, обеспечить собственную безопасность, чтобы оградить себя от распространения дестабилизационных процессов на своих территориях.

11. Распадётся ли Сирия в результате войны?

По факту на сегодняшний день Сирия не является единым государством, хотя формально границы существуют. Напомню, что одна из ключевых характеристик любого государства — возможность контролировать свою территорию в определённых границах, обеспечивать на ней охрану правопорядка, действие законов, сбор налогов и т. д. Но в современной Сирии всего этого нет. Я бы сформулировал вопрос иначе: удастся ли вновь собрать Сирию в единое государство?

Мы сможем увидеть единую страну только в том случае, если получится возобновить переговорный процесс и стороны будут готовы идти на компромисс. Увы, на сегодняшний день одна из самых бескомпромиссных сторон — именно сирийский режим. Он отвергает любые попытки какого-то серьёзного, структурного реформирования страны. Если они с кем-то соглашаются, то делают это формально. Достаточно вспомнить парламентские выборы в апреле этого года.

Однако при нынешней ситуации абсолютно всем придётся чем-то жертвовать. Сирийскому режиму в том числе. Ему точно предстоит лишиться части своих полномочий в пользу регионов и других политических сил. Монополия на власть со стороны баасистов должна прекратиться. Конечно, к оппозиции возникает не меньше вопросов. Но всё же именно от правительства зависит исход ситуации в стране.

12. Почему американцы поддерживают исламистов?

Я бы не стал так формулировать вопрос. Например, «Исламское государство»* или «Джабхат ан-Нусра»* они не поддерживают. Хотя американскую поддержку могут получать какие-то группировки, которые в будущем ставят своей целью установление законов шариата на территории Сирии. Прежде всего Штатам интересны структуры, которые они считают более перспективными для себя, и среди них действительно иногда попадаются исламисты. В любом случае, в данном вопросе различные идеологические вещи уходят на второй план, на первый выходит лишь прагматичный расчёт.

13. Откуда появилось «Исламское государство»?

Из Ирака. Это одна из структур, которая боролась против шиитов, американского присутствия и нового правительства в стране. «Исламское государство» — результат нерешённых внутренних конфликтов. Как только эти проблемы будут устранены, террористические организации прекратят своё существование. Не нужно думать, что «Исламское государство» — чей-то проект, направленный на дестабилизацию ситуации в регионе. В сильном государстве такие вещи не появляются, даже если есть желание дестабилизировать режим извне. Вспомните, сколько раз американцы пытались «расшатать» режим на Кубе. Но безуспешно, поскольку там мы видим монолитный режим, который полностью контролирует ситуацию. Но в Сирии, Ираке государство сгнило изнутри, там даже не нужно было прилагать каких-то усилий для того, чтобы дестабилизировать обстановку.

* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

Классный час по краеведению (9 класс) на тему:
Вопросы для беседы с ветераном Великой Отечественной войны

Вопросы, которые учащиеся могут задать ветерану Великой Отечественной войны на Уроке мужества

Предварительный просмотр:

ветерану Великой Отечественной войны

Сегодня мы в гостях у ветерана Великой Отечественной войны____ (Ф.И.О.,звание, военная специализация). Мы очень хотим послушать и записать Ваши воспоминания о страшных событиях 41-45-ых годов. Эти записи мы передадим в школьный музей, там они будут размещены на самом почётном месте, и любой посетитель может с ними ознакомиться.

  1. Сколько лет Вам было, когда началась война?
  2. Чем вы занимались до Великой Отечественной войны? Какие планы строили?
  3. Где застала Вас война, какие чувства вызвала?
  4. Расскажите, как и где призывались?
  5. Как прошло Ваше боевое крещение, помните ли первый бой?
  6. Была ли баня на фронте?
  7. Часто ли Вы писали домой письма? О чём писали и кому? От кого получали письма?
  8. Было ли радио на фронте? Когда его можно было слушать? Что передавали?
  9. Что читали на фронте? Приходилось ли читать «Василия Тёркина» Твардовского?
  10. Как помогала песня на войне? Какие песни пели?
  11. Приезжали ли на передовую артисты?
  12. О чём хочется рассказать молодёжи, что особенно не даёт покоя?
  13. Где и как встретили победу?
  14. Какие награды получили?
  15. Что пожелаете нам, молодым?

Мы очень вам благодарны за данное интервью. Война не должна повториться. Мы будем помнить о военных событиях, рассказанных уважаемыми ветеранами. Мы будем знать и беречь историю своей страны.

Закончим интервью словами:

Есть у нас интересное дело

По отцовским дорогам пройти,

Разузнать про отважных и смелых,

Неизвестных героев н айти.

Разработала зав. школьным музеем Рамазанова С.А.

Как составить вопросы о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов?

Задание по литературе для 4 класса Расспроси взрослых о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Составь вопросы, которые им задашь. запиши.

Запиши кратко, что ты узнал о войне из интервью.

Так как уже многие вопросы заданы о Великой отечественной войне, то я дополню список вопросов теми, которые ещё не были озвучены:

Действительно, в войну питание было сильно ограничено и когда немцы подступали к Москве мой дедушка, который в войну был десятилетним мальчиком и жил под Москвой пробирался на картофельное поле за картошкой под бомбами, которые сбрасывали немцы с самолётов и ему приходилось рисковать жизнью, потому что отец его был на фронте, а дома ещё четверо маленьких детей и мама.

Главнокомандующим Красной Армии был, конечно же, Сталин — отец всех народов — Сталина очень любил народ.

Великая Отечественная Война длилась долгих четыре года.

Маршалы были командующими отдельными фронтами и выполняли военные операции.

Самые известные маршалы Великой Отечественной Войны:

Слушать рассказы о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов из уст очевидцев не только интересно, но как-то по особенному тревожно, волнительно. Кажется, что ты реально видишь перед собой картину тех страшных лет войны.

Вопросы о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов от ученика 4 класса.

  1. Когда началась Великая Отечественная война?
  2. Какие страны участвовали в этой войне?
  3. Какие города особенно пострадали от фашистов?
  4. Кто такие фашисты?
  5. Какое участие в ВОВ принимали дети?
  6. Какая военная техника «сражалась» на фронтах Великой Отечественной войны?
  7. Расскажите, что особенно запомнилось Вам из того времени.
  8. Когда окончилась война?
  9. Кто водрузил флаг над Рейхстагом?
  10. Почему эту войну называют Великой и Отечественной?

Из ответов на эти вопросы можно составить рассказ.

Великая Отечественная война началась 2 сентября 1939 года. Вторжение на территорию Советского Союза совершилось 22 июня 1941 года.

Эту войну еще называют Второй Мировой, это значит, что в ней участвовали многие страны мира — СССР, Германия, Польша, Венгрия, Франция, Румыния, Италия, Румыния, Финляндия.

У нас есть города-герои, которые особенно пострадали от фашистов, но граждане этих городов были мужественны и отстояли победу — Москва, Ленинград, Киев, Сталинград, Севастополь, Одесса, Керчь, Минск, Брест, Смоленск, Мурманск, Тула и Новороссийск.

Фашистами были такие люди, которые считали только свою нацию самой лучшей, и свои понимания правильными, остальных они уничтожали, хотели сделать своими рабами.

Дети тоже принимали участие в войне. Они оказывали помощь партизанским отрядам, разбрасывали листовки, собирали и прятали для советских солдат оружие, вели разведку.

Много было на фронте не только людей, но и техники — танки, самолеты, линкоры, крейсеры, эсминцы, подводные лодки, катера, пулеметы, пушки, гаубицы.

В те времена люди были особенно сплоченные, друг за друга могли умирать, сейчас такого нет.

День Победы над фашистской Германией отмечают с 9 мая 1945 года.

Много версий существует по вопросу «Кто именно водрузил флаг над Рейхстагом?» По одной из версий — это Егоров и Кантария.

Великая Отечественная война была действительно великой, охватывающей огромные территории по площади и миллионы людей. Происходила она большей частью на территории нашей Родины, нашего Отечества, поэтому ее и назвали Великой и Отечественной.

Как отказатся от страховки по кредиту

Как отказатся от страховки по кредиту

Документ : Как отказаться от “навязанного” банком страхования

Как отказаться от “навязанного” банком страхования

В банковской практике заемщик, пользуясь ипотечным кредитом, обязан страховать не только приобретенное имущество (предмет ипотеки), но и собственную жизнь. Если клиент обращается в банк за кредитом, то перед подписанием кредитного договора между ним и банком заемщику предлагается страховаться в определенной страховой компании.

Страховщики и банки

На украинском финансовом рынке насчитывается 442 страховых компании (по данным Госфинуслуг на сентябрь 2007 г.). Страховые компании бывают рисковыми (СК “non-Life”) и лайфовыми, т.е. такими, которые занимаются страхованием жизни (СК “Life”). В конце сентября 2007 г. количество страховщиков, занимающихся исключительно страхованием жизни, достигло 64.

Со многими из этих компаний сотрудничают банки, называя таких страховщиков “аккредитованными”. Заемщику, пришедшему в банк за кредитом, обязательно предложат страховаться (если в этом есть необходимость) именно в аккредитованной страховой компании. Поэтому возникает вопрос: вправе ли банк требовать страхования приобретаемого в кредит имущества и жизни заемщика именно в аккредитованной банком страховой компании? Ведь затраты по страховке (выбор которой еще и ограничивается) ложатся на плечи заемщика, тем самым увеличивая совокупную стоимость кредита.

Что такое страхование?

Специальные нормы, касающиеся страхования, устанавливаются Законом о страховании. В ст.1 этого Закона говорится, что “страхование — это вид гражданско-правовых отношений относительно защиты имущественных интересов физических лиц и юридических лиц в случае наступления определенных событий (страховых случаев), определенных договором страхования или действующим законодательством, за счет денежных фондов, которые формируются путем уплаты физическими лицами и юридическими лицами страховых платежей (страховых взносов, страховых премий) и доходов от размещения средств этих фондов”.

Для начала рассмотрим ситуацию со страхованием предмета ипотеки. Такое страхование регулируется Законом об ипотеке, нормы которого содержат требования к обязательному страхованию приобретаемой в кредит недвижимости (предмета ипотеки). Об этом говорится в ст. 8 Закона: “ипотекодатель обязан застраховать предмет ипотеки на его полную стоимость от рисков случайного уничтожения, случайного повреждения или порчи, если ипотечным договором эта обязанность не возложена на ипотекодержателя”. Естественно, обязанность страховать недвижимость касается лишь заемщика, в противном случае затраты понес бы банк, а это ему невыгодно.

В нашем случае ипотекодателем выступает заемщик, а ипотекодержателем — банк. Экономический смысл страхования предмета ипотеки состоит в том, что “при наступлении страхового случая относительно предмета ипотеки ипотекодержателъ имеет преобладающее право на удовлетворение своего требования по основному обязательству из суммы страхового возмещения” (ст. 8 Закона об ипотеке).

Это значит, что в случае повреждения или уничтожения недвижимости, которая застрахована и находится в ипотеке, банк приобретает право требования, предъявляемое страховой компании для получения страхового возмещения и возмещения убытков (например, восстановление недвижимости).

Страховое возмещение может быть направлено и на погашение задолженности по кредиту вместо восстановления предмета ипотеки, если банк и заемщик пришли к единому мнению по этому поводу.

Примеры из практики

Рассмотрим пример из практики, участниками которого являются Заемщик и Банк в лице Кредитного эксперта.

Заемщик решил воспользоваться ипотечным кредитом для покупки жилья. Для этого он обратился в Банк. Заемщик знакомится с Кредитным экспертом Банка. Кредитный эксперт интересуется целью Заемщика, суммой кредита, на которую тот рассчитывает. Заемщик, в свою очередь, знакомится с условиями кредитования (процентная ставка, сроки кредитования, платежи по кредиту, графики погашения задолженности и т.д.).

После согласования всех вопросов остается один — страхование. Страховку жилья оставим в стороне, поскольку она обязательна. Кредитный эксперт знакомит Заемщика со списком страховых компаний, которые могут последнему предоставить личное страхование, без которого кредит не может быть выдан. Этим нарушаются права Заемщика, в частности — право выбора.

Заемщик задается вопросом: вправе ли банк требовать от своего клиента личного страхования и “навязывать” ему аккредитованную страховую компанию? Процедура кредитования в таком случае будет выглядеть так (рис. 1).

С рис. 1 можна ознакомиться, обратившись в отдел «Консультант».

Перед тем, как определить: законны ли требования банка, во-первых, к личному страхованию заемщика и, во-вторых, к страхованию в аккредитованной страховой компании, необходимо обратиться за помощью к правилам, регламентирующим составление кредитных договоров. Ведь если законодатель устанавливает обязательные требования к страхованию при заключении кредитного договора, тогда все вопросы о правомерности действия банков отпадут сами собой.

Все было бы понятно, если бы существовали нормы, установленные законодателем относительно порядка заключения кредитных договоров.

Такие нормы существовали в виде Положения о кредитовании, установленного НБУ в 1995 году. В случае возникновения каких-либо вопросов (например, о правомерности включения в договор требований к личному страхованию) по кредитным договорам, можно было бы обратиться к этому Положению и выяснить эти детали. Однако Постановлением № 54 НБУ в 2004 году отменил Положение о кредитовании. В результате этого банки, не имея четкого руководства при заключении кредитных договоров, действуют в пределах других законов, так или иначе связанных с кредитованием. Поэтому разрешение вопроса о правомерности требований банков относительно личного страхования заемщиков требует анализа законов, связанных с кредитными отношениями.

В чем смысл личного страхования?

Вернемся в очередной раз к Закону об ипотеке. Нормы этого Закона не содержат требований относительно страхования жизни заемщика. Как правило, жизнь вообще отдельно и не страхуется. В законах встречается понятие личного страхования, на основе которого и заключаются одноименные страховые договоры. Статья 4 Закона о страховании гласит: “предметом договора страхования могут быть имущественные интересы, не противоречащие закону и связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением (личное страхование)”. Следовательно, во избежание неточности в применении терминологии следует заметить, что страхования жизни как такового в банковской практике нет. Есть личное страхование, которое включает страхование жизни, здоровья, трудоспособности заемщика. Так в чем же смысл такого страхования? Почему банки настойчиво требуют от своих заемщиков страховаться?

Экономический смысл личного страхования существует как для банка, так и для заемщика. Банку выгодно страхование заемщика, поскольку личное страхование обеспечивает гарантию возврата займа. В случае неплатежеспособности должника либо его смерти сумму страхового возмещения согласно подписанным договорам страховки получает банк (т.к. он является выгодополучателем) и погашает за его счет кредиторскую задолженность заемщика.

Страховая сумма — денежная сумма, в размерах которой страховщик в соответствии с условиями страхования обязан произвести выплату при наступлении страхового случая (ст. 9 Закона о страховании), устанавливается банком, как правило, равной сумме выданного кредита.

Личное страхование предусматривает страхование таких рисков, как нарушение здоровья, потеря трудоспособности заемщика или его смерть. При наступлении одного из этих случаев заемщик лишается платежеспособности. Если кредит еще не погашен, то банк на правах выгодополучателя обращается к страховой компании за страховой выплатой. За счет полученной выплаты банк гасит задолженность заемщика по кредиту. Личное страхование для банка сводится к тому, что таким образом минимизируются риски невозврата кредита, чем и объясняется выбор страховой суммы на уровне размера самого кредита.

Итак, с позиций страхования экономический смысл для банка сводится к тому, что минимизируются два риска — потеря недвижимости (порча либо уничтожение) и невозврат кредита.

Но каков же смысл в страховании для заемщика? Ведь именно он платит деньги за получение страховки, а при наступлении страхового случая все выплаты получает банк. Лайфовые страховые компании (страховщики, занятые в сфере страхования жизни) предлагают своим клиентам приобрести страховой полис, который, во-первых, предусматривает страховые выплаты в случае смерти клиента либо нарушения его трудоспособности, во-вторых, обеспечивает накопление страховых платежей клиента в течение всего срока действия договора и их выплату по окончании этого срока.

В банковской практике ситуация выглядит следующим образом. Заемщик страхуется в лайфовой страховой компании, обеспечивая тем самым гарантии возврата займа в случае его смерти и не получая выплаты накопленных страховых взносов в конце срока действия кредитного и страхового договоров. Однако страховка защитит его семью от претензий банка в случае невозможности погашения задолженности.

Представим себе, что заемщик получил травму либо наступила смерть, в результате чего становится невозможным продолжать выплаты по кредиту. Если заемщик не имеет полиса личного страхования, тогда банк вправе обратиться к семье заемщика (либо к поручителям) для взыскания задолженности по кредиту. К тому же недвижимость, приобретенная в кредит и находящаяся в этот момент в залоге, может быть изъята и продана в счет погашения задолженности.

Если же заемщик был застрахован, тогда банк получит страховую выплату, погасит за ее счет кредиторскую задолженность, а недвижимость останется в собственности семьи пострадавшего заемщика. В итоге экономический смысл в личном страховании заемщика состоит в том, что его семья (либо поручители) не понесут никаких убытков в случае потери платежеспособности заемщика.

Но существует и другая ситуация. Заемщик может обратиться к страховой компании за полисом личного страхования еще до решения взять кредит на недвижимость. В таком случае клиент страхуется от нарушения здоровья, потери трудоспособности и смерти и вдобавок ко всему получает возможность накапливать свои страховые платежи. Согласно договору личного страхования в конце его действия страхователь (застрахованное лицо) получает все накопленные платежи с небольшим процентом.

Поэтому перед тем как взять ипотечный кредит, необходимо застраховаться в лайфовой компании и обратиться в банк уже с полисом личного страхования. Как правило, банки соглашаются заключать кредитный договор при наличии такого полиса.

Вправе ли банки требовать личного страхования?

Если же заемщик не застрахован и решает взять ипотечный кредит, то возникает вопрос: имеют ли банки право требовать личного страхования заемщика перед подписанием кредитного договора в так называемых аккредитованных страховых компаниях? Ситуация неоднозначна и требует детального выяснения.

Во-первых, разберемся, законны ли действия банка, т.е. имеет ли он право сотрудничать со страховыми компаниями и “навязывать” их клиенту. Аккредитованные страховые компании являются, как правило, “карманными” для банков. Такие страховщики либо создаются самими банками, либо находятся в собственности лиц, приближенных к руководству того или иного банка. Поэтому, естественно, банки используют все возможности для привлечения клиентов в свои страховые компании.

Согласно Закону о банках, регулирующему банковскую деятельность, банкам запрещается деятельность в сфере страхования, кроме выполнения функций страхового посредника (ст. 48). Значит, банк может выступать в роли посредника между заемщиком и страховой компанией, т.е. знакомить заемщика со страховщиком, представителем интересов которого выступает банк. Однако Законом не предусмотрено, что банк вправе требовать от заемщика страховаться именно в определенной страховой компании.

Еще один момент. Для выполнения функций страхового посредника банк должен иметь лицензию, позволяющую ему проводить соответствующую деятельность. Если такой лицензии нет, то заемщик может смело отказываться от консультационных услуг банка по поводу выбора той или иной страховой компании и осуществлять свой выбор самостоятельно.

Во-вторых, вправе ли банк требовать личного страхования заемщика?

Страхование может быть двух видов — обязательное и добровольное. Если страхование предмета ипотеки обязательно по Закону об ипотеке, то личное страхование, как ни странно, относится к добровольному виду страхования. Об этом нам говорит ст. 6 Закона о страховании.

В статье 6 также говорится, что “добровольное страхование у конкретного страховщика не может быть обязательной предпосылкой для реализации других правоотношений”. Соответственно банк, требуя личного страхования заемщика (что по Закону относится к добровольному страхованию, а не обязательному) перед выдачей кредита, поступает незаконно.

В-третьих, так каким же образом банки все же “заставляют” своих клиентов приобретать личную страховку? Ответ на этот вопрос дает Закон о защите прав потребителей. Нормы этого Закона регулируют и ипотечное кредитование граждан, поскольку в ст. 1 определено, что “потребительский кредит — это средства, предоставляемые кредитодателем (банком или другой финансовой организацией) потребителю для приобретения продукции”.

Продукция же — это “любые изделия (товар), работа или услуга, которые производятся, выполняются или предоставляются для удовлетворения общественных потребностей”. Значит ипотечный кредит для физического лица — это средства, предоставляемые банком потребителю для приобретения продукции, удовлетворяющей общественные потребности (например, жилая недвижимость). К тому же Закон устанавливает, что заемщик в течение 14 дней с момента заключения кредитного договора имеет право отозвать свое согласие, кроме случаев, когда кредит был предоставлен на покупку жилья (п. 7 ст. 11 Закона о защите прав потребителей).

В статье 11 этого Закона также говорится, что “если затраты по договору страхования прямо предусмотрены в составе совокупной стоимости кредита для потребителя”, то требования банка к страхованию правомерны. Таким образом, банки могут “превращать” добровольное страхование в обязательное путем включения всех затрат по такому страхованию в совокупную стоимость кредита.

Как это делается? Как правило, условия кредитного договора включают положения, согласно которым банк открывает возобновляемую кредитную линию для оплаты ежегодных страховых платежей. Если такой пункт присутствует в расчетах совокупной стоимости кредита, то хочешь не хочешь, а платить придется. Все, что нужно заемщику, — так это ознакомиться с бланком кредитного договора перед его подписанием. Необходимо изучить все условия в этом договоре. Если в первых пунктах встречается примерно такое положение: “Банк обязуется предоставить Заемщику кредитные средства путем . и на оплату страховых платежей в сумме . ”, тогда это означает, что одним из условий выдачи кредита является личное страхование. Другими словами, хочешь не хочешь, а страховка включена в основную сумму кредита.

Из написанного следует, что банк не имеет права требовать личной страховки от Заемщика. Однако он приобретает это право, включая страховку в совокупную стоимость кредита (что встречается довольно редко).

В-четвертых, если все же банк включил затраты по личному страхованию заемщика в совокупную стоимость кредита, то имеет ли он право требовать от заемщика застраховаться в аккредитованной страховой компании?

Согласно Закону о защите прав потребителей банк не имеет такого права. В статье 11 этого Закона говорится, что банки с заемщиками могут поступать несправедливо. Несправедливыми являются положения, в соответствии с которыми заемщик обязан во время заключения кредитного договора заключить договор с третьим лицом, определенным кредитодателем. А это значит, что банк не имеет права требовать от заемщика подписания договора личного страхования с выбранным банком страховщиком.

Аргументов добавляет и ГК Украины. Отношения банка с заемщиком должны быть равноправными и основанными на разумности и справедливости. Эти отношения закрепляются письменно, а именно — подписанием кредитного договора. При его подписании необходимо руководствоваться нормами законодательства.

В статье 627 “Свобода договора” ГК Украины говорится, что стороны являются свободными в заключении договора, выборе контрагента и определении условий договора с учетом требований этого Кодекса, других актов гражданского законодательства, обычаев делового оборота, требований разумности и справедливости. Банк не может и не имеет никакого права (юридического и морального) “навязывать” своему клиенту отношения с угодными ему страховыми компаниями.

Договор потребительского кредитования по своим признакам также является публичным. В статье 633 ГК Украины говорится, что “публичным является договор, в котором одна сторона — предприниматель взяла на себя обязанность осуществлять продажу товаров, выполнение работ или предоставление услуг любому, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, медицинское, гостиничное, банковское обслуживание и т.п.)”.

Условия публичного договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей. Банк не имеет права предоставлять преимущества одному клиенту над другим относительно заключения публичного договора, если иное не установлено законом.

Банк не имеет права отказаться от заключения публичного договора при наличии у него возможностей предоставления клиенту кредита.

В случае необоснованного отказа банка от заключения публичного договора он должен возместить убытки, причиненные клиенту таким отказом.

Банк, отказывая Заемщику в выдаче кредита только лишь на том основании, что Заемщик не желает страховаться в аккредитованной Банком страховой компании, поступает незаконно.

1. Банк имеет право быть страховым посредником.

2. Банк вправе требовать личного страхования заемщика только на законных основаниях.

3. Банк не имеет права требовать страхования в аккредитованных страховых компаниях.

Банк не имеет права требовать заключения договора личного страхования в так называемой аккредитованной страховой компании. Поэтому действия банка в этом направлении стоит расценивать не более чем консультирование по вопросам страхования. Понятно, что банк желает как можно эффективнее обезопасить себя от риска невозврата кредита, поэтому экономически ему выгодно застраховать своего заемщика, определив себя в качестве выгодополучателя.

Лишь Закон о защите прав потребителей позволяет банку страховать заемщика, включая затраты по страховке в совокупную стоимость кредита. Однако на практике такое редко случается, поскольку стоимость кредита в таком случае существенно возрастает, следовательно, процентная ставка по кредиту становится менее привлекательной.

Ни один из законов относительно кредитования не устанавливает нормы, которая позволила бы банку настоять на заключении страховки в аккредитованной страховой компании. А положения о свободе договора и его публичности — на защите заемщика.

Заемщик задается вопросом: “Так что же делать в таком случае? Ведь банк не желает выдавать кредит без личного страхования. Неужели единственный выход — застраховаться в выбранной Банком страховой компании, о которой я ничего и не слышал ранее?”

Автор считает, что, несомненно, такой договор подписывать не стоит. Представьте себе, что в течение как минимум 10 лет (минимальный срок по ипотечным кредитам) придется платить страховые взносы, которые накапливаются у страховщика и после прекращения действия кредитного договора остаются в полном его распоряжении.

Если бы Заемщик перед заключением кредитного договора самостоятельно подобрал для себя лайфовую страховую компанию (по страхованию жизни), заключил договор личного страхования, то через определенный срок (согласно договору) все накопленные средства вернулись бы к своему вкладчику. Вдобавок ко всему, не было бы необходимости спорить с Банком по поводу выбора той или иной страховой компании, поскольку полис личного страхования был бы на руках у Заемщика.

Поэтому Заемщику следует поступить следующим образом (рис. 2).

С рис. 2 можна ознакомиться, обратившись в отдел «Консультант».

Банк может отказать в кредитовании только при одном условии: установление Национальным банком Украины, Кабинетом Министров Украины, другими органами власти любых видов ограничений по активным операциям Банка (как правило, такое положение четко прописывается в договорах кредитования). Других условий для отказа в кредитовании не установлено.

Если Банк отказывает в выдаче кредита, а значит, и в подписании Кредитного договора, то Заемщик вправе потребовать письменного отказа со стороны Банка.

При получении отказа Заемщику следует обратиться в кредитный комитет Банка с письмом-претензией, которое составляется в свободной форме и содержит ссылки на приведенные выше законодательные акты. Заемщик вправе также обратиться в Комитет по защите прав потребителей, в НБУ и в суд с соответствующим иском.

В таком случае Закон выступает на стороне Заемщика. При положительном исходе ситуации (при выполнении Банком требований Заемщика, изложенных в претензии), в случае выполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных в Договоре, Банк уплачивает Заемщику пеню в размере 0,1 % (как правило) годовых от несвоевременно выданной суммы Кредита за каждый день просрочки выполнения данного обязательства.

Список использованных нормативно-правовых актов

ГК Украины — Гражданский кодекс Украины

Закон о страховании — Закон Украины от 07.03.1996 г. № 85/96-ВР “О страховании” в редакции от 04.10.2001 г. № 2745-III

Закон о банках — Закон Украины от 07.12.2000 г. № 2121-III “О банках и банковской деятельности”

Закон о защите прав потребителей — Закон Украины от 12.05.1991 г. № 1023-ХII № 3161-IV “О защите прав потребителей” в редакции от 01.12.2005 г. № 3161-IV

Закон об ипотеке — Закон Украины от 05.06.2003 г. № 898-IV “Об ипотеке”

Положение о кредитовании — Положение о кредитовании, утвержденное Постановлением НБУ от 28.09.1995 г. № 246 (утратило силу в соответствии с Постановлением НБУ от 18.02.2004 г. № 54)

Постановление № 54 — Постановление НБУ от 18.02.2004 г. № 54 “О признании утратившими силу некоторых постановлений Правления Национального банка Украины”

“Экспресс анализ законодательных и нормативных актов”, № 14 (640), 07 апреля 2008 г.
Подписной индекс 40783

Отказ от страховки по кредиту

В современном государстве параллельно с развитием экономики развивается и кредитная система. Деньги должны находиться в постоянном обороте, поэтому свободный капитал выбрасывается на банковский рынок. Показатель экономической стабильности страны — развитая система кредитования.

На сегодняшний день существует огромное количество различных кредитов – денежный, потребительский, товарный, автомобильный, ипотечный и другие.

Принципы кредитования заключаются в возвратности, платности, обеспеченности и срочности погашения. Где срочность – возвращение денег в указанные промежуток времени, платность – погашение процентной ставки, обеспеченность – имущество как гарант платежеспособности.

Большинство обращаются в банки за оформлением кредита не от хорошей жизни. Но данная денежная сумма (товар) помогает решить возникшие трудности. Компания, прежде чем выдать ссуду, заключает с заемщиком договор. Следует заметить, что в данном документе фиксируются все условия и детали кредитования от срока погашения до процентной ставки по страхованию. Но можно ли отказаться от данной услуги?

Для чего нужна страховка?

Понятно, что организация обязана учитывать все риски, связанные с невозможностью погашения кредита – неплатежеспособность (потеря работы), болезнь или смерть заемщика. Поэтому банк не редко устанавливает непомерно большие страховые проценты. Естественно, что большинство стремится отказаться от такой кабальной страховки. Данная услуга требуется компании для возмещения материального ущерба при возникновении страхового случая, таким образом, являясь обеспечением кредитной программы. Страховка оформляется не на весь кредитный продукт, а на некоторые ее виды.

Виды займа, при которых оформляется страховка:

  • наличные;
  • оформление по паспорту;
  • на покупку определенного продукта;
  • потребительские;
  • экспресс-кредиты;
  • займ без первоначального взноса;
  • без поручителей и залогов;
  • без справок о доходах.

Кредитный договор заключается не только в банке, но и в местах покупки товара кредитными менеджерами. Страховка оформляется в момент подписания документа. Обычно в нем заранее прописаны риски неуплаты суммы кредита, попадающие под действие страхового случая. Поэтому необходимо у специалиста выяснить информацию:

  • является ли страховка обязательной;
  • возможно ли отказаться от данной услуги;
  • как отказаться от услуги без потерь;
  • сроки, в которые можно оформить отказ.

Желательно привлечь для изучения договора по кредиту юриста или специалиста в данной области. Если такая возможность отсутствует, обратить внимание на мелкий шрифт в тексте документа, таким образом обычно прописываются условия и риски (страховые случаи).

К таким рискам относятся:

  • потеря источника дохода;
  • потеря трудоспособности;
  • смерть, инвалидность;
  • банкротство и другие ситуации связанные с потерей платежеспособности.

Обязательно ли кредитное страхование?

Обязательная страховка предусмотрена только в случае займа большой суммы:

На добровольной основе подлежат страхованию:

  • здоровье (временная нетрудоспособность);
  • жизнь (смерть заемщика);
  • лишение права собственности;
  • потеря рабочего места.

Компании оформляющие договор стараются любыми путями прописать указанную услугу в документе. При отказе заемщика от страховки, банк теряет большую часть прибыли. Причем следует отметить, что согласно закону, страхование жизни и здоровья заемщика, является добровольным волеизволением. Принудить на законных основаниях прописать такие пункты в документы не имеет права ни одна организация.

В чем собственно минус страхования?

При оформлении кредита в банке за счет «навязанной» услуги, сумма платежа увеличивается в разы. И не удивительно, что порой страховка превышает проценты по телу кредита. Отказ от страхования на порядок уменьшит сумму платежа сэкономив немало средств. А наступление страхового случая является маловероятным.

Банк в первую очередь защищает себя от возможных рисков:

  • непогашение кредита;
  • ответственность заемщика в случае непогашения кредита.

В первом случае страхователем выступает банк. Во втором – договор заключается между страховой компаний и заемщиком. При непогашении кредита, организация обязана погасить убытки банка, а процент страхового возмещения может достигать 90% от суммы долга. Вот почему клиенту приходится отчислять высокий процент в фонд страховой компании, уравновешивая таким образом риски.

Как отказаться от услуги страхования по кредиту?

Желание быть застрахованным или нет, работников банка обычно не интересует. Более того, о процентах и сумме отчислений страховых взносов, уведомляют в последнюю очередь. Страховка позиционируется, как неотъемлемая часть договора. Есть случаи, когда после ознакомления с документами по кредитованию клиент пытается отказаться от такой услуги. Результат – отказ банка на оформление кредита.

Не редко в договоре прописывается растущий процент – за год происходит увеличение оплаты до 8%-10%. Следует отметить, что не в зависимости от суммы кредитования, проценты по страховке не могут превышать сумму кредита. Необходимо внимательно читать все пункты договора и если банк не идет на компромисс, то лучше поискать другое учреждение.

Чем чреват отказ от страховки банка?

Отказ от страховки банка влечет за собой:

  • пересмотр кредитных условий;
  • уменьшение срока кредитования;
  • сокращением суммы кредита;
  • увеличение процентной ставки.

Но несмотря на последствия отказа, не стоит сразу соглашаться на условия кредитования предложенные банком. Возможно в других учреждениях предлагается меньшая процентная ставка по кредиту (страховке).

Существуют кредитные брокеры, оплатив услуги которых, есть возможность получить консультацию или подобрать компанию предлагающую наиболее выгодные программы кредитования.

Что делать, если договор уже оформлен в банке?

Следует отметить, что даже после подписания договора, есть возможность отказаться от страховки по кредиту. Для этого потребуется подать заявление в банк. В документе не забудьте изложить по сути намерения и причины отказа, желательно сославшись на норму закона регулирующую данную процедуру. Акцентируйте внимание на том, что хотите отказаться от услуги.

После рассмотрения поданного заявления, банк примет решение. При положительном исходе ситуации, будет предоставлен новый график выплат займа с отсутствием графы – страховые взносы.

Исходя из вышеизложенного, следует отметить некоторые правила, которые необходимо соблюдать при оформлении договора в банке:

  1. Изучайте текст договора для устранения «подводных камней».
  2. Задавайте вопросы и требуйте разъяснений от специалиста по кредитованию (менеджера) банка.
  3. Получите ответ на вопрос – прописана ли в договоре страховка и возможен ли отказ от такого вида услуги.
  4. Сравните условия нескольких банков, возможно существует более выгодная программа кредитования.

Отказ от страховки по кредиту

В современном государстве параллельно с развитием экономики развивается и кредитная система. Деньги должны находиться в постоянном обороте, поэтому свободный капитал выбрасывается на банковский рынок. Показатель экономической стабильности страны — развитая система кредитования.

На сегодняшний день существует огромное количество различных кредитов – денежный, потребительский, товарный, автомобильный, ипотечный и другие.

Принципы кредитования заключаются в возвратности, платности, обеспеченности и срочности погашения. Где срочность – возвращение денег в указанные промежуток времени, платность – погашение процентной ставки, обеспеченность – имущество как гарант платежеспособности.

Большинство обращаются в банки за оформлением кредита не от хорошей жизни. Но данная денежная сумма (товар) помогает решить возникшие трудности. Компания, прежде чем выдать ссуду, заключает с заемщиком договор. Следует заметить, что в данном документе фиксируются все условия и детали кредитования от срока погашения до процентной ставки по страхованию. Но можно ли отказаться от данной услуги?

Для чего нужна страховка?

Понятно, что организация обязана учитывать все риски, связанные с невозможностью погашения кредита – неплатежеспособность (потеря работы), болезнь или смерть заемщика. Поэтому банк не редко устанавливает непомерно большие страховые проценты. Естественно, что большинство стремится отказаться от такой кабальной страховки. Данная услуга требуется компании для возмещения материального ущерба при возникновении страхового случая, таким образом, являясь обеспечением кредитной программы. Страховка оформляется не на весь кредитный продукт, а на некоторые ее виды.

Виды займа, при которых оформляется страховка:

  • наличные;
  • оформление по паспорту;
  • на покупку определенного продукта;
  • потребительские;
  • экспресс-кредиты;
  • займ без первоначального взноса;
  • без поручителей и залогов;
  • без справок о доходах.

Кредитный договор заключается не только в банке, но и в местах покупки товара кредитными менеджерами. Страховка оформляется в момент подписания документа. Обычно в нем заранее прописаны риски неуплаты суммы кредита, попадающие под действие страхового случая. Поэтому необходимо у специалиста выяснить информацию:

  • является ли страховка обязательной;
  • возможно ли отказаться от данной услуги;
  • как отказаться от услуги без потерь;
  • сроки, в которые можно оформить отказ.

Желательно привлечь для изучения договора по кредиту юриста или специалиста в данной области. Если такая возможность отсутствует, обратить внимание на мелкий шрифт в тексте документа, таким образом обычно прописываются условия и риски (страховые случаи).

К таким рискам относятся:

  • потеря источника дохода;
  • потеря трудоспособности;
  • смерть, инвалидность;
  • банкротство и другие ситуации связанные с потерей платежеспособности.

Обязательно ли кредитное страхование?

Обязательная страховка предусмотрена только в случае займа большой суммы:

На добровольной основе подлежат страхованию:

  • здоровье (временная нетрудоспособность);
  • жизнь (смерть заемщика);
  • лишение права собственности;
  • потеря рабочего места.

Компании оформляющие договор стараются любыми путями прописать указанную услугу в документе. При отказе заемщика от страховки, банк теряет большую часть прибыли. Причем следует отметить, что согласно закону, страхование жизни и здоровья заемщика, является добровольным волеизволением. Принудить на законных основаниях прописать такие пункты в документы не имеет права ни одна организация.

В чем собственно минус страхования?

При оформлении кредита в банке за счет «навязанной» услуги, сумма платежа увеличивается в разы. И не удивительно, что порой страховка превышает проценты по телу кредита. Отказ от страхования на порядок уменьшит сумму платежа сэкономив немало средств. А наступление страхового случая является маловероятным.

Банк в первую очередь защищает себя от возможных рисков:

  • непогашение кредита;
  • ответственность заемщика в случае непогашения кредита.

В первом случае страхователем выступает банк. Во втором – договор заключается между страховой компаний и заемщиком. При непогашении кредита, организация обязана погасить убытки банка, а процент страхового возмещения может достигать 90% от суммы долга. Вот почему клиенту приходится отчислять высокий процент в фонд страховой компании, уравновешивая таким образом риски.

Как отказаться от услуги страхования по кредиту?

Желание быть застрахованным или нет, работников банка обычно не интересует. Более того, о процентах и сумме отчислений страховых взносов, уведомляют в последнюю очередь. Страховка позиционируется, как неотъемлемая часть договора. Есть случаи, когда после ознакомления с документами по кредитованию клиент пытается отказаться от такой услуги. Результат – отказ банка на оформление кредита.

Не редко в договоре прописывается растущий процент – за год происходит увеличение оплаты до 8%-10%. Следует отметить, что не в зависимости от суммы кредитования, проценты по страховке не могут превышать сумму кредита. Необходимо внимательно читать все пункты договора и если банк не идет на компромисс, то лучше поискать другое учреждение.

Чем чреват отказ от страховки банка?

Отказ от страховки банка влечет за собой:

  • пересмотр кредитных условий;
  • уменьшение срока кредитования;
  • сокращением суммы кредита;
  • увеличение процентной ставки.

Но несмотря на последствия отказа, не стоит сразу соглашаться на условия кредитования предложенные банком. Возможно в других учреждениях предлагается меньшая процентная ставка по кредиту (страховке).

Существуют кредитные брокеры, оплатив услуги которых, есть возможность получить консультацию или подобрать компанию предлагающую наиболее выгодные программы кредитования.

Что делать, если договор уже оформлен в банке?

Следует отметить, что даже после подписания договора, есть возможность отказаться от страховки по кредиту. Для этого потребуется подать заявление в банк. В документе не забудьте изложить по сути намерения и причины отказа, желательно сославшись на норму закона регулирующую данную процедуру. Акцентируйте внимание на том, что хотите отказаться от услуги.

После рассмотрения поданного заявления, банк примет решение. При положительном исходе ситуации, будет предоставлен новый график выплат займа с отсутствием графы – страховые взносы.

Исходя из вышеизложенного, следует отметить некоторые правила, которые необходимо соблюдать при оформлении договора в банке:

  1. Изучайте текст договора для устранения «подводных камней».
  2. Задавайте вопросы и требуйте разъяснений от специалиста по кредитованию (менеджера) банка.
  3. Получите ответ на вопрос – прописана ли в договоре страховка и возможен ли отказ от такого вида услуги.
  4. Сравните условия нескольких банков, возможно существует более выгодная программа кредитования.

Как отказаться от страховки по кредиту в 2018 году

Все мы знаем, что при оформлении кредитного договора, нам предлагают заключение страховки по кредиту.

Первое начнем с азов, из учебников по финансам.
Страхование по кредиту – это совокупность видов страхования, предусматривающих выплату страховой компанией возмещения в случаях невыполнения должником обязательств по возврату предоставленного кредита.

Что значит? Если вы не выплатите кредит, страховая компания выплачивает его банку вместо Вас. За это вы и выплачиваете страховой взнос. Рассмотрим, как мы можем отказаться от страховки по кредиту?
Законодательство РФ регламентирует деятельность банков и страховых компаний. Согласно указанию ЦБ России от 20.11.2015 N 3854-У, страховщики обязаны предусмотреть возможность отказа от добровольного страхования в течение 5 суток после заключения договора. Это указание распространяется и на страховку по кредиту.

Мы сталкиваемся с обманом при подписании кредитного договора, специалисты банков молча подсовывают документы, даже не предупреждая, подпишите здесь и здесь. Будьте внимательными, читайте что подписываете.

Вы должны знать есть два вида страхования: обязательное и добровольное. Обязательные такие как ипотека, автокредит, от них не откажешься. Так вот от добровольных вы можете отказаться сразу. Будьте уверенными, читайте внимательно договор.

Страхование жизни и здоровья заемщика это сугубо добровольное страхование. Документ, где подписываете Заявления, тоже является добровольным. Но если вы уже подписали и получили кредит, вы можете отказаться в течение 5 суток.

Ваши действия:
Внимательно прочитать договор страхования. После подписания в договорах страхования указано, что можно отказаться от страховки в течение 5 календарных дней, в зависимости от Банка.
Составить заявление, можно попросить образец или написать в произвольной форме. Обязательно в нем укажите:

  • Свои паспортные данные
  • Данные договора
  • Причину расторжения
  • Дата и подпись
  • Для отказа от страховки в банк нужно предоставить
  • Заявление об отказе от договора
  • Копию договора
  • Документ подтверждающий оплату (Квитанция, чек…)
  • Ксерокопию паспорта страхователя

Документы можно вручить лично в офисе страховой компании, можно отправить Почтой. Если почтой, обязательно заказным письмом с описью вложения. С момента вручения заявления ваш договор считается рассторгнут и в течение 10 дней на ваш счет поступит компенсация.

Если страховая организация отказывается расторгнуть договор, у вас есть две возможности:
Обратиться в Роспотребнадзор. В этом случае страховую организацию накажут штрафом, договор будет расторгнут. Страховая премия будет выплачена по условиям договора.

Подать иск в суд. Приложить все необходимые документы, в том вы пытались урегулировать отношения в досудебном порядке. Если вы докажите о нарушениях, возможно вам будет выплачена вся страховая сумма.

Предъявление претензии банку

Претензия в банк

Юридический Яндекс Дзен! Там наши особенные юридические материалы в удобном и красивом формате. Подпишитесь прямо сейчас.

Жалоба или претензия

Обычно споры с банками начинаются с устных жалоб, высказываемых банковскому оператору или администратору. Примерно в половине случаев все разногласия можно устранить без бумажной волокиты.

При появлении принципиальных разногласий мирными беседами ничего не добиться. И тогда в действие вступают заявления, жалобы и претензии.

Внешне претензия мало чем отличается от жалобы. Обе они содержат перечень пунктов, в которых клиент банка письменно выражает свое недовольство.

Разница между жалобой и претензией выражается в их последствиях, поскольку претензия – это предупредительный акт, своего рода тяжелая артиллерия. Посредством претензии клиент заявляет о своем намерении обратиться в судебные органы, но при этом оставляет банку шанс выполнить требования добровольно в срок, отведенный законом для рассмотрения претензий.

Также претензия дает возможность формулирования более широких требований – от восстановления нарушенного права до возмещения причиненного вреда. То есть претензия – это прототип искового заявления в суд, только выполненный в упрощенной форме.

Быть на короткой ноге с законодательством вовсе не обязательно для написания претензии. Претензию не надо обосновывать ссылками на законы или оперировать при ее составлении юридическими терминами. Претензия – это внешнее проявления вашего недовольства, выраженное в письменной форме.

Основания для предъявления банку претензии

По большому счету, оснований для предъявления банку претензий может быть великое множество, тем более что любое неправомерное действие банка может причинить ущерб его клиентам. Например:

  • некорректная работа банкомата может заставить человека потерять время на возврат кредитной карты, вынудить его искать другой банкомат и т.д.;
  • отсутствие средств банковской защиты может привести к хищению денег с карты;
  • многократное списание с карты суммы покупки в результате сбоя в банковской системе причинит клиенту как материальный, так и моральный вред;
  • навязывание ненужных клиенту услуг приведет к материальным потерям.

То есть основанием для претензии может стать все, что невыгодно или вредно клиенту. Другой вопрос, что претензия может оказаться необоснованной. Но и в этом случае клиент ничем особо не рискует. Он получит аргументированный ответ банка. Если клиент будет упорствовать и обратится в суд с необоснованным иском, то просто получит отказ. Так что претензии писать можно и даже нужно.

Как написать претензию

Претензия хороша тем, что ни один законодательный акт не устанавливает каких-либо правил по ее написанию.

Можно написать ее от руки (лишь бы было читаемо), можно и отпечатать. Оба варианта будут иметь равную силу. Главное, чтобы они внятно донесли до банка ваши желания.

С равным успехом можно обратиться и к адвокату, который в большинстве случаев напишет претензию по правилам составления договора, с обилием юридических терминов и латинизмов. Претензия будет красивой, дорогой и совершенно равноценной той, которая написана от руки с орфографическими ошибками.

Главное требование к структуре претензии такое же, как и к любому другому документу – целесообразность.

Поэтому претензия должна включать в себя реквизиты банка, реквизиты претенциониста, описание события, повлекшего написание претензии, четко выраженные требования, дату составления, подпись и перечень прилагаемых документов.

Готовая претензия должна иметь следующую структуру:

  1. реквизиты, или так называемую «шапку», включающую в себя данные о том, кому направляется претензия и от кого она исходит;
  2. название документа, идущее по центру страницы, сразу после реквизитов – «П Р Е Т Е Н З И Я»;

  • описательная часть, начинающаяся после названия. Эта часть включает в себя все, что имеет отношение к нарушенному праву клиента – дата события, само событие, перечисление доказательств события, вред, причиненный событием, и отношение претенциониста к банку (владелец депозитного счета, владелец банковской карты и т.д.). Если речь в претензии идет о нарушении банком условий договора, то надо точно указать, какие именно пункты договора были нарушены;
  • резолютивная часть, или то, что именно автор претензии требует у банка. Просить можно только то, что связано с событием, изложенным в описательной части – расторжение конкретного договора, возврат средств на карту, возмещение расходов и потерянного времени и т.д.;

  • дата и подпись;
  • под датой и подписью составьте список приложенных к претензии документов.
  • Важно! Если вы намерены в случае неудовлетворения ваших требований обратиться в суд, обязательно после резолютивной части, но перед датой и подписью укажите «Данная претензия носит характер досудебного рассмотрения спора».

    Какие документы приложить к претензии банку

    Закон не определяет перечень документов, прилагаемых к претензии. Поэтому может быть приложен любой документ, подтверждающий требования – выписка из банковского счета, фотография банкомата, копия договора ипотечного кредитования, справка с места работы о вашем опоздании из-за неработающего банкомата, копия вашего заявления в прокуратуру и т.д.

    Как подать претензию

    Существует три вида подачи претензии:

    1. лично;
    2. почтовым отправлением;
    3. электронной почтой.

    Самым важным условием при любом из этих видов будет сохранение доказательств о направлении претензии.

    Если претензия вручается лично, то следует иметь при себе ее второй экземпляр. Следует попросить банковского служащего проставить на втором экземпляре штамп о приеме претензии и расписаться.

    Если отправка производится через почту, то отправлять следует заказным письмом с уведомлением о вручении. К конверту обязательно надо прикрепить опись вложенных документов.

    Ждем ответа

    Обычно срок, в течение которого банк отвечает на претензии клиентов, закреплен в договоре на банковское обслуживание. Сроки обычно вариативны и зависят от сложности проблемы. Выделяются 10-дневные, 20-дневные и 45-дневные сроки реагирования.

    По общему правилу все обращения граждан рассматриваются любыми органами в течение месяца.

    В любом случае нет смысла ночевать под окнами управляющего. Если вы не забудете сохранить подтверждение того, что банку вручена ваша претензия, то ответ поступит в установленные законом или договором сроки.

    Непоступление ответа от банка не препятствует подаче искового заявления в судебные органы.

    Наиболее распространенные виды претензий банку

    1. Претензия по поводу несанкционированных звонков от банка. Такое случается, когда некий клиент банка дал неверные сведения о своем номере телефона, или банковский служащий неверно записал телефон клиента. Досаждающие вам звонки можно прекратить претензией. Более того, если вы достаточно долго будете терпеть звонки, адресованные другому человеку, вы сможете претендовать на возмещение морального ущерба.
    2. Претензия на действия банка, навязывающего ненужные вам услуги. Обычно ненужными услугами считаются навязчиво предлагаемое страхование, абсолютно ненужное клиенту банка при заключении договора кредитования. По сути это обман, осуществляемый банковскими служащими. Поскольку этот обман причиняет не только материальный, но и моральный ущерб, требуйте от банка возмещения.
    3. Претензия на противозаконное снятие денег с расчетного счета. Обычно такое случается в результате неких системных сбоев в программах банков. В любом случае, вы не должны отвечать за банковское программное обеспечение.

    Заключение

    Претензия – не обязательный атрибут общения с банком, но очень действенный даже в тех случаях, когда вы не собираетесь обращаться в суд.

    Претензия мобилизует сотрудников банка, стимулируя их не только рассмотреть ваше заявление в кратчайшие сроки, но и предпринять все меры для восстановления нарушенных прав клиента.

    Что такое досудебная претензия банку и как ее правильно составить?

    В современных экономических условиях подавляющее большинство граждан и все юридические лица являются клиентами банков. Финансовые услуги банков разнообразны, как и содержание правоотношений с клиентами, а, учитывая массовый характер спроса на банковский сервис, часто возникающие конфликты и споры – вполне распространенное явление.

    По общему правилу, возникающие между клиентом и банком разногласия и споры разрешаются сторонами в досудебном порядке, что не ограничивает право судебной защиты. Несмотря на то, что закон прямо не обязывает стороны прибегать к претензионному порядку урегулирования споров, именно такой механизм получил наибольшее распространение.

    Досудебная претензия банку: содержание, порядок и сроки рассмотрения

    В контексте разрешения спорных ситуаций между банком и клиентом претензионный порядок представляет собой процесс досудебного урегулирования спора, в рамках которого клиентом в банк направляется письменная претензия (заявление, жалоба) с изложением существа спора и своих требований, в ответ на которую банк в установленный срок принимает решение, о чем также в письменной форме уведомляет клиента.

    С точки зрения спорных ситуаций, касающихся денежных вопросов и требований, как правило, в банк всегда направляется претензия (а не жалоба), реже – заявление, и то при условии, что именно такая форма разрешения денежных споров предусмотрена условиями договора с банком.

    Соблюдение претензионного порядка может носить факультативный (необязательный) или, напротив, обязательный характер. В последнем случае несоблюдение претензионного порядка становится барьером на пути обращения в суд. С точки зрения правоотношений между банком и клиентом обязательность досудебного урегулирования спора может быть предусмотрена договором. При этом просто включение в договор такого условия еще не означает юридическую обязанность его выполнения.

    Претензионный порядок должен быть четко, конкретно и детально прописан, в частности, определять форму претензии, основания ее подачи (хотя бы в общих чертах), сроки и порядок предъявления и рассмотрения претензии.

    Детализация в договоре условий претензионного порядка не ограничивает клиента по основаниям предъявления претензии. В принципе, обратиться можно по любому поводу нарушения своих прав и интересов, что, кстати, клиенты часто и делают. Более того, клиентами претензионный порядок, даже если он не предусмотрен договором, часто используется как более простой, удобный и быстрый способ разрешения проблемной ситуации, нежели утомительное и затратное судебное разбирательство. Для реализации такого права нет никаких ограничений, а само направление претензии может являться средством предупреждения банка о намерении воспользоваться правом на судебную защиту.

    После получения претензии банк обязан:

    1. Рассмотреть обращение и требования.
    2. Принять решение по претензии.
    3. Уведомить клиента в установленный срок о принятом решении.

    Срок рассмотрения претензии банком

    Сроки предъявления и рассмотрения претензий обычно установляются договором между банком и клиентом. При этом банки руководствуются внутрибанковскими правилами и регламентами, поэтому сроки могут варьироваться в зависимости от банка, содержания правоотношений и основания обращения.

    Если сроки договором не определены, либо имеет место случай, при котором претензионный порядок используется на усмотрение сторон, то сроки могут быть установлены:

    1. Внутренними документами (положением, регламентом) банка о порядке предъявления и рассмотрения претензий. Обычно установленные сроки, в зависимости от вида услуги, основания и способа направления претензии, составляют от 1 до 30 дней, редко – до 60 и более дней.
    2. Законом, под действие которого подпадает сложившаяся ситуация. Универсального срока законодательство не предусматривает. Зачастую клиенты руководствуются 10-дневным сроком, установленным Законом о защите прав потребителей, что далеко не всегда корректно, поскольку данный закон охватывает лишь некоторые случаи предоставления финансовых услуг и связанные с ними претензии. Общая норма о претензионном порядке урегулирования споров предусматривает «разумный срок», проще говоря – чем быстрее, тем лучше. На практике нередко применяется не более чем 30-дневный срок рассмотрения претензий, что вполне укладывается в стандартные сроки, установленные большинством российских банков.

    При определении сроков рассмотрения банками претензий, важно понимать:

    • обязательный характер претензионного порядка может быть таковым только в силу наличия этого условия в договоре, а значит, клиент, подписывая договор, соглашается с тем порядком и сроками, которые действуют в банке;
    • претензионный порядок, применяемый факультативно, не накладывает на банк строгих ограничений по срокам – как правило, они руководствуются своими внутренними правилами.

    Разумными сроками рассмотрения претензии банками можно счесть 10-30-дневный период. Это подтверждается и позицией судов.

    Как правильно написать претензию банку

    Строгой формы для написания претензии в банк не существует, как и нет серьезных ограничений по способам ее направления. Как правило, претензии принимаются непосредственно в банке, по почте, через форму обратной связи на сайте, электронной почте, иным каналам связи. Для клиента выгоден любой способ направления претензии, который позволяет зафиксировать факт ее получения банком.

    Для подготовки претензии можно воспользоваться многочисленными образцами, представленными в интернете и на нашем сайте. Если такая возможность существует, стоит обратиться к тем образцам, которые есть на сайте банка либо в его отделениях.

    Более сложной задачей является грамотное составление претензии. В этом плане важно соблюдать структуру и содержание. Если претензия подается в виде отдельного документа, обязательно указываются:

    1. Наименование банка и лицо, которому адресуется претензия. Обычно претензия направляется на имя руководителя банка или отделения, в котором обслуживается клиент.
    2. Личные данные клиента (ФИО, контакты).
    3. Название документа: «Претензия».
    4. Основная часть – описание фактических обстоятельств дела, нарушений прав и интересов. При подготовке текста важно соблюдать хронологию, логическую последовательность, писать кратко, с акцентом на самых важных деталях, не забывая о конкретике – даты, время, события, данные сотрудников банка и т.п.
    5. Аргументы и доводы в пользу своей позиции со ссылками на нормы закона, положения договора и имеющиеся доказательства, например, платежные документы. Все указанные в тексте доказательства целесообразно приложить к претензии в виде копий.
    6. Конкретные требования к банку.
    7. Просьбу о рассмотрение претензии в течение определенного срока (10-30 дней) с момента ее получения.
    8. Желательный способ получения ответа на претензию и адрес. Целесообразно указать и телефон для контактов.
    9. Дата подготовки, личная подпись.

    Если с подготовкой претензии есть проблемы, или крайне важно составить безупречно грамотный, в том числе и в юридическом плане, документ, стоит воспользоваться помощью юриста. Свою заявку вы можете оставить во всплывающей форме в нижнем углу экрана.

    Претензии в рамках кредитных правоотношений

    Согласно статистике, большинство денежных претензий связано с кредитными правоотношениями и их производными. Это вполне объяснимо как серьезным объемом рынка кредитования, так и часто возникающим конфликтом интересов. К сожалению, нередко проявляют себя в ущерб интересам клиентов несовершенство законодательной базы, экономическая нестабильность, уловки и нарушения закона со стороны банковского сектора.

    В рамках кредитных правоотношений наиболее часто направляются претензии:

    • о перерасчете задолженности по кредитному договору;
    • о перерасчете процентов при досрочном погашении кредита;
    • о возврате страховки.

    Практически во всех банках для решения вышеуказанных вопросов предусмотрена подача клиентом соответствующих заявлений по установленной кредитным учреждением форме. Непосредственно претензии направляются либо при наличии спора, либо в ситуациях, когда банк не отреагировал на заявление клиента или принял решение, нарушающее его права.

    Требование о перерасчете задолженности может быть обусловлено разными обстоятельствами:

    • досрочным частичным погашением;
    • неправомерным начислением комиссий, штрафных санкций, пени;
    • некорректно (ошибочно или умышленно) выполненным предыдущим перерасчетом;
    • желанием клиента вернут излишне, по его мнению, уплаченную в счет погашения задолженности сумму.

    Претензия о перерасчете процентов при досрочном погашении кредита направляется в банк в случаях:

    • если перерасчет при частичном погашении кредита не был произведен автоматически;
    • банк не исполнил требование клиента о перерасчете процентов, указанное им в заявлении о намерении досрочно погасить кредит;
    • банк допустил ошибку в расчетах;
    • если предъявляется требование о пересчете процентов по погашенному кредиту и возврате излишне уплаченной суммы.

    Претензия о возврате страховки – частая практика. Если банк выступал в роли выгодоприобретателя, он не заинтересован в возврате, и, что более, важно – практически никогда не делает этого по своей инициативе. Здесь претензия, по сути, является единственной возможностью, во-первых, заявить свои требования, во-вторых, узнать позицию банка. Вариантов досудебного разрешения спора тоже немного – либо банк вернет переплату по страховке, либо придется обращаться в суд.

    При любых спорах по кредитам очень важно:

    • подготовить свой расчет и лучше всего, если это сделает специалист, который сможет одновременно указать формулы расчетов и ссылки на нормативные акты;
    • аргументированно, убедительно изложить свою позицию, приведя ссылки на положения законов;
    • приложить к претензии копии договоров, платежных документов и переписки с банком, если она ранее имела место.

    При подготовке претензии по кредиту стоит отнестись к этому точно так же, как если бы вы готовили иск в суд. В самой же претензии целесообразно указать о своем намерении в дальнейшем, в случае отказа банка исполнить требования, обратиться за судебной защитой.

    Раздел 2. Досудебное урегулирование хозяйственных споров.

    Статья 5. Основные положения досудебного урегулирования хозяйственного спора.
    Стороны принимают меры досудебного урегулирования хозяйственного спора, а также по взаимной договоренности.
    (Часть вторая статьи 5 исключена на основании Закона №2705-IV от 23.06.05)
    Порядок досудебного урегулирования споров определяется настоящим Кодексом, если иной порядок не установлен действующим на территории Украины законодательством, регулирующим конкретный вид хозяйственных отношений.
    (Часть четвертая статьи 5 исключена на основании Закона №2705-IV от 23.06.05)
    Порядок досудебного урегулирования хозяйственных споров не распространяется на споры о признании договоров недействительными, споры о признании недействительными актов государственных и других органов, предприятий и организаций, не соответствующих законодательству и нарушающих права и охраняемые законом интересы предприятий и организаций (в дальнейшем — акты), споры о взыскании задолженности по опротестованным векселям, споры о взыскании штрафов Национальным банком Украины с банков и других финансово-кредитных учреждений, а также на споры об обращении взыскания на заложенное имущество.
    (Статья 5 с изменениями, внесенными согласно Закона №82/95-ВР от 02.03.95, №251/97-ВР от 13.05.97, №1664-III от 20.04.2000, №2249-III от 18.01.2001, №2413-III от 17.05.2001, №2705-IV от 23.06.2005)

    Статья 6. Порядок предъявления претензии.
    Предприятия и организации, нарушившие имущественные права и законные интересы других предприятий и организаций, обязаны восстановить их, не ожидая предъявления претензии.
    Предприятия и организации, чьи права и законные интересы нарушены, в целях непосредственного урегулирования спора с нарушителем этих прав и интересов обращаются к нему с письменной претензией.
    В претензии указываются:

    • полное наименование и почтовые реквизиты заявителя претензии и предприятий, организаций, которым претензия предъявляется;
    • дата предъявления и номер претензии;
    • обстоятельства, на основании которых предъявлена претензия; доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;
    • сылка на соответствующие нормативные акты;
    • требование заявителя;
    • сумма претензии и ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
    • платежные реквизиты заявителя претензии;
    • перечень прилагаемых к претензии документов, а также других доказательств.

    Документы, подтверждающие требования заявителя, прилагаются в подлинниках или надлежаще заверенных копиях. Документы, имеющиеся у другой стороны, могут не прилагаться к претензии с указанием об этом в претензии. К претензии об уплате денежных средств может прилагаться платежное требование-поручение на сумму претензии.
    Претензия подписывается полномочным лицом предприятия, организации либо их представителем и направляется адресату заказным или ценным письмом либо вручается под расписку.
    (Статья в с изменениями, внесенными согласно Закона №2539-III от 21.06.2001, № 354-V от 15.03.2006)

    Статья 7. Порядок и сроки рассмотрения претензии.
    Претензия рассматривается в месячный срок, исчисляемый со дня получения претензии.
    В тех случаях, когда обязательными для обеих сторон правилами или договором предусмотрено право перепроверки забракованной продукции (товаров) предприятием-изготовителем, претензии, связанные с качеством и комплектностью продукции (товаров), рассматриваются в течение двух месяцев.
    Если к претензии не приложены все документы, необходимые для ее рассмотрения, они истребуются у заявителя с указанием срока их представления, который не может быть менее пяти дней, не учитывая времени почтового пробега. При этом течение срока рассмотрения претензии приостанавливается до получения истребуемых документов или истечения срока их представления. Если истребованные документы в установленный срок не поступили, претензия рассматривается по имеющимся документам.
    При рассмотрении претензии предприятия и организации в случае необходимости должны сверить расчеты, провести судебную экспертизу или совершить иные действия для обеспечения досудебного урегулирования спора.
    Предприятия и организации, получившие претензию, обязаны удовлетворить обоснованные требования заявителя.
    (Статья 7 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом №2705-IV от 23.06.2005)

    Статья 8. Уведомление заявителя о результатах рассмотрения претензии.
    О результатах рассмотрения претензии заявитель уведомляется в письменной форме.
    В ответе на претензию указываются:

    • полное наименование и почтовые реквизиты предприятия, организации, которые дают ответ, и предприятия или организации, которым направляется ответ; дата и номер ответа; дата и номер претензии, на которую дается ответ;
    • если претензия признана полностью или частично, — признанная сумма, название, номер и дата расчетного документа на перечисление этой суммы либо срок и способ удовлетворения претензии, если она не подлежит денежной оценке;
    • если претензия отклонена полностью или частично, — мотивы отклонения со ссылкой на соответствующие нормативные акты и документы, обосновывающие отклонение претензии;
    • перечень приложенных к ответу документов и иных доказательств.

    Когда претензия отклонена полностью или частично, заявителю должны быть возвращены подлинники документов, полученных с претензией, а также направлены документы, обосновывающие отклонение претензии, если их нет у заявителя претензии.
    Ответ на претензию подписывается полномочным лицом предприятия, организации либо их представителем и направляется заказным или ценным письмом либо вручается под расписку.
    Если претензия об уплате денежных средств, к которой приложено платежное требование-поручение, признана полностью или частично, в платежном требовании-поручении указывается признанная сумма.
    Платежные требования-поручения исполняются учреждениями банков в порядке, установленном Национальным банком Украины.
    За необоснованное списание в бесспорном порядке претензионной суммы виновная сторона уплачивает другой стороне штраф в размере 10 процентов от списанной суммы.
    (Статья 8 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом №251/97-ВР от 13.05.97, №2539-III от 21.06.2001, №2922-III от 10.01.2002, № 354-IV от 15.03.2006)

    Статья 9.
    (Статья 9 исключена на основании Закона №2705-IV от 23.06.2005)

    Статья 10. Досудебное урегулирование разногласий, возникающих при заключении хозяйственных договоров.
    Споры, возникающие при заключении хозяйственных договоров, могут быть переданы на разрешение хозяйственного суда.
    (Статья 10 в редакции Закона №2413-III от 17.01.2001, с изменениями, внесенными в соответствии с Законом № 2705-IV от 23.06.2005)

    Статья 11. Досудебное урегулирование споров, возникающих при изменении и расторжении хозяйственных договоров.
    Предприятие или организация, полагающее необходимым изменить или расторгнуть договор, направляет предложения об этом другой стороне по договору.
    Предприятие, организация, получившие предложение об изменении или расторжении договора, отвечают на него не позднее 20 дней после получения предложения. Если предприятия и организации не достигли соглашения относительно изменения или расторжения договора, а также в случае неполучения ответа в установленный срок с учетом времени почтового пробега, заинтересованная сторона вправе передать спор на разрешение хозяйственного суда.
    (Статья 11 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом №2413-III от 17.05.2001, № 2705-IV от 23.06.2005)

    Досудебная претензия в банк — образец 2018

    В наше время многие люди сталкивались с нарушением их прав. Но далеко не каждый желает добиться справедливости и потребовать возмещения убытков. Мотивируя это потерей времени или отсутствием знаний. В представленной публикации вы найдете подробную информацию о правилах написания искового заявления в банк.

    Как написать претензию в банк

    Определенной формы для написания жалобы в финансово-кредитную организацию не существует, она пишется в свободной форме. Но так как она является юридическим документом, необходимо составлять ее по определенной структуре которая будет представлена ниже:

    • Требуется указать наименование организации, а также личные данные руководителя компании;
    • Обозначить ваши личные и контактные данные;
    • В основной части жалобы подробно описывается причина из-за которой вы решились составить данное заявление. Важно изложить все кратко и четко, так как от этого зависит срок ответа и решение вашей проблемы;
    • Обозначить требования;
    • Рекомендуется указать, что в соответствии с Законом о защите прав потребителей они обязаны ответить вам в течение 10 дней;
    • Завершить жалобу необходимо росписью и датой.

    Претензия в банк о незаконном списании денежных средств

    Противозаконное списание денежных средств всегда вызывает у людей негативные эмоции. Рекомендуется исключить данные эмоции в процессе составления искового заявления в банк. Он должна быть составлена в деловом стиле.

    Обязательными условиями при составлении жалобы в финансово-кредитную организацию:

    • Указать название финансово-кредитной организации, его адрес и личные данные руководителя;
    • Указать ваши личные данные;
    • Необходимо обозначить причины из-за которых вы решились обратиться в финансово-кредитную организацию с жалобой. А также указать требования;
    • Также требуется отметить, что в случае невыполнения ваших требований вы обратитесь в суд;
    • В конце документы стоит расписаться и указать дату.

    Претензия банку за несвоевременное перечисление денежных

    Если финансово-кредитная организация несвоевременно перечисляет вам деньги, стоит написать претензию. Следует знать что жалобу необходимо предъявлять только в письменном виде и официально. Никакие другие заявления финансово-кредитная организация не будет рассматривать.

    Как написать претензию в банк на возврат страховки

    Чтобы вернуть страховку требуется обратиться в финансово-кредитную организацию с письменным заявлением. Необходимо знать что банк вправе установить срок выполнения требований заявителя. Как правило это 30 или более дней. В это время, пока финансово-кредитная организация рассматривает вашу жалобу, вы имеете право начислять банку проценты за использование чужих денег. Этот пункт рекомендуется вписать в жалобу и тогда банк будет знать о ваших намерениях.

    В какой срок банк должен ответить на претензию

    В случае когда в жалобе был прописан срок, ответ совершается в соответствии с ним. Если он отсутствует, рассмотрение обычно составляет 10 дней. В особо сложных ситуациях это может длится 45 дней. Жалобы обусловленные сбоями банкоматов обычно рассматриваются в течение 5-6 дней. Финансово-кредитная организация обязана вам ответить письмом. Если они не удовлетворят ваши требования, существует возможность обращения в суд.

    О том, как пишется в МТС жалоба он-лайн, читайте по ссылке:

    Банк не отвечает на претензию что делать

    Если финансово-кредитная организация отказала вам в ваших требованиях или же вовсе не ответил, вы можете обратиться в Роспотребнадзор, Центробанк, ФАС, суд.

    Основания для обращения в Роспотребнадзор:

    • Увеличение процентов;
    • Навязывание страховки;
    • Возвращение комиссий уплаченных клиентом банку;
    • Ограничение досрочных платежей.

    Для обращения в ЦБ, вам следует зайти на их официальный сайт cbr.ru. Пройти по ссылке Интернет-приемная и подать жалобу.

    Основания для обращения в ФАС:

    • Нарушение закона “О Рекламе”;
    • Если клиента принудили застраховаться в определенной страховой компании;
    • В случае проведения рекламной акции, клиента не обеспечили обещанным вознаграждением.

    Если после обращений к данным организациям ситуация не была разрешена, рекомендуется обратиться в суд с исковым заявлением.

    Претензия в банк

    Ни для кого не секрет, что финансовые организации уделяют большое внимание своей работе. Однако, даже в условиях работы налаженной системы и строгого контроля достаточно часто возникают ошибки и конфликты, разрешить которые можно в досудебном порядке, используя самый эффективный метод отстаивания своих прав – подачу претензии в банк.

    Причины подачи претензии в банк

    По сути, пожаловаться можно на все, что угодно, начиная с грубого ответа сотрудника банка и заканчивая опечатками в договорах, но самыми распространенными причинами подачи претензии в банк являются:

    1. претензия о возврате комиссии – снятие комиссионных сборов за открытие и ведение кредитных счетов, о перерасчете начисленных к оплате сумм и исключении необоснованно начисленных пени, о признании начисленной задолженности необоснованной;
    2. претензия о некорректной работе банкомата – например, при внесении определенной сумы через банкомат, но без поступления ее на счет либо когда клиент пытается снять деньги с банкомата, но не получается, при этом сумма списывается с его счета;
    3. претензия о предоставлении неверной информации либо о снятии услуги, которая была навязана сотрудником банка при оформлении договора;
    4. при несоблюдении банком обещанных и установленных сроков – например, клиент не может получить карточку в тот срок, который ему был указан при заключении договора;
    5. претензии по кредитному договору;
    6. при списании средств со счета за полученные услуги или приобретение товаров, о которых клиент не имеет понятия, можно подать претензию в банк о мошенничестве;
    7. при поступлении на телефон клиента рассылки банка, получать которые он не планировал, и другое.

    Как составить претензию в банк

    Главным составляющим претензии в банк, без сомнения, является грамотность и лаконичность содержания документов, а также упоминание точных дат. Наиболее оптимальным считается содержание в документе законов, гарантирующих право клиента и четко сформулированная суть претензии. Любая претензия, в независимости от причины ее составления, должна содержать определенную структуру:

    • Указаны лица, кому адресована претензия, в том числе, наименование финансового учреждения и фамилия имя отчество руководителя подразделения банка, если клиент не знает данных, указывается просто «Руководителю».
    • Указаны личные данные лица, который подает претензию (ФИО, адрес для корреспонденции).
    • Наименование документа – указывается по центру.
    • В основной части документа перечисляются фактические обстоятельства, которые указывают на нарушение прав клиента банка. Внимание акцентируется только на тех деталях, которые имеют существенное значение для дела. Важно четко соблюдать хронологию и принципы логического изложения претензии – должны быть указаны конкретные даты, имена сотрудников, номера документов и другое.
    • После основного содержания указывается ссылка на законодательную норму и срок, в течении которого клиент просит банк рассмотреть документ – как правило, это 10 дней с момента получения документа, после чего, при отсутствии результата, клиент предупреждает о возможном обращении в контролирующую организацию. Здесь же можно указать предпочтительный способ получения ответа, в том числе адрес места жительства, адрес электронной почты или номер контактного телефона, который необходим для получения пояснений или дополнительной информации от заявителя.
    • В завершении составления документа ставится дата личная подпись отправителя.

    Скачать образец претензии в банк

    Следует отметить, что к претензии можно приложить письменные доказательства совершенных в отношении клиента противоправных действий или других нарушений — с документов снимается копия и прикладывается к претензии. В таких случаях обязательно в самом документе делается отметка о приложении с перечислением таковых.

    Как оформить дарственную на внука на долю в квартире

    Как правильно оформить договор дарения на внука или внучку

    Процедура, в ходе которой бабушка или дедушка дарит внуку/внучке какую-либо собственность, движимую или недвижимую, является сделкой между родственными лицами. Чтобы закрепить такое соглашение, между участниками оформляется дарственная на внука или внучку. Объектом сделки может быть любое имущество, находящееся в собственности дарителя, а наличие родства позволяет участникам не платить налог. Вместе с тем оформление дарственной может вызвать и трудности, особенно если получатель имущества – несовершеннолетний гражданин. В последнем случае требуется участие третьих лиц, в роли которых выступают родители или опекуны.

    Как оформить дарение внуку или внучке

    Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как БЕСПЛАТНО решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту:

    Это быстро и бесплатно!

    Собственно, сделка дарения как процедура регламентирована Гражданским кодексом Российской Федерации (гл. 32). Законодательство определяет ее как передачу движимого или недвижимого имущества на безвозмездной основе: даритель передает, а одаряемый принимает объект договора в собственность. Дарителем может быть любое физическое лицо, кроме малолетнего или недееспособного гражданина либо представителя такого лица, согласно ст. 575 Гражданского кодекса. Ограничений на статус одаряемого нет.

    Процедура дарения внуку или внучке расценивается, согласно статье 14 Семейного кодекса, как сделка между близкими родственниками: согласно упомянутому документу, к ним относят мужа с женой, бабушек, дедушек, детей, внуков, усыновленных лиц и граждан, которые усыновили ребенка. При оформлении сделки на внука или внучку следует иметь в виду ряд особенностей:

    • Требуется правильно определить субъект дарения, с юридической точки зрения. Кроме того, если статус внука/внучки – несовершеннолетнее лицо, его интересы представляет третье лицо.
    • Сделка может выполняться не только в письменной, но и устной форме, оформлять ее у нотариуса в ряде случаев необязательно. Ситуации, в которых нотариальное заверение и письменное закрепление дарения обязательно описаны в статье 574 ГК РФ.
    • Дарение недвижимости или движимого имущества осуществляется строго на безвозмездной основе, и одаряемый не получает обременений или обязанностей с подарком. Такая сделка считается односторонне обязывающей, если критерий не соблюдается, документ является недействительным.
    • Составление договора требует перечисления физических характеристик объекта, переходящего в собственность внука или внучки.
    • Передача собственности осуществляется при подписании договора или спустя определенное количество времени, указанное в тексте документа либо приложении.

    Если договор составляется в письменном виде, он должен содержать следующие данные:

    • Название сделки.
    • Время и место подписания договора.
    • Данные сторон, реквизиты.
    • Предмет сделки.
    • Данные о предмете, переходящем в рамках дарения.
    • Права и обязанности участников договора (дарителя, одаряемого, законного представителя последнего).
    • Дополнительные условия.
    • Подписи.

    Скачать образец договор дарения квартиры

    Особенности регистрации сделки по дарению квартиры

    Если бабушка или дедушка по той или иной причине не хочет оставлять недвижимое имущество детям, намереваясь передать его внукам, согласно статьям 15-16 Жилищного кодекса и статье 130 ГК РФ, переход права собственности должен быть официально зарегистрированным. Чтобы подарить квартиру, гражданину требуется учесть ряд нюансов:

    • Договор требуется оформить письменно.
    • В документе нужно указать адрес расположения недвижимости, число комнат, общую и жилую площадь, кадастровый номер.
    • При оформлении требуется предъявить документы, устанавливающие право собственности дарителя на объект недвижимости.
    • В пункт особых условий могут быть отнесены, например, данные о лицах, которые имеют право проживать в подаренной квартире после заключения договора (это может быть сам даритель, родители, опекуны). Сюда же относят информацию о наличии обременений, инвентаризационную цену недвижимости и ссылаются на документ, подтверждающий факт государственной регистрации собственности на одаряемого.
    • Дарственная бумага может содержать информацию о степени родства между сторонами.
    • Если оформить дарственную на квартиру предстоит в консенсуальном порядке, то к документу желательно приложить акт приема-передачи собственности, который подписывают отдельно.

    Процесс регистрации права – это важный этап заключения договора, поскольку только после этого внук или внучка считается владельцем недвижимости на законных основаниях. Процедуру регламентирует ФЗ №122, начавший действовать с 21.07.97 г., и согласно законодательству, требуются определенные документы; необходимо подготовить следующий пакет:

    1. Удостоверения личности лиц, являющихся сторонами сделки, т.е. паспорта гражданина РФ; если интересы одного из участников представляет третье лицо, требуется его паспорт и бумага о подтверждении представительства.
    2. Квитанция, подтверждающая факт выплаты государственной пошлины за передачу права собственности (размер выплаты составляет 2000 рублей, согласно Налоговому кодексу).
    3. Заявление.
    4. Дарственная бумага в 3 экземплярах.
    5. Правоустанавливающие документы.
    6. Выписка из домовой книги с составом проживающих на площади квартиры лиц.
    7. В ряде случаев нужны документы из БТИ.
    8. Если даритель имеет супруга, и передаваемая недвижимость относится к совместно нажитой собственности, необходимо согласие последнего, заверенное у нотариуса.
    9. Если в квартире проживают несовершеннолетние граждане, требуется согласие опеки в письменной форме.

    Дарственная на долю в квартире

    Если даритель собирается осуществить передачу доли в квартире, требуется обозначить в договоре следующие данные:

    1. Точный размер доли недвижимости.
    2. Паспортные данные и реквизиты сторон сделки.
    3. Размер жилой и общей площади квартиры или дома, где располагается отчуждаемая по договору дарения доля.
    4. Количество квадратных метров, которое переходит в качестве подарка.
    5. Этажность дома и расположение объекта недвижимости.
    6. Данные о лицах, которые имеют право жить на отделенной части квартиры после передачи собственности.

    Какие нужны документы

    Чтобы оформить дарение, необходимо предоставить следующие бумаги:

    1. Паспорта участников (оригиналы).
    2. Договор дарения (требуется по одному экземпляру для каждой стороны и дополнительно для Регистрационной палаты).
    3. Свидетельство о праве собственности на передаваемую недвижимость.
    4. Техническая документация.
    5. Если правом собственности на квартиру располагает супруг дарителя или другие родственники, требуется письменное согласие или устное подтверждение (в последнем случае они должны явиться в Регистрационную палату лично).
    6. Если супруг-совладелец умер, к пакету документов прилагается оригинал свидетельства о смерти.
    7. Если сделка оформляется по доверенности, то последний документ нужно предоставить в оригинале и принести копию, заверенную у нотариуса. В доверенности обозначаются данные сторон и предмета передачи.
    8. Справка о жильцах, которые зарегистрированы в квартире.

    Налоги при дарственной на внука

    При проведении гражданской сделки в любом случае имеют место быть доходы, имеющие денежное или натуральное воплощение, и дарение относится к числу таких процедур. Согласно главе 23 Налогового кодекса РФ, налогообложение обязательно для любых доходов физлиц. Статьи 208, 210 и 224 этого же закона регламентируют особенности установления НДФЛ и вычисления его размера. Налог, который отчуждается в пользу государства, составляет 13 либо 30% от стоимости квартиры/машины/другого имущества в зависимости от наличия вычетов и способа вычисления.

    Сделки, подразумевающие дарение движимого или недвижимого имущества, также связаны с появлением дохода у одаряемой стороны, что вынуждает последнюю выплачивать налог. С другой стороны, статья 217 НК РФ указывает на ряд исключений; они прописаны в пп. 18.1 пункта 1. Согласно этим данным, налог на дарение отменяется в следующих случаях:

    • Доходы для лиц, которые не были связаны с акциями, паями, недвижимостью, автомобильным или иным транспортом.
    • Доходы, которые были получены в результате сделки между близкими родственниками.

    Из второго пункта проистекает, что внук или внучка, получившие от бабушки или дедушки квартиру, комнату либо долю недвижимости в рамках дарения, освобождаются от уплаты НДФЛ

    Особенности дарения несовершеннолетнему

    Нередко бабушки или дедушки решают подарить движимое или недвижимое имущество внукам, при этом оформление сделки на юридическом уровне необходимо, если собственность имеет большую ценность (например, автомобиль, квартира, дом и пр.). Более сложной считается ситуация, когда внук/внучка еще не достигли возраста совершеннолетия; в этом случае, чтобы составить договор, требуется привлечь законных представителей интересов ребенка. К таким гражданам относят биологических родителей, лиц, проведших усыновление/удочерение, попечителей и опекунов (перечень регламентирован статьей 5 УПК).

    При оформлении договора дарения в его тексте указывают факт участия третьих лиц, к документу прилагают справки, подтверждающие, что заявленный гражданин действительно является представителем интересов несовершеннолетнего лица. По остальным параметрам (список документов, содержание договора) сделка не отличается от дарения совершеннолетнему внуку или внучке.

    Сложности в процедуре дарения

    Несмотря на сравнительно простое оформление, процесс заключения договора может быть осложнен рядом ситуаций:

    • Если бабушка или дедушка хочет подарить жилье внуку/внучке, и супруг дарителя не является родным для одаряемого лица, а квартира содержится в собственности обоих, необходимо либо оформить дарение от обоих супругов, либо передать долю неродного супруга дарителю. Второй вариант более выгодный, поскольку одаряемому лицу не нужно платить НДФЛ. Если же неродной супруг не желает дарить квартиру, сделка может быть заключена на долю имущества, принадлежащую родной бабушке/дедушке.
    • При оформлении недвижимости, где прописаны другие лица, желательно прописать в договоре, имеют ли они право пребывать в квартире/доме после заключения сделки.
    • Следует помнить, что подарено может быть только имущество, которое находится в собственности дарителя, и требуется предоставить документы, подтверждающие этот факт.

    Оформление дарения доли в квартире в 2018 году

    Здравствуйте. Я помогла 18 клиентам оформить дарение их долей. Эта общая инструкция, т.е. она подходит для всех. Я разделила ее на 3 основных этапа: 1) собираем документы; 2) оформляем договор дарения; 3) подаем договор с документами в МФЦ или Регистрационную палату для регистрации сделки. Стороны сделки: даритель — тот, кто дарит свою долю; одаряемый — кому ее дарят.

    Этап №1 – собираем документы

    Документы нужны в оригиналах. Ниже я перечислила основной список документов, но в каждом конкретном случае могут потребоваться дополнительные. Полный список можно узнать в справочном окне у консультанта МФЦ или Регистрационной палаты (УФРС). Также это можно узнать у нашего юриста. Задайте свой вопрос в окошко онлайн-консультанта справа снизу экрана или в комментариях. Также можете позвонить по номерам (круглосуточно и без выходных): 8 (499) 938-45-06 — Москва и обл.; 8 (812) 425-64-92 — Санкт-Петербург и обл.; 8 (800) 350-29-86 — все регионы РФ.

      Паспорта дарителей и одаряемых;

    Если одаряемому с 14 до 18 лет, то его паспорт и паспорт одного из родителей. Если одаряемому до 14 лет, то его свидетельство о рождении и паспорт одного из родителей.

  • Если квартира является совместно нажитым имуществом и оформлена только на одного из супругов, то нужно нотариально заверенное согласие супруга(и) дарителя. Оформить согласие у нотариуса стоит 1-2 т.р.;
  • Если за одного из участников сделки действуют доверенное лицо – нотариально заверенную доверенность (оригинал и копию). Доверенность заверяется у нотариуса за 1-2 т.р. Дарители не могут оформить доверенность на самих одаряемых доверенность на подписание за них договора дарения, и наоборот. Потому что даритель и одаряемый не могут быть в одном лице (п.3 ст. 182 ГК РФ). Они могут оформить доверенность друг на друга, например, на подачу подписанного договора на регистрацию в МФЦ.
  • Этап №2 – заказываем договор дарения доли квартиры

    Раньше для оформления сделки дарения недвижимости подходил договор в простой форме. Под простой формой имеется в виду обычный договор, напечатанный на листе А4. Но с июня 2016 года по закону в большинстве случаях стали требовать договор только в нотариально заверенной форме (п.1 ст.42 Федерального закона N 218-ФЗ). Т.е. сначала надо заверить (удостоверить) договор дарения доли у нотариуса, и только потом подать его в МФЦ или в Регистрационную Палату.

    Если в вашем случае обязателен нотариально заверенный договор, то внимательно прочитайте как его заверить у нотариуса и сколько он будет стоит.

    В принципе, можно оформить у нотариуса всю сделку дарения доли или просто заверить договор по собственному желанию, даже если это необязательно в вашем случае. Так обычно поступают когда есть опасение, что заинтересованные лица захотят оспорить сделку. Например, наследники дарителя. Нотариус будет выступать в качестве гаранта, что сделка прошла по закону.

    Даже если договор подойдет в простой форме, то не надо составлять его самостоятельно. Крайне не советуем искать готовые шаблоны в интернете. Почти все шаблоны там устаревшие или типовые. Поймите, почти каждая сделка дарения индивидуальна, а типовые шаблоны не имеют тех пунктов, которые нужно указать в каждом конкретном случае. Поэтому обращайтесь к юристу, т.к. он посмотрит на ситуацию у дарителей и одаряемых, учтет все нюансы и составит правильный договор. Ведь, если в договоре будет найдена даже одна орфографическая ошибка в данных, то сделку могут приостановить.

    Чтобы не искать юриста самому, можно заказать составление договора дарения в сервисе Правовед.RU. Как оставить заявку читайте здесь, инструкция с картинками. В среднем договор стоит 1000-3000р.

    Правовед.RU также удобен тем, что не надо посещать различные офисы, вся работа происходит в режиме онлайн. Сервис работает так: 1) Вы оставляете заявку. Сама заявка бесплатная и ни к чему не обязывает; 2) Профессиональные юристы в течение 5-10 мин присылают свои предложения, за сколько они готовы составить договор дарения; 3) Выберите понравившегося юриста по цене, отзывам, опыту; 4) Обсудите с юристом договор дарения. Если не знаете что добавить в договор и вообще в этом не разбираетесь, то просто напишите ситуацию: кто хочет подарить квартиру, кому дарится квартира, зачем и почему. Юристы сами сориентируется в вашей ситуации; 5) Теперь уже можно оплатить услугу; 6) После оплаты юрист составит договор и отправит ссылку на его скачивание.

    Договор дарения в простой форме можно заранее подписать, или сделать это перед сотрудником в МФЦ/Регистрационной палаты (следующий этап), нет никакой разницы. Сотрудник сам не удостоверяет подписи. Но если договор в нотариально заверенной форме, то он подписывается при нотариусе, потому что нотариус потом подписи удостоверит.

    Количество экземпляров зависит от количества участников сделки, плюс один экземпляр, который остаётся в регистрирующем органе. Например, если один даритель и один одаряемый, то необходимо 3 экземпляра.

    → Юристы составят договор дарения доли квартиры за вас Оставьте заявку и юристы без ошибок составят договор дарения доли квартиры. Без выезда в офис. Плюс бесплатная юридическая консультация. Правовед.RU

    Этап №3 – подаем документы в МФЦ или Регистрационную для регистрации сделки

    С 2017 г. во многих городах подать документы на регистрацию можно только в любое отделение МФЦ (Многофункциональный центр), затем оттуда документы передаются в Регистрационную палату. Т.е. напрямую Регистрационные палаты граждан уже не принимают, а только через посредника в виде МФЦ. Если в вашем городе (поселке) можно подать документы напрямую, то лучше так и сделать.

    Сам процесс подачи документов в МФЦ или Регистрационную палату не отличаются, поэтому в инструкции я указала про МФЦ.

      Дарителю(ям) и одаряемому(ым) нужно обратиться в МФЦ, оплатить гос.пошлину и подать подписанные договора с остальными документами.

    Если одаряемому до 14 лет, то его присутствия не потребуется, присутствовать должен один из родителей (опекун, попечитель). Если одаряемому от 14 до 18 лет, то вместе с ним должен присутствовать один из родителей (опекун, попечитель).

    Гос.пошлина за регистрацию — 2000 рублей (пп. 22 п. 1 ст. 333.1 НК РФ). Реквизиты для оплаты можно получить у сотрудника. Касса по оплате обычно находится в самом здании МФЦ, комиссия около 50 рублей. Сейчас позиция Росреестра такова, что гос.пошлину оплачивает одаряемый. На практике же без разницы кто платит гос.пошлину, это все по договоренности. Просто в чеках об оплате будут указан одаряемый.

    После оплаты гос.пошлины, в порядке очереди сотруднику нужно отдать оригиналы документов, которые я перечислила выше + договор дарения доли и чек об оплате гос.пошлины.

    Сотрудник МФЦ проверит список документов и составит заявления о регистрации права, которое дарителю и одаряемому необходимо подписать. Если одаряемому до 14 лет, то заявление за него подписывает один из родителей (опекунов), если от 14 до 18 лет — и одаряемый и один из родителей.

    Остается только ждать регистрации. По закону максимальный срок — 7 рабочих дней, но не всегда укладываются в срок. Можно позвонить в МФЦ, назвать номер в расписке и уточнить прошла ли регистрация.

  • В назначенный день даритель и одаряемый должны забрать каждый свою копию договора с отметкой о государственной регистрации. Необязательно всем одновременно приходить в МФЦ, можно по отдельности в разное время и дни. Также одаряемому выдадут выписку из ЕГРН об объекте недвижимости (на квартиру). В ней будет указано, что теперь он является собственником доли. Свидетельства о регистрации собственности отменены и не выдаются с июля 2016 года. При себе иметь паспорта и расписки, которые выдал сотрудник МФЦ.
  • Если даритель и одаряемый НЕ являются близкими родственниками, то одаряемый должен оплатить налог в размере 13% от кадастровой стоимости подаренной доли (п. 18.1 ст. 217 Налогового Кодекса РФ). Дарители же никакого налога после дарения НЕ платят, т.к. никакой выгоды от сделки не получают. За несовершеннолетнего одаряемого налог должны заплатить родители (опекуны).

    Если у Вас есть вопросы, бесплатно проконсультируйтесь у юриста. Заполните форму внизу или в комментариях ↓.

    Задайте свой вопрос в форму ниже или в окошко онлайн-консультанта справа снизу экрана. Или позвоните по номерам (круглосуточно и без выходных): 8 (499) 938-45-06 — Москва и обл.; 8 (812) 425-64-92 — Санкт-Петербург и обл.; 8 (800) 350-29-86 — все регионы РФ.

    Как правильно оформить договор дарения на внука или внучку

    Процедура, в ходе которой бабушка или дедушка дарит внуку/внучке какую-либо собственность, движимую или недвижимую, является сделкой между родственными лицами. Чтобы закрепить такое соглашение, между участниками оформляется дарственная на внука или внучку. Объектом сделки может быть любое имущество, находящееся в собственности дарителя, а наличие родства позволяет участникам не платить налог. Вместе с тем оформление дарственной может вызвать и трудности, особенно если получатель имущества – несовершеннолетний гражданин. В последнем случае требуется участие третьих лиц, в роли которых выступают родители или опекуны.

    Как оформить дарение внуку или внучке

    Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как БЕСПЛАТНО решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту:

    Это быстро и бесплатно!

    Собственно, сделка дарения как процедура регламентирована Гражданским кодексом Российской Федерации (гл. 32). Законодательство определяет ее как передачу движимого или недвижимого имущества на безвозмездной основе: даритель передает, а одаряемый принимает объект договора в собственность. Дарителем может быть любое физическое лицо, кроме малолетнего или недееспособного гражданина либо представителя такого лица, согласно ст. 575 Гражданского кодекса. Ограничений на статус одаряемого нет.

    Процедура дарения внуку или внучке расценивается, согласно статье 14 Семейного кодекса, как сделка между близкими родственниками: согласно упомянутому документу, к ним относят мужа с женой, бабушек, дедушек, детей, внуков, усыновленных лиц и граждан, которые усыновили ребенка. При оформлении сделки на внука или внучку следует иметь в виду ряд особенностей:

    • Требуется правильно определить субъект дарения, с юридической точки зрения. Кроме того, если статус внука/внучки – несовершеннолетнее лицо, его интересы представляет третье лицо.
    • Сделка может выполняться не только в письменной, но и устной форме, оформлять ее у нотариуса в ряде случаев необязательно. Ситуации, в которых нотариальное заверение и письменное закрепление дарения обязательно описаны в статье 574 ГК РФ.
    • Дарение недвижимости или движимого имущества осуществляется строго на безвозмездной основе, и одаряемый не получает обременений или обязанностей с подарком. Такая сделка считается односторонне обязывающей, если критерий не соблюдается, документ является недействительным.
    • Составление договора требует перечисления физических характеристик объекта, переходящего в собственность внука или внучки.
    • Передача собственности осуществляется при подписании договора или спустя определенное количество времени, указанное в тексте документа либо приложении.

    Если договор составляется в письменном виде, он должен содержать следующие данные:

    • Название сделки.
    • Время и место подписания договора.
    • Данные сторон, реквизиты.
    • Предмет сделки.
    • Данные о предмете, переходящем в рамках дарения.
    • Права и обязанности участников договора (дарителя, одаряемого, законного представителя последнего).
    • Дополнительные условия.
    • Подписи.

    Скачать образец договор дарения квартиры

    Особенности регистрации сделки по дарению квартиры

    Если бабушка или дедушка по той или иной причине не хочет оставлять недвижимое имущество детям, намереваясь передать его внукам, согласно статьям 15-16 Жилищного кодекса и статье 130 ГК РФ, переход права собственности должен быть официально зарегистрированным. Чтобы подарить квартиру, гражданину требуется учесть ряд нюансов:

    • Договор требуется оформить письменно.
    • В документе нужно указать адрес расположения недвижимости, число комнат, общую и жилую площадь, кадастровый номер.
    • При оформлении требуется предъявить документы, устанавливающие право собственности дарителя на объект недвижимости.
    • В пункт особых условий могут быть отнесены, например, данные о лицах, которые имеют право проживать в подаренной квартире после заключения договора (это может быть сам даритель, родители, опекуны). Сюда же относят информацию о наличии обременений, инвентаризационную цену недвижимости и ссылаются на документ, подтверждающий факт государственной регистрации собственности на одаряемого.
    • Дарственная бумага может содержать информацию о степени родства между сторонами.
    • Если оформить дарственную на квартиру предстоит в консенсуальном порядке, то к документу желательно приложить акт приема-передачи собственности, который подписывают отдельно.

    Процесс регистрации права – это важный этап заключения договора, поскольку только после этого внук или внучка считается владельцем недвижимости на законных основаниях. Процедуру регламентирует ФЗ №122, начавший действовать с 21.07.97 г., и согласно законодательству, требуются определенные документы; необходимо подготовить следующий пакет:

    1. Удостоверения личности лиц, являющихся сторонами сделки, т.е. паспорта гражданина РФ; если интересы одного из участников представляет третье лицо, требуется его паспорт и бумага о подтверждении представительства.
    2. Квитанция, подтверждающая факт выплаты государственной пошлины за передачу права собственности (размер выплаты составляет 2000 рублей, согласно Налоговому кодексу).
    3. Заявление.
    4. Дарственная бумага в 3 экземплярах.
    5. Правоустанавливающие документы.
    6. Выписка из домовой книги с составом проживающих на площади квартиры лиц.
    7. В ряде случаев нужны документы из БТИ.
    8. Если даритель имеет супруга, и передаваемая недвижимость относится к совместно нажитой собственности, необходимо согласие последнего, заверенное у нотариуса.
    9. Если в квартире проживают несовершеннолетние граждане, требуется согласие опеки в письменной форме.

    Дарственная на долю в квартире

    Если даритель собирается осуществить передачу доли в квартире, требуется обозначить в договоре следующие данные:

    1. Точный размер доли недвижимости.
    2. Паспортные данные и реквизиты сторон сделки.
    3. Размер жилой и общей площади квартиры или дома, где располагается отчуждаемая по договору дарения доля.
    4. Количество квадратных метров, которое переходит в качестве подарка.
    5. Этажность дома и расположение объекта недвижимости.
    6. Данные о лицах, которые имеют право жить на отделенной части квартиры после передачи собственности.

    Какие нужны документы

    Чтобы оформить дарение, необходимо предоставить следующие бумаги:

    1. Паспорта участников (оригиналы).
    2. Договор дарения (требуется по одному экземпляру для каждой стороны и дополнительно для Регистрационной палаты).
    3. Свидетельство о праве собственности на передаваемую недвижимость.
    4. Техническая документация.
    5. Если правом собственности на квартиру располагает супруг дарителя или другие родственники, требуется письменное согласие или устное подтверждение (в последнем случае они должны явиться в Регистрационную палату лично).
    6. Если супруг-совладелец умер, к пакету документов прилагается оригинал свидетельства о смерти.
    7. Если сделка оформляется по доверенности, то последний документ нужно предоставить в оригинале и принести копию, заверенную у нотариуса. В доверенности обозначаются данные сторон и предмета передачи.
    8. Справка о жильцах, которые зарегистрированы в квартире.

    Налоги при дарственной на внука

    При проведении гражданской сделки в любом случае имеют место быть доходы, имеющие денежное или натуральное воплощение, и дарение относится к числу таких процедур. Согласно главе 23 Налогового кодекса РФ, налогообложение обязательно для любых доходов физлиц. Статьи 208, 210 и 224 этого же закона регламентируют особенности установления НДФЛ и вычисления его размера. Налог, который отчуждается в пользу государства, составляет 13 либо 30% от стоимости квартиры/машины/другого имущества в зависимости от наличия вычетов и способа вычисления.

    Сделки, подразумевающие дарение движимого или недвижимого имущества, также связаны с появлением дохода у одаряемой стороны, что вынуждает последнюю выплачивать налог. С другой стороны, статья 217 НК РФ указывает на ряд исключений; они прописаны в пп. 18.1 пункта 1. Согласно этим данным, налог на дарение отменяется в следующих случаях:

    • Доходы для лиц, которые не были связаны с акциями, паями, недвижимостью, автомобильным или иным транспортом.
    • Доходы, которые были получены в результате сделки между близкими родственниками.

    Из второго пункта проистекает, что внук или внучка, получившие от бабушки или дедушки квартиру, комнату либо долю недвижимости в рамках дарения, освобождаются от уплаты НДФЛ

    Особенности дарения несовершеннолетнему

    Нередко бабушки или дедушки решают подарить движимое или недвижимое имущество внукам, при этом оформление сделки на юридическом уровне необходимо, если собственность имеет большую ценность (например, автомобиль, квартира, дом и пр.). Более сложной считается ситуация, когда внук/внучка еще не достигли возраста совершеннолетия; в этом случае, чтобы составить договор, требуется привлечь законных представителей интересов ребенка. К таким гражданам относят биологических родителей, лиц, проведших усыновление/удочерение, попечителей и опекунов (перечень регламентирован статьей 5 УПК).

    При оформлении договора дарения в его тексте указывают факт участия третьих лиц, к документу прилагают справки, подтверждающие, что заявленный гражданин действительно является представителем интересов несовершеннолетнего лица. По остальным параметрам (список документов, содержание договора) сделка не отличается от дарения совершеннолетнему внуку или внучке.

    Сложности в процедуре дарения

    Несмотря на сравнительно простое оформление, процесс заключения договора может быть осложнен рядом ситуаций:

    • Если бабушка или дедушка хочет подарить жилье внуку/внучке, и супруг дарителя не является родным для одаряемого лица, а квартира содержится в собственности обоих, необходимо либо оформить дарение от обоих супругов, либо передать долю неродного супруга дарителю. Второй вариант более выгодный, поскольку одаряемому лицу не нужно платить НДФЛ. Если же неродной супруг не желает дарить квартиру, сделка может быть заключена на долю имущества, принадлежащую родной бабушке/дедушке.
    • При оформлении недвижимости, где прописаны другие лица, желательно прописать в договоре, имеют ли они право пребывать в квартире/доме после заключения сделки.
    • Следует помнить, что подарено может быть только имущество, которое находится в собственности дарителя, и требуется предоставить документы, подтверждающие этот факт.

    Как оформить дарственную на квартиру на внучку?

    О чем стоит подумать бабушкам и дедушкам, желающим полнее разобраться в том, как оформить дарственную на квартиру на внучку, либо на внука в равных долях или целиком? Откровенно говоря, мало кому хочется тратить значительные средства, решая подобные вопросы.

    Даже если бегло взглянуть на возможные варианты сделок с недвижимостью с участием внуков, кое-что сразу бросается в глаза. Например, если оформлять завещание, это уже требует определенных вложений, а при вступлении в права наследования на внучку возлагается обязанность оплатить государственную пошлину, составляющую 0,6% от суммы общей стоимости наследственного имущества.

    Ввиду этого вариант передачи имущества в дар выглядит более предпочтительным. Как же тогда оформить дарственную на квартиру на внучку и при этом учесть все тонкости, могущие повлиять на успешность сделки? Постараемся ответить на этот и некоторые вытекающие из него вопросы.

    Как происходит оформление?

    Выделим основные аспекты:

    1. Для решения вопроса с оформлением договора нет необходимости пользоваться услугами нотариусов. Хотя сотрудничество с нотариусом несколько упростит задачу и добавит уверенности, расставаться примерно с двадцатью тысячами рублей захочется не всем. Образцы договоров дарения квартир или своих долей нетрудно найти в специальных книгах, содержащих примеры форм множества документов. С подобным образцом договора своих долей жилья внуку можно ознакомиться в конце статьи.
    2. Договор должен ясно указывать, что недвижимость подлежит дарению. А вот прописывать какие-то ответные условия, например, касающиеся ухода за пожилым человеком, не стоит, потому что это может поставить под сомнение законность договорного документа. Все что касается необходимости заботы о пожилых владельцах квартиры, дедушки и бабушки могут оговаривать с внуками лишь устно, рассчитывая на их сознательность и гражданскую ответственность. Интересно, что в случае невыполнения внуком свои родственных обещаний, дарители не могут ничего изменить. Даже суд не станет вмешиваться в решение подобных вопросов, потому, что он это делать неуполномочен.
    3. Находящемуся в браке потенциальному дарителю необходимо согласие брачного спутника на совершение дарения. Причем согласие нужно оформить на бумаге и заверить у нотариуса, лишь тогда оно становится официальным документом. Этот шаг продиктован тем, что передаваемая квартира имеет статус совместно нажитого имущества, а значит и второй брачный спутник имеет на неё столько же прав, сколько и первый.
    4. Отмена сделки допустима совсем не по многим причинам, одна из которых это покушение внука или внучки на дарителя или другого члена его семьи или причинение им телесных повреждений. Кто-то решает внести в документ пункт о том, что договор дарения должен быть отменен в случае, когда одаряемый умрет раньше презентующего. Закон это допускает, что выглядит вполне логично, если учесть, что родственница, например, работает на вредном производстве, а внуку предстоит отслужить в рядах вооруженных сил.
    5. Кому-то кажется правильным сделать все так, чтобы как можно раньше составить акт приема-передачи или же в документе указать, что жилье подлежит передаче внучке, с момента проставления в договоре подписей. Малолетней наделяемой на помощь может прийти один из родителей и расписаться в договоре дарения по доверенности.

    Интересные моменты

    В том, как оформить дарственную на квартиру родственнице, есть нечто особенное. Хотя это и не очень распространенная практика, но в договоре дарения недвижимости внукам может быть указано условие презентующего о переходе квартиры после наступления какого-то события. Этим событием может стать, к примеру, окончание высшего учебного заведения.

    На заметку: При подобном подходе соглашение должно быть подписано дарителем и внучкой, однако обращаться для регистрации в Росрестр ненужно до тех пока упомянутое в договоре событие не станет действительностью.

    Также этот договор требует указания, что жилье пока не передано в собственность и случится это согласно акту, с даты подписания которого можно будет считать, что недвижимость уже получила статус переданной в дар.

    Это несколько нестандартный вариант сделки, содержащий обещание совершить передачу, удобен тем, что дарящая сторона, если увидит серьезную причину, может инициировать отказ от исполнения договорный условий. Так, могут произойти существенные изменения в имущественном или семейном укладе либо резко ухудшится здоровье, о чем говорится в статье 577 ГК РФ. При принятии подобного решения даритель должен оформить отказ на бумаге.

    Условному внуку или внучке подобная практика вряд ли придется по душе, ведь ждать до времени овладения квартирой придется не один год, а для молодых это очень непростая задача. Вдобавок ко всему после окончания обучения в вузе нужно будет продолжить начатое дело, обратившись в соответствующие органы с заявлением о регистрации договора.

    Налоговые обязательства

    А как же обстоят дела с налогом при дарении квартиры внуку? Особых сложностей с этим не возникает, поскольку при передаче квартиры в дар внуку потребуется уплатить лишь за регистрацию сделки. Сумма регистрационных расходов составит 1000 рублей.

    Других расходов ни внуку, ни дарителю нести не придется. В ст. 217 НК РФ указано, что при совершении сделки передачи недвижимого имущества между близкими родственниками, в частности между внуками и бабушками/дедушками, они освобождаются от уплаты налогов.

    Оспаривание дарственной

    Подобный процесс может иметь место по причине недееспособности дарителя. Это заставляет задуматься о совершении сделки заранее, когда состояние здоровья позволит это сделать без лишних осложнений. Когда презентующий находится под опекой, сделку можно совершить с участием опекуна, но для этого требуется получение соответствующего разрешения в органах опеки.

    Сложнее обстоит дело, когда недвижимость отдана в залог по ипотечному кредиту. Даритель, остающийся должником, и передающий квартиру внучке очень рискует, потому что за банком остается законное право при необходимости её отсудить у одаряемой внучки.

    Из перечисленного хорошо видно, что перед тем, как оформить дарственную на квартиру на внучку, есть что взвешивать в отношении того, какую информацию вносить в договор дарения. Также очевидно, что бабушкам и дедушкам не стоит слишком долго тянуть с принятием решений в отношении соглашения, потому как есть вероятность, что совершение сделки для них в какой-то момент может превратиться в серьезную проблему.

    Внимание: Дарителям стоит помнить, что после передачи жилплощади есть вероятность остаться без крова, так как внук, получивший все права на квартиру вправе распорядиться обретенным имуществом по своему усмотрению, в том числе и продать.

    Образец документа

    Видео по теме

    Как оформить дарственную на квартиру

    Мать оформила квартиру как дарственную на единственно го сына. Может ли мать через пару лет расторгнуть дарственную и записать на другова?

    Анна, только через суд, если будут иметься основания для признании сделки недействительной.

    Могу ли я оформить дарственную на квартиру с ипотекой своему сыну, или как можно передать эту квартиру.

    Михаил, пока на имуществе есть обременения не какие действия по отчуждению производить нельзя.

    Как правильно оформить дарственную на долю в квартире и какие документы необходимы?

    Здравствуйте. 1. По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом. При наличии встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства договор не признается дарением. К такому договору применяются правила, предусмотренные пунктом 2 статьи 170 настоящего Кодекса. 2. Обещание безвозмездно передать кому-либо вещь или имущественное право либо освободить кого-либо от имущественной обязанности (обещание дарения) признается договором дарения и связывает обещавшего, если обещание сделано в надлежащей форме (пункт 2 статьи 574) и содержит ясно выраженное намерение совершить в будущем безвозмездную передачу вещи или права конкретному лицу либо освободить его от имущественной обязанности. Обещание подарить все свое имущество или часть всего своего имущества без указания на конкретный предмет дарения в виде вещи, права или освобождения от обязанности ничтожно. 3. Договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен. К такого рода дарению применяются правила гражданского законодательства о наследовании. Ст.572 ГК РФ. По требованию данной статье и составляйте договор дарения.

    Я замужем, родителт мужа хотят купить нам квартиру, но оформить ее как дарственную на его имя. Это делается для того, чтобы при случае развода я не претендовала на нее?

    Здравствуйте. Конечно, а для чего же еще. Вы не будете иметь никаких прав на эту квартиру. Если родятся дети, может быть, получите их долю в случае развода. Хорошо, если разрешат Вам прописаться в ней.

    Здравствуйте, да, именно для этих целей, поскольку подаренное имущество не попадает в массу совместно нажитого при разделе имущества в случае развода.

    Здравствуйте! Возможно что так. Родители мужа тратят свои собственные средства на жилье и дарят своему сыну, а то что Вы наживете в период совместного брака, если пожелаете, будете делить с супругом, для таких действий как раздел может быть множество оснований (кроме развода).

    Возможно ли оформить самостоятельно дарственную на долю в квартире? Или нужен нотариус? Какой процент возьмёт нотариус? Дарственная оформляется между близкими родственниками.

    Здравствуйте, Николай Александрович! Без нотариуса не обойтись. Сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, в том числе при отчуждении всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке, подлежат нотариальному удостоверению (ч. 1 ст. 42 ФЗ от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»). За нотариальное удостоверение договора дарения доли взимается госпошлина 0,5 процента суммы договора (стоимости доли), но не менее 300 рублей и не более 20 000 рублей (пп. 5 п. 1 ст. 333.24 Налогового кодекса РФ). Плюс нотариус взимает плату за услуги правового и технического характера (в данном случае 1000-12000 руб.)

    Как оформить дарственную на свою долю квартиры в пользу Сына?

    Здравствуйте. Составляете договор дарения. Если сын — несовершеннолетний, от имени сына его подписывает другой родитель либо вы — если единственный законный представитель, данная сделка допускается законом согласно ст. 37 ГК РФ (если ребенок несовершеннолетний)

    Идите к нотариусу и оформляйте договор дарения. Сделка с долями требует сейчас нотариального удостоверения. Если сын — несовершеннолетний, то второй родитель, как законный представитель, должен представлять его интересы.

    Добрый день. Сделки с недвижимостью подлежат нотариальному удостоверению. Для дарения Вам необходимо обратиться к нотариусу. Нотариус сам составит договор и оформит сделку.

    Консультация юриста по телефону: 8800 505 9111. Звонок бесплатный.

    Вопрос. Родитель оформил дарственную на квартиру, с какого момента (и сколько лет) исчисляется время для продажи квартиры без уплаты налога государству, с момента заключения сделки или после смерти родителя?

    Добрый день! Если Вы получили недвижимость в дар, то продать ее без уплаты налога Вы сможете не ранее чем через три года с момента дарения: «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 03.08.2018) Статья 217.1. Особенности освобождения от налогообложения доходов от продажи объектов недвижимого имущества 2. Если иное не установлено настоящей статьей, доходы, получаемые налогоплательщиком от продажи объекта недвижимого имущества, освобождаются от налогообложения при условии, что такой объект находился в собственности налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества и более. 3. В целях настоящей статьи минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет три года для объектов недвижимого имущества, в отношении которых соблюдается хотя бы одно из следующих условий: 1) право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком в порядке наследования или по договору дарения от физического лица, признаваемого членом семьи и (или) близким родственником этого налогоплательщика в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации; Всего Вам наилучшего!

    Как оформить дарственную на квартиру без нотариуса между близкими родственниками/мать-дочь/.Спасибо.

    Если предметом договора является недвижимое имущество целиком, а не в долях, то нотариальное заверение не требуется, достаточно простой письменной формы. От уплаты налога близкие родственники освобождены в силу НК РФ. С Уважением, адвокат – Степанов Вадим Игоревич.

    Здравствуйте, Татьяна! Если речь идет об оформлении квартиры по договору дарения целиком, то Вы можете составить договор и осуществить переход права собственности без участия в сделке нотариуса.

    Здравствуйте, обращайтесь, грамотно составлю договор дарения недорого. Далее обратитесь в МФЦ для переоформления права собственности.

    У сына доля в приватизированной квартире, Он хочет оформить дарственную на мать. Какие документы нужны.

    Добрый день. Сделки по отчуждению долей в праве общей долевой собственности подлежат нотариальному удостоверению. Нотариус сперва направит в Росреестр для регистрации ранее возникшего права. Для это Вам понадобятся паспорта всех собственников, договор приватизации и квитанция об уплате гос. пошлины и явиться всем в МФЦ. После регистрации права собственности можно будет обратиться для составления договора дарения (присутствие дарителя и одаряемого) к нотариусу.

    Как оформить дарственную на долю в квартире? Обязательно ли идти к нотариусу?

    Добрый день, да, обязательно. Вряд ли в Вашем городе по другому. Существует единый федеральный многоканальный телефон 8-800-100-34-34 Росреестра. Можете позвонить и проконсультироваться о том, обязательно ли на государственную регистрацию предоставлять нотариально заверенный договор дарения доли в квартире. Также Вас по телефону проконсультируют о списке прилагаемых документов. Размере госпошлины. С уважением,

    Через какое время после вступления в наследство можно оформить дарственную на квартиру.

    Елизавета, если лицо приняло наследство и получило право на собственность (которое подтверждается соответствующей выпиской из ЕГРН), то с момента оформления права на собственность — этой собственностью можно распоряжаться любым законным способом — дарить, продавать, и т.д.

    Каким образом можно оформить дарственную на квартиру бабушке внуку и что для этого нужно.

    Добрый Вам день. Уважаемая Надежда, в данном случае надо будет составить договор дарения на внука. Обратитесь к любому юристу на нашем сайте в личные сообщения, Вам помогут составить такой договор.

    Здравствуйте! Для этого необходимо оформить все документы на квартиру, мы же не знаем в каком ини у Вас состоянии. Составить договор дарения и зарегистрировать переход права собственности в Росреестре. Обратитесь в любое агентство недвижимости с документами Вам там всё расскажут.

    Пожалуйста с какого возраста можно оформить дарственную на квартиру на ребенка? Детям 12 и 8 лет. Спасибо.

    Если ребенок не достиг 14 летнего возраста. Договор дарения имеют полное право подписывать родители или опекуны. То есть законные представители (ст.28 ГК РФ). «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ. Статья 28. Дееспособность малолетних. 1. За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), сделки, за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи, могут совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны. «»К сделкам законных представителей несовершеннолетнего с его имуществом применяются правила, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 37 настоящего Кодекса. «»2. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать: «»1) мелкие бытовые сделки; 2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации; 3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения. «»3. Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его родители, усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство было нарушено не по их вине. Эти лица в соответствии с законом также отвечают за вред, причиненный малолетними.

    Договор дарения на ребёнка можно оформить в любом его возрасте, просто в правоотношениях будет участвовать не сам несовершеннолетний, а его родители или опекуны.

    Я и муж находимся в Рязанской области, г. Ряжск. Как оформить дарственную на нашу квартиру в Москве на двоих дочерей не приезжая в Москву. Мужу 76 лет, перенес инсульт, инвалид 2 группы. Мне (жене) 66 лет. Я больна тяжелым соматическим заболеванием. Возможен ли такой вариант в Ряжске. Помогите! Просим Вас.

    Здравствуйте, возможен. Необходимо обратиться к нотариусу для составления договора. От имени дочерей должно действовать доверенное лицо. Затем также по доверенности документы возможно подать в органы росреестра. Сходите на консультацию к нотариусу. Вам опишут все варианты. Удачи вам и всего наилучшего.

    «Как оформить дарственную на нашу квартиру в Москве на двоих дочерей не приезжая в Москву. » Вы можете оформить дарственную у нотариуса по вашему месту жительства, но нужно согласие одаряемых.

    Бабушка купила квартиру, может ли она сразу оформить дарственную на внука или должно пройти какое-то время?

    Добрый день, Ольга. Бабушка вправе распоряжаться квартирой как угодно и когда угодно, в том числе и подарить ее внуку сразу же как стала собственником квартиры.

    Добрый день! Да, может сразу подарить. Кроме того ни бабушка, ни внук не попадают под налогообложение. Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами). (п. 18.1 ст. 217 НК РФ). Готова помочь в оформлении сделки дарения.

    Мама мне собирается оформить дарственную на квартиру. Как и где мне зарегистрировать свои права на квартиру, согласно дарственной. Спасибо.

    Добрый день. Договор дарения недвижимого имущества требует обязательной гос. регистрации. Для регистрации договора дарения вы можете обратиться в Управление Россреестра, либо в любой МФЦ. Если имеются еще претенденты на квартиру, дополнительно имеет смысл оформить такой договор через нотариуса. В случае возникновения спора с иными лицами (например с наследниками) такой договор будет труднее оспорить.

    Добрый день. Вы можете обратиться в МФЦ. Необходимые документы для сделки: договор дарения, документ, подтверждающий право собственности на квартиру, паспорта и личное присутствие обеих.

    Добрый день ольга Ивановна, зарегистрировать свои права вы можете путём обращения в МФЦ или в росреестре по месту нахождения имущества. Либо в подразделении росреестра который осуществляет регистрацию прав вне зависимости от нахождения имущества (если оно существует в вашей области).

    Как правильно оформить дарственную на квартиру, полученную в наследство?

    —Здравствуйте уважаемый посетитель, вопрос задайте корректно. Если она получена в наследство, то так и оформите, но ни в наследство, ни по договору дарения, эта квартира на супруга не делится. Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В.

    Здравствуйте. Если вы вступили в наследство и зарегистрировали право собственности (получили свидетельство), то вправе распоряжаться жилым помещением. Оформить договор дарения можно, предоставив документы нотариусу. Одариваемое лицо, получив договор дарения, регистрирует своё право собственности. Вы с этого момента собственником являться уже не будете,

    У моей мамы доля в квартире, котрая находится в крыму. Как оформить дарственную на другого человека. Мама проживает в нижнем Новгороде.

    —Здравствуйте уважаемый посетитель, мама может выдать доверенность, с правом передоверия на совершение и оформление договора дарения. Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В.

    Здравствуйте! Мама может выдать доверенность на совершение сделки дарения лицу, которое проживает в Крыму или сможет туда поехать Пусть обратиться к нотариусу по месту жительства по данному вопросу ст. 185 ГК РФ.

    Доброго дня Ирина! У нас есть такая возможность предоставить специалиста по недвижимости для выезда в Крым или иные регионы РФ. Мы сформируем пакет документов и организуем всю сделку под ключ с получением всех зарегистрированных документов. Будем рады Вам помочь. Звоните!

    Оформила на дочь дарственную на квартиру. Как можно отменить дарственную, если дочь вернуть квартиру не согласна?

    Здраствуйте! Если вы оформили на дочь договор дарения квартиры — то назад вы уже это отменить не можете — только через суд, но для этого нужны весомы обстоятельства.

    Оспорить дарение возможно либо в случае признания сделки недействительной (ст.166-181 ГК РФ) только в случаях, предусмотренных отменой дарения (ст.578 ГК РФ): 1. Даритель вправе отменить дарение, если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения. В случае умышленного лишения жизни дарителя одаряемым право требовать в суде отмены дарения принадлежит наследникам дарителя. 2. Даритель вправе потребовать в судебном порядке отмены дарения, если обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя большую неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной утраты. 3. По требованию заинтересованного лица суд может отменить дарение, совершенное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в нарушение положений закона о несостоятельности (банкротстве) за счет средств, связанных с его предпринимательской деятельностью, в течение шести месяцев, предшествовавших объявлению такого лица несостоятельным (банкротом). 4. В договоре дарения может быть обусловлено право дарителя отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого. 5. В случае отмены дарения одаряемый обязан возвратить подаренную вещь, если она сохранилась в натуре к моменту отмены дарения.

    Моя бабушка оформила дарственную, на мою теперь уже бывшую жену, на квартиру. Как её оспорить, бабушка разумом подвинулась. У неё из родственников только 2 сестры и я собственно. Договор с бывшей женой был заключён в 2013 году!

    Здравствуйте! В данной ситуации Вы можете оспорить дарственную в связи с состоянием здоровья дарителя только в судебном порядке. Удачи Вам и всего самого доброго.

    Как оформить дарственную на квартиру, если кто дарит и кому дарят в разных городах?

    Добрый день! Необходимо найти в каком-либо из городов, в которых проживают стороны сделки, доверенного представителя. Например, в городе проживания дарителя вы сможете найти представителя. Представителем может быть любой человек, знакомый, родственник, юрист. Представитель высылает в город одаряемому копию паспорта. Одаряемый у себя в городе оформляет у нотариуса доверенность на представителя с правом подписания и государственной регистрации договора дарения. Даритель и представитель у себя в городе оформляют, подписывают и сдают на государственную регистрацию договор дарения. Одаряемый получает от представителя готовые документы.

    Как оформить дарственную на квартиру с правом проживания всех прописанных.

    Здравствуйте. Договор дарения — это безвозмездная передача имущества одаряемому. Дарение под условием не допускается. Включив такое условие договор может быть признан ничтожным, да и данный пункт тоже.

    Какие документы нужно предоставить нотариусу, чтобы оформить «дарственную» на квартиру?

    Добрый день! Советую заранее обратиться к нотариусу и рассказать детали сделки. Нотариус выслушает и составит весь список необходимых документов, которые необходимо собрать. Список документов зависит от каждой ситуации, поэтому обратитесь к нотариусу заранее. Но основной перечень таков: * Паспорта дарителей (собственников) и одаряемых; Если одаряемому от 14 до 18 лет, то нужен его паспорт и паспорт одного из родителей (опекуна, попечителя). Если одаряемому до 14 лет, то его свидетельство о рождении и паспорт одного из родителей (опекуна, попечителя). * Свидетельство (а) о регистрации права или бумажная выписка из ЕГРН об объекте недвижимости; Эти документы должны предоставить дарители. Они нужны, чтобы подтвердить право собственности на квартиру. Свидетельства о регистрации отменены и не выдаются с июля 2016 года. Но если есть свидетельство, которые выдано раньше июля 2016 года, то принесите его. Если свидетельства нет, то подойдет бумажная выписка из ЕГРН об объекте недвижимости. Объект недвижимости в этом случае — одаряемая квартира. Выписка также подтверждает право собственности, т.к. в ней показаны собственники квартиры. Ее может заказать любой человек за 400 р в МФЦ или Регистрационной Палате. Как это сделать подробно написано здесь. * Договор основания; Договор основания — это договор, на основании которого дарители владеют квартирой. Если дарители ее купили, то это договор купли-продажи. Если дарителям квартира досталась по наследству, то свидетельство о наследстве. При приватизации – договор приватизации и т.п. * Технический паспорт на квартиру. Заказать его нужно дарителям в БТИ или в МФЦ; * Справку о зарегистрированных лицах в квартире (выписка из домовой книги). Это выписку получают дарители. Как это сделать читайте по ссылке. * Нотариально заверенное согласие супруга (и) дарителя; Данное согласие требуется, если дарится квартира, которая покупалась в браке, но оформлена только на одного супруга. Ведь квартира, купленная в браке, считается совместной собственность ОБОИХ супругов, даже если она оформлена только на одного из них (п.2 ст.34 СК РФ). Согласие оформляется только у нотариуса (п.3 ст. 35 СК РФ) и стоит 1-2 т.р. От супруга (и) дарителя потребуется паспорт и свидетельство о заключении брака. * Если какую-либо сторону представляет доверенное лицо, то его паспорт и доверенность. Доверенность можно оформить у того же нотариуса за 1-2 т.р. По закону, нотариусу можно принести уже готовый договор, чтобы он его заверил. Но на практике, многие (если не все) нотариусы просто не принимают принесенный договор и настаивают, что они сами составят по своему образцу. (А) Составление договора – от 2 до 6 т.р. Это стоимость услуг правого и технического характера. Стоимость этой услуги в каждом регионе разная. Б) Удостоверение (заверение) договора — 0,5% от суммы договора, но не менее 300 р и не более 20 т.р. (пп. 5 п.1 ст. 333.24 НК РФ). Сумма договора для нотариусов — это кадастровая стоимость квартиры. Чтобы сделку дарения считать завершенной, нужно подать договор дарения вместе с другими документами в МФЦ или в Регистрационную Палату для регистрации самой сделки. Только после регистрации сделки одаряемые становятся собственниками квартиры. Также договор дарения и другие документы может подать сам нотариус или его помощник. Стоимость услуги — от 5000 р. + сама гос. пошлина 2000 р.

    Как гражданину россии оформить дарственную на квартиру на украине, не выезжая в украину.

    Добрый день, Елена! Оформить дарственную, не выезжая на Украину, можно только путем оформления нотариальной доверенности. Где в Украине у вас находится имущество? Доверенность должна быть переведена на украинский язык и перевод заверен нотариально. Доверенность не может быть оформлена на лицо, которому вы хотите подарить квартиру. Из любой ситуации всегда можно найти выход, главное — предпринять шаги для его достижения. Удачи Вам и всего самого хорошего в Ваших делах. С уважением, юрист сайта 9111, Корсун Ирина Дмитриевна!

    Как лучше оформить квартиру на дочь, что бы сын не смог её оспорить? Дарственную или сделать завещание!

    Для вас лучше сделать завещание. Если в момент составления завещания завещатель был в здравом уме и твёрдой памяти, то завещание оспорить не удастся. Если же вы хотите чтобы дочь стала собственником квартиры сразу, можно оформить дарение.

    Мой отец хочет оформить на меня квартиру, как нам лучше сделать? Дарственную, завещание или?

    Здравствуйте. Это решать только Вам. Ни в случае заключения договора дарения, ни в случае завещания никаких налогов не будет, так как Вы близкий родственник. При оформлении договора дарения право пользования и распоряжения квартирой перейдут к Вам с момента государственной регистрации сделки в Росреестре. При составлении завещания Вы сможете распоряжаться имуществом только после смерти наследодателя.

    Хочу оформить дарственную на квартиру в Питере на свою дочь. Но только на её, так как она в августе вышла замуж.

    Добрый день. В соответствии со статьёй 36 Семейного Кодекса РФ имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар является его личной собственной и не входит в состав совместно нажитого имущества. Поэтому оформляйте договор дарения с дочерью и её муж не будет иметь права претендовать на подаренную квартиру.

    Спортивное питание задать вопрос

    Спортивное питание, вопросы и ответы

    Материалы конференции Международной федерации спортивной медицины.

    Фрагмент заседания круглого стола, который проходил с участием экспертов по питанию, физиологии и медицине Международной федерации спортивной медицины на Всемирной конференции в Греции в 1997 году.

    Мнение экспертов по спортивному питанию иногда не совпадает с распространенными представлениями.

    Обновлено 16.03.2015 16:03

    Вопрос.
    L-карнитин рекомендуется как средство, улучшающее жировой обмен и спортивную выносливость, а также способствующее сжиганию жира. Как вы относитесь к этому?

    Ответ.
    Очень немногие научные данные свидетельствуют об этом. С точки зрения профессора Эда Коила, карнитин в этом смысле — потеря времени и денег.
    Карнитин участвует в транспорте жирных кислот в митохондрии, где происходит процесс окисления жира. Этот процесс проходит при посредничестве фермента, связывающего жирные кислоты с карнитином. Однако активность этого фермента (палмитойлтрансферазы) и функция, направленная на сжигание жира, не подвержены влиянию пищевых добавок, содержащих карнитин. Есть несколько исследований, подтверждающих эту точку зрения. Например, д-р Вуковик и д-р Костил обнаружили, что в митохондриях содержится количество карнитина, достаточное для поддержания процесса сжигания жира во время тренировки. Далее, д-р Траппе и д-р Костил сообщили о том, что добавки, содержащие L-карнитин, не обеспечивают эргогенический эффект во время повторных аэробных тренировок высокой интенсивности у хорошо тренированных пловцов. Эти утверждения подкрепляются большим количеством исследований.

    Вопрос.
    Существует достаточное количество публикаций о том, что бегуны на длинные дистанции нуждаются в дополнительном протеине для того, чтобы показать хороший результат. А как обстоит дело в спортивных соревнованиях, требующих выносливости?

    Ответ профессора Сариса.
    Основной источник питания для удовлетворения энергетических запросов — углеводы и липиды. Использование протеина (белка) или аминокислот имеет смысл только тогда, когда энергия, обеспечиваемая за счет липидов и углеводов, не соответствует энергетическим потребностям организма. Более того,
    протеины пищи, и в особенности аминокислоты, необходимы для замещения мышечных протеинов, которые расщепляются после мышечных травм, вызванных тренировками, особенно в том случае, когда тренировки носят экстремальный характер.

    Хорошо известно, что потребность в протеине составляет приблизительно от 0,8 до 1,0 г на килограмм веса тела в день для людей, ведущих сидячий образ жизни. Некоторые исследования, проведенные разными лабораториями с использованием либо метода азотистого баланса, либо техники метаболического трейсера (радиоактивная метка), установили, что рекомендованная норма для тренированных спортсменов должна превышать норму малоактивных людей в 1,6-1,7 раза, что составляет приблизительно от 1,4 до 1,6 г на килограмм веса тела. Увеличение нормы не принесет пользы и может рассматриваться как менее оптимальное, поскольку увеличит азотистую нагрузку на организм и приведет к выработке излишней мочевины.

    Более того, это будет отрицательно сказываться на потреблении жиров и углеводов. Возникает следующая важная проблема: достаточна ли рекомендованная дневная норма потребления белка в обычном дневном рационе для тренированных спортсменов без включения дополнительных препаратов. Некоторые исследования в этой области показывают, что достаточна. При этом цифра энергопотребления приближается к 15%. Поскольку энергопотребности, а значит и энергопотребление, достаточно высоки, абсолютный уровень потребления протеина в норме приблизительно равен 1,4 г на килограмм веса тела в день или чуть выше.

    Таким образом, можно сделать вывод, что тренированные спортсмены нуждаются в большей дневной норме белка, чем обычные люди, не занимающиеся спортом. Тем не менее, исходя из представления об адекватном спортивном питании, поступающего с пищей протеина более чем достаточно, что снимает все научно обоснованные аргументы в пользу приема протеиновых добавок.

    Вопрос.
    Существует мнение, что аргинин и орнитин улучшают секрецию гормонов роста. Так ли это ?

    Ответ профессора Кьюперса.
    В клинической медицине есть случаи использования внутривенных растворов аргинина и орнитина при тестировании резерва гормонов роста у человека. При этом, исходя из минимального количества аминокислоты, требуемого для организма (250 мг/кг), их доза составляет 15-30г.

    Другие аминокислоты могут также приводить к временной секреции гормонов роста. Основываясь на этом, высокотренированные спортсмены пропагандируют прием аргинина и орнитина. Однако в случае перорального приема организмом усваивается значительно меньшее количество того и другого, отчего эффект весьма сомнительный. Исследования Фогельхольма, Ламберта и Сумински (1993 год) показали, что никакого эффекта на секрецию гормонов роста и инсулина прием аргинина, лизина, орнитина и тирозина, взятых отдельно или в сочетании, не обнаружено. Немногочисленные исследования в пользу эффекта подвергались сомнению из-за недостаточности статистических данных и недочетов методологии. Таким образом, оральный прием этих аминокислот не приводит к секреции гормонов роста, и даже если бы этот эффект был обнаружен, он носил бы временный характер и не смог бы повлиять на спортивный результат.

    Мои рекомендации спортсменам очень просты: нет никакого научного основания для того, чтобы считать, что оральный прием добавок аргинина и орнитина благотворно сказывается на спортивном результате, и использование таких продуктов — пустая трата денег.

    Вопрос.
    За последние три года значительное внимание уделено питанию «30-30-40», также называемому «зоновым питанием», как к методу улучшения адаптации к тренировкам и к самому спортивному выступлению. Обоснование этого метода не носит научного характера. А каково Ваше мнение?

    Ответ доктора Холей.
    «Зоновое питание» было разработано и стало популярным благодаря доктору Берри Сиерсу и его книге «Войдите в зону». В этой книге продекларировано, что зона оптимального здоровья, поддержание веса и успешной спортивной формы могут быть достигнуты соблюдением разработанной им системы питания. Смысл системы заключается в идеальном балансе между уровнями инсулина и глюкагона. Это достигается употреблением пищевого энергетического микса (смеси), состоящего из 40% углеводов, 30% жира и 30% белка.

    Практически это выглядит следующим образом: пища делится на «хорошие» углеводные блоки (низкий гликемический показатель), протеиновые блоки и жировые блоки, которые и потребляются в течение дня в некотором соотношении. Однако пища не состоит из идеальных блоков, и рекомендованная пищевая смесь едва ли реальна в условиях общепринятого дневного рациона, протеины пищи, и в особенности аминокислоты, необходимы для замещения мышечных протеинов, которые расщепляются после мышечных травм, вызванных тренировками, особенно в том случае, когда тренировки носят экстремальный характер.

    Хорошо известно, что потребность в протеине составляет приблизительно от 0,8 до 1,0 г на килограмм веса тела в день для людей, ведущих сидячий образ жизни. Некоторые исследования, проведенные разными лабораториями с использованием либо метода азотистого баланса, либо техники метаболического трейсера (радиоактивная метка), установили, что рекомендованная норма для тренированных спортсменов должна превышать норму малоактивных людей в 1,6-1,7 раза, что составляет приблизительно от 1,4 до 1,6 г на килограмм веса тела. Увеличение нормы не принесет пользы и может рассматриваться как менее оптимальное, поскольку увеличит азотистую нагрузку на организм и приведет к выработке излишней мочевины. Более того, это будет отрицательно сказываться на потреблении жиров и углеводов.

    Возникает следующая важная проблема: достаточна ли рекомендованная дневная норма потребления белка в обычном дневном рационе для тренированных спортсменов без включения дополнительных препаратов. Некоторые исследования в этой области показывают, что достаточна. При этом цифра энергопотребления приближается к 15%. Поскольку энергопотребности, а значит и энергопотребление, достаточно высоки, абсолютный уровень потребления протеина в норме приблизительно равен 1,4 г на килограмм веса тела в день или чуть выше. Таким образом, можно сделать вывод, что тренированные спортсмены нуждаются в большей дневной норме белка, чем обычные люди, не занимающиеся спортом. Тем не менее, исходя из представления об адекватном спортивном питании, поступающего с пищей протеина более чем достаточно, что снимает все научно обоснованные аргументы в пользу приема протеиновых добавок.

    Вопрос.
    Существует мнение, что аргинин и орнитин улучшают секрецию гормонов роста. Так ли это?

    Ответ профессора Кьюперса.
    В клинической медицине есть случаи использования внутривенных растворов аргинина и орнитина при тестировании резерва гормонов роста у человека. При этом, исходя из минимального количества аминокислоты, требуемого для организма (250 мг/кг), их доза составляет 15-30 г.

    Другие аминокислоты могут также приводить к временной секреции гормонов роста. Основываясь на этом, высокотренированные спортсмены пропагандируют прием аргинина и орнитина. Однако в случае перорального приема организмом усваивается значительно меньшее количество того и другого, отчего эффект весьма сомнительный. Исследования Фогельхольма, Ламберта и Сумински (1993 год) показали, что никакого эффекта на секрецию гормонов роста и инсулина прием аргинина, лизина, орнитина и тирозина, взятых отдельно или в сочетании, не обнаружено. Немногочисленные исследования в пользу эффекта подвергались сомнению из-за недостаточности статистических данных и недочетов методологии. Таким образом, оральный прием этих аминокислот не приводит к секреции гормонов роста, и даже если бы этот эффект был обнаружен, он носил бы временный характер и не смог бы повлиять на спортивный результат.

    Мои рекомендации спортсменам очень просты: нет никакого научного основания для того, чтобы считать, что оральный прием добавок аргинина и орнитина благотворно сказывается на спортивном результате, и использование таких продуктов — пустая трата денег.

    Вопрос.
    За последние три года значительное внимание уделено питанию «30-30-40», также называемому «зоновым питанием», как к методу улучшения адаптации к тренировкам и к самому спортивному выступлению. Обоснование этого метода не носит научного характера. А каково Ваше мнение?

    Ответ доктора Холей.
    «Зоновое питание» было разработано и стало популярным благодаря доктору Берри Сиерсу и его книге «Войдите в зону». В этой книге продеклариро-вано, что зона оптимального здоровья, поддержание веса и успешной спортивной формы могут быть достигнуты соблюдением разработанной им системы питания. Смысл системы заключается в идеальном балансе между уровнями инсулина и глюкагона. Это достигается употреблением пищевого энергетического микса (смеси), состоящего из 40% углеводов, 30% жира и 30% белка. Практически это выглядит следующим образом: пища делится на «хорошие» углеводные блоки (низкий гликемический показатель), протеиновые блоки и жировые блоки, которые и потребляются в течение дня в некотором соотношении.

    Однако пища не состоит из идеальных блоков, и рекомендованная пищевая смесь едва ли реальна в условиях общепринятого дневного рациона, включающего нормальные, обычные продукты питания. Книга противоречива, рекомендации не имеют практического характера, а многие приводимые факты вводят в заблуждение. В книге очень много громогласных заявлений, связанных с целебным эффектом метода, и т. п. Цитаты и примеры, используемые в книге, носят избирательный характер и зачастую анекдотичны, короче, все заявления не имеют достойного основания.

    Вопрос.
    Хром, особенно в виде chromium picolinate, рекомендован как эффективное средство для уменьшения жира в организме и увеличения мышечной массы. С другой стороны, недавняя статья в журнале «Sports Nutrition» критикует эту точку зрения. Каково ваше мнение?

    Ответ профессора Моэна.
    Хром — хороший образец пищевой добавки, предлагаемой спортсменам. В упомянутом методе есть зерно научной правды, но правда рассматривается вне контекста и сильно преувеличена. Энтузиазм основан, главным образом, на трех аргументах.

    1. Существует точка зрения, что хром может потенциально способствовать анаболическому эффекту инсулина, что, в свою очередь, потенциально может привести к увеличению мышечной ткани. Однако эти результаты были получены на примере изолированных клеток и не подтвердились в исследованиях всего организма в целом.

    2. Есть данные о том, что большая часть населения (возможно от 50 до 90%) не потребляет рекомендованную дневную дозу хрома. Это утверждение не принимает во внимание тот факт, что погрешности в оценке нормы дневного потребления могут быть значительными, да и сама норма может подвергаться сомнению. Не существует научно зафиксированных данных о широко распространенной симптоматике хромодефицита.

    3. Тренировки могут вызвать увеличение потери хрома организмом. Это является той причиной, по которой спортсмены считают, что им необходим дополнительный прием хрома. Однако усиленный дневной рацион питания, который необходим для удовлетворения возросших потребностей организма в энергии, будет источником дополнительного хрома, если это питание достаточно разнообразное.

    По меньшей мере два из опубликованных исследований утверждают, что I пищевые добавки, содержащие пиколинат хрома (комплекс хрома с пиколиновой кислотой, которая повышает усвоение хрома), во время непродолжительных (6-12 недель) тренировок с тяжестями могут увеличивать безжировую (тощую) массу тела и понижать компонент жира. Существует мнение, что хром обеспечивает прибавку мышечной силы. Однако в исследовании, которое считается лучшим, не содержится фактов, свидетельствующих о том, что пищевые добавки, содержащие хром, изменили состав тела или увеличили мышечную силу у футболистов в период подготовки к сезону. В заключение следует отметить, что есть некоторое количество данных о том, что дефицит хрома представляет собой проблему среди спортсменов. Данные о благотворном влиянии добавок, содержащих хром, на состав тела и мышечную силу неубедительны.

    Вопрос.
    Во время тренировок, требующих выносливости, спортсмены часто употребляют бананы, которые считают отличным источником калия и магния. Верно ли это?

    Ответ профессора Ф. Браунса.
    Бананы — не чудо. Это хороший источник углеводов при тренировках, требующих большой выносливости. Однако следует знать, что незрелые и полузрелые бананы содержат не так много крахмала, который усваивается организмом. Крахмал, содержащийся в незрелых бананах, называется резистентным, при этом имеется в виду, что он плохо переваривается ферментами пищеварительного тракта, которые обычно расщепляют крахмал до глюкозы.

    Тот факт, что пищевая ценность крахмала увеличивается в спелых бананах, связан с наличием ферментов в самом банане. Во время созревания бананов эти ферменты расщепляют резистентный крахмал на хорошо усваиваемые сахара. По сравнению с другими источниками углеводов бананы не являются первоклассным источником магния и калия, в картофеле, например, содержится 443 мг калия и 25 мг магния, в то время как бананы содержат соответственно 393 и 36 мг этих элементов на 100 г продукта.

    Вопрос.
    Велосипедисты часто принимают глюкозу или соляные растворы (saline) на ночь, чтобы улучшить процесс восстановления. Плохо это или хорошо?

    Ответ доктора МакКонелла.
    Эти растворы содержат соль и иногда немного глюкозы. Прием раствора глюкозы на ночь перорально или внутривенно — попытка ускорить процесс ресинтеза мышечного гликогена. Однако уровень гликогена через три часа после тренировки не зависит от того, в каком виде глюкоза поступает в организм, — в виде раствора для внутривенного вливания или с пищей.

    Таким образом, использование раствора глюкозы не имеет большого смысла, исключение составляют те случаи, когда у спортсменов возникают проблемы пищеварения, сокращающие способность поглощать продукты питания и растворы. Спортсмены также опасаются, что ресинтез гликогена не будет поддерживаться в ночное время. Однако это можно компенсировать принятием около 200 г углеводов перед сном (количество — 200 г — определяется, исходя из скорости расщепления 25 г в час и 8-часового сна). Это может быть обеспечено 1 литром 20-процентного спортивного напитка, или еще лучше — сочетанием двух напитков.

    Спортсмены также любят употреблять растворы солей после обезвоживающих тренировок, считая, что восстановление водного баланса будет более полным при внутривенном введении растворов, нежели при их приеме перорально. Однако недавно проведенное исследование обнаружило, что пероральный прием растворов в течение 2-часового восстановительного периода после обезвоживающей тренировки на жаре привел к снижению жажды и уровня напряжения во время последующей тренировки по сравнению с результатами внутривенного введения того же количества раствора.

    Вдобавок, температура тела, уровень потоотделения и качество спортивного выступления были одинаковы в обоих испытаниях. Прием жидкости может привести к быстрой и полной послетренировочной регидратации (восстановлению баланса воды). И хотя внутривенные вливания кажутся чем-то экзотичным, они требуют медицинского вмешательства, являются более дорогостоящими по сравнению с процессом пищеварения и ограничивают движения в период засыпания.

    Вопрос.
    Считается, что некоторые щелочные напитки способствуют сокращению кислотной нагрузки на организм во время интенсивной тренировки, например, минеральная вода и спортивные напитки. Однако эти продукты содержат минимальное количество буфера. Подтверждаются ли упомянутые свойства этих напитков?

    Ответ доктора Гринхафф.
    Эти утверждения ошибочны и едва ли основаны на реальных данных. Исследования, демонстрирующие влияние приема щелочных эквивалентов (катионы щелочных металлов) при тренировках, проводились в пределах 1 г добавки. Например, 0,3 г бикарбоната натрия на килограмм массы тела (21 г при весе тела 70 кг) поглощались приблизительно за 3 часа до тренировки. Эта доза, как показывают неоднократные опыты, производит значительные перемены в предтренировочном кислотно-щелочном равновесии и в процессе накопления лактата в крови после тренировки. Следует также отметить, что исследования, изучающие влияние приема щелочных эквивалентов на качество выступления или тренировки, носят неоднозначный характер, демонстрируя значительные различия в состоянии кислотно-щелочного равновесия. Это является результатом того, что прием щелочных эквивалентов не всегда связан с улучшением качества тренировки.

    Вопрос.
    В последнее время считается, что употребление колострума (colostrum) является эффективным средством для улучшения тренировочных адаптационных механизмов, что связано с высоким содержанием колострума в факторах роста. Что такое колострум, и есть ли данные о пользе употребления пищевых добавок с колострумом ?

    Ответ доктора Кайзера.
    Первое молоко после родов называется колострумом или молозивом. Колострум содержит целый спектр полноценных биоактивных пептидов, факторов роста и иммуноглобулинов. В спортивной медицине существует гипотеза, по которой колострум может способствовать предотвращению мышечных повреждений или ускорять восстановление (синтез протеинов) после очень напряженной тренировки. Действительно, на примере новорожденных животных было показано, что колострум оказывает позитивное воздействие на белковый синтез скелетных мышц, увеличивает концентрацию гликогенов печени и снижает содержание кортизола (катаболический гормон) в плазме крови.

    Баллард и Френсис убедительно доказали, что колострум обладает анаболическим воздействием на развивающиеся мышечные клетки in vitro, в отличие от анаболических стероидов. Совсем недавно мы провели двойное перекрестное исследование с плацебо, в котором бегуны должны были проводить тренировки в свои благоприятные дни. Ученые не обнаружили каких-либо позитивных воздействий колострума на результаты бега, время восстановления или параметры мышечной усталости (т. е. мышечных ферментов и протеинов). Таким образом, научных данных о пользе колострума для спортсменов нет.

    Вопрос.
    В последнее время спортсменам рекомендуется дополнительный прием аминокислоты глютамина как средства, укрепляющего иммунную систему. Это должно привести к снижению простудных заболеваний и инфекций. Подкреплена ли такая рекомендация научными данными ?

    Ответ профессора Вагенмакерса.
    Интенсивность синтеза в мышцах глютамина выше, чем какой-либо другой аминокислоты. Значение такого высокого уровня продуцирования глютамина возможно заключается в роли глютамина в других органах, как средства питания клеток иммунной системы, клеток слизистой оболочки кишечника, как предшественника синтеза мочевины и участника биосинтеза пуринов. Низкий уровень концентрации глютамина в мышцах и плазме наблюдается у пациентов при септическом состоянии и травмах, состояниях, при которых происходит атрофия слизистой, потеря функции кишечного барьера (бактериальная транслокация) и ослабление ответной иммунной реакции.

    Хотя связь между снижением концентрации глютамина и потерей этих функций не была полностью исследована в ходе эксперимента, можно предполагать, что такая взаимосвязь носит временный характер. Во время тренировки концентрация глютамина в плазме может повышаться, снижаться или оставаться без изменений, в зависимости от интенсивности и длительности тренировки. Однако повышенный уровень глютамина в плазме наблюдается в течение нескольких часов после интенсивной тренировки. Самый низкий уровень концентрации наблюдается приблизительно через 2 часа после тренировки. Более 7 часов требуется для возвращения уровня концентрации глютамина до предтренировочного уровня в состоянии покоя. Парри-Биллиигс и др. наблюдали снижение уровня концентрации глютамина плазмы у 40 спортсменов международного класса с диагнозом перетренированности по сравнению с этим же уровнем у 36 спортсменов контрольной группы.

    Существует мнение, что у спортсменов после длительной и напряженной тренировки часто возникают вирусно-инфекционные заболевания верхних дыхательных путей. У перетренированных спортсменов наблюдаются значительные повреждения иммунной системы, что делает их еще более подверженными инфекции. Парри-Биллингс с сотрудниками предположили, что снижение уровня глютамина в плазме после интенсивной тренировки создает временный период «открытого окна», в течение которого спортсмены больше обычного подвержены вирусной инфекции.

    Кастел и др. давали дополнительный глютамин или плацебо сразу после тренировки и спустя два часа спортсменам, участвовавшим в марафоне или ультра-марафоне и имевшим более низкий уровень вирусных заболеваний в глютаминовой группе, в течение недели после забега. Уровень инфекции определялся путем опросника. Все симптомы, зафиксированные участниками исследования в словах: «простуда», «кашель», «боль в горле», «инфлюэнция» и наблюдавшиеся в течение недели после забега или тренировки, рассматривались как проявление инфекции. Прежде чем сделать вывод о том, что снижение уровня концентрации глютамина а плазме связано с повреждениями иммунной системы у перетренированных спортсменов в период после интенсивной тренировки, и что глютаминовые добавки снижают уровень инфекционных заболеваний, необходимо располагать более солидными и объективными данными, подкрепленными более фундаментальными исследованиями иммунной системы.

    Вопрос.
    Все большей популярностью пользуются «напитки нового века», они же «дизайнерские напитки», или «продукты мозга». Эти напитки содержат относительно большую дозу кофеина, таурина и глюкоронолактона. Считается, что эти напитки улучшают работу мозга и физическую активность. Рекомендованы ли они спортсменам?

    Ответ профессора Ф. Браунса.
    Эти напитки обладают достаточно высоким содержанием кофеина и углеводов. Большинство из них содержит высокий уровень аминокислоты (таурина) и других веществ, таких как глюкоронолактон. Известно, что кофеин улучшает двигательную активность в дозах 3-5 мг/кг веса тела, что равняется потреблению одного литра напитка, содержащего 320 мг/литр кофеина. При таком уровне потребления допинговый предел (12мг / литр в моче) не превышается, как об этом свидетельствуют Пасман и др. (1993 год). Однако потребление большего объема напитка с высоким содержанием кофеина может быть рискованным до тех пор, пока не будет изучено влияние высоких доз кофеина на его уровень в моче.

    Тренированные спортсмены должны знать, что такие напитки особенно не рекомендуются для употребления во время тренировки. Обычно содержание углеводов в этих напитках и их осмолярность слишком высоки для того, чтобы обеспечить их быстрое усвоение. Поэтому они могут вызвать желудочно-кишечное недомогание. Что касается таурина и глюкоронолактона, остается выяснить, оказывают ли эти вещества положительный эффект на двигательную активность людей. Таурин участвует во многих регуляторных функциях организма, среди которых — регуляция жидкого содержания клетки центральной нервной системы. Глюкоронолактон производится организмом и является побочным продуктом углеводного метаболизма, играя важную роль в детоксикации организма. Наука не располагает данными о том, что оральный прием глюкоронолактона благоприятно воздействует на здоровье и физическую активность. Воздействие этих пищевых добавок на спортсменов не изучено.

    Вопрос.
    Рекомендуете ли вы какие-либо добавки для улучшения восстановления физической активности ?

    Ответ доктора МакКонелла.
    Важно употреблять достаточное количество углеводов и жидкости после тренировки для того, чтобы оптимально восстановиться к соревнованиям на следующий день. Максимальный уровень ресинтеза мышечного гликогена достигается при приеме углеводов со скоростью 25 г в час (приблизительно 600 г за 24 часа). При такой норме потребления мышечный гликоген полностью восстанавливается приблизительно через 20 часов. Употребление больших количеств не увеличит уровень ресинтеза гликогена. От 50 до 100 г углеводов в жидкости или в легко растворимой твердой форме необходимо принять, по возможности, сразу же после тренировки.

    Задержка употребления углеводов на 2 часа после физической нагрузки оказывает незначительное влияние на ресинтез гликогена, но только в том случае, если позже было принято большое количество углеводов с тем, чтобы компенсировать эту задержку. Необходимо употребление большего количества продуктов питания с гликемическим показателем от среднего до высокого (хлеб, рис, картофель, зрелые бананы, спортивные напитки), поскольку они надежней ускоряют ресинтез мышечного гликогена, чем продукты с гликемическим индексом от низкого до среднего (см. стр. 27).

    Необходимо также оптимизировать возмещение жидкости после тренировки. Количество и состав поглощенной жидкости важны для оптимизации процессов регидратации. Если обычная вода поглощается во время восстановительного периода с такой скоростью, чтобы компенсировать количество потерянной жидкости (во время тренировки), то не вся жидкость задерживается в организме. Это происходит из-за того, что вода разжижает кровь, что, в свою очередь, стимулирует образование мочи. Однако, если к напиткам добавлены электролиты, особенно содержащие катионы натрия, или если пища, включающая электролиты, принимается вместе с водой, большая часть поглощенной жидкости задерживается в организме. Для того чтобы восстановить водный баланс после нагрузки, необходимо употребить около 150% объема жидкости, потерянной (в основном в виде пота) во время тренировки. И при этом жидкость должна содержать натрий.

    Оптимальное для задержки воды содержание натрия в напитке — 50-100 ммоль на литр. Поскольку раствор, содержащий натрий в концентрации 100 ммоль на литр, имеет достаточно соленый вкус, в свое время была высказана мысль, что нужно пить растворы, содержащие 50 ммоль/л соды. Рекомендовано ограничить употребление кофеина и напитков, содержащих алкоголь, сразу после тренировки, поскольку оба упомянутых вещества могут увеличивать выработку мочи.

    Ответы на шаблонные вопросы о спортивном питании — proteininkiev.com.ua

    Вопрос: Сколько я наберу с банки протеина?

    Ответ: Если за раз съесть килограмм протеина, то килограмм и наберете, а в целом нисколько. Протеин является строительным материалом для мышц, чем больше волокна мускулатуры подвержены стрессу на тренировке, тем больше они станут впоследствии. Важным фактором роста является то, сколько времени мышцы находились в напряжении. В среднем необходимо 30-36 секунд держать мышцы в напряжении (делать подход) для того, чтобы мышцы после тренировки росли. Если меньше вышеуказанного времени, то, скорее всего, будет расти сила, если больше вышеуказанного времени, то будет расти выносливость. Протеин выступает своего рода «зеленкой на рану», то есть залечивает «изрубцованные» мышцы. Если нагрузка на мышцы была недостаточной, то протеин просто уйдет в канализацию. И не нужно задавать продавцам спортивного питания вопрос: «Сколько я наберу с банки протеина» – откуда продавец спортивного питания знает, как вы тренируете ваши мышцы? На этот вопрос можешь дать ответ только ты сам.

    Вопрос: А протеин вреден?

    Ответ: Да, вреден. А также вода вредная, если за раз выпить 10 литров под давлением – просто порвет желудок. Протеин не может быть вредным хотя бы потому, что это бывшее молоко, точнее, одна из его составляющих. При изготовлении сыра/творога остается сыворотка. Эту сыворотку обезвоживают и обогащают ферментами, лактазой (не путать с лактозой) в том числе. Получается концентрированная белковая смесь, которая фасуется в красивые упаковки. Протеин не вреден, если его употреблять дозированно и небольшими порциями. Кстати,самый куртой прот – от компании Stark Pharm, купить его можно в этом магазине: https://proteininkiev.com.ua/.

    Вопрос: Что купить гейнер или протеин?

    Ответ: Ничего не покупай, мама вряд ли разрешит. Если вы не знаете, что купить: селедку или куриную грудку, вы же не будете задавать продавцу вопрос «что лучше: селедка или куриная грудка». Как можно сравнивать два абсолютно разных продукта: протеин и гейнер? Сколько вы наберете с килограмма протеина, написано выше. А гейнер нужен для восполнения суточной калорийности. Например, ваша суточная калорийность 2000 ккал, но по каким-то причинам вы не съедаете три тарелки каши, в результате вес тела падает. Порция гейнера восполнит калорийность. Также гейнер хорошо помогает, если вы хотите набрать массу. Обратите внимание: не мышечную массу, а массу тела в целом. То есть для набора общей массы покупаем гейнер, для набора мышечной массы покупаем протеин.

    Вопрос: У вас есть «веевский протеин»?

    Ответ: «Веевский протеин» есть в любом магазине, так как слова «whey protein» означают «сывороточный протеин». То есть при покупке «веевского протеина» необходимо уточнять производителя. Обычно под словосочетанием «веевский протеин» человек подразумевает Whey Gold Standard Optimum Nutrition, однако не все продавцы спортивного питания обладают сверхспособностями и далеко не каждый может залезть в голову покупателя и узнать, какой именно «веевский протеин» нужен покупателю. Более того, 70% всех протеинов – веевские, то есть сывороточные. Есть еще молочные, казеиновые, яичные, соевые и комплексные, но самые распространенные – «веевские» (сывороточные). «Да, у нас веевский протеин есть».

    Вопрос: Слышал, что от препарата «Х» могут начаться проблемы с потенцией, это правда?

    Ответ: Да, это правда, особенно, если втирать протеин в бицепс. Если втирать гейнер в ягодичные три раза в день, то проблем со здоровьем не будет.

    Такой слух пошел со времен золотой эпохи бодибилдинга, когда большинство атлетов параллельно со спортивным питанием употребляли анаболические стероиды. По окончанию курса синтез собственного тестостерона был минимален. Просто во время курса организм «забывает», как вырабатывать собственный тестостерон. Если не сделать ПКТ, то скорее всего начнутся проблемы со здоровьем. Но в спортивном питании нет препаратов, которые бы притупляли синтез тестостерона. Сравнивать гормональную терапию и спортпит – все равно, что сравнивать слезу и океан.

    Представьте, что у вас в день вырабатывается 1 единица тестостерона. В течение суток уровень колеблется от 0.6 до 1.0, однако выше единицы подняться не может. Тут заливают 100 единиц – организм просто в шоке и думает: «Зачем мне вырабатывать собственный тестостерон, если извне столько заливают, лучше начну активный синтез женских половых гормонов, чтобы уравнять». Вот и получается, что после окончания курса собственный тестостерон на нуле, а женские половых гормонов очень много. Отсюда и проблемы. Сразу хотелось бы отметить: если вы когда-нибудь захотите пройти гормональный курс – обращайтесь к эндокринологу и к спортивному врачу! Но лучше сто раз подумайте, нужно ли вам это.

    Да, в спортивном питании есть препарат трибулус – этот препарат восстанавливает синтез собственного тестостерона. Например, выработка вашего тестостерона упала (по каким-то причинам) с 1.0 до 0.1 – именно трибулус поднимет уровень тестостерона до 1.0, но больше 1.0 он не может поднять.

    Спортивное питание задать вопрос

    Производство ведется на высокотехнологичном фармацевтическом оборудовании от ведущих мировых производителей, что дает возможность обеспечить максимальную биодоступность.

    Branched-chain amino acids (BCAA) — аминокислоты с разветвленными цепочками. Комплекс, состоящий из трех незаменимых аминокислот (лейцин, изолейцин, валин), которые являются основным материалом для построения мышц.

    ВСАА составляют 35% всех аминокислот в мышечном белке.

    Соотношение 2:1:1

    ВСАА смарт со вкусом апельсина.

    • жевательные таблетки по
      2 000 мг, в упаковке № 16
    • таблетки, покрытые оболочкой, по 500 мг, в упаковках № 20 и № 60, в банках №300 и №600

    «ВСАА смарт» содержит 3 незаменимые аминокислоты (лейцин, валин и изолейцин), которые являются основным материалом для построения новых мышц. Три аминокислоты объединены в один комплекс в оптимальном соотношении 2:1:1.

    Эти аминокислоты составляют 35% всех аминокислот в мышцах и принимают важное участие в процессах анаболизма и восстановления, обладают антикатаболическим действием, их прием способствует улучшению спортивных показателей. BCAA относится к незаменимым, так как они не могут синтезироваться в организме, поэтому человек может получать их только с пищей и специальными добавками.

    BCAA выполняют сразу несколько полезных функций и могут применяться при наборе мышечной массы, при похудении, работе на рельеф, аэробных тренировках.

    Эффект ВСАА может проявляться в виде:

    • ускорения синтеза белка, которое приводит к мышечному росту;
    • подавления катаболизма;
    • сжигания жира.

    Способ применения и рекомендуемая суточная доза:

    1 порция (2 жевательные таблетки либо 8 таблеток, покрытых оболочкой) содержит 4 г аминокислот (ВСАА): L-лейцин, L-валин, L-изолейцин в соотношении 2:1:1.
    Принимать по 1 порции 1−2 раза в сутки, до и после тренировки.

    Рекомендуемая суточная доза комплекса аминокислот ВСАА — 4−8 г. При чрезмерных физических нагрузках, в том числе во время интенсивных тренировок — суточная доза может быть увеличена.

    Креатин — источник энергии для мышц во время физических нагрузок. Способствует увеличению силы и выносливости. Влияние креатина на физическую производительность при кратковременных интенсивных повторяющихся упражнениях научно доказано.
    (DOI: 10.2903/j.efsa.2011.2303)

    Произведено из оригинальной немецкой субстанции Creapure®.
    На основании лицензионного соглашения с компанией «ALZChem».

    Creatine Smart со вкусом яблока.

    • жевательные таблетки по 2 000 мг, в упаковке № 16
    • таблетки, покрытые оболочкой, по 500 мг, в упаковках № 20 и № 60 в банке № 300

    Креатин — аминокислота, которая участвует в энергетическом обмене в мышечных и нервных клетках. Креатин участвует в синтезе АТФ, главного источника энергии во время тренировки. Помимо этого, креатин способен нейтрализовать кислоты, образующиеся при выполнении силовых упражнений и приводящие к возникновению мышечной усталости. Главная ценность креатина связана с повышением физической производительности во время краткосрочных упражнений высокой интенсивности.

    При занятиях спортом наличие достаточного запаса креатина в мышцах позволяет тренироваться более эффективно.

    Прием креатина в период тренировок может способствовать:

    • увеличению силы мышц;
    • увеличению мышечной массы;
    • увеличению рельефности мускулатуры;
    • увеличению секреции анаболических гормонов;
    • снижению мышечной усталости.

    «Creatine Smart» изготовлен из оригинальной немецкой субстанции Creapure® производства AlzChem, что обеспечивает высокое качество и безопасность продукта.

    Чистота креатина настолько же важна, как и его эффективность. Компания AlzChem разработала максимально безопасный способ получения сверхчистого продукта. Компания построила свой собственный завод в Германии, который специализируется непосредственно на производстве чистого креатина. Высокие стандарты производства, в том числе регулярный внутренний и внешний контроль гарантируют, что качество каждой партии Creapure® является наилучшим из возможных.

    Способ применения и рекомендуемая суточная доза:

    1 порция (2 жевательные таблетки либо 8 таблеток, покрытых оболочкой) содержит 4 г Creapure® (креатина моногидрат).
    Принимать по 1 порции 1−2 раза в день, желательно до и после тренировки.

    Рекомендуемая суточная доза креатина моногидрат — 4−8 грамм.

    L-карнитин — естественное вещество, родственное витаминам группы В. Способствует превращению жировых кислот в энергию при аэробных нагрузках. Помогает повысить выносливость, имеет анаболическое действие, стимулирует регенерацию тканей.

    Произведено из оригинальной швейцарской субстанции Carnipure®.
    На основании лицензионного соглашения с компанией «Lonza».

    • жевательные таблетки по 250 и 1000 мг, в упаковке № 16
    • таблетки, покрытые оболочкой, по 250 мг, в упаковках № 20 aи № 60
    • жевательные резинки в упаковке №16

    L-карнитин способствует жиросжиганию, повышению выносливости, имеет анаболическое действие, стимулирует регенерацию тканей. Помогает как избавиться от лишних жировых отложений, так и способствует набору мышечной массы, благодаря его участию в обмене фосфолипидов.

    L-карнитин также важен в тех случаях, когда необходимо повысить общую и специальную выносливость в аэробных видах спорта. Карнитин способствует снижению уровня холестерина в крови, повышенный риск которого увеличивает риск возникновения инсультов и инфарктов. Для достижения максимального эффекта карнитин должен применяться наряду с хорошо сбалансированной диетой и тренировочной программой.

    Прием карнитина может способствовать:

    • снижению жировой массы тела — развитию рельефа мышц и похудению;
    • повышению выносливости и скорости восстановления — за счет улучшения энергообмена;
    • увеличению массы мышц.

    «L-Carnitine Smart» изготовлен из оригинальной швейцарской субстанции Carnipure®.

    Carnipure® — это высококачественный L-карнитин, производимый швейцарской компанией Lonza. Логотип Carnipure® на упаковке продуктов спортивного питания указывает потребителю на то, что данные продукты содержат L-карнитин наивысшего качества, в основе производства которого лежат надежные и постоянно обновляющиеся научные данные.

    Способ применения и рекомендуемая суточная доза:

    1 порция (2 жевательные таблетки по 250 мг либо 2 таблетки, покрытые оболочкой) содержит 0,5 г L-карнитина. Принимать по 1 порции 1-4 раза в сутки.

    1 порция (1 жевательная таблетка по 1000 мг) содержит 1 г L-карнитина. Принимать по 1 порции 1-2 раза в сутки.

    1 порция (1 жевательная резинка) содержит 750 мг L-карнитина L-тартрата. Принимать по 1 порции 1-4 раза в сутки.

    Рекомендованная суточная доза L-карнитина L-тартрата — 0,5-2 г.

    Технический документ на земельный участок

    Технический документ на земельный участок

    Техническая документация по землеустройству (техническая документация) — это документация, представляющая собой совокупность нормативных актов, правоустанавливающих документов, результатов инженерно-геодезических изыскательных работ, которая может обосновать использование земельного участка.

    Техническая документация изготавливается для:

    — проведения нормативной денежной оценки за пределами населенного пункта и др.

    Техническая документация проверяется и регистрируется регистраторами соответствующих органов Госземагентства Украины. Для этого к технической документации прилагается обменный файл в формате XML.

    Основными документами для изготовления технической документации по землеустройству являются:

    — паспорт и идентификационный код (для физических лиц);

    — правоустанавливающие документы (для юридических лиц);

    — документы на имеющиеся постройки (свидетельство о праве собственности, технический паспорт БТИ);

    — государственный акт на землю (при присвоении кадастрового номера).

    Для получения более детальной информации обращайтесь по телефону 050-560-01-04

    Техническая документация по установлению границ земельного участка

    Техническая документация по установлению границ земельного участка в натуре (на местности) — это одна из видов землеустроительной документации о которой упоминается, в частности в Земельном кодексе Украины, Законах Украины «О землеустройстве», «О государственном земельном кадастре» и других нормативно-правовых актах. Разработанная и согласованная техническая документация по установлению границ также является одним из документов, который необходим для получения выписки (вытяга) из Государственного земельного кадастра (выписка из ГЗК). Техническая документация по установлению границ земельного участка – самый распространенный и отработанный вид землеустроительной документации.

    О порядке и условиях получения выписки из кадастра читайте более подробно на странице Порядок получения выписки из кадастра.

    Основной целью изготовления технической документации по установлению границ, как видно из ее названия, является определение на местности границ земельного участка. Точное определение границ важно, среди прочего, для правильной установки ограждения земельного участка.

    На основании данных кадастровой съемки, инженер-землеустроитель, при разработке такой технической документации, составляет кадастровый план земельного участка с соответствующими координатами поворотных точек, определением состава угодий, владельцев смежных земельных участков, ведомостей об ограничении в использовании земельного участка и т.д.

    Кроме непосредственно установления (восстановления) границ земельного участка, техническая документация также обязательно составляется в следующих случаях:

    • внесение в государственный земельный кадастр данных об участках, право собственности по которым возникло до 2004 г. (есть Государственный акт), но которые не имеют кадастровых номеров. Именно для присвоения кадастрового номера и нужно разрабатывать техническую документацию по установлению границ земельного участка в натуре;
    • в случае наличия присвоенного ранее кадастрового номера, но при отсутствии данных относительно земельного участка в Государственном земельном кадастре;
    • присвоение кадастрового номера земельному участку по которому не зарегистрировано право собственности, но на котором есть здания и другие объекты недвижимости, право собственности на которые зарегистрированы в установленном порядке. В этом случае также необходимо иметь разрешение местного совета на разработку технической документации;
    • для исправления недостатков (технических ошибок) по неверно определенным границам и другим техническим данным по земельному участку.

    Указанные выше случаи необходимости составления технической документации по установлению границ земельного участка сформировались в основном после вступления в силу с 2013 г. Закона Украины «О государственном земельном кадастре» и призваны решать вопрос наполнения Государственного земельного кадастра корректной информацией о земельных участках. Также, как уже отмечалось, разработка технической документации необходима для получения выписки из Государственного земельного кадастра (вытяг из ГЗК ).

    Проверить наличие своего земельного участка в Национальной кадастровой системе можно на странице Публичная кадастровая карта Украины.

    Предложения по разработке технической документации по установлению границ от нашей компании (в т.ч. для извлечения (вытяга) из ГЗК)

    Наша компания имеет большой опыт, технические возможности и соответствующих специалистов для разработки технической документации по установлению границ земельного участка в натуре (на местности ).

    Мы выполняем полный комплекс работ под ключ. Начиная с кадастровой съемки земельного участка, разработки непосредственно технической документации и заканчивая получением извлечения (вытяга) из ГЗК. В случае необходимости, мы можем также провести регистрацию вещного права на земельный участок в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и их обременений.

    Для выполнения кадастровой съемки мы используем качественное и точное оборудование от признанного лидера отрасли — компании

    Техническая документация по разделу (объединению) участков

    Стоимость 12000 грн.

    Стоимость 8000 грн.

    Стоимость 8000 грн.

    Срок — от 14 дней до 3 месяцев

    Документы, необходимые для раздела (объединения) земли:

    заверенное нотариусом заявление-согласие собственника на раздел (объединение) земельных участков,

    или договор о разделе имущества,

    или решение суда о разделе дома и земли,

    или решение органов местного самоуправления на раздел земли (если участок в аренде или постоянном пользовании);

    нотариально заверенная копия государственного акта на земельный участок (если вещное право на участок было оформлено до 01.01.2013),

    или свидетельства о праве собственности (постоянного пользования) на земельный участок (если вещное право на участок было оформлено после 01.01.2013),

    или договора аренды;

    копия паспорта и идентификационного номера владельца или регистрационные документы юридического лица.

    Сколько стоит поделить землю в Киеве и Киевской области? Как заказать техническую документацию по разделу земельных участков?

    Порядок раздела земельных участков на землю регулируется Земельным кодексом Украины, Законами Украины «О землеустройстве», «О Государственном земельном кадастре», «О регулировании градостроительной деятельности», «Временным порядком передачи земельных участков в пользование или собственность из земель комунальной собственности в городе Киеве» и др.

    Поделить можно только тот земельный участок, на который оформлено право собственности (пользования), и есть в наличии правоустанавливающий документ (гос.акт, свидетельство или договор аренды).

    Раздел земли (как и объединение) можно оформить путем разработки технической документации по землеустройству по разделению земельного участка.

    Однако для разработки такой землеустроительной документации необходимо основание.

    ШАГ 1: ОФОРМЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗДЕЛА ЗЕМЛИ

    Основанием для раздела земли может быть:

    • нотариальное заявление собственника на разделение земельного участка, – в случае, когда собственник (или совладельцы) желают поделить земельный участок на несколько, не выделяя своих долей в натуре. При этом доли совладельцев пропорционально сохраняются во всех новообразованных участках. Для того, чтобы поделить землю таким образом, нужно предварительно узнать площади и размеры новообразованных земельных участков, а для этого необходимо сделать план раздела земли. У нас вы можете заказать также и план (схему) раздела земельных участков. Стоимость такого заявления у нотариусов составляет 200-300 грн.

    • договор о разделе имущества, составленный у нотариуса, – в случае, если совладельцы (супруги, родственники и др.) добровольно хотят выделить свои доли в натуру. Для составления такого договора требуется предварительно получить Выписку из Государственного земельного кадастра. Стоимость этого договора у нотариуса стоит около 1000-1500 грн;

    • решение суда о разделении участка (имущества), имеющее законную силу, и схема раздела земли, которая может быть предварительно составлена судебным экспертом;

    • решение органов местного самоуправления или государственной власти о разделе земли, если земля находится в аренде или постоянном пользовании.

    Порядок оформления раздела земельного участка (объединения земельных участков) регулируется Земельным кодексом Украины, Законами Украины «О Государственном земельном кадастре», «О землеустройстве» и др.

    Имея на руках основание для разработки землеустроительной документации, Вы сможете обратиться в землеустроительную организацию, имеющую в своем штате сертифицированных инженеров-землеустроителей и необходимое геодезическое оборудование (GPS-технику и тахеометры), заключить договор на выполнение землеустроительных работ и заказать раздел земли.

    ШАГ 2: РАЗРАБОТКА И СОГЛАСОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

    Землеустроительная организация создает техническую документацию по землеустройству и цифровой обменный XML-файл Ваших участков, после чего вносит их в базу территориального органа Госземагентства для определения новых кадастровых номеров.

    Далее необходимо передать техническую документацию на согласование в территориальное управление Госземагентства и районному архитектору. Одновременно с согласованием техдокументации Госземагентство выполнит регистрацию новообразованных земельных участков и выдаст Вам новые выписки из Государственного земельного кадастра (т.н. «витяги з ДЗК») с информацией об образованных в результате раздела (объединения) земельных участках.

    Государственная регистрация земельного участка проводится в 14-дневный срок, и после ее проведения разделенные участки (объединенный участок) отобразятся на Публичной кадастровой карте в интернете.

    ШАГ 3: УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

    Данный шаг касается только тех участков, которые находятся в аренде или пользовании. Если у Вас участок в собственности – переходите к ШАГУ 4.

    После получения всех согласований и регистрации новых участков в Государственном земельном кадастре следует подать заявление «об утверждении документации по землеустройству» вместе с выпиской из ГЗК и оригиналом документации в городской (сельский, поселковый) совет или районную (областную) госадминистрацию.

    В месячный срок соответствующий орган рассматривает Ваши документы и выдает решение (распоряжение, приказ) об утверждении технической документации по разделу земельного участка (объединению земельных участков). Далее следует перезаключить договор аренды земли или получить новые свидетельства на право постоянного пользования в Регистрационной службе

    ШАГ 4: ПОЛУЧЕНИЕ ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ НА ЗЕМЛЮ

    С начала 2013 года государственную регистрацию вещных прав на недвижимое имущество (в т.ч. на земельные участки) выполняет Государственная регистрационная служба при Министерстве юстиции Украины (Укргосреестр). Согласно Закону Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений», Вам следует подать в территориальное отделение ГРСУ (по месту нахождения земельного участка) пакет документов:

    заявление в ГРСУ о регистрации вещного права на земельный участок;
    копию паспорта и идентификационного номера или регистрационные документы юридического лица;
    квитанцию об оплате государственной пошлины;
    квитанцию об оплате за получение извлечения из Единого реестра;
    выписку из Государственного земельного кадастра;
    старый правоустанавливающий документ (госакт или свидетельство);
    оригинал и нотариально заверенную копию основания для раздела земли (заявление, договор, решение).

    Государственная регистрация прав на земельный участок означает внесение данных о нем в Единый государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений. Результатом будет получение правоустанавливающих документов Свидетельства о праве собственности (постоянного пользования, аренды) на земельный участок и Выписки из Единого государственного реестра. На сегодняшний день эти документы являются аналогом государственных актов на землю.

    Стоимость выполнения таких работ зависит от количества новообразованных участков.

    Стандартная стоимость работ при разделе земли на 2 участка – 8000 грн по Киевской области и 12 000 грн по городу Киеву.

    Если у Вас есть возможность и время согласовать документацию во всех органах самостоятельно, то цена за раздел земли по Киевской области – всего 4000 грн, а за раздел земли в Киеве – 8000 грн.

    В каких случаях необходимо заказывать документацию по землеустройству, а в каких случаях проект отвода земельного участка

    Законом Украины «О землеустройстве» определено, что документация по землеустройствуэто утвержденные в установленном порядке текстовые и графические материалы, которыми регулируется использование и охрана земель государственной, коммунальной и частной собственности, а также материалы обследования и разведки земель, авторского надзора за выполнением проектов и т.д.

    Согласно ст. 25 указанного Закона документация по землеустройству разрабатывается в виде программ, схем, проектов, специальных тематических карт, атласов, технической документации. К видам документации по землеустройству относятся:

    • общегосударственные и региональные (республиканские) программы использования и охраны земель;

    • схемы землеустройства и технико-экономические обоснования использования и охраны земель административно-территориальных образований;

    • проекты землеустройства по отводу земельных участков;

    • проекты землеустройства, обеспечивающие эколого-экономическое обоснование севооборота и упорядочение угодий;

    • проекты землеустройства по упорядочению территории населенных пунктов;

    • техническая документация по землеустройству относительно установления границ земельного участка в натуре (на местности);

    • техническая документация по землеустройству относительно составления документов, удостоверяющих право на земельный участок и другие.

    Проекты землеустройства по отводу земельных участков составляются в случае предоставления, передачи, изъятия (выкупа), отчуждения земельных участков.

    В то же время, статьей 123 ЗКУ и пунктом 2 Порядка разработки проектов землеустройства по отводу земельных участков, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 26 мая 2004 года № 677, определены случаи, при которых разработка проекта отвода не требуется. Так, проект отвода земельного участка не разрабатывается в случае, если:

    • земельный участок, границы которого определены в натуре (на местности), предоставляется в пользование или безвозмездно передается в собственность без изменения его целевого назначения;

    • земельный участок приобретается в собственность путем купли-продажи, дарения, мены, на основании других гражданско-правовых соглашений, наследования, или передается в пользование по договорам аренды, сервитута, сеперфицию, эмфитевзиса без изменения его границ и целевого назначения;

    • земельный участок приобретен на конкурентных началах (по результатам земельных торгов).

    В таких случаях достаточно разрабатывать техническую документацию по землеустройству.

    Справка. В соответствии с Законом Украины «О землеустройстве», выделяют следующие виды технической документации:

    — Техническая документация по землеустройству относительно установления границ земельного участка в натуре (на местности);

    — Техническая документация по землеустройству относительно составления документов, удостоверяющих право на земельный участок.

    Материал разработан Земельным союзом Украины по заказу ПРООН

    Техническая документация на земельный участок

    Техническая документация по установлению (восстановлению) границ земельного участка в натуре (на местности) — это землеустроительный и юридический документ, который разрабатывается на уже сформированный земельный участок с целью его государственной регистрации и/или внесения изменений в базу Государственного земельного кадастра, например при изменении собственника или конфигурации земельного участка.

    Если вас интересует изготовление технической документации на землю, обращайтесь в компанию “Фабрика земельных решений”.

    Техническая документация разрабатывается при необходимости:

    • Установить границы участка на местности;
    • Оформить права пользования или права владения земельным участком;
    • Регистрации участка в Едином кадастровом реестре;
    • При получении выдержки о кадастровом учете земли, а также в иных случаях.

    Оформление документов на земельный участок имеет определенные нюансы, именно поэтому при необходимости проведения данной процедуры рекомендуем обращаться к нашим юристам. Мы выполним эту задачу для вас быстро, профессионально и недорого!

    Если вы хотите узнать об этом подробнее, запишитесь на консультацию в нашем центре земельных услуг! Будем рады помочь вам!

    Стоимость оформления документов на земельный участок

    Цена на оформление всей технической документации на землю зависит от различных факторов. Ниже мы представили ориентировочную стоимость услуг, предоставляемых компанией “Фабрика земельных решений”:

    Тобольск вакансий юрист

    Работа юриста в Тобольске

    • Первая
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • Следующая

    По запросу работа юристом в Тобольске на сайте HotWork.ru собрано 5 вакансий. За эту неделю добавлено 45 свежих вакансий. Успешно закрыто 40 вакансий. Новые вакансии добавляются ежедневно.

    Средняя зарплата для профессии юрист в Тобольске — 16 250 руб., что на 44% меньше, чем зарплата по России для этой вакансии — 29 000 руб. В целом в Тюменской области зарплата для юриста равна — 28 000 руб. Средняя зарплата в Тобольске составляет — 33 882 руб.

    В других городах области юрист получает:

    • Новый Уренгой — 80 000 руб.
    • Красноселькуп — 55 207 руб.
    • Нефтеюганск — 42 500 руб.

    Работники похожих профессий в Тобольске зарабатывают:

    • специалист по задолженности — 20 000 руб.
    • юрист — 16 250 руб.

    Тобольск вакансий юрист

    Более 150 000 компаний ждут Ваше резюме

    1. Работа в Тобольске
    2. Каталог вакансий
    3. Юриспруденция
    4. Юрист / Юрисконсульт

    В Тобольске нет вакансий этой специализации

    Предлагаем ознакомиться со списком вакансий Юрист / Юрисконсульт в России:

    Вакансии: Юрист / Юрисконсульт в России

    Москва, м. Дубровка

    от 40 000 руб.

    Требования: Высшее образование. Хорошее знание Гражданского Кодекса РФ, Гражданского процессуального Кодекса РФ, Закона РФ О защите прав потребителей. Обязанности: Рассмотрение претензий потребителей, подготовка ответов. Подготовка документов для суда, подача заявлений, ознакомление с делом, помощь старшему юристу. Согласование договоров (реклама, поставка, аренда, оказание услуг).

    Работа в Тобольске: вакансии для вас

    Интересует престижная работа в в Тобольске? Федеральная риэлторская компания «Этажи» приглашает к сотрудничеству! Мы всегда рады новым сотрудникам, которые придерживаются активной жизненной позиции, развивают в себе профессионализм и ответственность. Хотите начать или продолжить трудовую деятельность в сфере недвижимости в сильной и слаженной команде «Этажей»? Тогда заполните анкету кандидата или отправьте свое резюме через онлайн-форму «Откликнуться на вакансию».

    Компания «Этажи» — стабильная и интересная работа в Тобольске

    Предложение ФРК «Этажи» — это интересная и, что не менее важно, стабильная работа в Тобольске: вакансии в различных департаментах компании открывают вам возможность устроиться по специальности, выбрать то направление, в котором вам комфортно трудиться, развиваться и реализовываться. Сразу оговоримся, в отношении дисциплины и трудовой активности мы требовательны и суровы — зато также справедливы в оплате и внимательны к профессиональным достижениям.

    Работа от прямого работодателя, несомненно, имеет свои плюсы. Для специалиста, работающего в агентстве недвижимости «Этажи», главными преимуществами и мотиваторами являются:

    • Высокий уровень дохода. Если у вас есть личная мотивация и способность к самоорганизации, ваша зарплата вам понравится.
    • Стабильность. Свыше 15 лет на рынке недвижимости и лидерство по количеству сделок. Также мы первые в географии присутствия. Это объясняет, почему в «Этажах» практически всегда есть свежие вакансии риэлторов, юристов, специалистов по недвижимости, PR-специалистов, программистов, начальников отделов и территориальных менеджеров.
    • Бесплатное обучение. Те, кто сумел грамотно использовать весь потенциал корпоративного университета, опыт и знания тренеров, электронную базу знаний, а также учебный портал, уже стали топ-менеджерами компании «Этажи» или на полпути к своей цели.
    • Карьерный рост. Удивительно, но факт: 80 % менеджеров высшего звена начинали «рядовыми сотрудниками» и пришли к своей престижной должности благодаря личной целеустремленности и помощи наставников.

    Информация о вакансиях в Тобольске — условиях работы, должностных обязанностях и исходных требованиях к кандидатам — находится в свободном доступе. Это значит, что все кандидаты на определенную должность поставлены в равные условия и изначально имеют одинаковые шансы на трудоустройство. Ждем вас, чтобы продолжить работу вместе!

    © 2000-2018 Федеральная риелторская компания

    Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.

    Тобольск
    9 микрорайон, строение 25, офис 209
    тел. +7 (3456) 34-55-55
    факс. +7 (3452) 39-66-10

    Вакансии ПАО «Газпром»

    Разделы сайта

    Статистика

    Новые вакансии RSS

    Вакансии с %d по %d из %d

    Ведущий программист 1С

    Ведущий специалист Службы ИУС (администрирование ИТ-инфраструктуры)

    Ведущий специалист Службы ИУС (техническая поддержка ИТ-инфраструктуры (1 и 2 линия))

    ПАО «Газпром» — одна из крупнейших энергетических компаний в мире, штат компании — около 400 тысяч сотрудников.

    Стратегической целью ПАО «Газпром» является лидерство среди глобальных энергетических компаний. ПАО «Газпром» ценит в своих сотрудниках стремление к достижению результата, готовность работать в команде, брать на себя ответственность. Именно эти качества помогают работникам решать амбициозные задачи ПАО «Газпром» в современных условиях.

    Вакансии компаний Группы «Газпром» размещаются только на официальных сайтах этих компаний, специализированном сайте «Газпром Вакансии» (www.gazpromvacancy.ru) и сайте HeadHunter (www.hh.ru). За объявления, размещенные на других сайтах, ПАО «Газпром» ответственности не несет.

    Участие в конкурсе на соискание работы в Группе «Газпром» не требует отправки смс-сообщений и других финансовых вложений!

    Набор персонала на работу в Группу «Газпром» производится на альтернативной основе по заданным требованиям, чему способствует тщательная процедура отбора. Объективное решение о выборе основывается на образовании кандидата, уровне его профессиональных навыков, опыте предшествующей работы, личных качествах и др., что не противоречит части первой статьи 3 раздела I Трудового кодекса Российской Федерации.

    Русфинанс Банк

    В городе нет актуальных вакансий.
    Выберите другой город или отправьте нам свое резюме, и мы обязательно свяжемся с вами.

    В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152–ФЗ «О персональных данных» Настоящим я даю свое согласие ООО «Русфинанс Банк» (юридический адрес: 443013 Самара, ул. Чернореченская, 42А) (далее – «Банк») на обработку моих персональных данных, фамилии, имени, отчества, контактных данных: телефонного номера и электронного адреса, а также персональных данных представленных мной в прикрепленном резюме.Действия с персональными данными включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение.

    Целью предоставления и обработки моих персональных данных является информирование о вакантных должностях, возможность моего трудоустройства на вакантные должности Банка (оформление трудовых отношений с Банком) или вступления в иные правоотношения с Банком (оформление гражданско-правовых отношений с Банком).

    Способ обработки персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка) и без использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка).

    Настоящее Согласие действительно вне зависимости от моего трудоустройства на вакантные должности Банка и/или оформления иных правоотношений с Банком (оформление гражданско-правовых отношений с Банком). Срок действия согласия пять лет.

    Оставляю за собой право письменно отозвать Согласие путем направления Банку соответствующего письменного уведомления. О последствиях отзыва Согласия уведомлен(а).

    Понятие предмет методы и принципы земельного права

    Земельное право: понятие, предмет и метод правового регулирования

    Земельное право — это совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся по поводу рационального использования и охраны земли как национального богатства России.

    Земля включает всю территорию, на которой Российское государство вправе устанавливать свой земельный порядок — поверхностный слой земной коры в пределах территории ее субъектов, внутренних вод и территориального моря.

    Основа земельного права — нормы гражданского права, а также нормы административного и экологического права.

    Земельное право — самостоятельная отрасль системы российского законодательства. Она имеет:

    1. собственный предмет правового регулирования;
    2. собственные, специфические методы регулирования общественных отношений.

    Предмет земельного права — это общественные отношения, возникающие в связи с распределением, использованием и охраной земель, т. е. земельные правоотношения.

    Земельные правоотношения — это общественные отношения, которые складываются между органами власти, организациями и частными лицами по поводу распределения, использования и охраны земель и которые регулируются нормами земельного права.

    Метод правового регулирования — способ воздействия юридических норм на общественные отношения. Методы правового регулирования:

    1. свойственны только государству в лице его органов;
    2. касаются только юридических норм;
    3. обеспечиваются государственным принуждением.

    Методы земельного права — это способы и приемы воздействия на поведение людей, которые соответствуют характеру и природе земли как природного достояния, жизненно необходимого всем гражданам.

    В юридической литературе различают:

    1. метод административно-правового, организационного воздействия посредством обязательных к исполнению предписаний и запретов. Для административно-правового метода регулирования общественных отношений характерно проявление «власти и подчинения»;
    2. диспозитивный метод. Он определяет пределы поведения участников земельных отношений, предоставляет им возможности свободно и самостоятельно регулировать свои взаимоотношения в рамках установленных пределов — метод дозволения.

    Земельное право дает правомочие землепользователю (или управомочивает) свободно действовать, тогда как орган государственного управления обязан воздерживаться от каких-либо решений, ограничивающих хозяйственную свободу землепользователя.

    И если закон допускает административно-правовое вмешательство во внутрихозяйственные дела землепользователей, то это возможно лишь в строго указанных в законе случаях: при угрозе порчи земли, при непринятии мер по борьбе с сорной растительностью, эрозией почв.

    Таким образом, если в одних случаях допускается метод администрирования, то в процессе внутрихозяйственного использования земли — смешанный метод, т. е. в основном свободное дозволение и в ограниченных законом случаях — администрирование.

    В учебной литературе также выделяются разновидности административно-правового и диспозитивного методов.

    Понятие земельного права

    Земельное право – это совокупность правовых норм, регулирующих отношения по поводу использования и охраны земель как природного объекта и как объекта недвижимого имущества.

    Земельное право – отрасль права, представляет собой систему норм права, регулирующих на основе многообразия форм собственности на землю и равной правовой защиты всех объектов отношений по использованию и охране земель.

    Земельное право как наука – это система научных знаний о земельном праве как отрасли права, его предмете, методе, принципах правового регулирования земельных отношений, истории развития, его основных институтах, сравнительно-правовой анализ его и родственных отраслей зарубежных стран.

    Земельное право как учебная дисциплина – это система знаний о земельном праве, обязательном к изучению в соответствующих учебных заведениях.

    Системы земельного права как отрасли права, как науки и учебной дисциплины совпадают не полностью. Земельное право как отрасль права имеет двучленное деление: Общая и Особенная части. Земельное право как наука и учебная дисциплина имеет трехчленное деление: Общая, Особенная и Специальная части.

    В общей части земельного права как отрасли права содержатся нормы права, имеющие значение для всех ее институтов. К общей части относятся такие институты, как право собственности и иные права на землю, государственное регулирование использования и охраны земель, экономико-правовой механизм использования и охраны земель, юридическая ответственность за нарушения земельного законодательства.

    В Особенной части содержатся нормы, посвященные ее отдельным институтам и категориям земель. К Особенной части относится правовой режим использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов; промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны; особо охраняемых территорий; лесного фонда; водного фонда; запаса.

    В систему земельного права как науки, учебной дисциплины, помимо указанных институтов земельного права, входят также предмет, методы, принципы и источники земельного права, развитие земельного законодательства, сравнительно-правовой анализ отечественного и зарубежного земельного права. Система права как учебной дисциплины определяется учебными программами.

    Таким образом, под земельным правом понимается отрасль российского права, которая представляет собой систему норм права, регулирующих отношения по поводу использования и охраны земель как природного объекта и как объекта недвижимого имущества.

    Под земельным правом как наукой понимается система научных знаний о земельном праве как отрасли права, его предмете, методе, принципах правового регулирования земельных отношений, истории развития, его правовых институтах, сравнительно-правовой анализ отечественного земельного права и родственного права зарубежных стран.

    Под земельным правом как учебной дисциплиной понимается система знаний о земельном праве, обязательном к изучению в соответствующих учебных заведениях.

    Предмет земельного права

    Предметом земельного права как отрасли права являются общественные отношения по поводу земли как основы жизни и деятельности на соответствующей территории (земельные отношения).

    Специфика этих отношений как самостоятельного предмета правового регулирования обусловливается их объектом – землей. Земля является природным объектом, природным ресурсом, основным средством производства в сельском и лесном хозяйстве и базисом для иной деятельности. Земля как природный объект находится в органической связи с иными природными объектами: недрами, водами, лесами, животным и растительным миром. Это обусловливает связь земельных правоотношений с иными правоотношениями по поводу пользования и охраны иных природных объектов и ресурсов в целом и каждого в отдельности, чем, в свою очередь, определяется наличие такой связи земельного права с другими природоресурсными отраслями законодательства.

    Объектами земельных отношений являются: земля как природный объект и природный ресурс; земельные участки; части земельных участков.

    Земля как природный объект и природный ресурс может выступать в качестве объекта земельных отношений в целом. Выделение земли как природного объекта связано с отношениями по охране земель и контролю за соблюдением требований по охране и рациональному использованию земли. Земельный участок как объект земельных отношений – это часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке. Данное понятие земельного участка следует считать основным для включения земельного участка в земельно-правовые отношения.

    Земельный участок может быть делимым и неделимым. Делимым является земельный участок, который может быть разделен на части, каждая из которых после раздела образует самостоятельный земельный участок, разрешенное использование которого может осуществляться без перевода его в состав земель иной категории.

    Особенности земли порождают специфику как земельных правоотношений, так и предмета земельного права.

    Таким образом, предметом земельного права являются общественные отношения по использованию и охране земель как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.

    К отношениям по использованию и охране недр, вод, лесов, животного мира и иных природных ресурсов, охране окружающей среды, охране особо охраняемых природных территорий и объектов, охране атмосферного воздуха и охране объектов культурного наследия народов применяются законодательство о недрах, лесное, водное законодательство, законодательство о животном мире, об охране и использовании других природных ресурсов, об охране окружающей среды, об охране атмосферного воздуха, об особо охраняемых природных территориях и иные специальные федеральные законы.

    К земельным отношениям нормы указанных отраслей применяются, если эти отношения не урегулированы земельным законодательством.

    Имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, а также по совершению сделок с ними регулируются гражданским законодательством, если иное не предусмотрено земельным, лесным, водным законодательством, законодательством о недрах, об охране окружающей среды.

    Метод земельного права

    Под методом правового регулирования понимается способ воздействия правовых норм на участников общественных отношений. Правовое регулирование, в сущности, заключается в официальном издании правовых норм (нормативных актов), устанавливающих правила поведения субъектов правоотношений.

    Выделяют следующие методы правового регулирования:

    1) императивный метод (метод власти-подчинения) – это способ регулирования общественных отношений, заключающийся в установлении для субъектов правоотношений обязанностей, вариантов должного поведения и соответствующих запретов. Для императивного регулирования характерны запреты, предписания и отношения власти и подчинения;

    2) диспозитивный метод – это способ регулирования общественных отношений, заключающийся в предоставлении участникам общественных отношений свободы выбора своих действий. Для дис-позитивного регулирования характерны согласования и рекомендации.

    Метод земельного права – это способ регулирования общественных отношений по использованию и охране земель как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории (земельные отношения).

    Земельное право не имеет собственного, лишь ему присущего метода правового регулирования. При регулировании земельных отношений применяется как императивный, так и диспозитивный методы регулирования.

    Преимущественное значение имеет императивный метод, что объясняется спецификой земельных отношений, необходимостью регулирования использования и охраны земель, а также социальной значимостью регулируемых отношений. Императивность правовых норм земельного права заключается, например, в установлении обязанности для собственников земельных участков сообщать сведения об изменениях в составе имеющихся у них земель в соответствующие органы (в целях ведения земельного кадастра). Императивный метод также применяется при осуществлении государственного земельного контроля за использованием и охраной земель.

    Следует отметить широкое применение диспозитив-ного регулирования земельных отношений. Так, собственнику земельного участка предоставляется право осуществлять свои правомочия в отношении участка как объекта права собственности. В определенных пределах участники земельных отношений вправе самостоятельно регулировать взаимоотношения друг с другом. Так, при установлении частного сервитута применяются диспозитивный метод регулирования, участники земельных отношений могут установить свои права и обязанности своим соглашением об ограниченном использовании участка (сервитуте).

    Широкое применение получает также применение экономического стимулирования участников земельных отношений рационально использовать земельные участки. Стимулирование осуществляется в основном путем дифференцированного подхода при определении размера платы за землю, установлении ставок земельного налога, размера арендной платы за участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, установлении коэффициентов и т. д.

    Таким образом, под методом земельного права понимается способ регулирования отношений по использованию и охране земель как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории (земельные отношения).

    Система земельного права

    Система земельного права – это совокупность взаимосвязанных между собой земельно-правовых институтов, расположенных в определенной последовательности в зависимости от выполняемой ими роли в регулировании земельных отношений.

    Общая часть земельного права включает в себя правовые институты, содержащие нормы, регулирующие земельные отношения, возникающие при использовании любых категорий земель независимо от их целевого назначения и разрешенного использования. Эти правовые институты оказывают влияние на формирование содержания и составов институтов Особенной части.

    Особенная часть земельного права включает в себя правовые институты, содержащие правовые нормы, устанавливающие особенности использования земель в зависимости от их целевого назначения и разрешенного использования. Институты Особенной части подчинены правовым институтам Общей части, и их содержание касается определенного вида земельных отношений. Правовые нормы институтов Особенной части закрепляют правовой режим категорий земель.

    Институты Общей части включают:

    1) право собственности и иные вещные права на землю;

    2) управление земельными ресурсами государства;

    3) права на землю лиц, не являющихся собственниками земельных участков;

    4) правовую охрану земель;

    5) управление в сфере использования и охраны земель;

    6) правовое регулирование платы за землю;

    7) ответственность за нарушение земельного законодательства;

    Институты Особенной части включают: 1) правовой режим земель сельскохозяйственного назначения;

    2) правовой режим земель населенных пунктов;

    3) правовой режим земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны и иного назначения;

    4) правовой режим земель природоохранного, природозаповедного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения;

    5) правовой режим земель лесного фонда;

    6) правовой режим земель водного фонда;

    7) правовой режим земель запаса.

    Земельное право как отрасль права имеет двучленное деление: Общая и Особенная части. Земельное право как наука и учебная дисциплина имеет трехчленное деление: Общая, Особенная и Опециальная части.

    В Общей части земельного права как отрасли права содержатся нормы права, имеющие значение для всех ее институтов. К Общей части относятся такие институты, как право собственности и иные права на землю, государственное регулирование использования и охраны земель, экономико-правовой механизм использования и охраны земель, юридическая ответственность.

    В Особенной части содержатся нормы, посвященные ее отдельным институтам и категориям земель. К Особенной части относятся правовой режим использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов; промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны; особо охраняемых территорий; лесного фонда; водного фонда; запаса.

    В систему земельного права как науки (учебной дисциплины), помимо указанных институтов, входят также предмет, методы, принципы и источники права, развитие земельного законодательства, сравнительно-правовой анализ отечественного и зарубежного земельного права. Система права как учебной дисциплины определяется учебными программами.

    Принципы земельного права

    1. Учет значения земли как основы жизни и деятельности человека, согласно которому регулирование земельных отношений осуществляется исходя из представлений о земле как о природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей части природы, используемом в качестве средства производства в сельском и лесном хозяйстве и основы осуществления хозяйственной и иной деятельности, и одновременно как о недвижимости, об объекте права собственности и иных прав на землю.

    2. Приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед использованием земли в качестве недвижимости, согласно которому собственники земельных участков осуществляют свои правомочия свободно, если это не наносит ущерб окружающей среде.

    3. Приоритет охраны жизни и здоровья человека, согласно которому при осуществлении деятельности по использованию и охране земель должны быть приняты такие решения и осуществлены такие виды деятельности, которые позволили бы обеспечить сохранение жизни или предотвратить негативное воздействие на здоровье человека.

    4. Участие граждан, общественных организаций и религиозных организаций в решении вопросов, касающихся их прав на землю, согласно которому они вправе принимать участие в подготовке решений, реализация которых может оказать воздействие на состояние земель, а органы государственной власти, местного самоуправления, субъекты хозяйственной деятельности обязаны обеспечить возможность такого участия.

    5. Единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, согласно которому все прочно связанные с земельными участками объекты следуют судьбе участков.

    6. Приоритет сохранения особо ценных земель и земель особо охраняемых территорий государства, согласно которому изменение целевого назначения ценных земель с/х назначения, земель, занятых защитными лесами, других особо ценных земель и земель особо охраняемых территорий для иных целей ограничивается или запрещается.

    7. Платность использования земли, согласно которому использование земли осуществляется за плату, если иное не установлено законом.

    8. Деление земель по целевому назначению на категории, согласно которому правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий и требованиями закона.

    9. Разграничение государственной собственности на землю на собственность государства, субъектов государства и муниципальных образований, согласно которому правовые основы разграничения устанавливаются законами.

    10. Дифференцированный подход к установлению правового режима земель, согласно которому при определении их режима должны учитываться природные, социальные и другие факторы.

    11. Сочетание интересов общества и законных интересов граждан, согласно которому регулирование земельных отношений осуществляется в интересах всего общества при обеспечении гарантий граждан на свободное владение, пользование и распоряжение принадлежащими им участками.

    12. Разграничения действия норм гражданского законодательства и земельного законодательства в части регулирования отношений по использованию земель.

    13. Государственное регулирование приватизации земли.

    Понятие и общая характеристика источников земельного права

    Источниками земельного права являются нормативно-правовые акты, принятые компетентными органами государственной власти и органами местного самоуправления, регулирующие отношения, возникающие при использовании земли. Источники земельного права классифицируются: акты органов местного самоуправления, а также законы и подзаконные нормативные акты.

    Основным нормативным актом, определяющим конституционные основы земельных отношений, является Конституция.

    Имущественные отношения, возникающие при использовании земли, регулируются нормами гражданско-правовых актов. В них предлагаются нормы, непосредственно регулирующие земельные отношения. Земля и прочно связанные с ней объекты объявлены недвижимым имуществом.

    Имущественные отношения, возникающие при использовании земли, регулируются и земельно-правовыми нормативными актами: указами Президента и постановлениями Правительства .

    К источникам земельного права относятся акты других отраслей законодательства.

    Взаимосвязь земли и других природных ресурсов – недр, лесов, вод, окружающей природной среды в целом – предопределяет наличие норм, которые регулируют отношения, связанные с землей, в источниках водного, лесного, горного, природоохранительного права.

    Правовые нормы, связанные с регулированием земельных правоотношений, содержатся в источниках административного и уголовного права – меры ответственности за совершение земельных правонарушений; жилищного права – нормы о праве граждан на получение земельного участка под жилищное строительство и др.

    Особое место среди источников земельного права занимают международные двусторонние договоры, касающиеся земельных отношений, заключенные в установленном порядке или утвержденные компетентным государственным органом государства.

    К этой же группе относятся типовые договоры, позволяющие раскрыть содержание земельно-правовых норм, различные санитарные нормы и правила.

    Не являются источниками земельного права правовые акты индивидуального значения, т. е. акты применения права (решение местной администрации, адресованное конкретному гражданину либо организации).

    Не рассматриваются также принимаемые Пленумом Высшего Арбитражного Суда и Верховного Суда постановления, содержащие руководящие разъяснения судам по вопросам применения земельного законодательства и разрешения земельных споров.

    Виды источников земельного права

    Под источниками земельного права понимается особая форма выражения правил поведения, делающая их обязательными. Источники земельного права – это юридические формы, действующие с разной эффективностью и выражающие признаки правоотношений.

    Видами источников права могут являться следующие:

    2) правовой обычай;

    3) нормативный акт;

    4) руководящие решения пленумов Верховного Суда, Конституционного Суда, которые учитываются нижестоящими судами;

    5) религиозные тексты;

    6) идеи и доктрины;

    7) общие принципы;

    Наиболее характерным способом правового регулирования всегда являлся нормативный акт, что обусловливалось масштабами, централизацией и многонациональностью государства, желанием обеспечить единообразие правоприменения. Под нормой права понимается общее (не персонифицированное) правило поведения, обязательное для исполнения гражданами и должностными лицами, установленное уполномоченным на это органом. Норма права – не констатация факта, не рекомендация, не пожелание, не призыв, а повеление, имеющее категорический характер, предписание, за которым стоит авторитет закона, государства. Нормативный акт не должен исчерпываться исполнением, действует непрерывно и, как правило, рассчитан на неопределенное количество случаев. Нормативные акты составляют иерархическую систему или пирамиду соподчиненных звеньев, где их юридическая сила зависит от места и компетенции органа, принимающего акт. Среди нормативных актов различаются законы и подчиняющиеся им подзаконные акты. К последним относятся как акты государственных органов, так и акты органов местного самоуправления.

    Руководящие решения высших судов обязательны для нижестоящих судов. Постановления Конституционного Суда являются обязательными и окончательными для исполнения. Решения пленумов Верховного Суда, обязательно учитываются при принятии решения по делу нижестоящими судами общей юрисдикции и арбитражными судами.

    Идеи и доктрины, т. е. мнения ведущих ученых-юристов, принимают в ряде государств участие в формировании права, получая отражение в законодательстве. В романо-германской правовой семье основные положения права были сформулированы в университетских стенах. Основанное на принципах ислама мусульманское право во многом зависит от заключений древних и современных толкователей религиозных текстов Корана – священной книги, собравшей поучения, речи и заповеди Аллаха, и Сунны – сборника жизнеописания пророка Мухаммеда, от мнений видных юристов. С учетом распространения мусульманской религии в ряде субъектов Российской Федерации эту сторону не следует игнорировать, тем более в области справедливой организации землепользования.

    Общие принципы права – это основополагающие начала, которые могут применяться и непосредственно в случаях пробелов в законодательстве, а также являются отправными при формировании правовых норм.

    Договоры – это соглашения между участниками земельных отношений, которые могут устанавливать права и обязанности, правила поведения, обязательные для исполнения субъектами земельных правоотношений.

    Понятие и виды земельных правоотношений

    Земельные правоотношения – это отношения по использованию и охране земель как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории (земельные отношения), урегулированные нормами земельного права. Земельные правоотношения – это отношения между органами власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

    Видами земельных правоотношений являются: регулятивные; правоохранительные, материальные и процессуальные правоотношения.

    Регулятивные правоотношения – это совершение участниками отношений позитивных действий. Данные отношения возникают при практической реализации земельных отношений.

    Правоохранительные правоотношения возникают по поводу правонарушений, когда существует необходимость юридического воздействия в ответ на нарушение земельного законодательства либо при угрозе наступления правонарушения.

    Материальные правоотношения – это отношения, возникающие на основании норм земельного права, устанавливающие существенные права и обязанности участников земельных правоотношений.

    Процессуальные правоотношения – это отношения, возникающие на основании норм процессуального права, предусматривают порядок подачи заявлений, просьб о предоставлении прав на земельные участки, правила обжалования решений компетентных органов в области земельных отношений, процедуры разрешения земельных споров.

    Основаниями возникновения, изменения и прекращения земельных правоотношений являются юридические факты, т. е. обстоятельства, влекущие в соответствии с законом юридические последствия. Права на землю как объект недвижимого имущества подлежат государственной регистрации и соответственно возникают, изменяются и прекращаются с момента регистрации соответствующих прав.

    Участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут предоставляться в частную собственность граждан и юридических лиц. Право постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения, безвозмездного срочного пользования участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности, предоставляется на основании решения уполномоченного органа.

    Основания прекращения земельных правоотношений. Основания прекращения права собственности: при отчуждении собственником своего земельного участка другим лицам, отказе собственника от права собственности на земельный участок.

    Основания прекращения права постоянного (бессрочного) пользования участком, права пожизненного наследуемого владения: отказ землепользователя от принадлежащего им права.

    Аренда земельного участка прекращается по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

    Безвозмездное срочное пользование прекращается по решению лица, предоставившего участок, или по соглашению сторон: по истечении срока, на который он был предоставлен; при отказе землепользователя от принадлежащего ему права.

    Частный сервитут прекращается по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Публичный сервитут прекращается в случае отсутствия общественных нужд, для которых он был установлен.

    Основанием прекращения земельных правоотношений может быть принудительное изъятие земельного участка.

    Объекты земельных правоотношений

    Объектами земельных правоотношений являются: земля как природный объект и природный ресурс; земельные участки; части земельных участков.

    Земля как природный объект и природный ресурс может выступать в качестве объекта земельных отношений в целом. Выделение земли как природного объекта связано с отношениями по охране земель и контролю за соблюдением требований по охране и рациональному использованию земли. Сущность и специфика включения земли в правовой оборот в целом определены принципами земельного законодательства, установленными Земельным Кодексом, и содержанием земельных отношений.

    Земельный участок как объект земельных отношений – это часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке. Данное понятие земельного участка следует считать основным для включения земельного участка в земельно-правовые отношения. Определения земельного участка, содержащиеся в иных нормативных актах, в том числе в федеральных законах, должны соответствовать данному понятию.

    Несмотря на то что правовые нормы могут быть установлены в отношении земли как природного объекта и природного ресурса, конкретные земельные отношения в большинстве случаев возникают по поводу определенного земельного участка – объекта земельных правоотношений. Законодательством выставляется несколько существенных требований по оформлению земельного участка. Земельный участок как объект отношений должен быть индивидуально определен. Это означает, что он должен иметь определенные в соответствии с законодательством и за-(репленные в правоустанавливающих и иных документах границы. О земельном участке также должны быть известны его местоположение, площадь, целевое назначение, разрешенное использование. Действия по формированию земельных участков составляют основу землеустроительной деятельности, урегулированной нормами Земельного Кодекса. Данные об участках учитываются в соответствии с установленными требованиями о ведении государственного земельного кадастра. Отдельные условия формирования земельного участка установлены Земельным Кодексом.

    Земельный участок может быть делимым и неделимым. Делимым является земельный участок, который может быть разделен на части, каждая из которых после раздела образует самостоятельный земельный участок, разрешенное использование которого может осуществляться без перевода его в состав земель иной категории, за исключением случаев, установленных законами. Неделимой признается вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения.

    Земли по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

    – земли сельскохозяйственного назначения;

    – земли населенных пунктов;

    – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

    – земли особо охраняемых территорий и объектов;

    – земли лесного фонда;

    – земли водного фонда;

    При этом включение земли, земельных участков в гражданско-правовой оборот не умаляет их значения как природного объекта, природного ресурса.

    Субъекты и содержание земельных правоотношений

    Субъектами земельных правоотношений являются граждане, юридические лица, муниципальные образования. Под гражданами, субъектами земельных отношений, в данном случае следует понимать как граждан государства, так и иностранных граждан и лиц без гражданства (т. е. физических лиц). Права иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц на приобретение в собственность земельных участков определяются в соответствии с Земельным Кодексом, иными законами. На иностранных граждан и юридических лиц распространяются все нормы земельного законодательства, кроме случаев установления для них особого режима. Например, земли сельскохозяйственного назначения могут быть предоставлены иностранным субъектам только в аренду.

    Субъектами земельных отношений являются: 1) собственники земельных участков; 2) землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования; 3) землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненного наследуемого владения; 4) арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору аренды, договору субаренды; 5) обладатели сервитута – лица, имеющие право ограниченного пользования чужими земельными участками (сервитут).

    Содержание земельных правоотношений – это взаимосвязанные между собой права и обязанности участников земельных отношений, реализуемые ими путем совершения определенных действий или воздержания от совершения этих действий, указанных в законодательном акте. Зависят они от их правового статуса, особенностей объекта, вида, подвида отношений. Субъективные земельные права и юридические обязанности юридических лиц определяются в соответствии с уставом и являются специальными. Субъективные права и юридические обязанности иных участников земельных правоотношений – физических лиц – зависят от наличия либо отсутствия гражданства рФ. К отношениям по использованию и охране недр, вод, лесов, животного мира и иных природных ресурсов, охране окружающей среды, охране особо охраняемых природных территорий и объектов, охране атмосферного воздуха и охране объектов культурного наследия народов применяются соответственно законодательство о недрах, лесное, водное законодательство, законодательство о животном мире, об охране и использовании других природных ресурсов, об охране окружающей среды, об охране атмосферного воздуха, об особо охраняемых природных территориях и объектах, об охране объектов культурного наследия народов, специальные федеральные законы.

    К земельным отношениям нормы указанных отраслей законодательства применяются, если эти отношения не урегулированы земельным законодательством. Имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, а также по совершению сделок с ними регулируются гражданским законодательством, если иное не предусмотрено земельным, лесным, водным законодательством, законодательством о недрах, об охране окружающей среды, специальными федеральными законами.

    Понятие, предмет, метод, система, принципы и источники земельного права. История развития земель

    Главная > Реферат >Государство и право

    МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА


    ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС


    ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

    Тема 1. Понятие, предмет, метод, система, принципы и источники земельного права. История развития земельного права России.

    При определении предмета правового регулирования в области земельных общественных отношений необходимо помнить, что:

    1. В него входят не всякие, а лишь волевые общественные отношения, т.е. такие, которые зависят от воли людей и могут быть изменены ими. Например, проведение или непроведение работ по повышению плодородия почв зависит от воли людей, а значит, они входят в предмет правового воздействия.

    2. Предмет правового регулирования составляют не всякие волевые общественные отношения, а лишь те, которые возможно урегулировать правовыми нормами. Так, законом невозможно обязать исполнителей создать благоприятную окружающую среду и выгодное людям состояние природных ландшафтов, так как это зависит не только от их воли, но и от многих факторов состояния очистных сооружений, для которых не всегда можно приобрести необходимое оборудование; состояния окружающей среды соседних регионов, на которые не может распространяться юрисдикция органов данной административно-территориальной единицы; последствий, возникающих в результате деятельности предыдущих поколений, от других обстоятельств. В этой связи ЗК РФ определяет лишь цели землеустройства: улучшение (а не создание) природных ландшафтов.

    3. К предмету правового регулирования относятся также волевые и поддающиеся правовому регулированию общественные отношения, которые нуждаются (с позиций государства и общества) в урегулировании правовыми средствами. Например, невозможно оставить без правового регулирования отношения по установлению нормативов предельно допустимых концентраций химических веществ в почве, в связи с чем земельное законодательство определяет обязанности для всех пользователей земли в интересах охраны плодородия почв, охраны здоровья человека и окружающей среды.

    4. В предмет правового регулирования включены не всякие общественные отношения, а лишь такие, которые могут быть урегулированы правовым путем. Эта допустимость регламентируется нормами международного права. Так, недопустимо применять российское законодательство в противоречии с международными договорами РФ или законодательный орган РФ не вправе превысить свои полномочия, определенные Конституцией РФ.

    5. Наконец, в предмет правового регулирования входят лишь те общественные отношения, которые подпадают под действие правовых норм. Например, правовой обязанностью всех пользователей землей является повышение плодородия почв, однако они не обязаны искусственно создавать почвенный гумус, поддерживать необходимые условия для жизнедеятельности почвенных организмов, создавать какой-то новый тепловой, воздушный, солевой, водный и иной режим почв. Это все является средством, обеспечивающим предусмотренный законом уровень плодородия почв, и вопрос о том, как применять эти средства, законом не регламентируется.

    Следовательно, предметом правового регулирования земельного права являются волевые общественные отношения, которые нужно, возможно и допустимо урегулировать правовыми нормами и которые подпадают под действие правовых норм.

    Перечисленные общие черты характерны для предмета регулирования любой отрасли права. Земельное право имеет свою специфику. Она обусловлена тем, что объектом отношений является земля.

    Предметом земельного права Российской Федерации являются общественные отношения, возникающие между органами власти, организациями и частными лицами по поводу распределения, использования и охраны земель. Эти отношения регулируются нормами земельного законодательства Российской Федерации и называются земельными правоотношениями. При этом государственное управление земельным фондом Российской Федерации сочетается с широкой самостоятельностью остальных пользователей земли.

    Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. создает правовые гарантии провозглашенных в Конституции РФ земельных прав граждан; устанавливает приоритет охраны земли перед использованием земли в качестве недвижимости; приоритет охраны жизни и здоровья человека при решении вопроса о затратах, возникающих в связи с использованием земель; приоритет ценных и особо охраняемых земель перед другими категориями земель.

    Земельное право РФ регулирует отношения по использованию и охране земель в Российской Федерации, как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории (земельные отношения). Таким образом, земельные отношения бывают двух видов — отношения по использованию земель и отношения по охране земель. При регулировании земельных отношений на территории Российской Федерации применяется принцип разграничения действия норм гражданского и земельного законодательства в части регулирования отношений по использованию земель, также применяется принцип государственного регулирования приватизации земли.

    Земельное право — это относительно обособленная отрасль российской системы права, которая представляет собой системно упорядоченную совокупность правил поведения (норм), выражающих волю российского государства и направленную на регулирование общественных отношений, складывающихся по поводу рационального использования и сбережения земли, как национального богатства Российской Федерации. Под земельным правом понимают также систему юридических норм, предназначенных для регулирования земельных отношений. Система земельного права — это самостоятельное направление правового регулирования, которое сформировалось в России в связи с выделением интересов по справедливому распределению земель между субъектами права, рациональному использованию и охране земель в процессе общественного развития в самостоятельную категорию.

    Пункт 1 статьи 3 ЗК определяет понятие земельных отношений: это отношения по использованию и охране земель в Российской Федерации как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Таким образом, земельные отношения имеют две составляющие: отношения по использованию земель и отношения по охране земель.

    Прежде всего необходимо отметить, что названные данным пунктом в качестве составной части земельных отношений отношения по использованию земель не отождествляются с пользованием земельными участками, регулируемым гражданским законодательством. Этот вывод подтверждается тем, что рассматриваемая статья однозначно различает имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, регулируемые гражданским законодательством (п.3 ст.3 ЗК), и отношения по использованию земель как часть земельных отношений, регулируемых земельным законодательством. Кроме того, в соответствии с п.1 комментируемой статьи земельное законодательство регулирует отношения, складывающиеся по поводу земли как основы жизнедеятельности народов, проживающих на соответствующей территории, а не по поводу земли как объекта гражданских прав в смысле ст.128 ГК.

    В соответствии с п.2 статьи 3 ЗК к отношениям по использованию и охране недр, вод, лесов, животного мира и иных природных ресурсов, охране окружающей среды, охране особо охраняемых природных территорий и объектов, охране атмосферного воздуха и охране объектов культурного наследия народов Российской Федерации применяются соответственно законодательство о недрах, лесное, водное законодательство, законодательство о животном мире, об охране и использовании других природных ресурсов, об охране окружающей среды, об охране атмосферного воздуха, об особо охраняемых природных территориях и объектах, об охране объектов культурного наследия народов Российской Федерации, специальные федеральные законы.

    К земельным отношениям нормы указанных отраслей законодательства применяются, если эти отношения не урегулированы земельным законодательством.

    Таким образом, п.2, определяя соотношение этих видов законодательства, устанавливает приоритет земельного законодательства в вопросах регулирования земельных отношений в указанных сферах.

    Пункт 3 статьи 3 ЗК устанавливает, что имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, а также по совершению сделок с ними регулируются гражданским законодательством, если иное не предусмотрено земельным, лесным, природоохранным, иным специальным законодательством.

    Под указанной формулировкой имеются в виду гражданско-правовые отношения. По смыслу комментируемой нормы в качестве общего режима для регулирования отношений по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, а также совершению с ними сделок избран гражданско-правовой режим. Однако п.3 комментируемой статьи предусматривает возможность изъятий из этого общего режима.

    Одно из возможных толкований п.3 может состоять в том, что в данном случае предусматривается возможность регулирования отношений по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, а также по совершению сделок с ними непосредственно земельным законодательством. Однако такое толкование противоречило бы положениям ЗК о предмете регулирования земельного законодательства, определенном в п.1, который не предусматривает возможности регулирования земельным законодательством имущественных отношений, основанных на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников. Такие отношения в соответствии с п.1 ст.2 ГК относятся к предмету регулирования гражданского законодательства.

    Таким образом, из анализа норм гражданского и земельного законодательства можно сделать вывод о трех возможных типах соотношения между нормами данных отраслей законодательства.

    Первый тип касается установления в земельном законодательстве публично-правовых ограничений оборота земельных участков (ст.27 ЗК) Такие ограничения, связанные с необходимостью обеспечения рационального использования и охраны земель, изымают из сферы регулирования гражданского законодательства некоторые группы отношений. Поэтому ограничительные нормы ст.27 ЗК относятся в соответствии с п.1 статьи 3 ЗК к земельному законодательству. Следовательно, эти нормы имеют безусловный приоритет над нормами гражданского законодательства.

    Второй тип соотношения определяется наличием в гражданском и земельном законодательстве норм, по-разному регулирующих одни и те же отношения по владению, пользованию, распоряжению земельными участками и совершению с ними сделок (ср., например, ст.20, 21, 23, 35, 36 ЗК и, соответственно, ст.268-270, 265-267, 274-276, 271-273 ГК). В данном случае можно с уверенностью говорить о приоритете в регулировании таких отношений норм гражданского законодательства в силу абз.2 п.2 ст.3 ГК, устанавливающего необходимость соответствия норм гражданского права, содержащихся в других законах, ГК.

    Третий тип соотношения является наиболее сложным для оценки, поскольку связан с наличием в ЗК специального регулирования вопросов, касающихся владения, пользования, распоряжения земельными участками и совершения сделок с ними, при отсутствии в ГК подобного регулирования или ссылок на него. При этом такое специальное регулирование противоречит общим нормам гражданского законодательства, регулирующим соответствующие отношения.

    Наиболее характерным примером, иллюстрирующим последний тип соотношения, является регулирование аренды земельных участков (см. комментарий к ст.22 ЗК). ГК не содержит специального регулирования аренды земельных участков, в то время как нормы ЗК, содержащие такое регулирование, противоречат общим положениям ГК об аренде (ср., например, п.1, 2, 3, 9 ст.22 ЗК соответственно со ст.2 (п.1), 608, 615 (п.2), 621, 450, 619 ГК). В данном случае возможно толкование этих норм, согласно которому нормы ЗК об аренде являются специальными по отношению к соответствующим нормам ГК и устраняют последние. Однако указанные нормы ЗК эпизодичны и для своего применения требуют постоянного обращения к нормам ГК; исключительное применение первых приводит к противоречивым результатам (см. комментарий к ст.22 ЗК). Поэтому, учитывая практические соображения об эффективном правовом регулировании, представляется необходимым исходить из приоритета норм ГК в подобных ситуациях.

    На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что земельное законодательство, исходя из целей своего предмета регулирования, определенных п.1 комментируемой статьи, может устанавливать лишь ограничения оборота земельных участков, в то время как их оборот осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.

    Восстановить инн в барнауле

    Как и где получить ИНН в Барнауле

    ИНН — идентификационный номер налогоплательщика. Данный документ необходим для осуществления налогового учета всех барнаульцев, поэтому присваивается каждому налогоплательщику на территории РФ. О том, как и где получить ИНН в Барнауле, Вы узнаете из нашей статьи.

    Документы для получения ИНН

    Для взрослого или ребенка, получившего паспорт, необходимы следующие документы:

    • паспорт гражданина РФ + копия;
    • справка о наличии прописки из паспортного стола (в случае отсутствия штампа о регистрации по месту жительства в паспорте);
    • заявление на выдачу ИНН по форме № 2-2-Учет (форму можно скачать ниже).

    Обязательно скачайте инструкцию по заполнению заявления.

    Для ребенка до 14 лет

    • заявление формы 2-2-Учет, где заявителем выступает сам ребенок, а родитель (опекун) – его законным представителем;
    • паспорт одного из родителей (опекунов) + копия;
    • свидетельство о рождении ребёнка + копия;
    • копия свидетельства о регистрации по месту жительства из паспортного стола — если отметки об этом нет в свидетельстве о рождении;
    • свидетельство, подтверждающее полномочия по опеке над ребёнком (только для опекунов).

    Замена ИНН

    Гражданину следует заменить Свидетельство ИНН при изменении фамилии, имени, отчества, пола, даты рождения, места рождения. Номер ИНН при этом остаётся неизменным.

    В случае изменения места жительства Свидетельство ИНН замене не подлежит.

    В случае утраты или порчи необходимо получить дубликат Свидетельства ИНН.

    Оплата госпошлины за оформление ИНН

    При получении дубликата Свидетельства ИНН пошлина составляет 300 рублей. Для оформления и оплаты госпошлины можно обратиться в отделения банков, почты России либо использовать онлайн-сервис ФНС. Квитанция об оплате госпошлины обязательно должна быть у вас с собой при подаче документов.

    Где получить ИНН в Барнауле

    Барнаульцы могут оформить заявку на получение ИНН несколькими способами:

    • При личном обращении в налоговую инспекцию по месту регистрации;
    • Отправить онлайн-заявку на сайте ФНС или госуслугах;
    • При личном обращении в МФЦ «Мои документы»

    Адреса налоговой

    Адреса МФЦ

    Обязательно уточняйте, есть ли в МФЦ возможность оформления ИНН.

    После подачи документов Вам назначат дату, когда нужно будет забрать готовое Свидетельство о постановке на учет. Как правило, время ожидания составляет пять рабочих дней.

    При подаче заявки через интернет получать информацию о статусе заявления можно либо по адресу электронной почты, указанному Вами в контактных данных, либо непосредственно в Вашем Личном кабинете на сайте ФНС.

    Получение Свидетельства ИНН

    Для получения ИНН Вам необходимо обратиться с паспортом в тот же налоговый орган, который принял у Вас заявку (либо МФЦ «Мои документы»).

    При оформлении заявки через интернет Вы можете получить готовое свидетельство в налоговом органе по месту прописки. При этом необходимо будет сообщить регистрационный номер, который присвоили Вашей принятой заявке через интернет.

    Внимание! Если у Вас остались вопросы по данной статье, вы можете получить консультацию юриста.

    Первая консультация БЕСПЛАТНО. Оставьте свой вопрос в форме ниже:

    Как получить ИНН в Барнауле

    Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) — цифровой код, упорядочивающий учет налогоплательщиков в Российской Федерации.

    Как и где получить ИНН в Барнауле

    • Многофункциональные центры
    • Налоговые инспекции — список налоговых инспекций Барнаула

    Необходимые документы

    • Паспорт РФ
    • Заявление (форма № 2-2-Учет)

    Первый раз — бесплатно
    Получение дубликата — 300 рублей

    Сроки оказания услуги

    Онлайн проверка данных

    Как получить ИНН в Барнауле через МФЦ

    Посетите выбранный вами многофункциональный центр (список МФЦ Барнаула) с необходимым набором документов.

    Как получить ИНН через Госуслуги

    Как получить ИНН ребенку

    Посетите выбранное вами учреждение с необходимым набором документов.

    Необходимые документы

    • Заявление (форма № 2-2-Учет); заявитель — ребенок, представитель — родитель.
    • Копия паспорта родителя (того, кто подписывает документ).
    • Копия свидетельства о рождении (там должна быть пометка о гражданстве, если ее нет, копию вкладыша о гражданстве).
    • Документы, подтверждающие регистрацию ребенка по месту жительства.

    Как получить ИНН иностранному гражданину

    Посетите выбранное вами учреждение с необходимым набором документов.

    Необходимые документы

    • Заявление
    • Нотариально заверенный перевод паспорта
    • Миграционная карта
    • Регистрация

    Что делать, если изменились имя/фамилия

    Обратиться в налоговый орган (ФНС) по месту жительства или МФЦ.

    Замена ИНН при смене фамилии после замужества

    Необходимо получить новое Свидетельство о постановке на налоговый учет с указанием присвоенного ранее номера ИНН. Выдается налоговым органом по месту жительства физического лица на основании заявления.

    Что делать, если изменился адрес регистрации

    Ничего. ИНН присваивается по номеру и регистрация на него не влияет.

    Восстановить ИНН, если документ утерян/похищен

    Обратиться в налоговый орган (ФНС) по месту жительства или МФЦ, оплатить пошлину. Подать заявление и пакет документов.

    Где получить инн в барнауле?

    Оформить свидетельство ИНН можно в территориальной налоговой инспекции по месту проживания.
    Для определения налогового органа по месту жительства (по месту пребывания – при отсутствии места жительства на территории Российской Федерации) можно воспользоваться сервисом service.nalog.ru.

    Для получения ИНН требуется минимум документов.
    Для взрослого или ребенка, получившего паспорт:
    заявление по форме 2-2-Учет (форму можно скачать с электронного сервиса service.nalog.ru. ),
    копия паспорта или иного подтверждающего личность документа.
    Для ребенка до 14 лет:
    заявление от лица одного из родителей,
    копия паспорта заявителя,
    копия свидетельства о рождении ребенка,
    копия свидетельства о регистрации по месту проживания из паспортного стола — если отметки об этом нет в свидетельстве о рождении.
    Выдача свидетельства происходит в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявления.

    Также подать заявление о получении ИНН можно через интернет: service.nalog.ru.
    Он-лайн запись на прием в инспекцию: order.nalog.ru
    При личном визите следует обращаться в общественную приемную.

    Для уточнения информации обратитесь, пожалуйста, к специалистам:

    Как восстановить ИНН, если потерял или испортил его

    Документ, называемый ИНН, представляет собой свидетельство о присвоении индивидуального налогового номера, на который будут производиться налоговые отчисления с официальной работы гражданина. Этот документ обязаны иметь все граждане независимо от возраста. Сегодня свидетельство можно получить уже для новорожденного, достаточно собрать необходимую документацию и обратиться в отделение налоговой с заявлением.

    Как правило, ИНН выдается единственный раз в жизни и навсегда. Код, указанный в ИНН, является единым и неизменным. Но что делать, если потерял ИНН, если его украли или документ безвозвратно испорчен? В таком случае свидетельство необходимо восстанавливать. Замене подлежит также свидетельство, содержащее неверные сведения о его владельце и при изменении его персональных данных.

    Что делать, если потерял ИНН?

    Не стоит паниковать, если вы обнаружили, что потеряли свой ИНН. Такое может случиться с каждым, поскольку, несмотря на то, что свидетельство о присвоении кода является одним из важных документов, пользуемся мы им не так уж и часто. Как правило, ИНН необходим при устройстве на работу, при получении всевозможных пособий, при снятии денег с электронных кошельков и так далее. Именно поэтому, человек, постоянно работающий на одном рабочем месте, может не пользоваться своим свидетельством годами и в конце концов забыть, где оно храниться.

    Процедура восстановления ИНН

    Все коды ИНН граждан хранятся в Едином государственном реестре налогоплательщиков, а значит, восстановить документ, свидетельствующий о присвоении ИНН, не составляет особого труда.

    Для этого достаточно обратиться в территориальную налоговую инспекцию с соответствующим заявлением установленной формы и следующими документами:

    • паспорт гражданина Российской Федерации;
    • квитанция об оплате госпошлины;
    • нотариальная доверенность, в случае, если документы сдает представитель.

    Как правило, бланк заявления выдается сотрудником инспекции, а образцы для заполнения представлены на стендах. В случае помарки или появления вопросов вы всегда можете обратиться к инспектору за получением разъяснений.

    Кроме заявления понадобиться документ, удостоверяющий личность — паспорт. В паспорте должна стоять отметка о наличии регистрации гражданина по месту жительства. Если отметка отсутствует, потребуется бумага, свидетельствующая о наличии регистрации.

    Квитанция свидетельствуюет об оплате государственной пошлины за восстановление документа в размере 200 рублей. На оформление свидетельства уходит определенное время, примерно 5−6 рабочих дней. Точную дату явки за получением готового документа вам скажут в налоговой. Если свидетельство необходимо срочно, можно заказать срочное оформление документа. При этом ускорение процедуры обойдется заявителю дороже в два раза.

    При желании можно заказать оформление ИНН почтовыми услугами. Однако, не стоит надеяться, что тем самым вы упростите себе задачу. Безусловно, стоять в очередях не придется. Но в таком случае заявителю придется самостоятельно искать образец заявления установленной формы, распечатывать и заполнять его без помощи специалистов.

    Такой метод обойдется и затратнее обычного, поскольку, вместо стандартного пакета документов, заявителю придется приложить их копии, заверенные нотариусом и квитанцию об оплате государственной пошлины. Как правило, нотариус также взимает пошлину за заверение одного листа документа в размере 100 рублей.

    Можно ли восстановить ИНН онлайн?

    Некоторых интересует, а есть ли возможность миновать все эти стандартные процедуры и восстановить документ посредством интернета?

    К сожалению, процедуру оформления свидетельства о присвоении индивидуального налогового номера осуществить через интернет не получится. Хотя можно ускорить и облегчить ее, получив реквизиты для оплаты государственной пошлины на сайте ФНС, не посещая отделение или оплатить ее онлайн.

    Чтобы это сделать, потребуется осуществить ввод персональных данных получателя в специальное окно: полного имени заявителя, региона получения документа и адреса.

    Если в случае утраты свидетельства гражданину срочно необходимо знать код своего ИНН, это можно сделать сразу без его получения. Для этого необходимо зайти на сайт ФНС и в диалоговом окне ввести необходимые персональные данные налогоплательщика в соответствии с паспортом. Однако, получить новый документ взамен утраченного впоследствии все же придется.

    Как заменить ИНН при изменении персональных данных?

    Большинство женщин выходя замуж берут фамилию мужа — это влечет за собой полное изменение всех действующих документов:

    • паспорта;
    • загранпаспорта;
    • медицинского полиса;
    • СНИЛС;
    • ИНН и прочих.

    Чтобы заменить ИНН в случае изменения фамилии, достаточно принести в отделение налоговой инспекции свидетельство о регистрации брака и его ксерокопию, ксерокопию паспорта и прежний документ. В инспекции вам выдадут бланк для заполнения заявления. В этом случае госпошлину оплачивать не потребуется.

    Могу ли я получить ИНН в Барнауле,если я прописан в Тверской области?

    Если я прописан в тверской области а проживаю в Барнауле могу ли я получить инн в этом городе?

    Ответы юристов (3)

    Здравствуйте Андрей, да можете, получение свидетельства в любом субъекте России, независимо от места постоянной регистрации, стало возможным с 2012 года, когда Федеральная налоговая служба РФ опубликовала соответствующий приказ от 29.06.2012 г.

    п. 9 Приказа ФНС России от 29.06.2012 N ММВ-7-6/[email protected] «Об утверждении Порядка и условий присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2012 N 25183),

    9. ИНН присваивается при впервые осуществляемых действиях по постановке на учет физического лица в налоговом органе:
    1) по месту жительства;
    2) по месту пребывания (при отсутствии места жительства физического лица на территории Российской Федерации);
    3) по месту нахождения недвижимого имущества или транспортного средства (при отсутствии у физического лица места жительства (места пребывания) на территории Российской Федерации).
    ИНН, присвоенный физическому лицу, не может быть повторно присвоен другому физическому лицу.

    С уважением, Вадим.

    Есть вопрос к юристу?

    Да, вы можете получить ИНН как по месту регистрации, так и по месту фактического проживания​

    Андрей, Вы можете получить при условии, если у вас есть документальное подтверждение, что вы проживаете там. (прописка)

    Ищете ответ?
    Спросить юриста проще!

    Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

    Как можно получить свидетельство на собственность квартиры

    Как получить свидетельство о праве собственности на квартиру?

    Свидетельство о праве собственности на квартиру выдается владельцу, который подтвердил свои права в установленном порядке. В дальнейшем этот документ предъявляется при совершении всех юридически значимых действий с квартирой наряду с правоустанавливающими документами.

    Куда нужно обращаться для получения свидетельства о праве собственности на квартиру

    Оформлением свидетельств о праве собственности на квартиру занимаются в Росреестре. Официальное название этого учреждения — Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии.

    Для получения данной госуслуги можно обратиться в:

    • офис Росреестра;
    • многофункциональный центр.

    На сайте Росреестра можно найти адрес офиса, который обслуживает нужную территорию. Там же есть электронный сервис, благодаря которому можно записаться на прием. Эта услуга предоставляется бесплатно.

    Если нет возможности посетить офис, можно воспользоваться услугой выездного обслуживания. Для ветеранов и инвалидов ВОВ, а также инвалидов 1–2-й группы она бесплатна. Выездное обслуживание включает в себя прием и выдачу документов в рамках регистрации прав собственности.

    Документы можно также направить по почте или с помощью интернета.

    Какие нужны документы и где взять образец заявления

    Вот перечень документов, которые новый владелец квартиры должен представить в Росреестр, если он купил ее или получил в дар:

    • заявление (его образец можно найти на сайте Росреестра, там же есть пример его заполнения);
    • паспорт;
    • доверенность, если документы подает представитель, а также доверенность на совершение сделки по отчуждению квартиры, если договор был подписан представителем;
    • свидетельство о праве собственности старого владельца;
    • договор, на основании которого сменился владелец квартиры;
    • выписка из домовой книги.

    Кроме того, могут потребоваться и другие документы, например разрешение на отчуждение супруга или органов опеки.

    Как получить свидетельство на право собственности на квартиру владельцу или его представителю

    Процедура, в ходе которой в реестр вносятся сведения о сделке и новом владельце, длится 10 дней. Отсчет начинается с момента подачи документов, при условии что была оплачена госпошлина за услугу. По окончании этого срока нужно обратиться лично (предъявив паспорт) или через представителя (нужны доверенность и паспорт) в орган, в который подавались документы, и получить свидетельство.

    Документы могут быть отправлены заявителю по почте, если он просил об этом при подаче заявления. Также документы могут быть доставлены заявителю по месту его нахождения в рамках услуги выездного обслуживания.

    Получение свидетельства возможно при условии соблюдения заявителем всех требований закона. Он должен правильно заполнить бланк заявления и собрать все необходимые документы. При этом нужно быть внимательным: перечень документов видоизменяется в зависимости от основания смены владельца недвижимости.

    Свидетельство о праве собственности на недвижимость

    Получить свидетельство о праве собственности на недвижимость (будь то дом, или квартира, земельный участок, гараж, другие виды недвижимого имущества) – обязательная процедура при вступление в права владельца на недвижимость. Подтверждается такое право на недвижимость правоустанавливающей документацией. Одним из таких документов есть свидетельство о праве собственности на недвижимость .

    Право собственности на квартиру может подтверждаться и другими правовыми документами: договор купли-продажи , договор пожизненного содержания, договор дарения имущества , другие документы. Наличие одного из указанных выше документов является основанием для вступления в права собственника.

    Как получить свидетельство о праве собственности на квартиру?

    «Адвокатское и риелтерское объединение Украины» , защитим Вас по Закону Украины в связи с вступлением в права владельца недвижимости или при передаче таких прав. Такое свидетельство выдаётся на новостроенную квартиру, дом, реконструированную квартиру, которая была поделена на несколько отдельных, самостоятельных квартир и в некоторых других случаях по законодательству Украины. Права собственности необходимо регистрировать окончательно в БТИ . Регистрация права собственности в БТИ производится на основании любого из правовых документов собственности. Свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество заверяется печатью, подписывается государственным регистратором имущественных прав.

    Где получить свидетельство о праве собственности на квартиру?

    Согласно Закона Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений» свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество — это осуществление государственной регистрации прав на недвижимость. Оно выдаётся физическим, юридическим лицам на построенные, купленные, реконструированные объекты, членам дачного, жилищного, строительного, гаражного или других кооперативов, которые внесли свои паевые взносы, в других случаях, установленных по Закону Украины.

    Если Вам необходимо оформить свидетельство о право собственности жильё , Вы имеете прекрасную возможность обратиться к профессионалам юриспруденции от «АРОУ» ! Работники «Адвокатского и риелторского объединения Украины» — профессионалы своего дела. Они без проблем оформят всю необходимую документацию на право собственности любого строительного объекта, земельных участков и так далее. Максимально в сжатые сроки оформим правоустанавливающую документацию, Вы останетесь довольны результатом, воспользовавшись нашей помощью. У нас есть опыт работы с недвижимым имуществом более 10-ти лет. Наши Клиенты нам доверяют, приходя вновь и вновь в компанию, воспользовавшись услугами один раз.

    Как получить свидетельство о собственности на квартиру?

    После заключения договора купли-продажи квартиры или получения жилья в наследство вы должны пройти регистрацию прав на данный объект недвижимости. Сделать это можно с помощью нотариуса, на сайте электронного правительства, в ЦОНе или территориальных органах юстиции. Срок оказания услуги составляет до 5 рабочих дней. Для получения свидетельства о праве собственности физическому лицу понадобится подготовить такие документы:

    • Заявление о регистрации.
    • Оригинал и копия паспорта.
    • Правоустанавливающий документ на квартиру (подается в двух экземплярах, один из них должен быть оригиналом или копией, заверенной нотариусом).
    • Техпаспорт жилья.
    • Документ об уплате сбора за госрегистрацию (сумма составляет 0,5 МРП, оплатить можно в банке или онлайн-режиме).

    Спустя 3–5 дней после подачи заявления вам предоставят мотивированный отказ в письменной форме или бумажное свидетельство, подтверждающее право собственности. Обращаться за данной услугой необходимо в течение 6 месяцев с момента возникновения прав на недвижимость.

    Как выглядит свидетельство о праве собственности на жилье?

    Согласно приложению №5 к приказу Министра юстиции РК от 24.08.2007 года №236, форма свидетельства содержит следующие подпункты:

    В Украине изменили порядок регистрации недвижимости

    С 1 января в Украине вступил в силу новый порядок регистрации недвижимого имущества. Юристы ЮК Prove Group проанализировали ряд существенных норм, о которых желательно знать владельцам недвижимости.

    Во-первых, исключается такой документ, как свидетельство о праве собственности, вместо этого право на недвижимость будет подтверждаться через интернет. Во-вторых, регистрацию недвижимости можно проводить у нотариусов без ограничений.

    Ключевым для владельцев квартир и земель является то, что теперь при регистрации недвижимости не будет выдаваться свидетельство о праве на недвижимость. Факт владения недвижимостью будет подтверждаться решением регистратора о регистрации права на недвижимость, которое будет оформляться в электронном виде. При этом момент, с которого право зарегистрировано – это момент опубликования такого решения на веб-портале Министерства юстиции Украины. На руки собственник может получить распечатку упомянутого решения, но на нее не ставится ни подпись, ни печать регистратора.

    «В целом, такое положение, конечно, весьма прогрессивно, но населению, особенно пожилому, не просто будет понять, что право на их квартиру подтверждается обычной распечаткой», — считает старший юрист ЮК Prove Group Антон Каганец.

    В то же время, весьма удобным является открытие доступа к реестру через интернет — https://kap.minjust.gov.ua/. Так, можно не выходя из дома проверить информацию о любой недвижимости на территории Украины (если, конечно, такая информация в реестре указана). Достаточно только пройти несложную регистрацию на сайте.

    «Удобной является и возможность через нотариуса проводить не только регистрацию недвижимости, в отношении которой проводились нотариальные действия, но и все другие регистрационные операции. Кроме этого, подать документы можно и через центры предоставления административных услуг», — добавил Каганец.

    Также полезным нововведением является возможность обжаловать действия регистраторов не только в суд, но и в Минюст и его территориальные органы.

    Некоторые опасаются, что в связи с тем, что теперь не будет «документа с синей печатью», может быть всплеск рейдерских атак на недвижимость, учитывая тот факт, что надежда только на электронные базы данных. Остается предполагать, что базы данных все же соответствуют требованиям безопасности. Мошенничество, конечно, может иметь место быть, особенно, если кто-то завладеет электронно-цифровой подписью нотариуса или регистратора, но, скорее всего, массовыми такие атаки не будут.

    «Владельцам недвижимости советуем периодически проверять свои объекты собственности в реестре, а если они еще не внесены в него, то обязательно внести», — резюмировал юрист.

    Где получить свидетельство о праве собственности на квартиру?

    Полученное свидетельство на право собственности является основным документом, подтверждающим основания конкретного лица распоряжаться указанным имуществом. Без свидетельства невозможно осуществление сделок с квартирой, поэтому каждый человек, получивший в собственность недвижимость тем или иным способом, должен обратиться в государственный орган для оформления всех бумаг. В противном случае, при затягивании сроков, грозит даже административная ответственность.

    Зачем может потребоваться свидетельство на квартиру?

    Свидетельство на право собственности представляет собой бланк, содержащий печать уполномоченного регистратора и защитные знаки, которые призваны уберечь документ от подделывания. Свидетельство является бланком строгой отчетности и выдается исключительно тем лицам, которые имеют право на его получения. Кто же может обратиться за этим документом?

    • Лица, которые имеют право выкупить жилье в новостройке;
    • Участники жилищных кооперативов, выплатившие взносы в полном объеме;
    • Люди, купившие квартиру у другого лица – физического, либо юридического;
    • Граждане, получившие квартиру в наследство, в результате судебного решения или по дарственной.

    Также получить документ может доверенное лицо при наличии соответствующего разрешения, заверенного нотариусом.

    Понадобиться свидетельство на квартиру может в самых разных ситуациях, поэтому каждый собственник должен иметь его на руках, чтобы не тратить время на сбор документов и получение дубликата при необходимости. Наиболее часто свидетельство требуется:

    • Для сдачи квартиры в аренду и заключения договора – наниматель имеет право посмотреть документ;
    • При перепродаже – оформить ДКП без свидетельства не получится;
    • Во время осуществления процедуры дарения – при этом не важно, проводится сделка между родственниками или чужими людьми;
    • Для перепланировки – бумага входит в перечень документов, которые обязательно нужно предъявить в государственный орган.

    Кроме того, свидетельство потребуется при смене владельца, отчуждении имущества другими способами, в ситуации, когда вы хотите оставить квартиру в качестве залога.

    Какие документы требуются для оформления?

    Сбор документов – самый ответственный шаг, так как при отсутствии той или иной нужной бумаги, весь комплект не будет принят, а новое свидетельство – выдано. В зависимости от ситуации требуются следующие справки:

    • Договор купли-продажи в 3 экземплярах при покупке, либо свидетельство от нотариуса о реализации прав наследования;
    • Технический паспорт квартиры и кадастровый план – эти документы должны быть актуальными, то есть, вам придется получать их перед оформлением свидетельства;
    • Копии кредитного договора, если квартира покупается в ипотеку;
    • Квитанция об оплате пошлины;
    • Заявление о регистрации сделки (при первичном получении документов), либо о выдаче дубликата свидетельства.

    Список бумаг и необходимых справок может дополняться в зависимости от ситуации, соответственно, в каждом конкретном случае он индивидуален.

    Куда обратиться за выдачей документа на квартиру?

    Процедура действий при регистрации прав собственности на жилье и получении свидетельства на квартиру, обусловлена некоторыми особенностями сделки и будет отличаться в ситуации, когда вы покупаете недвижимость в новостройке или на вторичном рынке. Действовать нужно по следующей схеме:

    1. Убедитесь, что квартира состоит на учете в Кадастровой палате, ей присвоен соответствующий номер. Проверить это можно через сайт Росреестра, обычно проблем при покупке жилплощади «с рук» не возникает, а вот при въезде в новостройку, забывчивый застройщик может упустить этот момент. Тогда обращаться в Кадастровую палату придется вам самостоятельно;
    2. Соберите все необходимые документы – если сомневаетесь, какой пакет нужен, посетите Росреестр или МФЦ, где вам выдадут полный список;
    3. Оплатите госпошлину;
    4. Подайте документы для проведения процедуры регистрации – сделать это удастся непосредственно.