Как проще всего получить вид на жительство в ес

Где в Европе проще и дешевле получить вид на жительство?

ВНЖ – аббревиатура от «вид на жительство». Многие люди, желающие переехать из России, задаются вопросом: ВНЖ в Европе: где проще и дешевле? В данном материале мы рассмотрим способы, как легче всего получить такую возможность, какие страны наиболее лояльны к жителям России, с какого возраста можно получать ВНЖ и каким критериям нужно соответствовать, то есть всю необходимую в данном вопросе информацию. Рассмотрим, с какими проблемами можно при этом столкнуться, что важно для въезда, и другие вопросы.

Европейский вид на жительство выглядит так же, как выглядит вид на жительство в России: как и наше, это документ, который будет удостоверять вашу личность во время проживания в другом государстве без его паспорта.

Самый легкий путь

Наиболее простой способ получить ВНЖ в Европе для многих граждан России – это обратиться к государствам, не состоящим в ЕС. К их числу относятся такие страны, как Болгария и Республика Кипр – здесь наиболее лояльны к людям из России. Из стран, входящих в состав ЕС, более всего расположена Латвия.

Еще один метод существенно упростить получение вида на жительство – это покупка недвижимости в желаемом регионе. Легче всего купить жилье в той же Болгарии или на Кипре, а также в Греции, где сейчас много относительно недорогих вариантов.

Несмотря на то, что страны Евросоюза, казалось бы, объединены общей идеей, у каждой из них своё отношение к иностранцам и мигрантам, в том числе и из России. Для того чтобы выяснить, как дешевле и легче всего получить вид на жительство в Европе, нужно ознакомиться с законодательством.

Первый шаг – виза

Для начала нужно усвоить главное правило иммиграции: чем выше уровень жизни в стране, тем сложнее стать ее жителем. Уровень экономики страны прямо пропорционален тому, насколько сложно в ней оформить даже временное проживание. Так что гражданам России начать лучше всего с шенгенской визы. Она даст вам шанс пребывать в желаемой стране на протяжении 90 дней в течение 6 месяцев. Имея визу, вы получаете возможность временного проживания. Воспользуйтесь им и постепенно продлевайте – это приведет к разрешению получения ПМЖ – постоянного места жительства. Для кого-то это конечная цель, другие же могут дойти до последнего «уровня сложности» — получения гражданства.

Если у вас уже есть временная регистрация, то есть шанс, что вам дадут возможность самостоятельно работать и зарабатывать, однако Чешская республика, Германия и Испания, например, такого права не предоставляют, так что здесь все индивидуально с каждым отдельным государством.

Финансовые вложения при ВНЖ

Можно не только приобрести недвижимое имущество, но и плюс произвести бизнес-иммиграцию, а также сделать вложение инвестиций, все это каждый раз приветствуется и располагает к получению временного разрешения на проживание. Почти во всех уголках Европы вы автоматически получите ВНЖ при покупке недвижимости, единственное разнящееся условие – минимальная стоимость такого приобретения.

Согласно установленным для въезда критериям, наиболее лояльны к владельцам имущества Латвийская республика и Португалия: не обязательно постоянно проживать в стране для поддержания вида на жительство, достаточно проводить там хотя бы неделю в год.

Для бизнес-иммиграции наши соотечественники чаще всего выбирают Польшу, открывают там общество с ограниченной ответственностью с уставным капиталом от 1133 евро, это минимальное по Европе значение. Это дает возможность также стать обладателем ВНЖ. Однако процедура эта не такая простая, какой кажется на первый взгляд: требуется соблюсти массу условий, плюс ко всему, ВНЖ вы получите всего на 1-2 года – срок зависит от того, какое решение насчет вас примет Миграционная служба.

Для инвесторов для въезда идеально подойдет Венгрия, причем вид на жительство получит как сам инвестор, так и члены его семьи. Условия просты: размер вложений на сумму от 250 тыс.евро, а также покупка гос.облигаций. другие существенные плюсы – инвестор может учиться и работать на территории страны.

Брак для вида на жительство

Регистрация отношений в наше время – один из популярнейших способов получения вида на жительство. Но на пути к браку по искренней любви много трудностей. Возникли они из-за того, что множество брачных союзов являются фиктивными, и власти той или иной страны должна тщательно проверять, действительно ли вы искренне заинтересованы в заключении такого брака, или же преследуете корыстный интерес и кто-то по ту сторону Евросоюза вам помогает. Во время проверки обычно проводится беседа с обоими брачующимися, просят показать совместные фото, и если проверка пройдена удачно, то выдается сначала виза невесты, а затем, после бракосочетания, и вид на жительство.

Пенсионный возраст

В пенсионном возрасте многие жители России, имеющие достаточное финансовое обеспечение, принимают решение переехать за границу, и если вы нацелены на ВНЖ в Европе, то лучше всего выбрать Испанию. Здесь существует специальная правительственная программа, согласно которой люди старшего возраста могут выйти на пенсию, оформить вид на жительство и начать недорого путешествовать по Европе и даже всему свету. Программа называется Pensionado. Что потребуется для участия в ней:

  • Пенсионный возраст;
  • Доход от 10тыс.евро в каждый год;
  • Владение недвижимостью.

При соблюдении данных условий вы сможете без проблем получить ВНЖ в Испании и провести там спокойную и насыщенную старость.

Образование для ВНЖ

Вид на жительство могут получить и многие студенты, которые едут в Европу учиться: если срок вашего обучения превышает 90 дней, то вы автоматически становитесь обладателем ВНЖ, однако его продолжительность индивидуальна и зависит от разных факторов. При необходимости, однако, вы без проблем сможете его продлить. Наиболее интересный вариант в таком случае – Германия, ведь образование в ней бесплатное, однако и желающих туда попасть немало.

Европейская работа

При заключении рабочего контракта и въезда на территорию обозначенной страны, любой житель России автоматически получает европейский ВНЖ. Более того, высококлассным специалистам в Европе всегда очень рады и предоставляют выгодные условия: выдают Голубую карту, при наличии которой специалист и члены его семьи могут проживать на территории выбранного государства. Предпочтительные государства – Дания и Ирландия, в них несложно найти работу, если у вас есть высшее образование и навыки. Чтобы стать обладателем Голубой карты, требуется:

  • Трудовой договор;
  • Зп, соответствующая нормам данного государства;
  • Высшее образование в соответствии с выбранной должностью.

Если образования у вас нет, но имеется много опыта работы в нужной сфере (от 5 лет), вы тоже имеете право получить Голубую карту. И наоборот, многие выпускники и молодые специалисты с в/о, но без опыта, тоже пользуются спросом в Европе. Ваша зарплата должна будет составлять не менее 47 тыс.евро в год и не менее 37 тыс., если вы врач, ученый или инженер.

Срок действия Голубой карты – 4 года либо равняется продолжительности действия вашего трудового договора.

Где в Европе проще всего получить вид на жительство

Безвиз является прекрасной возможностью для наших украинских предпренимателей расширить собственное дело

Если говорить о странах Европы, то условно их можно разделить на две категории — простые для получения вида на жительство и со строгой миграционной политикой.

«В принципе, просто оформляется ВНЖ в Прибалтике. Для получения вида на жительство в Литве достаточно приобрести пакет акций местной компании или создать свою с капиталом от 28 тыс. евро. А для оформления ВНЖ в Латвии нужно инвестировать в капитал компании около 36 тыс. евро. Эстония же выдвигает требования по размеру инвестиций в местный бизнес на сумму от 65,5 тыс. евро», — говорит экономист Иван Никитченко.

Есть и другие варианты для оформления вида на жительство в Европе.

«Освоиться в Хорватии можно при условии регистрации компании с уставным капиталом от 2,7 тыс. евро, в Словакии — от 5 тыс, в Венгрии — от 10 тыс., в Словении — от 22,5 тыс. А в Болгарии достаточно зарегистрировать представительство украинской компании в местной торгово-промышленной палате, после чего иностранный предприниматель получает визу «Д», и на ее основании можно оформить ВНЖ», — продолжает Никитченко.

Ну а если рассматривать перспективы оформления вида на жительства в старой Европе, то здесь самые лояльные условия предлагает Финляндия. Там для получения ВНЖ достаточно, чтобы уставной капитал созданной компании стартовал от 2,5 тыс. евро.

Есть также программы, позволяющие получить статус постоянного места жительства, если купить недвижимость или инвестировать в гособлигации страны. «Это возможно, например, на Мальте, в Португалии, Швейцарии, Кипре. Но и затраты по таким программам будут больше — от 250 тыс. евро», — говорит Никитченко.

При этом юрист Ярослав Булычев отмечает: если гражданин Украины получает статус резидента другой страны, то есть ВНЖ и ПМЖ, это не означает потерю гражданства Украины. Поэтому не стоить опасаться развивать компанию путем бизнес-миграции, поскольку с точки зрения украинского законодательства все легально.

«А все потому, что лишь после получения статуса ПМЖ и проживания за рубежом, как правило, не менее 5—10 лет человек может подавать прошение на получение гражданства. И лишь после получения гражданства другой страны такое лицо может утратить гражданство Украины», — говорит юрист.

Где в Европе проще всего получить вид на жительство в 2018 году

Где легче всего получить вид на жительство в Европе

Европа неизменно является одним из самых популярных направлений не только для туризма, но и для переезда. Людей в этой части света привлекает высокий уровень жизни, безопасность, культура и множество других бонусов, которые сулит запад. К сожалению, красивая обложка и стереотипы часто не дают увидеть проблемы, существующие даже в самых благополучных странах. Но несмотря на то что реальность далеко не всегда соответствует ожиданиям мигрантов, поток желающих иммигрировать в Европу не иссякает.

Возможно, именно из-за популярности западноевропейских стран среди людей, ищущих лучшей доли, их правительства с каждым годом все сильнее ужесточают иммиграционное законодательство. Чем выше уровень жизни государства, тем сложнее уехать туда на ПМЖ. Но и в менее развитые страны попасть нелегко – есть лишь ограниченный перечень легальных способов, все из которых требуют каких бы то ни было вложений – финансовых, временных или человеческих ресурсов. Поэтому, собираясь в Европу, нужно как можно быстрее забыть про райские кущи, выставленные на распродаже, и начать работать в поте лица.

Интересуясь, где проще получить вид на жительство в Европе, большинство людей рассматривает только Западную Европу. Очевидно, что в странах СНГ зацепиться легче всего, но менять шило на мыло никому не хочется. А в странах Восточной Европы обыденность зачастую не лучше российской, поэтому они мало кого привлекают, хотя и предоставляют больше возможностей для бюджетной иммиграции.

Итак, рассматривая страны с самой снисходительной иммиграционной политикой, узнаем также основные легальные способы получения вида на жительство. Воссоединение семьи

Под эту категорию подпадают несколько случаев, в числе которых легализация несовершеннолетних детей или престарелых родителей уже имеющих ПМЖ людей. Но главным образом данный пункт относится к тем, кто решил связать себя узами брака с иностранным гражданином.

Такой путь получения ВНЖ является, пожалуй, самым простым и бюджетным. Для этого невесте или жениху нужно приехать в страну избранника по туристической визе или так называемой визе невесты, если того требует закон конкретного государства, и заключить официальный брак. После этого следует несложная процедура получения ВНЖ и ПМЖ, а через три года (в большинстве стран) можно подавать прошение на гражданство. Грубо говоря, есть с- получай гражданство.
Однако институт брака священен не для всех, и нередки случаи заключения фиктивных союзов с целью получения документов. Поэтому, несмотря на лояльное отношение к интернациональным парам, государственные органы постоянно устраивают проверки молодоженам на искренность их намерений. Особым пристрастием отличается Франция. В случае раскрытия обмана обеим сторонам будут грозить серьезные проблемы, поэтому лучше не пытаться заигрывать с системой.

Образование

Для молодых людей учеба является оптимальным вариантом иммиграции в иностранное государство. При поступлении в вуз человек получает вид на жительство на год или два при условии длительности учебного процесса более 90 дней. При необходимости ВНЖ может быть продлен. Кроме того, после окончания университета некоторые страны предоставляют годовой ВНЖ, чтобы у выпускника была возможность найти работу.

Таким образом, молодой человек не только получает качественное образование, но и может остаться работать в иностранном государстве, интегрировавшись в новое общество.

Больше всего возможностей предоставляет Германия. На территории этой страны находятся множество государственных университетов, учеба в которых бесплатна даже для иностранных граждан.

Трудиться в зарубежной стране и на ее благо можно по рабочему контракту или же открыв собственное дело. Несмотря на то что малый бизнес в Европе приветствуется и широко распространен, он не всегда является поводом выдавать ВНЖ. Дело в том, что малый бизнес, как правило, обеспечивает лишь своего владельца; государственным же органам необходимо, чтобы иммигранты были полезны местному обществу, то есть давали работу местным гражданам или же платили высокие налоги с высоких прибылей.

Рабочий контракт от зарубежной компании сам по себе доказывает необходимость наличия данного работника в этой стране. Однако получить его не так просто. Законодательство большинства стран Европы построено таким образом, что перед тем, как нанять специалиста из-за рубежа, необходимо доказать, что на территории страны среди граждан нет человека с подобными навыками.

Инвестиции

  • приобретение недвижимости;
  • вложение средств в экономику страны;
  • бизнес-иммиграция.

Данный способ получения вида на жительства работает для большинства стран Европы и отличается лишь суммой вложений. Интернет пестрит объявлениями о продаже домов в Болгарии, Испании и Португалии по невероятно низким ценам, однако не стоит надеяться на получение документов в обмен на покупку ценой в половину квартиры в российской провинции. Каждая из стран устанавливает свою минимальную сумму, но она всегда составляет сотни тысяч евро.

Самые доступные государственные программы по выдаче ВНЖ после покупки недвижимости предоставляют:

  • Латвия – стоимость недвижимости должна составлять от 250000 евро, 5% из которых следует пожертвовать в доход государства;
  • Болгария – от 300 000 евро;
  • Кипр – от 300 000 евро;
  • Греция – от 300 000 евро;
  • Португалия – от 500 000 евро;
  • Испания – от 500 000 евро.

Самыми выгодными странами для бизнес-иммиграции являются Польша и Словения. После открытия компании или переноса уже существующей фирмы подается прошение на ВНЖ. В случае успеха человек получает разрешение на проживание и работу в этих странах на один год с возможностью последующего продления. Однако стоит учитывать факт, что процедура открытия бизнеса не самая простая. Необходимо утверждать бизнес-план, уставной капитал, а также всячески доказывать пользу, которую может принести новая компания государству.

Для продления ВНЖ, полученного этим способом, придется аргументировать успешность работающего бизнеса. Как правило, главным показателем является своевременная оплата налогов, соответствующих необходимой шкале. Немаловажным положительным фактором может служить обеспечение рабочими местами нескольких местных жителей.

Третий вариант, подразумевающий инвестиции в экономику государства, как правило, самый затратный, поэтому подходит лишь ограниченному кругу лиц. Наилучшие условия на данный момент предоставляет Венгрия. Согласно государственной программе этой страны, инвестор вместе с членами его семьи претендуют на ВНЖ с возможностью обмена документов на ПМЖ через полгода при условии приобретения государственных беспроцентных возвратных облигаций сроком на 5 лет на сумму, превышающую 250 000 евро.

  • пенсионного возраста;
  • недвижимости в Испании (стоимость значения не имеет);
  • годового дохода не менее 10 000 евро.

Этническая принадлежность

Данный способ получения ВНЖ является одним из самых редких. Однако, имея неопровержимые доказательства, что ваши предки были гражданами зарубежной страны, документы оформить очень просто. К государствам, предоставляющим такую возможность, относятся Чехия и Греция.

Америка, Австралия и другие континенты

Несмотря на существующие различия между странами Европы, как по уровню жизни, так и условиям получения ВНЖ, в этой части света господствует один и тот же принцип оформления документов. Похожая система действует на территории Латинской Америки. Оформить вид на жительство можно, соответствуя одному из вышеперечисленных оснований. По прошествии определенного срока документы заменяются на ПМЖ и, при желании, гражданство.

Страны остального мира, перспективные для переезда, можно поделить на те, которые ведут активную миграционную политику, и те, которые не приветствуют новых людей в своем обществе. Ко вторым, как правило, относятся стабильные и экономически развитые государства.

Хотя они бывают крайне популярны среди эмигрантов, попасть в них на ПМЖ представляется весьма сложным.

Соединенные Штаты Америки

Тем не менее каждый год Соединенные Штаты устраивают лотерею, на которой разыгрывается 50 тысяч виз, дающих право жить и работать в стране. Поскольку в этом действе принимает участие огромное количество человек, шанс выиграть таким образом желанный документ довольно маленький, но он всегда есть. Поэтому потенциальным эмигрантом обязательно стоит испытывать свою удачу, ведь не существует более простого способа получить вид на жительство в этой стране.

Канада, Австралия, Новая Зеландия

Такие страны, как Австралия, Новая Зеландия и Канада проводят активную миграционную политику. Они заинтересованы в притоке образованных и опытных профессионалов, поэтому создают различные программы для облегченной иммиграции, как для наемных работников, так и для бизнесменов.

На государственных сайтах этих стран размещены списки профессий, особо востребованных на данный момент. Любой желающий, отвечающий требованиям, может подать заявку. В случае успешного отбора статус ВНЖ будет оформлен не только данному кандидату, но и всем членам его семьи.

Помимо программ на государственном уровне, некоторые провинции представленных стран создают свои условия, привлекая активных людей в свой регион, таким образом развивая его. К примеру, в канадских провинциях Квебек и Новая Шотландия работают особые программы бизнес-иммиграции. При возникновении взаимного интереса между предпринимателем и региональном правительством человек и члены его семьи получают право жить и работать в развитом государстве, а государство – экономическое развитие провинции.

Самый дешевый ВНЖ в мире на данный момент можно получить в Белизе – государстве на берегу Карибского моря. Эта страна разработала несколько программ для иммиграции, одна из которых создана специально для инвесторов. При регистрации внутренней компании (не офшорной), создании, таким образом, рабочего места для инвестора и покупке земельного участка стоимостью не менее 35 000 долларов США на территории Белиза человек получает ВНЖ.

Сент-Китс и Невис

Другим популярным государством, расположенном на островах Карибского моря, с облегченной процедурой получения ВНЖ, является Сент-Китс и Невис. Несмотря на то, что сумма, которую придется вложить, чтобы легализовать свое положение в стране, довольно внушительная, данное предложение пользуется спросом. Это объясняется не только быстрой и простой процедурой оформления документов, но и перспективами, открывающимися владельцам местного паспорта.

Итак, Сент-Китс и Невис предлагает две программы иммиграции:

  • инвестировать в фонд развития сахарной промышленности: 250000 долларов США – для заявителя в одном лице, 300000 – для заявителя и не более трех зависимых членов семьи, 350000 долларов США – для заявителя и не более пяти членов семьи, 450000 – для заявителя и более шести членов семьи;
  • приобрести недвижимость стоимостью более 400000 долларов США.

Желающим участвовать в данной программе стоит обратить внимание, что недвижимость нужно покупать у определенных застройщиков, признанных правительством. Кроме того, придется смириться с фактом, что цены на такое жилье несколько завышены. Все представленные объекты, как правило, находятся в комплексах уровня de luxe с полями для гольфа и причалами для яхт, а за требуемые 400000 долларов США возможно приобрести лишь апартаменты с одной или двумя спальнями.

Вместе с собственником недвижимости вид на жительство смогут получить его ближайшие родственники: супруги, несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители старше 65 лет. Оформление документов не требует оплаты пошлин, а также личного присутствия. Кроме того, для получения ПМЖ или гражданства не обязательно находиться безвыездно в стране. Через пять лет после получения гражданства человек имеет право продать недвижимость, сохранив при этом за собой статус гражданина.

Владельцы паспорта Сент-Китс и Невиса имеют право на безвизовый въезд в 126 стран мира, включая всю Западную и Восточную Европу и Канаду. Молодые люди имеют возможность учиться в Великобритании без специальных разрешений, а после учебы остаться там для работы на два года, не оформляя дополнительные документы

Как и где проще всего получить гражданство: Видео

Где в Европе проще всего получить вид на жительство

Безвиз является прекрасной возможностью для наших украинских предпренимателей расширить собственное дело

Если говорить о странах Европы, то условно их можно разделить на две категории — простые для получения вида на жительство и со строгой миграционной политикой.

«В принципе, просто оформляется ВНЖ в Прибалтике. Для получения вида на жительство в Литве достаточно приобрести пакет акций местной компании или создать свою с капиталом от 28 тыс. евро. А для оформления ВНЖ в Латвии нужно инвестировать в капитал компании около 36 тыс. евро. Эстония же выдвигает требования по размеру инвестиций в местный бизнес на сумму от 65,5 тыс. евро», — говорит экономист Иван Никитченко.

Есть и другие варианты для оформления вида на жительство в Европе.

«Освоиться в Хорватии можно при условии регистрации компании с уставным капиталом от 2,7 тыс. евро, в Словакии — от 5 тыс, в Венгрии — от 10 тыс., в Словении — от 22,5 тыс. А в Болгарии достаточно зарегистрировать представительство украинской компании в местной торгово-промышленной палате, после чего иностранный предприниматель получает визу «Д», и на ее основании можно оформить ВНЖ», — продолжает Никитченко.

Ну а если рассматривать перспективы оформления вида на жительства в старой Европе, то здесь самые лояльные условия предлагает Финляндия. Там для получения ВНЖ достаточно, чтобы уставной капитал созданной компании стартовал от 2,5 тыс. евро.

Есть также программы, позволяющие получить статус постоянного места жительства, если купить недвижимость или инвестировать в гособлигации страны. «Это возможно, например, на Мальте, в Португалии, Швейцарии, Кипре. Но и затраты по таким программам будут больше — от 250 тыс. евро», — говорит Никитченко.

При этом юрист Ярослав Булычев отмечает: если гражданин Украины получает статус резидента другой страны, то есть ВНЖ и ПМЖ, это не означает потерю гражданства Украины. Поэтому не стоить опасаться развивать компанию путем бизнес-миграции, поскольку с точки зрения украинского законодательства все легально.

«А все потому, что лишь после получения статуса ПМЖ и проживания за рубежом, как правило, не менее 5—10 лет человек может подавать прошение на получение гражданства. И лишь после получения гражданства другой страны такое лицо может утратить гражданство Украины», — говорит юрист.

Где легче всего получить вид на жительство в Европе

«Старушка Европа» многих привлекает в качестве возможного места жительства. Относительно высокий уровень жизни и культуры, многовековая история и высокие социальные стандарты — все это делает вид на жительство в Европе желанной целью для наших соотечественников. Особенно в 2018 году, когда даже самая простая зарплата в Европе (если судить по прошлым годам) выше доходов престижных специалистов в российской провинции.

Панорама вечернего Парижа

Сразу же нужно сказать, что проще получить вид на жительство в европейских странах, не входящих в Шенген, где к россиянам относятся более лояльно. Например, в Болгарии или на Кипре. Из стран Евросоюза, следует отметить Латвию.

Многие использовали раньше эту страну для легального проживания на территории других государств из Европейского сообщества, открывая предприятие на латвийской территории или приобретая недвижимость в этом прибалтийском государстве.

При покупке жилья проще всего для российских граждан также получить ВНЖ в Болгарии, Греции и на Кипре.

Из этих стран стоит выделить Болгарию, так как в ней более низкие и привлекательные цены. Однако страны Евросоюза также очень различаются в своем подходе к вопросу иммиграционной политики. Зная некоторые нюансы законодательства и особенности отношения к мигрантам, можно выбрать для воплощения своей мечты в жизнь наиболее простой вариант.

Сколько стран в Евросоюзе? Шенгенская зона и зона хождения евро

Определимся с тем, какие именно государства входят в Еврозону.

Во-первых, это страны, которые организовали это объединение: Люксембург, Италия, Франция, Бельгия, Германия и Нидерланды. Во-вторых, это — последовательно присоединившиеся к ним другие государства Европы: Австрия, Венгрия, Греция, Ирландия, Испания, Мальта, Дания, Португалия, Великобритания, Швеция, Бельгия, Кипр.

Страны бывшего социалистического лагеря тоже оценили преимущества единого торгово-экономического пространства и присоединились к ЕС. В том числе Латвия, Румыния, Словения, Словакия, Финляндия, Хорватия, Чехия, Эстония, Болгария, Литва и Польша.

Есть также острова, которые не находятся территориально в Европе, но принадлежат европейским государствам, таким, как Франция, Испания и Португалия.

Они не являются «Европой» в географическом смысле, однако привлекательны для инвесторов и туристов.
Все эти государства входят в шенгенскую зону, кроме Великобритании, Румынии, Кипра, Хорватии, Ирландии и Болгарии.

Также есть государства, которые не относятся к ЕС, но входят в зону Шенген. Это Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. И только 18 стран Еврозоны имеют одинаковую валюту, евро.

Небольшой экономический обзор

Традиционно, в Еврозоне есть страны с крепким экономическим положением, а есть так называемые аутсайдеры.

Лидирующее положение по уровню ВВП на одного жителя занимает Люксембург, за ним идут Нидерланды, Австрия, Швеция, Ирландия. В середине такие гиганты, как Германия, Франция и Великобритания, а замыкают этот список традиционно страны бывшего социалистического лагеря — Литва, Латвия, Румыния, Болгария.

В последнее время такие страны, как Кипр, Испания и Португалия наращивают свои возможности и показывают прирост ВВП.

ВВП Испании в долларах США

Чем выше экономическое развитие государства, входящего в состав Евросоюза, тем, соответственно, выше уровень жизни его жителей, тем привлекательнее это государство для постоянного проживания, и тем жестче условия для иммиграции.

Что такое ВНЖ?

ВНЖ — так чаще всего сокращенно обозначают понятие «временный вид на жительство»
Существуют свои особые названия для этого документа, а также специальные процедуры, которые ведут к его получению, в каждой из стран Евросоюза. Найти страну, где это сделать проще, мечтает любой желающий иметь такой ВНЖ.

Для всех стран, входящих в зону Шенген, существует одинаковое правило — максимальная возможность находиться без вида на жительства в стране не должна превышать 90 дней в течение 180-дневного периода.

Для того чтобы легально находиться указанное количество дней в Европе, нужно иметь Шенгенскую визу.
Кроме того, существуют специальные национальные визы, которые каждое государство выдает отдельно. Название таких виз будет отличаться в зависимости от страны пребывания.

Процесс получения ВНЖ всегда начинается с получения визы. Затем, после регулярного продления ВНЖ, возможно получение ПМЖ (постоянного вида на жительство), а в дальнейшем — получение гражданства.

Карточка ВНЖ в Италии

ВНЖ может выдаваться как с правом на работу, так и без получения такой возможности. В привлекательных для иммиграции странах, таких как Германия, Испания и Чехия, которые до недавнего времени занимали лидирующее положения по количеству бизнес-иммиграции, теперь стало очень сложно получить ВНЖ с правом работы.

Сколько вы готовы вложить в свою мечту?

Существует несколько основных примерно одинаковых способов получения ВНЖ для иностранцев. Все они различаются по количеству капитала, необходимого для того, чтобы заявить о своем желании жить в Европе.

Латвия и Португалия — лидеры в сегменте иммиграции через покупку недвижимости.

Существует возможность инвестиций в недвижимость. Она предполагает приобретение вида на жительство в стране при условии покупки недвижимости.

Наиболее привлекательной в этом вопросе до недавнего времени была Латвия. Необходимая для получения ВНЖ сумма инвестиций в недвижимость составляла около 70000 евро в провинции и около 140000 евро в Риге или в Юрмале.

Однако, в связи с большим количеством заявок от иностранцев, стремящихся получить вид на жительство в Европе при относительно небольших вложениях, латвийские власти стали опасаться угнетения своей культуры.

С 1 сентября 2014 года получил свою силу закон, согласно которому эта сумма составляет 250000 евро, и из них 5% нужно пожертвовать в доход государства.

Подобные программы имеют Болгария (300000 евро), Испания (500000), Португалия (500000), Кипр (300000) и Греция (300000).
В других странах покупка недвижимости не является 100% гарантией получения ВНЖ.

Хорошим вариантом для такого типа иммиграции становится Португалия, так как в этой стране существует проект «Золотая виза» — при покупке недвижимости от 500000 евро получаешь вид на жительство особой формы, при этом нет необходимости проживать на территории Португалии, ВНЖ будет сохраняться, если приезжать в страну минимум на 7 дней в году.

Скалистый берег Португалии

Для всех остальных стран Евросоюза, кроме Швейцарии, Австрии, Латвии, Греции, Словении и Польши, существует жесткое условие для продления ВНЖ — необходимость проживать на территории той страны, которая выдала ВНЖ, в течение 6 месяцев +1 день.

Словения и Польша — подходящие страны для бизнес-иммиграции

Еще один вариант — это бизнес-иммиграция, когда создается новая компания на территории страны, где есть желание получить ВНЖ, или открывается филиал уже имеющейся компании. Таким образом осуществляются инвестиции в экономику страны, создаются рабочие места.

Однако существует очень много нюансов при оформлении такого рода документов, так как чем выше уровень экономического развития страны, тем более жесткие требования к бизнес-плану, уставному капиталу, необходимым документам и прибыли, которую приносит компания.

Процедура получения ВНЖ в Словении этим путем примерно следующая:

  • все директора и учредители иностранной компании получают налоговый номер в Словении;
  • затем уставной капитал переводится в один из словенских банков;
  • вслед за этим подается запрос на разрешение работать, этот процесс может занять до 6 месяцев;
  • после этого можно подавать заявление на ВНЖ, срок его действия будет составлять 1 год, может продлеваться.

Присутствовать физически 180 дней +1 день в году нет необходимости, однако такая фирма должна работать и отчислять налоги государству, а владелец обязан иметь медицинскую страховку и зафиксированный адрес проживания.

Открыть фирму в Польше, самой большой по территории стране Евросоюза, можно с теми же преимуществами, что и в Словении, только стоимость процедуры оформления документов будет дороже, 3000-4000 евро, требования к сумме инвестиций больше. Каждая заявка рассматривается в индивидуальном порядке, так как эта сумма в законе не прописана.

Венгрия — процесс получения ВНЖ через инвестиции

Недавно, в 2013 году, вступил в силу закон о получении иностранцами вида на жительство в Венгрии. Эта страна вступила в ЕС в 2004 году, показывает неплохой рост ВВП и имеет динамично развивающуюся экономику, что делает ее потенциально привлекательным местом жительства.

Критерии для получения ВМЖ согласно новой редакции закона возможны для инвестора и членов его семьи, если:

  • сумма инвестиций составляет минимум 250000 евро;
  • вид инвестиций — государственные облигации с 5-летним сроком погашения, возвратные, беспроцентные.

Позитивные моменты — это ускоренные сроки выдачи ВНЖ. Пройдет не более 3 месяцев от подачи документов до получения вида на жительство. Подать документы на ПМЖ можно уже через 6 месяцев после обретения ВМЖ.

Существует государственная гарантия на вложенные средства.
Владелец подобного вида на жительство имеет право не только проживать на территории Венгрии, но также работать и учиться.

А что, если это любовь?

Популярным способом получить возможность жить в Европе становится процедура заключения брака с гражданином Евросоюза, для многих именно этот метод проще.

Естественно, сердцу не прикажешь, и вполне вероятно, что вы, приехав в Европу по туристической визе, встретили мужчину или женщину своей мечты, влюбились, и готовы вступить в брак.

Однако на этом пути может быть много подводных камней, так как большинство стран, особенно Австрия, Великобритания и Германия, очень строго относятся к фиктивным бракам, тщательно расследуют все подозрительные случаи. Не удивляйтесь, если вас попросят представить фотографии, которые показывают ваши близкие взаимоотношения, а также устроят «допрос с пристрастием» относительно привычек и подробностей анкеты вашей будущей половинки.

Если все в порядке, обычная виза может быть заменена на визу невесты, а после свадьбы — на вид на жительство.

Жить и работать в Европе

Следующий вариант — это оформление рабочего контракта в иностранной фирме. В таком случае виза будет действовать на протяжении всего периода действия контракта. Проблема в том, что компании, которая берет вас на работу, как правило, нужно доказать правительству, что на внутреннем рынке не нашлось необходимого специалиста, и его нужно привлекать из-за границы.

В 2012 году вступил в силу закон, который описывает процесс выдачи «Голубой карты ЕС» .

Новые статьи о миграции касаются всех стран Евросоюза, поэтому виза представлена в голубых тонах, так как это цвет флага Евросоюза. Существенно меняется процесс получения рабочего контракта. Работодателю нет необходимости брать подтверждение от биржи труда о том, что он не смог найти подходящего работника в своей стране.

Главной целью введения такой визы стало облегчение иммиграции для специалистов высокого уровня квалификации.

В том случае, когда человек получил высшее образование и при этом он не гражданин ЕС, он может получить эту визу. Если имеется опыт работы в течение 5 лет по специальности, которая требует наличия высшего образования, то такой вариант тоже подходит, даже при фактическом его отсутствии.

Также снижена планка по необходимой заработной плате для иностранного работника, теперь она составляет 47600 евро в год, по сравнению с ранее требуемой — 60000 евро в год.

А для таких специальностей, как врачи, инженеры, ученые и IT-специалисты эта сумма вообще составляет около 37000 евро годового дохода.

«Голубая карта ЕС» выдается на 4 года, либо на срок действия рабочего контракта. Единственный нюанс — в первые 2 года такая виза является действительной только при работе на основного, указанного при получении визы, работодателя.

Учиться никогда не поздно

Европейское образование всегда входило в число самых престижных.
Получить знания, европейский диплом, а также ВНЖ в ЕС — это хорошая перспектива для дальнейшего трудоустройства и получения ПМЖ и европейского гражданства.

Если ваша учеба за границей будет длиться дольше, чем 90 дней, то есть необходимость оформлять ВНЖ.

В последнее время Испания и Португалия немного потеснили традиционного флагмана европейского образования, такого как Великобритания. Это происходит потому, что скромный прожиточный минимум в этих странах сочетается с богатейшей культурой и имеющейся старинной университетской традицией.

Венский университет – старейший университет Европы

Так, допустим, университет в Коимбре в Португалии основан в XIII веке и в рейтинге старейших учебных заведений Европы занимает не последнее место.

В консульстве Португалии от вас потребуется обычный пакет документов, таких как паспорт, медицинская страховка, 2 фотографии, справка о несудимости, подтверждение от вуза, что вы зачислены на курс и оплачено обучение. А также заполненная анкета и документ о финансовых гарантиях, который включает в себя возможность покрыть расходы на еду и аренду жилья в течение всего курса обучения.

ВНЖ выдается на 1 год, с возможностью последующего продления при условии положительного результата семестровых экзаменов.

Преклонный возраст не помеха

Хорошая возможность не только уйти на заслуженный отдых, но и получить ВНЖ в Европе, посмотреть ее достопримечательности и погреться на солнышке у Средиземного моря — это испанская программа Pensionado.

Это специальная правительственная программа, которая рассчитана на пенсионеров из-за рубежа. Условия для ее инициации:

  • пенсионный возраст;
  • владение жилым имуществом;
  • гарантированный доход не менее 10000 евро в год.

Этого вполне достаточно, чтобы спокойно жить и комфортно чувствовать себя в Испании.
Кроме того, можно стать на консульский учет, написать заявление в пенсионный фонд и получать в Испании российскую пенсию. Дополнительные расходы — каждый раз нужно предоставлять справку о том, что человек находится в живых, стоит этот документ 30 евро.

Можно одновременно подавать заявление на воссоединение семьи (ВНЖ для супруга или детей до 18 лет), тогда основная сумма увеличивается на 1700 евро на каждого.

Кроме обычных документов, для оформления такого вида на жительство потребуется справка от врача о том, что заявитель не страдает карантинными заболеваниями.

Свою финансовую состоятельность тоже нужно подтвердить документально. Это должны быть документы о назначенной пенсии от государства не менее 10000 евро в год или справка об имеющейся пожизненной ренте на ту же сумму.

Интересное видео о жизни и налогообложении в европейских странах, на примере Франции.

Каким бы ни был ваш вариант, нужно помнить о том, что абсолютно легких и гарантированно простых путей для получения вида на жительство в Европе не существует.Главное — это проанализировать свои шансы, учитывая сильные и слабые стороны, определиться, какова цель получения ВНЖ в Европе, и найти надежного партнера, который поможет вам пройти через все бюрократические трудности.

С п 1 ст 329 гк рф

Статья 329 ГК РФ. Способы обеспечения исполнения обязательств

Новая редакция Ст. 329 ГК РФ

1. Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

2. Недействительность соглашения об обеспечении исполнения обязательства не влечет недействительности соглашения, из которого возникло основное обязательство.

3. При недействительности соглашения, из которого возникло основное обязательство, обеспеченными считаются связанные с последствиями такой недействительности обязанности по возврату имущества, полученного по основному обязательству.

4. Прекращение основного обязательства влечет прекращение обеспечивающего его обязательства, если иное не предусмотрено законом или договором.

Комментарий к Ст. 329 ГК РФ

Обеспечение обязательства создает между кредитором по этому обязательству и лицом, обеспечивающим обязательство, обязательственное отношение, дополнительное (акцессорное) по отношению к главному (обеспечиваемому) обязательству.

Установление любого способа обеспечения обязательства означает возможность наступления имущественных последствий. Они могут наступить только при неисправности должника (неисполнении или ненадлежащем исполнении основного обязательства).

Следовательно, обеспечением исполнения обязательств признается система мер, которые побуждают должника и кредитора исполнять обязанности надлежащим образом и (или) гарантируют интересы кредитора в случае неисправности должника.

При рассмотрении споров между лицом, передавшим вексель посредством индоссамента с оговоркой «валюта в обеспечение», «валюта в залог» или всякой иной оговоркой, имеющей в виду залог, и лицом, которому вексель был передан посредством такого индоссамента, суд должен учитывать характер сделки, на основании которой была произведена передача. Основанием такой передачи может быть как урегулированный гражданским законодательством договор о залоге, так и иные обеспечительные сделки, в том числе не предусмотренные законом, но не противоречащие ему (подпункт 1 пункта 1 статьи 8 и пункт 1 статьи 329 Кодекса) (Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 04.12.2000 N 33/14).

Другой комментарий к Ст. 329 Гражданского кодекса Российской Федерации

1. Заключая договор, стороны должны быть уверены, что партнер выполнит обязанности надлежащим образом. Следовательно, должны существовать меры, которые побудили бы каждую из сторон исполнить обязательство надлежащим образом, т.е. обеспечили бы его исполнение.

Исполнение обязательств обеспечивается мерами организационного, экономического и правового характера. Так, общие положения обязательственного права содержат нормы, предусматривающие необходимость надлежащего исполнения обязательств, недопустимость одностороннего отказа от их исполнения, а также принуждение к исполнению обязательства в натуре.

В договорных отношениях могут применяться меры оперативного воздействия (перевод на предоплату неисправного должника и проч.). Любая из таких мер будет считаться законной, если она не противоречит законодательству, условиям договора, а иногда и обычаям делового оборота.

На случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства закон предусматривает также общие меры государственного принуждения, применяемые во всех случаях нарушения обязательств и независимо от того, было ли это заранее обусловлено сторонами. Речь, в частности, идет о праве кредитора требовать возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства (см. комментарий к ст. 393). Однако предъявленные в установленном порядке требования о возмещении причиненных убытков могут оказаться неэффективными, так как у должника, который обязан исполнить свое обязательство, удовлетворив требования кредитора, может просто не оказаться достаточного имущества.

Кроме того, кредитор должен доказать наличие как самих убытков, так и причинную связь между убытками и неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, а также с достаточной степенью точности определить их размер. В силу различных причин сделать это бывает достаточно сложно.

В связи с этим для обеспечения исполнения обязательства законом, а также соглашением сторон предусматриваются дополнительные, обеспечительные обязательства, которые могут быть реализованы кредитором при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником главного (основного) обязательства, независимо от наличия или отсутствия убытков. Такие дополнительные обязательства называются способами обеспечения исполнения обязательств. Они являются средствами (мерами) побуждения должника к исполнению основной обязанности или удовлетворения кредитора в случае ее неисполнения и таким образом предоставляют кредитору определенную гарантию удовлетворения его требований или возмещения убытков, которые могут возникнуть в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

К числу таких способов относятся неустойка, залог, удержание, поручительство, банковская гарантия, задаток. Этот перечень не является исчерпывающим, и в договоре и/или в законе могут быть предусмотрены иные способы.

Все указанные способы обладают имущественным характером, так как обеспечивают удовлетворение имущественных интересов кредитора, которые вытекают из гражданско-правового договора между сторонами. Любой способ обеспечения исполнения обязательства выполняет несколько функций: предупредительную, защитную, карательную, компенсационную.

Конкретный способ обеспечения исполнения обязательств может быть установлен правовым актом или договором, но в большинстве случаев он определяется соглашением сторон. Отдельные способы обеспечения исполнения обязательств являются только стимулом для должника, принуждая его не уклоняться от выполнения своих обязательств по договору.

Все способы обеспечения являются обязательственно-правовыми и имеют своей целью содействие исполнению обязательства, оказавшегося основанием их возникновения.

2. По общему правилу конструкция способа обеспечения обязательства отличается акцессорным (дополнительным) характером по отношению к главному обязательству, которое соответствующим образом обеспечивается. Из этого следует, что недействительность обеспечительного соглашения не влечет недействительности основного и, наоборот, если иное не установлено законом, недействительность основного обязательства влечет недействительность обеспечивающего.

Статья 329. Способы обеспечения исполнения обязательств

1. Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

2. Недействительность соглашения об обеспечении исполнения обязательства не влечет недействительности соглашения, из которого возникло основное обязательство.

3. При недействительности соглашения, из которого возникло основное обязательство, обеспеченными считаются связанные с последствиями такой недействительности обязанности по возврату имущества, полученного по основному обязательству.

4. Прекращение основного обязательства влечет прекращение обеспечивающего его обязательства, если иное не предусмотрено законом или договором.

Комментарий к Ст. 329 ГК РФ

1. Под исполнением обязательств понимается совершение кредитором и должником действий по осуществлению вытекающих из обязательств прав и обязанностей . Сущность исполнения обязательств составляет совершение обязанным лицом действия, юридическую меру которого определяет лежащая на нем обязанность .

———————————
См.: Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование экономических отношений. Л., 1986. С. 134.

См.: Советское гражданское право: Учебник: В 2 т. / Под ред. О.А. Красавчикова. М.: Высшая школа, 1985. Т. 1. С. 471 (автор главы — О.А. Красавчиков). См. также: Толстой В.С. Исполнение обязательств. М.: Юрид. лит., 1973. С. 12 и сл.

К способам обеспечения исполнения обязательств относятся неустойка, залог, поручительство, задаток и т.д. Нетрудно заметить, что лишь некоторые правовые средства (меры) обеспечивают исполнение обязательств. Так, неустойка и задаток непосредственной целью имеют стимулирование должника к исполнению обязательства. Таким образом, обеспечивается именно исполнение обязательства или, другими словами, обеспечиваются права кредитора путем создания условий, повышающих вероятность исполнения обязательства. Другие меры к исполнению обязательства отношения не имеют. Они предназначены непосредственно для защиты имущественного (денежного) интереса кредитора в случае неисправности должника (поручительство, банковская гарантия). Уплата денег поручителем, гарантом есть только суррогат исполнения. Наконец, есть меры, которые стимулируют должника к исполнению обязательства, а в случае его неисправности гарантируют защиту имущественных интересов кредитора (залог, удержание).

Таким образом, выделяются меры, обеспечивающие, во-первых, исполнение обязательства, во-вторых, защиту имущественных интересов кредитора при нарушении обязательства должником, в-третьих, исполнение обязательства и защиту интересов кредитора при неисправности должника.

Поэтому следует иметь в виду условность наименования «обеспечение исполнения обязательств». Правильнее говорить об обеспечении обязательств.

2. Правовые средства, обеспечивающие обязательства, обладают рядом признаков, к рассмотрению которых следует обратиться. В результате выявления таких признаков, в частности, удастся «отсечь» те правовые средства, которые не могут признаваться способами обеспечения обязательств, хотя и похожи на них. Нельзя признавать такими способами те обеспечительные меры, которые служат интересам участников не только обязательства, но и иных юридических отношений.

Способы обеспечения обязательств призваны гарантировать интересы кредитора. Некоторые из них непосредственно направлены на то, чтобы стимулировать должника к исполнению своих обязанностей. К их числу относятся неустойка и задаток. Угроза потери суммы задатка, точно так же как возможность взыскания неустойки, ориентирует на исполнение обязательства в натуре . Неустойка и задаток используются, когда кредитор «чрезвычайно заинтересован в том, чтобы должник исполнил то именно действие, к которому он обязался. Поэтому он старается побудить его к точному выполнению опасением еще более невыгодных последствий при уклонении» .

Монография М.И. Брагинского, В.В. Витрянского «Договорное право. Общие положения» (Книга 1) включена в информационный банк согласно публикации — Статут, 2001 (издание 3-е, стереотипное).

См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. М.: Статут, 1997. С. 384.

Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). М.: СПАРК, 1995. С. 291.

Поручительство и банковская гарантия призваны защитить интересы кредитора в случае нарушения обязательства должником. Непосредственной цели стимулировать должника к исполнению обязательства здесь нет. Однако интересы кредитора в случае неисправности должника обеспечены возможностью взыскания денежной суммы с поручителя или гаранта.

Залог и удержание побуждают должника к надлежащему исполнению обязательства, а при нарушении обязательства гарантируют защиту интересов кредитора. Эти два способа имеют, конечно, существенные различия. В связи с обсуждаемым вопросом следует отметить, что залог изначально стимулирует должника к исполнению обязательства, а удержание может быть использовано в качестве обеспечительного средства уже после нарушения должником своих обязанностей. Тем не менее направленность их идентична.

С учетом изложенного можно констатировать наличие функциональной связи мер разной целевой направленности.

Различие в целевой направленности указанных мер в сочетании с иными обстоятельствами объективного и субъективного порядка предопределяет разную степень обеспеченности интересов кредитора разными мерами, отличия в механизмах реализации соответствующих мер и т.п.

Система обеспечительных мер является незамкнутой (незакрытой): в соответствии с комментируемой статьей помимо указанных способов могут использоваться и иные предусмотренные законом или договором способы. Непосредственная направленность вновь появляющихся способов может различаться, они могут быть направлены на: а) стимулирование должника к исполнению обязательств в натуре; б) защиту интересов кредитора при нарушении обязательства; в) стимулирование должника к исполнению обязанностей, а при их неисполнении — на защиту интересов кредитора.

В самом наименовании «способы обеспечения обязательств» заложена суть, обозначена функциональная направленность соответствующих мер — создать такие условия, при которых обязательства исполнялись бы надлежащим образом и (или) гарантировался бы имущественный интерес кредитора. Именно то обстоятельство, что эти меры имеют непосредственной целью обеспечение обязательств, позволяет выделить их среди иных средств, призванных гарантировать реальность прав, исполнение обязанностей, защиту интересов управомоченного лица и т.п. Последние также способствуют исполнению обязательств, могут обеспечивать их исполнение. Однако их функциональная направленность может быть иной.

Обеспечение обязательства создает между кредитором по этому обязательству и лицом, обеспечивающим обязательство, обязательственное отношение, дополнительное (акцессорное) по отношению к главному обязательству .

Учебник «Гражданское право: В 4 т. Том 3: Обязательственное право» (под ред. Е.А. Суханова) включен в информационный банк согласно публикации — Волтерс Клувер, 2008 (издание третье, переработанное и дополненное).

По мнению В.С. Ема, полагающего, что неустойка, которая, будучи гражданско-правовой санкцией, во всех случаях является элементом самого обеспечиваемого обязательства (см.: Гражданское право: Учебник: В 4 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2007. Т. 3: Обязательственное право. С. 69, 74).

Существование дополнительного обязательства при обеспечении обязательственного отношения подчеркнуто и в законе (п. п. 2, 3 комментируемой статьи). Причем здесь предусмотрена возможность существования обеспечительного обязательства, которое действительно даже при недействительности основного обязательства. Из содержания соответствующей нормы следует, что возникновение такой ситуации допускается лишь в порядке исключения. Разумеется, что введение в п. 3 комментируемой статьи оговорки «если иное не установлено законом» обусловлено включением в число способов обеспечения обязательств банковской гарантии. Но поскольку соответствующая норма сформулирована без «привязки» к гарантии, то не исключено появление иных обеспечительных обязательств, действительность которых не зависит от действительности основного обязательства.

Однако думается, что и банковская гарантия является хотя и своеобразным, но акцессорным обязательством (см. комментарий к ст. 370 ГК).

Не могут признаваться способами обеспечения обязательств обеспечительные меры, использование которых не предполагает существование дополнительных (акцессорных) обязательств (зачет взаимных требований, аккредитивная форма расчетов, возложение риска случайной гибели или случайного повреждения имущества на контрагента, возможность требовать признания сделки действительной при нарушении требований о ее нотариальной форме и т.п.). Противоположная точка зрения не соответствует закону (п. п. 2, 3 комментируемой статьи) и общепризнанным положениям науки гражданского права.

Установление любого способа обеспечения обязательства означает возможность наступления имущественных последствий. Они могут наступить только при неисправности должника .

———————————
Исключением, которое, как принято считать, лишь подтверждает общее правило, является залог. В целом ряде случаев, несмотря на безупречное исполнение должником основного обязательства, залогодержатель имеет право обратить взыскание на предмет залога в связи с тем, что был нарушен договор залога (см., например, ст. 351 ГК и комментарий к ней).

К способам обеспечения обязательств нельзя отнести следующие меры: а) не создающие акцессорного обязательства; б) применяемые только на стадии исполнения обязательства; в) направленные на стимулирование должника к надлежащему исполнению обязанностей путем установления особого порядка их исполнения.

Использование способа обеспечения обязательства может привести к следующему: а) к появлению акцессорного обязательства; б) предполагает возможность наступления имущественных последствий; в) имущественные последствия могут наступить только в случае нарушения должником основного обязательства; г) до нарушения способ обеспечения обязательства проявляет себя либо стимулированием должника к исполнению, либо приданием кредитору уверенности в том, что нарушение обязательства не приведет к сужению его имущественной сферы.

С учетом изложенного способами обеспечения обязательств можно считать установленные законом или договором обеспечительные меры имущественного характера, существующие в виде акцессорных обязательств, стимулирующие должника к исполнению обязательства и (или) иным образом гарантирующие защиту имущественного интереса кредитора в случае неисправности должника.

На особом положении находится такой способ обеспечения, названный в комментируемой статье, как удержание имущества должника (см. ст. 359 ГК и комментарий к ней).

3. Закон сравнительно редко называет способами обеспечения обязательств иные правовые средства, помимо перечисленных в комментируемой статье. Так, в ст. 824 ГК РФ определение договора финансирования под уступку денежного требования дополнено указанием: денежное требование к должнику может быть уступлено клиентом финансовому агенту также в целях обеспечения исполнения обязательства клиента перед финансовым агентом.

В юридической литературе при исследовании соответствующих правоотношений обычно подчеркивается, что юридическую сущность данных обязательств составляет уступка денежного требования, давно известная в обязательственном праве как цессия. В то же время отмечается более сложный характер факторинга в сравнении с обычной цессией .

———————————
См.: Комментарий части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. М.: Фонд «Правовая культура», 1996. С. 217 (автор главы — Е.А. Суханов). См. также: Комаров А.С. Финансирование под уступку денежного требования (гл. 43) // Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Текст, комментарии, алфавитно-предметный указатель. М., 1996. С. 445.

Не оспаривая этой позиции по отношению к факторингу в целом, думается, ее следует уточнить применительно к уступке требования в целях обеспечения исполнения обязательства клиента перед финансовым агентом. В последнем случае после заключения договора о факторинге уступка требования не происходит: денежное требование перейдет к финансовому агенту лишь в случае неисполнения обязательства, обеспеченного данным требованием. Думается, в данном случае правильнее говорить о связи такого договора не с цессией, а с залогом права. В отличие от обычного залога права в рассматриваемой ситуации не требуется обращения взыскания на «заложенное» (условно переданное финансовому агенту) право или перевода права на финансового агента («залогодержателя»). Переход права происходит автоматически на основании такого юридического факта, как нарушение клиентом своего обязательства перед финансовым агентом.

Столь своеобразный залог прав допускается законом лишь в отношении узкого круга правовых связей, отмеченных особым содержанием, специфическим субъектным составом, ограниченностью объектов (только денежные требования). Особенностью данного вида залога является и то, что им можно обеспечить лишь определенное обязательство. Поэтому хотя уступка денежного требования, обеспечивающая обязательство клиента перед финансовым агентом, по юридической природе является залогом прав, тем не менее включение соответствующих норм в гл. 43 ГК РФ представляется оправданным.

В силу п. 1 ст. 993 ГК РФ комиссионер не отвечает перед комитентом за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной с ним за счет комитента, кроме случаев, когда комиссионер не проявил необходимой осмотрительности в выборе этого лица либо принял на себя ручательство за исполнение сделки (делькредере).

Ручательство комиссионера (делькредере) по правовой природе является поручительством.

Достаточно оригинальное правило включено в ч. 2 ст. 532 ГК РФ: при оплате покупателем товаров по договору поставки товаров для государственных или муниципальных нужд государственный или муниципальный заказчик признается поручителем по этому обязательству покупателя (ст. ст. 361 — 367) (см. комментарий к ст. 361 ГК).

Не менее интересное правило сформулировано в п. 1 ст. 766 ГК РФ, в силу которого государственный или муниципальный контракт на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд, кроме прочего, должен содержать условие о способах обеспечения исполнения обязательств сторон. В связи с этим условие о способах обеспечения предстает как существенное условие государственного или муниципального контракта. Однако из этого отнюдь не следует, что соглашение о способах обеспечения не влечет возникновения акцессорного обязательства. Закон предусматривает лишь то, что, во-первых, обязательство по поводу выполнения работ для государственных или муниципальных нужд должно быть обеспечено акцессорным обязательством; во-вторых, при отсутствии соглашения об акцессорном (обеспечительном) обязательстве государственный или муниципальный контракт не может считаться заключенным (п. 1 ст. 432 ГК); в-третьих, соглашение, порождающее основное обязательство, и соглашение об обеспечительном обязательстве должны быть достигнуты одновременно. Следуя букве закона (п. 1 ст. 766 ГК), можно сделать вывод о том, что второе из названных соглашений является частью первого. Думается, однако, что такой вывод обусловлен смешением понятий: контракт как соглашение (юридический факт) и контракт как документ. В ст. 766 ГК РФ о контракте говорится как о документе. Вместе с тем представляется, что не будет противоречить закону наличие двух документов: один из них содержит условия соглашения о подрядных работах для государственных или муниципальных нужд, а второй предусматривает обеспечение данного контракта.

4. Обязательство может обеспечиваться как одним способом, так и несколькими способами одновременно. Например, кредитные обязательства очень часто обеспечиваются и неустойкой, и залогом, и поручительством.

Акцессорное (обеспечительное) обязательство также может обеспечиваться тем или иным способом. Так, поручительство может быть обеспечено залогом, неустойкой и пр.

5. При избрании способа обеспечения конкретного обязательства следует учитывать не только и не столько юридические моменты, но прежде всего обстоятельства экономического характера. Так, если за должника поручается малоимущий гражданин, то поручительство существует лишь на бумаге, поскольку с такого поручителя вряд ли удастся получить что-либо.

При установлении неустойки необходимо учитывать платежеспособность должника. Если, предположим, известно, что должник будет не способен уплатить неустойку (денег нет), то обеспечение опять-таки существует лишь формально, а по сути его нет.

В залог целесообразно брать имущество, которое залогодателю «дорого как память» и стоимость которого существенно превышает сумму основного долга, обеспечиваемого залогом. В противном случае стимулирующая функция залога не осуществляется надлежащим образом либо полностью утрачивается. Таким же должно быть и отношение к удержанию имущества должника.

При обеспечении обязательства банковской гарантией важно, какой банк дает гарантию, каково его финансовое положение. На практике кредитор обычно требует предоставления гарантии определенных (указанных им) кредитных учреждений или страховых организаций.

6. В юридической литературе предлагается использовать такие способы обеспечения обязательств, как товарная неустойка, фидуциарный залог, условная продажа, предварительный договор и др. .

———————————
См. об этом: Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. М.: Статут, 2004. С. 48 — 52.

Статья 329. Способы обеспечения исполнения обязательств

1. Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

2. Недействительность соглашения об обеспечении исполнения обязательства не влечет недействительности соглашения, из которого возникло основное обязательство.

3. При недействительности соглашения, из которого возникло основное обязательство, обеспеченными считаются связанные с последствиями такой недействительности обязанности по возврату имущества, полученного по основному обязательству.

4. Прекращение основного обязательства влечет прекращение обеспечивающего его обязательства, если иное не предусмотрено законом или договором.

Комментарий к статье 329 Гражданского Кодекса РФ

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение должником обязательства, как правило, влечет возникновение у кредитора притязания на возмещение убытков (п. 2 ст. 396 ГК) или притязаний на возмещение убытков и на исполнение обязательства в натуре (п. 1 ст. 396 ГК). Однако в некоторых случаях, несмотря на неисправность должника, кредитор никаких убытков не несет либо если и несет, то не может доказать их размер или наличие причинной связи между допущенной должником неисправностью и возникшими убытками. Кроме того, реализация указанных притязаний зачастую оказывается невозможной ввиду отсутствия у должника необходимого имущества. Учитывая эти обстоятельства, законодатель предусмотрел дополнительные меры, направленные на удовлетворение интересов кредитора. Такие меры называются способами обеспечения исполнения обязательств.

2. В п. 1 комментируемой статьи перечислены не все возможные способы обеспечения. К неупомянутым здесь способам, в частности, относятся обеспечительная передача вещи в собственность, при которой кредитору для обеспечения его требования передается право собственности на вещь, и обеспечительная уступка требования, при которой должник в целях обеспечения лежащего на нем обязательства уступает кредитору свое требование к третьему лицу (абз. 2 п. 1 ст. 824 ГК). И в том и в другом случае допущенная должником неисправность управомочивает приобретателя права на реализацию переданной ему вещи или требования и удержание вырученной суммы в качестве удовлетворения. Если эта сумма превышает размер обязательства должника, то кредитор должен выдать ему излишек. При надлежащем исполнении обеспеченного обязательства получивший обеспечение обязан возвратить право своему контрагенту по обеспечительной сделке. Обеспечительное действие имеет также передача проданной вещи с оговоркой о сохранении права собственности за продавцом до оплаты вещи покупателем (абз. 1 ст. 491 ГК). По своей правовой природе эта передача представляет собой отлагательно обусловленную традицию (см.: Крашенинников Е.А. Фактический состав сделки // Очерки по торговому праву. Ярославль, 2004. Вып. 11. С. 8. Прим. 11; Грачев В.В. Правовая природа традиции // Сб. статей к 55-летию Е.А. Крашенинникова. Ярославль, 2006. С. 23 — 24). Сохраняя за собой право собственности на переданную вещь, продавец тем самым побуждает покупателя к надлежащему исполнению обязательства по уплате покупной цены.

3. Способы обеспечения исполнения обязательств подразделяются на личные и реальные. Для личных способов характерно то, что они либо порождают дополнительную обязанность у основного должника (например, обязанность к уплате неустойки), либо помимо него обязывают перед кредитором третье лицо (например, поручителя или гаранта) и, следовательно, предоставляют кредитору возможность получить удовлетворение из всего имущества основного должника или третьего лица. При реальных обеспечительных мерах мы имеем дело с выделением определенного имущества, из стоимости которого кредитор может получить удовлетворение в случае неисправности основного должника. К ним, в частности, относятся залог, удержание, задаток и обеспечительная передача вещи в собственность.

4. Обеспечительное право может возникнуть у кредитора в силу прямого указания закона. Так, при наличии предпосылок, перечисленных в ст. 359 ГК, кредитор приобретает законное право удержания, а в случае, предусмотренном ст. 488 ГК, — законное право залога. Но обычно для обеспечения обязательства требуется соглашение между кредитором и должником (в частности, договор о неустойке — п. 1 ст. 330 ГК) или между кредитором и третьим лицом (в частности, договор поручительства — абз. 1 ст. 361 ГК). Будучи непосредственно направленными на установление обеспечения, такие соглашения нередко заключаются во исполнение других соглашений. Например, заключение договора о залоге служит средством исполнения возникшей у залогодателя из pactum de pignore dando обязанности перед кредитором к установлению права залога на индивидуально-определенную вещь или имущественное право (см.: Крашенинников Е.А. Общая характеристика предоставлений // Очерки по торговому праву. Ярославль, 2006. Вып. 13. С. 25. Прим. 11). Согласно п. 2 ст. 329 недействительность любого из упомянутых соглашений не затрагивает действительности сделки, из которой возникло обеспечиваемое обязательство.

5. Большинство обеспечительных прав обладает полной акцессорностью. Это означает, что они не могут возникнуть, если основное обязательство не возникло; что они не могут существовать, если основное обязательство не существует, и что они прекращаются с прекращением основного обязательства (см.: Крашенинников Е.А. К вопросу об изолированной уступке требования, обеспеченного поручительством // Очерки по торговому праву. Ярославль, 2000. Вып. 7. С. 61). Притязание на неустойку и притязание из банковской гарантии сочетают в себе черты как акцессорных, так и неакцессорных требований.

6. В п. п. 2 и 3 ст. 329 говорится о недействительности обязательства. Однако этого словосочетания следует избегать, поскольку недействительными могут быть только юридические акты, в частности направленные на установление обязательства сделки, но не права и обязанности, из которых слагается обязательство.

Статья 329. Способы обеспечения исполнения обязательств

1. Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

2. Недействительность соглашения об обеспечении исполнения обязательства не влечет недействительности соглашения, из которого возникло основное обязательство.

3. При недействительности соглашения, из которого возникло основное обязательство, обеспеченными считаются связанные с последствиями такой недействительности обязанности по возврату имущества, полученного по основному обязательству.

4. Прекращение основного обязательства влечет прекращение обеспечивающего его обязательства, если иное не предусмотрено законом или договором.

Статья 329 ГК РФ. Способы обеспечения исполнения обязательств

Текущая редакция ст. 329 ГК РФ с комментариями и дополнениями на 2018 год

1. Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

2. Недействительность соглашения об обеспечении исполнения обязательства не влечет недействительности соглашения, из которого возникло основное обязательство.

3. При недействительности соглашения, из которого возникло основное обязательство, обеспеченными считаются связанные с последствиями такой недействительности обязанности по возврату имущества, полученного по основному обязательству.

4. Прекращение основного обязательства влечет прекращение обеспечивающего его обязательства, если иное не предусмотрено законом или договором.

(Статья в редакции, введенной в действие с 1 июня 2015 года Федеральным законом от 8 марта 2015 года N 42-ФЗ.

Комментарий к статье 329 ГК РФ

1. Способами исполнения обязательств являются:
— неустойка (ст. 330-333 ГК РФ);
— залог (ст. 334-358.18 ГК РФ);
— удержание имущества должника (ст. 359, 360 ГК РФ);
— поручительство (ст. 361-367 ГК РФ);
— банковская гарантия (ст. 368-379 ГК РФ);
— задаток (ст. 380-381 ГК РФ).

К способам исполнения обязательств также можно отнести:
— финансирование под уступку денежного требования (ст. 824-833 ГК РФ);
— способы обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов, предусмотренные ст. 86 ТК ТС;
— государственные и муниципальные гарантии (ст. 115-117 БК РФ);
— гарантийный фонд платежной системы, предусмотренный ст. 29 ФЗ от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе»;
— другие способы, предусмотренные договором.

2. В п.2 комментируемой статьи установлено, что недействительность соглашения об обеспечении исполнения обязательства не влечет недействительности этого основного обязательства. Это означает, что если соглашение об обеспечении обязательства любым из способов, указанных в п.1 комментируемой статьи (договор о залоге, договор о задатке и пр.) является недействительным (ст. 166-181 ГК РФ), то на исполнение самого обязательства это не влияет.

Судам рекомендовано учитывать, что в случае, если исполненный поручителем договор поручительства будет признан недействительной сделкой и судом будут применены последствия недействительности сделки в виде возврата всего переданного по сделке, то кредитор обязан возвратить поручителю все полученное от него в силу ст. 167 ГК РФ. Предъявленные в такой ситуации поручителем к должнику требования, основанные в том числе на положениях гл.60 ГК РФ (обязательства вследствие неосновательного обогащения), не подлежат удовлетворению, так как недействительность договора поручительства не затрагивает отношений кредитора и должника. Должник не извлекает выгоду из действий поручителя, поскольку его обязательство перед кредитором не прекратилось.

3. Если основное обязательство является недействительным, то это влечет недействительность обеспечивающего его обязательства. Пунктом 3 комментируемой статьи установлено, что из этого правила могут быть исключения, предусмотренные законом.

Это исключение касается такого способа обеспечения обязательств как банковская гарантия (ст. 368-379 ГК РФ). В силу ст. 370 ГК РФ предусмотренное банковской гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними от того основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, даже если в гарантии содержится ссылка на это обязательство.

4. Применимое законодательство:
— БК РФ;
— ТК ТС;
— ФЗ от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

5. Судебная практика:
— постановление Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 N 42;
— постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 05.06.2012 по делу N А58-6074/09.

Консультации и комментарии юристов по ст 329 ГК РФ

Если у вас остались вопросы по статье 329 ГК РФ и вы хотите быть уверены в актуальности представленной информации, вы можете проконсультироваться у юристов нашего сайта.

Задать вопрос можно по телефону или на сайте. Первичные консультации проводятся бесплатно с 9:00 до 21:00 ежедневно по Московскому времени. Вопросы, полученные с 21:00 до 9:00, будут обработаны на следующий день.

Уголовного кодекса рф статья 30

Уголовного кодекса рф статья 30

Статья 30. Приготовление к преступлению и покушение на преступление

1. Приготовлением к преступлению признаются приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

2. Уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям.

3. Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Адвокатская практика по ст. 30 УК РФ

Уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.2 ст.158 УК РФ

Уголовное дело было возбуждено по факту покушения на хищение материальных ценностей из торгового центра, группой лиц по предварительному сговору, т.е. признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.2 ст.158УК РФ.

Адвокат вступил в дело на стадии предварительного расследования.

После допроса, несовершеннолетнему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В дальнейшем, органы предварительного следствия, переквалифицировали действия несовершеннолетнего А., на ч.3 ст.30 ч.1 ст.158 УК РФ. После предъявления обвинения, уголовное дело, с обвинительным обвинением, было направлено в суд.

В суде стороной защиты было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего А. с принятием к нему мер воспитательного воздействия.

Суд, учитывая положительный характеризующий материал, а так же смягчающие обстоятельства по делу, удовлетворил заявленное ходатайство, прекратив уголовное дело, применив к несовершеннолетнему меры воспитательного воздействия, предусмотренные ч.2 ст.90 УК РФ.

Статья 30 УК РФ. Приготовление к преступлению и покушение на преступление

Новая редакция Ст. 30 УК РФ

1. Приготовлением к преступлению признаются приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

2. Уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям.

3. Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Комментарий к Статье 30 УК РФ

1. Приготовление к преступлению — закрепленное в ч. 1 коммент. статьи совершение умышленного действия (осуществление бездействия), создающего условия для совершения преступления, если при этом преступное намерение лица не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

2. Приготовление к преступлению возможно как в действии (в частности, изготовление отмычек для совершения кражи, подыскание соучастников для совершения разбойного нападения), так и бездействием (например, незапирание кассиром сейфа или невключение охранником сигнализации для того, чтобы можно было беспрепятственно совершить хищение чужого имущества).

3. Признаки приготовления к преступлению: а) осуществление деяния, создающего условия для совершения преступления; б) создание этих условий умышленное; в) нереализованность созданных условий; г) осуществление преступного намерения прервано по не зависящим от виновного лица обстоятельствам (например, потеря виновным лицом изготовленного для убийства оружия).

4. Виды приготовления к преступлению получили закрепление в ч. 1 коммент. статьи.

4.1. Приискание лицом средств или орудий совершения преступления, т.е. приобретение любым способом (покупкой, принятием в дар, обменом, кражей и т.д.) виновным лицом орудий или средств для совершения преступления. Например, покупка в оружейном магазине охотничьего ружья и патронов к нему для того, чтобы совершить убийство.

4.2. Изготовление лицом средств или орудий совершения преступления означает частичное или полное производство предметов, используемых для опосредованного облегчения совершения преступления (если речь о средствах) или для непосредственного совершения преступления (если речь об орудиях). Например, изготовление самодельного пистолета для совершения убийства.

4.3. Приспособление лицом средств или орудий совершения преступления — это модификация виновным лицом предметов путем полного или частичного их изменения для того, чтобы они могли выполнить роль средств или орудий совершения преступления. Например, отпиливание ствола у купленного охотничьего ружья (превращение его в обрез) для того, чтобы можно было данное оружие тайно пронести в учреждение под пальто и совершить убийство.

4.4. Приискание соучастников преступления — это любые способы привлечения других лиц к совершению преступления в какой-либо роли. Например, подкуп сторожа, чтобы тот открыл ночью складские автотранспортные ворота.

4.5. Сговор на совершение преступления представляет собой взаимную договоренность о его совершении. Например, получение согласия от исполнителя на совершение преступления.

4.6. Иное умышленное создание условий для совершения преступления может выразиться, например, в проникновении под видом сантехника в жилище состоятельного гражданина и составление подробного плана помещений для предстоящего ограбления; в отключении (или невключении) сигнализации в помещении, где виновный намеревается совершить кражу; в прикармливании сторожевой собаки, с тем чтобы в условленное время беспрепятственно проникнуть на охраняемую территорию для совершения преступления.

5. Уголовная ответственность возможна лишь за приготовление к тяжкому и (читай: или) особо тяжкому преступлению (ч. 2 коммент. статьи).

6. Приготовительные действия (гораздо реже — бездействие) к совершению преступления необходимо квалифицировать по соответствующей статье Особенной части УК РФ со ссылкой на ч. 1 коммент. статьи.

7. Срок или размер назначаемого виновному лицу наказания не может превышать 1/2 максимального срока или размера наиболее сурового вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ за оконченное (составом) преступление. При этом наказания в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы не применяются (ч. 2, 4 ст. 66).

8. Покушение на преступление — предусмотренное ч. 3 коммент. статьи умышленное действие (бездействие) лица, непосредственно направленное на совершение преступления (осуществление объективной стороны его состава), если при этом преступное намерение не было доведено до конца по не зависящим от данного лица обстоятельствам.

9. Недоведение преступного намерения до конца означает ненаступление общественно опасного последствия, например ненаступление смерти потерпевшего (ст. 105) или неосуществление всех предусмотренных диспозицией статьи УК РФ действий, в частности применение к потерпевшей насилия, но неосуществление полового сношения с ней (ст. 131).

10. Признаки покушения на преступление: а) виновное лицо совершает умышленное деяние; б) поведение лица непосредственно направлено на осуществление объективной стороны состава преступления; в) деяние виновного конкретизировано, т.е. направлено на определенный объект (предмет); г) преступление не доведено до конца; д) деяние прервано по не зависящим от виновного лица обстоятельствам (например, лицо, намеревающееся совершить убийство, не смогло произвести выстрел потому, что оказалось неисправным оружие).

11. Покушение может быть выражено как в форме действия, так и бездействием. Например, удар ножом в случае покушения на убийство (при активном преступном поведении) или отказ матери от кормления грудного ребенка с тем, чтобы лишить его жизни, если смерть ребенка не наступила в результате своевременного вмешательства посторонних лиц (при пассивном преступном поведении).

12. Некоторые правоведы считают, что в преступлениях с формальными составами покушение по общему правилу невозможно. Оно может встретиться лишь в случаях, когда совершение преступного действия осуществляется продолжительное время и может быть пресечено по причинам, не зависящим от воли виновного. Данная позиция представляется ошибочной, поскольку уголовное законодательство содержит ряд статей, описывающих преступления, покушение на совершение которых не связано с осуществлением виновным действий продолжительное время. Например, покушение на дачу взятки возможно в момент отказа от принятия вознаграждения потенциальным получателем взятки.

13. Покушение на преступление осуществляется с прямым умыслом. На это указывает ВС РФ . Вместе с тем можно допустить возможность покушения на преступление и с косвенным умыслом, например, если покушение на изнасилование осуществлено ВИЧ-инфицированным субъектом преступного посягательства (п. «б» ч. 3 ст. 131 и ч. 3 ст. 30).
———————————
См.: БВС РФ. 2005. N 8. С. 26; 1999. N 3. С. 2.

14. Иногда одно действие может свидетельствовать и о приготовлении к преступлению, и о покушении на преступление. Например, проникновение в чужое жилище для того, чтобы совершить убийство (в первом случае) или кражу (во втором случае). Здесь отличие приготовления к преступлению от покушения на преступление надобно проводить по сознательно-волевому отношению виновного лица к осуществлению предварительного преступного поведения.

15. Виды покушения на преступление: оконченное, неоконченное, негодное (посягательство на негодный объект или предмет, с негодным средством или орудием и т.д.).

15.1. Оконченное покушение представляет собой выполнение виновным лицом всех действий из числа намеченных им для достижения преступного результата. Преступный результат не наступает по причине, не зависящей от воли виновного. Например, злоумышленник, намереваясь совершить убийство, произвел выстрел, но промахнулся.

Оконченное покушение чрезвычайно близко оконченному преступлению и поэтому гораздо опаснее неоконченного покушения.

15.2. Неоконченное покушение — невыполнение виновным лицом всех действий из числа намеченных им для достижения преступного результата. Преступный результат также не наступает по причинам, не зависящим от воли виновного. Например, виновный, намереваясь совершить убийство, прицелился, нажал на спусковой крючок пистолета, но выстрела не последовало, произошла осечка. Здесь виновный не сумел произвести последнее действие, необходимое для достижения преступного результата, — произвести выстрел — по не зависящей от него причине.

15.3. Покушение на негодный объект или предмет. Преступное поведение направлено на объект или предмет, который не обладает теми признаками, которые вкладывает в него виновный. Например, А., желая убить В., произвел в него выстрел, однако В. умер до выстрела от кровоизлияния в мозг. Здесь имеет место покушение на негодный объект. Другой пример: желая совершить кражу денежных средств в сумме 5 млн. руб., виновный взломал сейф, но сейф оказался почти пуст, содержащаяся в нем сумма составила 30 руб. Это — покушение на негодный предмет.

15.4. Покушение с негодными средствами или орудиями. Виновное лицо для осуществления преступного намерения использовало такие средства или орудия, которые по своим свойствам не могли привести к достижению преступного результата. Например, виновный использовал для убийства неисправное огнестрельное оружие.

15.5. Покушение суеверными средствами — использование для совершения преступления сверхъестественных сил, которые с помощью обычного сознания, с точки зрения формальной логики объяснить невозможно (в частности, использование молитвы, заклинания). Данная разновидность покушения относится к числу покушений с негодными средствами и в отличие от иных видов покушения не влечет уголовной ответственности.

16. Покушение на преступление (за исключением покушения суеверными средствами) влияет на квалификацию общественно опасного деяния как преступления (кроме указания соответствующей статьи Особенной части УК РФ необходима ссылка на ч. 3 ст. 30), а также на срок или размер назначаемого наказания, которое не может превышать 3/4 максимального срока или размера наиболее сурового вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ за оконченное (составом) преступление; устраняет возможность применения наказания в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы (ч. 3, 4 ст. 66).

17. В судебной практике порой принимаются ошибочные решения: приготовление к преступлению квалифицируется как покушение на преступление. Однако приготовление тем и отличается от покушения, что действий, непосредственно направленных на выполнение объективной стороны состава преступления, не производится .
———————————
См.: БВС РФ. 2005. N 7. С. 14.

18. Если приготовление к преступлению или покушение на преступление прекращаются по субъективным причинам, т.е. по воле лица, совершающего общественно опасное деяние, то имеет место добровольный отказ от совершения преступления.

Другой комментарий к Ст. 30 Уголовного кодекса Российской Федерации

1. При квалификации приготовления следует иметь в виду, что при нем действия, образующие приготовление, не входят в объективную сторону подготавливаемого преступления.

Под орудиями совершения преступления следует понимать предметы, непосредственно используемые в процессе его совершения, увеличивающие физические возможности человека. Средствами совершения преступления являются предметы, вещества, энергия и приспособления, физические, химические и иные свойства которых используются для совершения преступления.

Под приисканием следует понимать приобретение, независимо от способа, средств или орудий совершения преступления. Это может быть покупка, обмен, приобретение во временное пользование, кража и др.

Изготовление отличается от приискания тем, что средства и орудия, необходимые для совершения преступления, создаются заново.

Приспособление средств и орудий совершения преступления предполагает их переделку из уже имеющихся в распоряжении виновного предметов.

Под приисканием соучастников понимается склонение третьих лиц к совершению преступления или их вербовка. Если лицу по не зависящим от него обстоятельствам не удалось склонить других лиц к совершению преступления, то оно отвечает за неудавшееся подстрекательство, квалифицируемое как приготовление к преступлению (ч. 5 ст. 34 УК РФ).

Под сговором понимается создание группы лиц, группы лиц по предварительному сговору или организованной группы для совершения преступления.

Под иным умышленным созданием условий для совершения преступления понимается устранение препятствий, изучение места совершения предполагаемого преступления и иная деятельность, направленная на обеспечение возможности совершить преступление.

2. При квалификации приготовления необходимо отличать его от не имеющего уголовно-правового значения обнаружения умысла. В данном случае само по себе высказывание намерения, не подкрепленное конкретными действиями, не может влечь за собой уголовную ответственность.

3. Покушение отличается от приготовления тем, что является посягательством на охраняемый уголовным законом объект, а действия при покушении входят в объективную сторону совершаемого преступления.

Объективная сторона покушения характеризуется тремя признаками: а) действие (бездействие) непосредственно направлено на совершение (исполнение) преступления; б) совершение (исполнение) преступления прервано; в) совершение (исполнение) преступления прервано по не зависящим от виновного обстоятельствам.

4. В судебной практике выделяется также негодное покушение: покушение на негодный объект и покушение с негодными средствами.

Для покушения на негодный объект характерно то, что реальный объект, на причинение вреда которому направлен умысел, вообще не ставится в опасность (например, попытка «убить» труп или украсть средства, ошибочно полагаемые наркотическими).

Покушение с негодными средствами представляет собой попытку совершить преступление с помощью таких средств и орудий, которые объективно в данном конкретном случае не могут причинить вред (фактическая ошибка в средствах совершения преступления).

Обе разновидности негодного покушения надлежит квалифицировать как покушение на то преступление, совершить которое намеревался виновный.

Статья 30. Приготовление к преступлению и покушение на преступление

СТ 30 УК РФ.

1. Приготовлением к преступлению признаются приискание, изготовление или
приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников
преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для
совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим
от этого лица обстоятельствам.

2. Уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому
преступлениям.

3. Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица,
непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было
доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Комментарий к Ст. 30 Уголовного кодекса

1. При квалификации приготовления следует иметь в виду, что при нем действия, образующие приготовление, не входят в объективную сторону подготавливаемого преступления.

Под орудиями совершения преступления следует понимать предметы, непосредственно используемые в процессе его совершения, увеличивающие физические возможности человека. Средствами совершения преступления являются предметы, вещества, энергия и приспособления, физические, химические и иные свойства которых используются для совершения преступления.

Под приисканием следует понимать приобретение, независимо от способа, средств или орудий совершения преступления. Это может быть покупка, обмен, приобретение во временное пользование, кража и др.

Изготовление отличается от приискания тем, что средства и орудия, необходимые для совершения преступления, создаются заново.

Приспособление средств и орудий совершения преступления предполагает их переделку из уже имеющихся в распоряжении виновного предметов.

Под приисканием соучастников понимается склонение третьих лиц к совершению преступления или их вербовка. Если лицу по не зависящим от него обстоятельствам не удалось склонить других лиц к совершению преступления, то оно отвечает за неудавшееся подстрекательство, квалифицируемое как приготовление к преступлению (ч. 5 ст. 34 УК).

Под сговором понимается создание группы лиц, группы лиц по предварительному сговору или организованной группы для совершения преступления.

Под иным умышленным созданием условий для совершения преступления понимается устранение препятствий, изучение места совершения предполагаемого преступления и иная деятельность, направленная на обеспечение возможности совершить преступление.

2. При квалификации приготовления необходимо отличать его от не имеющего уголовно-правового значения обнаружения умысла. В данном случае само по себе высказывание намерения, не подкрепленное конкретными действиями, не может влечь за собой уголовную ответственность.

3. Покушение отличается от приготовления тем, что является посягательством на охраняемый уголовным законом объект, а действия при покушении входят в объективную сторону совершаемого преступления.

Объективная сторона покушения характеризуется тремя признаками: а) действие (бездействие) непосредственно направлено на совершение (исполнение) преступления; б) совершение (исполнение) преступления прервано; в) совершение (исполнение) преступления прервано по не зависящим от виновного обстоятельствам.

4. В судебной практике выделяется также негодное покушение: покушение на негодный объект и покушение с негодными средствами.

Для покушения на негодный объект характерно то, что реальный объект, на причинение вреда которому направлен умысел, вообще не ставится в опасность (например, попытка «убить» труп или украсть средства, ошибочно полагаемые наркотическими).

Покушение с негодными средствами представляет собой попытку совершить преступление с помощью таких средств и орудий, которые объективно в данном конкретном случае не могут причинить вред (фактическая ошибка в средствах совершения преступления).

Обе разновидности негодного покушения надлежит квалифицировать как покушение на то преступление, совершить которое намеревался виновный.

Статья 30. Приготовление к преступлению и покушение на преступление

1. Приготовлением к преступлению признаются приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

2. Уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям.

3. Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Комментарий к Ст. 30 УК РФ

1. В соответствии с комментируемой статьей приготовление характеризуется объективными и субъективными признаками. Объективные признаки: создание условий для совершения преступления; преступление не доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам. Субъективные признаки: умышленный характер создания условий для совершения преступления.

2. Создание условий для совершения преступления, исходя из текста закона, возможно активными действиями. Их перечень в ч. 1 комментируемой статьи не является исчерпывающим. В законе к числу деяний, создающих условия для совершения преступления, отнесены: приискание средств и орудий совершения преступления — это законный либо незаконный способ приобретения средств или орудий совершения преступления (покупка, находка, похищение); изготовление, т.е. создание средств или орудий заново именно для совершения преступления (финского ножа, ключа); приспособление средств или орудий представляет собой обработку, приведение их в состояние, пригодное для совершения задуманного преступления (ремонт, превращение охотничьего ружья в обрез).

К объективным признакам приготовления отнесены также приискание соучастников преступления (например, вербовка любыми способами, изучение возможного исполнителя среди группы риска) и сговор на совершение преступления (например, достижение договоренности совершить преступление).

Иное умышленное создание условий для совершения преступления лежит за пределами приведенного перечня приготовительных действий и может быть разнообразным (исследование места совершения преступления, разработка плана совершения преступления, подыскание места хранения похищенного) .
———————————
Приготовлением к преступлению признаются приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

3. Недоведение преступления до конца по не зависящим от лица обстоятельствам означает, что преступление не доводится до конца и обычно не по субъективным (страх наказания, жалость по отношению к жертве), а по объективным причинам.

4. Названные объективные признаки приготовления лежат за пределами состава преступления, т.е. он еще не начал осуществляться. Однако в некоторых случаях в силу повышенной общественной опасности приготовительных действий законодатель признает их (например, организационную деятельность) одним из вариантов проявления объективной стороны конкретного оконченного преступления (см. ст. ст. 209, 212, 232, 241 УК).

5. Приготовление характеризуется умышленной формой вины.

6. Уголовно наказуемым (ч. 2 комментируемой статьи) является приготовление только к тяжкому или особо тяжкому преступлениям (см. коммент. к ст. 15).

Например, подделка ценных бумаг различных негосударственных организаций и предприятий квалифицируется как приготовление к мошенничеству. Так же квалифицируется подделка билета денежно-вещевой лотереи с целью сбыта или незаконного получения выигрыша, поскольку он не является ценной бумагой, ответственность за подделку которой предусмотрена ст. 186 УК (п. 8 Постановления Пленума ВС РФ от 28.04.1994 N 2).

7. Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам (ч. 3 комментируемой статьи) . В законе указано на возможность покушения как путем действий, так и путем бездействия. Объективные признаки покушения: действия (бездействие), непосредственно направленные на совершение преступления; преступление не доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам. Субъективные признаки: умышленный характер действия (бездействия), непосредственно направленного на совершение преступления.
———————————
Уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям.

8. Действия (бездействие) при покушении направлены непосредственно на совершение преступления. Это означает, что охраняемый уголовным законом объект уже начинает претерпевать изменения, а действия (бездействие) являются частью объективной стороны оконченного преступления. Признание действий (бездействия) покушением зависит от конструкции состава преступления.

Грабеж описан в ст. 161 УК как материальный состав, и для признания содеянного покушением на грабеж достаточно одного изъятия имущества (действия) и не требуется его обращения в свою пользу или в пользу других лиц (последствия). Если лицо, совершившее кражу, задержано за воротами дома с изъятым чужим имуществом до получения им возможности распорядиться этим имуществом, содеянное образует покушение на кражу .
———————————
БВС РФ. 1998. N 6. С. 22; N 10. С. 5; 2007. N 11. С. 17.

Например, действия К. и З. были квалифицированы как оконченное преступление (мошенничество в крупном размере). Однако, несмотря на факт выезда машины с полученными по подложным документам ящиками растворителя за территорию Открытого акционерного общества «Химпром», они не имели возможности распорядиться похищенным, ибо один был задержан до выезда автомашины со склада, а другой ожидал машину с похищенным на другом складе. Надзорная инстанция квалифицировала их действия как покушение на мошенничество .
———————————
БВС РФ. 2003. N 10. С. 23; 2009. N 11. С. 20.

Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ разъяснила, что в случае передачи наркотического средства в ходе проверочной закупки, проводимой представителями правоохранительных органов в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» (в ред. от 29.11.2012) , содеянное образует покушение на преступление, предусмотренное ст. 228 УК, так как в этих случаях происходит изъятие наркотического средства (психотропного вещества) из оборота .
———————————
СЗ РФ. 1995. N 33. Ст. 3349; 1997. N 29. Ст. 3502; 1998. N 30. Ст. 3613; 1999. N 2. Ст. 233; 2000. N 1 (ч. 1). Ст. 8; 2001. N 13. Ст. 1140; 2003. N 2. Ст. 167; N 27 (ч. 1). Ст. 2700; 2004. N 27. Ст. 2711; N 35. Ст. 3607; 2005. N 49. Ст. 5128; 2007. N 31. Ст. 4008, 4011; 2008. N 18. Ст. 1941; N 52 (ч. 1). Ст. 6227, 6235, 6248; 2011. N 1. Ст. 16; N 48. Ст. 6730; N 50. Ст. 7366; 2012. N 29. Ст. 3994; N 49. Ст. 6752.

БВС РФ. 2007. N 11. С. 18; 2008. N 2. С. 26; 2009. N 8. С. 37.

Так же, как покушение, были квалифицированы действия лица в отношении одного и того же потерпевшего, направленные на достижение единого преступного результата, совершенные в короткий промежуток времени и объединенные одними и теми же целями и мотивами. Дополнительную квалификацию еще и по ч. 1 ст. 30 УК Президиум ВС РФ исключил как излишнюю .
———————————
БВС РФ. 2008. N 10. С. 12.

Возможность покушения в преступлениях с формальным составом ограничена рядом условий. Оно возможно, когда объективная сторона преступления складывается из нескольких действий либо когда между началом преступных действий и их окончанием имеется разрыв во времени.

Как покушение на незаконное перемещение в крупных размерах товаров через таможенную границу были квалифицированы действия Т., организовавшего перемещение через таможенную границу 23 и 21 т лома цветных металлов, который был задержан на таможне .
———————————
БВС РФ. 1998. N 2. С. 7. См. также: БВС РФ. 2009. N 9. С. 26.

9. При покушении, как и при приготовлении, преступление не доводится до конца по не зависящим от лица обстоятельствам. Такие обстоятельства разнообразны и обусловлены объективными причинами .
———————————
БВС РФ. 2011. N 2. С. 32.

Например, как покушение на создание банды следует квалифицировать активные действия лица, направленные на создание устойчивой вооруженной группы, но своевременно пресеченные правоохранительными органами либо по другим, не зависящим от этого лица обстоятельствам не приведшие к возникновению банды (п. 7 Постановления Пленума ВС РФ от 17.01.1997 N 1).

Взяткодатель или лицо, передающее взятку или незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе, несет ответственность за покушение на преступление, предусмотренное ст. 291 УК или соответствующей частью ст. 204 УК, если должностное лицо или лицо, осуществляющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, отказалось принять взятку или незаконное вознаграждение. В то же время не является покушением на эти преступления высказанное намерение лица дать (получить) взятку, если для реализации преступного намерения оно не предпринимало никаких конкретных действий (п. 11 Постановления Пленума ВС РФ от 10.02.2000 N 6).

10. С субъективной стороны покушение является умышленным преступлением. Лицо осознает общественную опасность своих действий (бездействия), непосредственно направленных на совершение преступления, и желает их совершить (при покушении на преступление с формальным составом) либо осознает общественную опасность своих действий, непосредственно направленных на совершение преступления, предвидит неизбежность или возможность наступления общественно опасных последствий и желает их наступления (при покушении на преступления с материальным составом). Так, высшая судебная инстанция неоднократно подчеркивает, что покушение на убийство совершается только с прямым умыслом (п. 2 Постановления Пленума ВС РФ от 27.01.1999 N 1) .
———————————
См. также: БВС РФ. 1999. N 6. С. 15.

Исследование направленности умысла помогает правильной квалификации, отграничению покушения от оконченного преступления, от покушений на другие преступления.

Например, признание содеянного покушением на изнасилование зависит в том числе от двух обстоятельств: лицо должно действовать с целью совершения полового акта, и примененное насилие должно являться средством к достижению этой цели. Именно эти два обстоятельства позволяют констатировать наличие покушения на изнасилование, а также отграничить покушение на изнасилование от насильственных действий сексуального характера (п. 5 Постановления Пленума ВС РФ от 15.06.2004 N 11).

11. Практике и теории уголовного права известно несколько видов покушений, не регламентированных в ст. 30 УК:

а) покушение на негодный объект и покушение с негодными средствами (критерий их разграничения — характер причин недоведения преступления до конца).

Много ошибок на практике вызывает понимание покушения на негодный объект, когда, в частности, вследствие особых свойств предмета посягательства действия виновного не посягают на намеченный им объект уголовно-правовой охраны и не могут фактически причинить ему вреда (вместо яда дает жертве безвредный порошок; желая завладеть имуществом, вместо человека стреляет в манекен). Особенность такого негодного покушения состоит в том, что преступление не может быть окончено в силу фактической ошибки, допускаемой виновным.

При покушении с негодными средствами лицо использует такие средства или орудия, которые объективно не могут быть использованы для достижения преступной цели (стреляет из стартового пистолета, считая его боевым);

б) оконченное покушение и неоконченное покушение (критерий их разграничения — степень реализации преступных намерений).

При оконченном покушении лицо сделало все от него зависящее, но преступный результат не наступил по не зависящим от него различным причинам (выстрелил в жертву, но промахнулся). Оконченное покушение наиболее близко к оконченному преступлению и обычно влечет более суровое наказание.

При неоконченном покушении лицо по не зависящим от него причинам не сделало всего того, что, по его мнению, требовалось для наступления преступного результата (замахнулся ножом на потерпевшего, но был схвачен за руку). При неоконченном покушении отсутствует реальная возможность причинения вреда.

Эти виды покушения на квалификацию не влияют, но могут учитываться при назначении наказания вследствие различной степени их общественной опасности.

Статья 30 УК РФ. Приготовление к преступлению и покушение на преступление

1. Приготовлением к преступлению признаются приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

2. Уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям.

3. Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Комментарии к ст. 30 УК РФ

1. Приготовление как начальная стадия преступления заключается в выполнении действий, направленных на создание условий для последующего совершения оконченного преступления. Иными словами, это подготовительная деятельность, включающая широкий круг действий, предусмотренных ч. 1 комментируемой статьи. Особенностью рассматриваемой стадии является то, что входящие в ее содержание действия хотя и представляют реальную угрозу для объекта конкретного преступления, однако его объективной стороной не предусмотрены, непосредственного вреда данному объекту еще не причиняют и прямо на совершение преступления не направлены. Речь идет именно о приготовлении к конкретному преступлению, а не о действиях (например, изготовлении оружия или отмычек к замкам, подделке документов и т.п.), которые могут быть использованы в дальнейшей преступной деятельности.

В ряде случаев приготовительные действия в силу их общественной опасности могут образовывать самостоятельный состав и быть квалифицированы как оконченное преступление. В частности, создание устойчивой вооруженной группы в целях нападения на граждан и организации образует бандитизм (ч. 1 ст. 209 УК); призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами — массовые беспорядки (ч. 3 ст. 212 УК); незаконные изготовление или ремонт огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, а равно незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств — незаконное изготовление оружия (ч. 1 ст. 223 УК).

2. Понятие и содержание приготовления определены в ч. 1 комментируемой статьи. Можно выделить его объективные и субъективные признаки. Объективные признаки характеризуют, во-первых, действия, направленные на создание условий для совершения преступления; во-вторых, наличие ситуации, когда преступление не доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам. Субъективный признак проявляется в том, что приготовительные действия выполняются осознанно и целенаправленно для совершения умышленного преступления.

3. Приготовление к преступлению имеет место тогда, когда совершено хотя бы одно из предусмотренных уголовным законом действий, каждое из которых имеет определенное содержание.

Приисканием признается приобретение (временное позаимствование, находка, обмен, покупка, похищение) средств или орудий совершения преступления, причем как законное, так и противоправное. Изготовлением является создание заново средств или орудий совершения преступления, преимущественно самим виновным либо его соучастником. Приспособлением считается любой способ видоизменения, улучшения средств или орудий преступления, прежде всего самим виновным либо его соучастником.

Средствами или орудиями преступления признаются любые предметы, инструменты и приспособления, используемые для реализации преступных целей и облегчающие совершение задуманного деяния. Так, орудиями могут быть лестницы и веревки для проникновения в квартиру извне, ломики-«фомки» и домкраты для взлома двери квартиры или дверцы металлического сейфа, отмычки для открывания замков двери, яды для умерщвления потерпевшего. Общим признаком орудий преступления является то, что они непосредственно используются в процессе выполнения действий, образующих объективную сторону преступления, усиливая физические возможности лица. Средства же преступления, как правило, при непосредственном выполнении подобных действий не применяются, а используются для облегчения преступного деяния, достижения преступного результата или сокрытия с места преступления. К средствам относятся поддельные документы и печати, используемые для получения доступа в помещение либо беспрепятственного выхода из него, снотворное для усыпления потерпевшего либо иного лица в целях совершения последующего хищения имущества, автомобиль или иное транспортное средство, используемые для транспортировки похищенного имущества, и т.п.

Приискание соучастников заключается в поиске и последующем привлечении других лиц к соучастию в совершении преступления. Это может быть сделано путем уговоров, обещаний, угроз, запугивания, шантажа и др. Сговор соучастников предполагает достижение предварительной договоренности о времени, месте, способе, распределении ролей и иных обстоятельствах совместного совершения преступления.

Иное умышленное создание условий включает любые другие, не предусмотренные ч. 1 комментируемой статьи, действия по приготовлению (подготовке) к совершению преступления. К ним можно отнести: наблюдение за предполагаемым местом преступления (например, загородным домом) и потенциальной жертвой посягательства; составление плана местности; заблаговременное устранение препятствий (в частности, отключение телефонной связи, сигнализации или энергоснабжения).

4. Недоведение преступления до конца по не зависящим от лица обстоятельствам имеет место тогда, когда начатые преступные действия не доводятся до завершения не по инициативе самого лица (по причине жалости, страха, нерешительности), а по объективным обстоятельствам (неожиданное появление посторонних лиц, вмешательство сотрудников правоохранительных органов, сильный дождь и др.).

5. Уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлению. Таким образом, ответственность за эту стадию преступления является ограниченной, что учитывается и при назначении наказания (ст. 66 УК).

6. Покушением на преступление по российскому уголовному закону (ч. 3 ст. 30) признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

С объективной стороны покушение характеризуется: а) действием или бездействием, непосредственно направленным на совершение преступления; б) действием или бездействием, не завершенным, не доведенным до конца; в) незавершенностью действия или бездействия по причинам (обстоятельствам), не зависящим от самого лица.

Субъективная сторона покушения выражается в виде прямого умысла, что означает: применительно к формальному составу преступления — лицо осознает общественную опасность своего действия либо бездействия, непосредственно направленного на преступный результат, и желает это действие (бездействие) совершить; применительно к материальному составу преступления — лицо осознает общественную опасность подобного действия (бездействия), предвидит неизбежность или возможность наступления преступных последствий и желает их наступления.

Таким образом, в отличие от приготовления при покушении лицо выполняет частично или полностью действия (бездействие), непосредственно направленные на объект преступления и образующие объективную сторону конкретного состава. От оконченного преступления покушение отличается незавершенностью действия (бездействия) либо не наступлением общественно опасных последствий по обстоятельствам, не зависящим от воли и поведения лица.

В доктрине уголовного права и правоприменительной практике выделяют виды покушений: а) по степени завершенности деяния (количественный критерий) — оконченное и неоконченное; б) по степени реальности (опасности) деяния (качественный критерий) — годное и негодное.

Оконченным (завершенным) признается покушение, при котором лицо выполнило все действия (бездействие), необходимые по его замыслу для совершения преступления, но результат (последствия) не наступил по не зависящим от этого лица обстоятельствам. Оконченное покушение может иметь место только в преступлениях с материальным составом, поскольку выполнение всех действий при формальном составе будет означать совершение оконченного преступления. Если же лицо выполнило не все действия, объективно необходимые для совершения преступления, речь должна идти о неоконченном покушении. Следует сказать, что в литературе данный вопрос до сих пор остается дискуссионным.

Неоконченное (незавершенное) покушение характеризуется тем, что лицо не смогло или не успело совершить всех действий (бездействия), которые по его представлению были необходимы для совершения преступления. В ряде случаев при неоконченном покушении ответственность наступает не только за то преступление, которое не доведено до конца (с указанием на ч. 3 ст. 30 УК), но и за фактически совершенное деяние и его последствия, если они предусмотрены в качестве самостоятельного состава (например, по ст. 167 УК за умышленные уничтожение или повреждение имущества при покушении на кражу или грабеж).

Годное (реальное) покушение имеет место, когда оно направлено на реальный (годный) объект и предмет, совершается с настоящими (годными) орудиями и средствами преступления. Оно может быть как оконченным, так и неоконченным, ответственность за него наступает с учетом ч. 3 ст. 29 УК.

Негодное (мнимое) покушение связано с посягательством лица в силу его заблуждения на негодные объект или предмет либо с использованием негодных орудий или средств преступления. Покушение на негодный объект или предмет в зависимости от ситуации имеется в тех случаях, когда лицо заблуждается относительно реальности объекта (предмета) преступления, считая его настоящим, хотя на самом деле не причиняет ему вреда, поскольку в действительности посягает на иной объект или предмет преступления. Такая ситуация возникает, например, при взломе сейфа, в котором вместо ожидаемых преступником денег хранились важные личные документы. Названные действия надлежит квалифицировать по совокупности как покушение на кражу по ч. 3 ст. 30, ч. ч. 1 — 4 ст. 158 УК и как похищение документов по ч. 2 ст. 325 УК, если лицом были взамен денег похищены паспорт или иные важные личные документы гражданина.

Покушение с негодными орудиями или средствами наличествует в тех случаях, когда лицо в силу заблуждения совершает посягательство с применением таких орудий (средств), которые по своим качествам не могут причинить вреда либо причиняют меньший вред объекту (предмету) преступления. Именно так оценивается посягательство на жизнь потерпевшего, при котором виновный вместо настоящего ножа применяет мастерски изготовленный из жести и пластмассы кинжал, принимая его за годное оружие. Подобные действия надлежит квалифицировать как покушение на убийство по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК.

Таким образом, во всех видах негодного покушения имеет место заблуждение лица относительно действительных обстоятельств содеянного, т.е. фактическая ошибка. В подобных ситуациях действия виновного, выполненные во исполнение его умысла, направлены на совершение преступного деяния и достижение преступного результата, который не наступает по не зависящим от лица обстоятельствам. В связи с этим негодное покушение следует квалифицировать как покушение на то преступление, которое желал совершить виновный. Если же помимо покушения на данное преступление действия лица содержат все признаки состава иного оконченного преступления, содеянное необходимо квалифицировать дополнительно по правилам идеальной совокупности.

Взыскание алиментов гражданский процесс

Взыскание алиментов гражданский процесс

Согласно п. 2 ст. 80 СК РФ при невыполнении обязанности родителя по содержанию своего несовершеннолетнего ребенка средства на его содержание взыскиваются в судебном порядке. Если свою обязанность не выполняет один родитель, то взыскание осуществляется по иску второго родителя или лица, его заменяющего.

Кроме того, при определенных условиях правом на предъявление иска о взыскании алиментов наделяется орган опеки и попечительства (п. 3 ст. 80 СК РФ).

При этом следует отметить, что законом предусматривается два способа определения размера алиментов на несовершеннолетнего ребенка:

1) в долях к заработку или иному доходу (ст. 81 СК РФ);

2) в твердой денежной сумме или одновременно в долях и твердой денежной сумме (ст. 83 СК РФ).

В соответствии с п. 2 ст. 81 СК РФ с учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств размер установленных в законе долей может быть уменьшен или увеличен.

Помимо основных периодических платежей при наличии исключительных обстоятельств каждый из родителей может быть привлечен судом к несению дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами (ст. 86 СК РФ). Такие расходы определяются только в твердой денежной сумме и подлежат взысканию ежемесячно. Суд может решить вопрос об обязанности родителя участвовать как в фактически понесенных одним из родителей дополнительных расходах, так и в тех, которые необходимо произвести в будущем.

Общими, входящими в предмет доказывания по всем делам о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей являются следующие факты:

1) наличие родительских правоотношений между несовершеннолетним ребенком и лицом (лицами), к которому предъявляется требование о взыскании алиментов;

2) несовершеннолетие ребенка;

3) нахождение несовершеннолетнего ребенка на иждивении лица, предъявившего иск о взыскании алиментов на его содержание;

4) наличие или отсутствие между родителями заключенного в установленном законом порядке и форме соглашения об уплате алиментов;

5) непредоставление содержания несовершеннолетнему ребенку или несоответствие предоставляемого содержания размеру, установленному законом.

Если иск предъявляется органом опеки и попечительства, то в предмет доказывания включается факт непредъявления иска в суд законным представителем, с которым проживает ребенок и на попечении которого он находится.

При взыскании алиментов в долях от заработка или иного дохода родителя в предмет доказывания дополнительно включаются следующие факты:

1) наличие или отсутствие постоянного места работы;

2) наличие регулярного заработка или иного дохода.

При взыскании алиментов в твердой денежной сумме или одновременно в долях и твердой денежной сумме наряду с вышеуказанными общими фактами в предмет доказывания включаются следующие факты:

1) наличие у родителя, обязанного уплачивать алименты, нерегулярного, меняющегося заработка и (или) иного дохода;

2) получение ответчиком заработка и (или) иного дохода полностью или частично в натуре или в иностранной валюте;

3) отсутствие у родителя, обязанного уплачивать алименты, заработка и (или) иного дохода;

4) другие случаи, когда взыскание алиментов в долях невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон.

Следует отметить, что именно при взыскании алиментов в твердой денежной сумме или одновременно в долях и твердой денежной сумме должен учитываться и соответственно включаться в предмет доказывания прежний уровень обеспечения несовершеннолетнего ребенка. Так, п. 2 ст. 83 СК РФ указывает, что размер твердой денежной суммы определяется судом исходя из максимально возможного его сохранения с учетом материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств.

К прежнему уровню обеспечения несовершеннолетнего ребенка может быть отнесена необходимость продолжения обучения в специализированной школе, музыкальной школе, за рубежом и проч., на что ранее у ребенка была возможность.

Как уже указывалось, с учетом же материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств, в соответствии с п. 2 ст. 81 СК РФ судом может быть уменьшен или увеличен размер установленных в законе долей. На такую возможность обращается особое внимание в п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. №9.

В частности, обстоятельствами, учитываемыми судом при определении размера твердой денежной суммы или долей, а соответственно и входящими в предмет доказывания, могут быть:

1) наличие у плательщика алиментов других несовершеннолетних детей;

2) наличие у ответчика других нетрудоспособных членов семьи, которым он обязан предоставлять содержание;

3) выплата ответчиком содержания по другим исполнительным документам;

4) наличие инвалидности у плательщика алиментов;

5) наличие у плательщика алиментов заболевания, которое препятствует продолжению прежней работы;

6) нахождение ответчика на пенсии по возрасту или состоянию здоровья;

7) поступление несовершеннолетнего ребенка, на которого взыскивается содержание, на постоянную работу;

8) занятие несовершеннолетним ребенком, на которого взыскивается содержание, предпринимательской деятельностью и др.

При взыскании дополнительных расходов в предмет доказывания должны быть включены дополнительно следующие обстоятельства:

1) тяжелая болезнь несовершеннолетнего ребенка;

2) увечье несовершеннолетнего ребенка;

3) необходимость оплаты постороннего ухода за несовершеннолетним ребенком;

4) необходимость регулярного стационарного, амбулаторного или санаторно-курортного лечения;

5) необходимость приобретения специальных средств передвижения и другие исключительные обстоятельства.

Распределение обязанностей по доказыванию. На родителе или лице, его заменяющем, предъявившем требование о взыскании алиментов, лежит обязанность доказать, что несовершеннолетний ребенок находится у него на иждивении, а другой родитель не оказывает ему содержания или предоставляет его в недостаточном размере. Истец же доказывает обстоятельства, являющиеся основанием для увеличения установленной законом доли, определения взыскания в виде твердой денежной суммы.

Орган опеки и попечительства, предъявивший иск о взыскании алиментов в соответствии с п. 3 ст. 80 СК РФ, обязан доказать те обстоятельства, на которые он ссылается в обоснование исковых требований.

Ответчик в свою очередь должен доказать обстоятельства, наличие которых является основанием для уменьшения подлежащей взысканию доли его заработка, а также размера твердой денежной суммы.

При взыскании дополнительных расходов основное бремя доказывания возлагается на истца.

Необходимые доказательства. По всем делам о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка независимо от способа определения размера подлежащей взысканию суммы должны быть представлены:

• свидетельство о рождении несовершеннолетнего ребенка, на которого взыскиваются алименты;

• справка с места жительства о нахождении ребенка на иждивении истца;

• справка с места работы ответчика о его заработке и о том, не производится ли с него удержаний алиментов в пользу других лиц либо в возмещение ущерба, и др.

Для подтверждения факта недостаточного предоставления содержания могут быть представлены квитанции о телеграфных и почтовых переводах.

При предъявлении иска о взыскании алиментов в твердой денежной сумме или одновременно в долях и твердой денежной сумме могут быть представлены:

• справка с места работы ответчика о доходах физического лица за год;

• справка из службы занятости о постановке на учет по безработице и другие письменные доказательства.

Для учета материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств могут быть представлены:

• справка с места работы истца о размере заработка;

• копии свидетельств о рождении других несовершеннолетних детей плательщика алиментов;

• справка с места жительства о составе семьи ответчика и нахождении на его иждивении других членов семьи;

• заключение МСЭК об утрате трудоспособности ответчика;

• копия пенсионного удостоверения по инвалидности;

• справка о размере пенсии плательщика алиментов;

• копия трудового договора, заключенного с несовершеннолетним ребенком, и другие письменные доказательства.

С целью взыскания дополнительных расходов могут быть представлены:

• справка о состоянии здоровья ребенка;

• выписка из истории болезни ребенка;

• заключение ВКК о необходимости постороннего ухода, регулярного санаторно-курортного лечения, специальных средств передвижения для ребенка;

• квитанции о стоимости регулярно используемых лекарств;

• квитанции о стоимости стационарного, санаторно-курортного лечения и другие письменные доказательства.

Так, в гражданском судопроизводстве при разбирательстве дела и пересмотре решений основные усилия судей направлены наСудебное доказывание – четко и детально регламентированная процессуальным правом гражданская процессуальная деятельность суда.

Понятие судебного доказательства в гражданском процессе имеет две стороны: фактические данные и средства доказывания.Участники судопроизводства могут обращать внимание суда на те или иные обстоятельства, связанные с осмотром (М.К. Треушников).

Проблема распределения обязанностей по доказыванию характерна только для гражданского судопроизводства. Как известно, в уголовном процессе и в административном судопроизводстве доказывание составляет процессуальную обязанность только.

Распределение обязанностей по доказыванию. В гражданском процессуальном праве обязанность доказывания (ее еще называют бременем доказывания) распределяется следующим образом: каждая сторона должна доказать обстоятельства.

* См.: Коваленко А.Г. Исследование средств доказывания в гражданском судопроизводстве. Саратов, 1989; Треушников М.К. Доказательства и доказывание в советском гражданском процессе.

Окончательно формирует предмет доказывания судья в ходе подготовки дела к судебному разбирательству и в судебном заседании.Согласно статье 117 Конституции РФ, в России в настоящее время признаны четыре судопроизводства (судебных процессов): гражданский.

В настоящее время письменные доказательства являются самими распространенными средствами доказывания – большинствоСогласно статье 117 Конституции РФ, в России в настоящее время признаны четыре судопроизводства (судебных процессов): гражданский.

При установлении таких обстоятельств данные факты подлежат доказыванию на общих основаниях. К содержанию книги: Гражданский процесс. Смотрите также

Действие норм гражданского процессуального закона во времени и в пространстве. Виды гражданского судопроизводства.Судебное доказывание и судебные доказательства по гражданскому делу.

Определение предмета доказывания может быть подвергнуто корректировке в процессе рассмотрения дела.С. 17; Решетникова И.В. Доказательственное право и гражданском судопроизводстве.

§ 4. Правовые аксиомы в гражданском судопроизводстве. Глава 3. ГРАЖДАНСКИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ.§ 4. Распределение обязанностей по доказыванию. Доказательственные презумпции. § 5. Классификация доказательств.

Однако это распространенное определение не отражает некоторых существенных признаков данного средства доказывания.Согласно статье 117 Конституции РФ, в России в настоящее время признаны четыре судопроизводства (судебных процессов): гражданский.

6. Представители обвиняемого, потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика.1. Задачи уголовного судопроизводства и доказательственное право. 2. Объективная истина как цель доказывания.

Толкование ч. 2 ст. 49 ГПК приводит к выводу о том, что перечень средств доказывания является исчерпывающим и никакие иные средства не могут быть правомерными в гражданском судопроизводстве.

потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители.1. Доказывание как деятельность, протекающая в рамках уголовного. судопроизводства и направленная на решение его задач, регулируется.

И хотя судебное доказывание занимает в деятельности заинтересованных лиц и в составе гражданского процесса большое место, тем не менее судопроизводство не сводится только к нему.

В гражданском процессе ОБЯЗАННОСТЬ ДОКАЗЫВАНИЯ — обязанность сто-. рон доказать обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание. своих требований и возражений.

На основании одного косвенного доказательства невозможно получить достоверного вывода об искомом факте. Они используются в совокупности с другими доказательствами. К содержанию книги: Гражданский процесс.

Так, правило распределения обязанностей по доказыванию между сторонами было известно Российскому уставу гражданского судопроизводства, ГПК РСФСР 1923 г. В действующем ГПК оно закреплено в ч. 1 ст. 50.

В гражданском процессе с помощью доказательств выясняется наличие или.Помимо обстоятельств, входящих в предмет доказывания, ДО-. КАЗАТЕЛЬСТВА устанавливают также вспомогательные факты, достоверное зна

Взыскание алиментов гражданский процесс

Порядок взыскания алиментов

ПОРЯДОК ВЗЫСКАНЯ АЛИМЕНТОВ

К сожалению, в настоящее время много семейных пар в г. Днепропетровске (Днепре), у которых есть дети, расторгают брак и сталкиваются с проблемой урегулирования алиментных правоотношений. Далеко не всегда стороны достигают компромисса в этом вопросе, и возникает необходимость в судебном урегулировании спора.

Так с чего же начать процедуру взыскания алиментов на детей, — вот вопрос, который беспокоит многих.

В этой статье мы разберем последовательность действий, необходимых для инициирования судебного процесса о взыскании алиментов и достижения положительного результата по итогам его завершения.

Для того чтобы обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании алиментов, необходим следующий пакет документов:

— исковое заявление о взыскании алиментов;

— копия паспорта истца (того, кто обращается в суд);

— копия свидетельства о рождении ребенка (детей);

— копия свидетельства о браке, если стороны состоят в браке;

— копия решения суда о расторжении брака, если стороны его расторгли в судебном порядке;

— доказательства проживания ребенка с получателем алиментов и отдельного проживания плательщика алиментов.

Более подробную консультацию Вы сможете получить у наших адвокатов и юристов по взысканию алиментов в г. Днепропетровске (Днепре).

Разберем его детальнее.

Исковое заявление о взыскании алиментов должно соответствовать требованиям ст. 175 Гражданского процессуального кодекса Украины (далее – ГПК) и должно содержать, в частности, наименование суда, в который подается иск, Ф.И.О. сторон, идентификационные коды, обоснование исковых требований и доказательства в подтверждение этому, формулировку исковых требований, перечень приложений к иску.

В какой суд подавать иск о взыскании алиментов?

В соответствии со ст. 28 ГПК Украины иски о взыскании алиментов можно подавать в суд, расположенный как по месту регистрации (прописки) истца, так и по месту регистрации ответчика. Право выбора суда предоставляется истцу.

Важно! В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 5 Закона Украины «О судебном сборе» при подаче иска о взыскании алиментов судебный сбор не оплачивается.

Немало вопросов возникает у клиентов по поводу документов, подтверждающих проживание ребенка с получателем алиментов и отдельного проживания плательщика алиментов. Зачем они вообще нужны?

Ответ на этот вопрос кроется в ст. 181 Семейного кодекса Украины.

По смыслу этой статьи родитель, который проживает отдельно от ребенка , обязан принимать участие в его содержании в денежной и/или натуральной форме. Исходя из этого необходимо доказать два юридически значимых факта: отдельного проживания от ребенка другого из родителей и невыполнение им своей обязанности по содержанию ребенка.

Документами, подтверждающих отдельное проживание одного из родителей, являются справки о составе семьи, выданные жилищно-эксплуатационными организациями, органами местного самоуправления. Также указанные факты могут подтверждаться показаниями свидетелей.

Если Вам необходима консультация адвоката по взысканию алиментов в Днепропетровске (Днепре), Вы всегда можете обратиться к нам и получить квалифицированную юридическую помощь.

Оставьте комментарий или задайте вопрос

(не забудьте подписаться на ответы, чтобы получить уведомление о них на е-майл)

© 2012,Юридический центр И. Карлаша. Все права защищены.
При использовании материалов сайта, ссылка на karlash.com.ua обязательна.

Адвокат Днепропетровск, услуги адвоката, юридические услуги в Днепропетровске
каталог ссылок

2. Основания для взыскания алиментов

Основаниями взыскания алиментов могут быть:

— решение суда о взыскании алиментов;

— соглашение об уплате алиментов.

Судебный приказ о взыскании алиментов представляет собой судебное постановление, вынесенное судьей единолично в рамках приказного производства на основании заявления соответствующего требования.

Заявление в суд о вынесении судебного приказа по форме и содержанию должно соответствовать требованиям, установленным ст. 124 ГПК РФ, и может быть подано независимо от срока, истекшего с момента возникновения права на алименты (п. 1 ст. 107 СК РФ).

Приказное производство регламентируется гл. 11 ГПК РФ. Преимуществом такого порядка выступает его оперативность, так как судебный приказ по существу заявленного требования должен быть вынесен в течение пяти дней со дня поступления заявления о вынесении судебного приказа в суд. При этом судебное разбирательство не проводится, и стороны в суд не вызываются (ст. 126 ГПК РФ), так как в основе приказного производства лежит идея о разграничении бесспорных и спорных дел о взыскании алиментов .

См.: Кудрявцева Е.В. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. М., 2007. С. 410.

Судебный приказ относится к числу исполнительных документов и может быть непосредственно предъявлен (направлен) судебному приставу-исполнителю с целью возбуждения исполнительного производства о взыскании алиментов. Иными словами, заявителю не нужно дополнительно получать исполнительный лист.

Следует подчеркнуть, что выдача судебного приказа о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей возможна лишь в тех случаях, когда заявленное в суд требование не связано с установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью привлечения других заинтересованных лиц (ст. 122 ГПК РФ).

Более того, Верховный Суд РФ подчеркнул, что на основании судебного приказа не могут быть взысканы алименты на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме, поскольку решение этого вопроса сопряжено с необходимостью проверки наличия либо отсутствия обстоятельств, с которыми закон связывает возможность такого взыскания . Алименты на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме могут быть взысканы в случае обращения в суд с исковым заявлением о взыскании алиментов.

См.: п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. N 9 «О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов» // Российская газета. 1996. 5 нояб.

Главной предпосылкой выдачи судебного приказа выступает отсутствие спора о праве. Поэтому, если в течение 10 дней после того как должник получит судебный приказ, им не будут представлены возражения относительно его исполнения, судья выдает судебный приказ взыскателю для последующего самостоятельного предъявления судебному приставу-исполнителю. По просьбе взыскателя судебный приказ может быть направлен и судом для исполнения судебному приставу-исполнителю. Указанная просьба должна быть сформулирована в письменной форме. Согласно ч. 4 ст. 21 Закона об исполнительном производстве судебный приказ как исполнительный документ, содержащий требования о взыскании периодических платежей, может быть предъявлен к исполнению в течение всего срока, на который присуждены платежи, а также в течение 3 лет после окончания этого срока.

Если же от должника в установленный срок все-таки поступают возражения относительно исполнения судебного приказа, суд отменяет его.

В этом случае лицо, к примеру, выступающее в интересах несовершеннолетнего ребенка, может обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании алиментов в порядке искового производства (подраздел II разд.

Решение суда о взыскании алиментов.

Решение суда о взыскании алиментов выносится по результатам судебного разбирательства в рамках искового производства.

Заявитель в этом случае выступает в процессуальном качестве истца и должен обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании алиментов.

В дополнение к случаям несогласия должника с обязанностью уплаты алиментов на несовершеннолетних детей с исковым заявлением в суд обращаются, если заявленное требование связано с установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) , необходимостью привлечения других заинтересованных лиц, а также в том случае, если взыскание алиментов предполагается в твердой денежной сумме либо одновременно в долях и в твердой денежной сумме.

Суд рассматривает требования об исключении записи об отце и внесении новых сведений об отце (т.е. об установлении отцовства другого лица) в исковом производстве, если между заинтересованными лицами (например, между матерью ребенка, лицом, записанным в качестве отца, и фактическим отцом ребенка) отсутствует спор по этому вопросу, поскольку в силу п. 3 ст. 47 ГК РФ аннулирование записи акта гражданского состояния полностью либо в части может быть произведено только на основании решения суда (см. п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. N 9).

Особенность этого порядка применительно к взысканию алиментов заключается в необходимости получения взыскателем исполнительного листа, который им впоследствии и предъявляется судебному приставу-исполнителю.

Решения суда, принятые по делам о взыскании алиментов, подлежат немедленному исполнению (ст. 211 ГПК РФ), что предполагает обязанность суда выдать исполнительный лист сразу же после принятия судебного постановления (ч. 1 ст. 428 ГПК РФ).

По общему правилу исполнительный лист выдается взыскателю, однако по его просьбе должен быть самостоятельно направлен судом для исполнения. Указанная просьба должна быть сформулирована в письменной форме.

Срок предъявления исполнительного листа к исполнению составляет 3 года со дня вступления судебного акта в законную силу (ч. 1 ст. 21 Закона об исполнительном производстве). Однако, учитывая, что исполнительный документ в данном случае содержит требования о взыскании периодических платежей, он может быть предъявлен к исполнению в течение всего срока, на который присуждены платежи, а также в течение трех лет после окончания этого срока.

Соглашение об уплате алиментов.

Согласно действующему законодательству соглашение об уплате алиментов также может выступать основанием взыскания алиментов.

Указанное соглашение подлежит обязательному нотариальному удостоверению и в соответствии с п. 2 ст. 100 СК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 12 Закона об исполнительном производстве является исполнительным документом. Это, в свою очередь, позволяет лицу, имеющему право на получение алиментов, при неисполнении или ненадлежащем исполнении соглашения об их уплате, минуя суд, непосредственно обратиться к судебному приставу-исполнителю, предъявив соглашение об уплате алиментов в качестве основания для их взыскания.

Порядок исчисления сроков его предъявления к принудительному исполнению аналогичен, т.е. соглашение об уплате алиментов может быть предъявлено к исполнению в течение всего срока, на который присуждены платежи, а также в течение 3 лет после окончания этого срока (ч. 4 ст. 21 Закона об исполнительном производстве).

2.1.2. Рассмотрение судьей споров о взыскании алиментов

Под алиментным обязательством понимается установленная законом обязанность определенных членов семьи содержать других, нуждающихся в этом членов своей семьи. В основе алиментного обязательства всегда лежат те или иные семейные отношения (брак, родство или приравненные к родству отношения).

В соответствии с Конституцией РФ и ст. 80 СК РФ родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Эта обязанность носит безусловный характер и не связывается законодателем с наличием либо отсутствием у гражданина постоянного и достаточного дохода.

Обязанность родителей по предоставлению содержания несовершеннолетним детям возникает независимо от того, нуждаются дети в получении алиментов или нет. Родители должны содержать детей независимо от наличия у них средств, достаточных для предоставления такого содержания. Обязанность по выплате алиментов на детей несут как совершеннолетние, так и несовершеннолетние родители. Не имеет значения также, являются ли они трудоспособными и обладают ли гражданской дееспособностью.

Право на предъявление иска о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей принадлежит следующим лицам: одному из родителей ребенка; усыновителю, если усыновление произведено только одним лицом и сохранилась связь между ребенком и одним из родителей; опекунам или попечителям ребенка; приемным родителям ребенка, а также администрации детского учреждения, в котором воспитывается ребенок (при отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов, при непредоставлении содержания несовершеннолетним детям и при непредъявлении иска в суд орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к их родителям (одному из них).

Дела о взыскании алиментов рассматриваются мировым судьей в порядке искового или судебного производства. К исковому заявлению должно быть приложено: два экземпляра заявления; копия свидетельства о заключении или расторжении брака; копия свидетельства о рождении ребенка (детей). Исковое заявление госпошлиной не облагается.

В соответствии со ст. 122 ГПК РФ дела о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не связанные с установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью привлечения других заинтересованных лиц (в частности, лиц, в пользу которых уже производится удержание алиментов), рассматриваются в приказном производстве. На основании судебного приказа не могут быть взысканы алименты на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме.

Далее судья вызывает на прием истца и ответчика, разъясняет им процессуальные права, предусмотренные ст. 39 и 35 ГПК РФ, и выясняет у ответчика его мнение по поводу заявленного иска, а также какими доказательствами ответчик может его подтвердить.

Если в ходе подготовки дела к судебному разбирательству суд установил, что ответчик выплачивает алименты на детей по решению суда в пользу других взыскателей либо производит выплаты по другим исполнительным документам, то к участию в деле следует привлечь заинтересованных лиц в качестве третьих лиц на стороне ответчика.

При подготовке дела к судебному разбирательству мировой судья должен разрешить вопросы о возможности привлечения к делу или вступления в него третьих лиц и прокурора.

Признав дело достаточно подготовленным, судья выносит определение о назначении его к разбирательству в судебном заседании (ст. 153 ГПК РФ) со своевременным уведомлением лиц, указанных в деле, о дне, месте и времени рассмотрения дела. Судебное разбирательство происходит в судебном заседании при полной явке участников процесса. В случае неявки сторон в судебное заседание без уважительных причин и если от них не поступало заявление о разбирательстве дела в их отсутствие, мировой судья обязан отложить разбирательство дела и вновь известить участников процесса о дне и времени судебного заседания. В случае неявки ответчика в судебное заседание вторично, если он был уведомлен надлежащим образом о дне и месте судебного заседания, гражданское дело с согласия истца может быть в соответствии со ст. 233 ГПК РФ рассмотрено в порядке заочного судопроизводства с вынесением заочного решения. Если ответчик не является в суд по уважительным причинам и рассмотрение дела приняло затяжной характер, то суд по делу о взыскании алиментов вправе в соответствии со ст. 108 СК РФ вынести постановление о взыскании алиментов до вступления решения суда о взыскании алиментов в законную силу; при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей — до вынесения судом решения о взыскании алиментов.

В случае неявки ответчика в судебное заседание и несогласия его с исковыми требованиями о взыскании с него алиментов он обязан представить мировому судье возражения на иск.

В случае неявки в судебное заседание истца, не просившего рассматривать дело в свое отсутствие, суд в соответствии со ст. 222 ГПК РФ оставляет заявление без рассмотрения, о чем истец должен быть уведомлен.

Согласно п. 1 ст. 80, ст. 81 СК РФ родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты взыскиваются судом с родителей ежемесячно на одного ребенка в размере 1/4 заработка и (или) иного дохода родителей.

Пунктом 2 ст. 81 СК РФ суду предоставлено право увеличить или уменьшить размер этих долей с учетом материального или семейного положения сторон либо наличия других заслуживающих внимания обстоятельств. Материальное положение родителя характеризуется размером его заработка или иных доходов, а также стоимостью принадлежащего ему имущества. Материальное положение ответчика может служить основанием как для уменьшения, так и для увеличения доли заработка или дохода, выплачиваемого в качестве алиментов.

Суд имеет право увеличить долю заработка или дохода родителя, подлежащую выплате несовершеннолетним детям, если выплата алиментов в размере, предусмотренном п. 1 ст. 81 СК РФ, приведет к получению детьми крайне незначительных сумм. При увеличении доли суд принимает во внимание размер заработка родителя и причины, по которым он получает столь низкие доходы (инвалидность, невозможность найти работу, нежелание трудиться). В некоторых ситуациях суд может прийти к выводу, что ответчик скрывает часть своих доходов для уклонения от уплаты алиментов. Тогда доля, взыскиваемая на содержание ребенка, может быть значительно увеличена. Имеют значение и такие обстоятельства, как наличие у плательщика других несовершеннолетних детей или иных лиц, которым по закону он обязан предоставлять содержание. Учитывается также и материальное положение ребенка.

В соответствии со ст. 83 СК РФ взыскание алиментов на несовершеннолетних детей возможно и в твердой денежной сумме: при отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов на несовершеннолетних детей и в случаях, если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) доход, либо если этот родитель получает заработок и (или) доход полностью или частично в натуре или в иностранной валюте, либо если у него отсутствует заработок и (или) иной доход, а также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, суд вправе определить размеры алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме или одновременно в долях (в соответствии со ст. 81 СК РФ) и в твердой денежной сумме.

Размер твердой денежной суммы определяется судом исходя из максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств.

Если при каждом из родителей остаются дети, размеры алиментов с одного из родителей в пользу другого, менее обеспеченного, определяются в твердой денежной сумме, взыскиваемой ежемесячно и определяемой судом в соответствии с п. 2 ст. 81 СК РФ.

Размер твердой денежной суммы определяется строго индивидуально и зависит только от обстоятельств каждого конкретного дела.

Согласно п. 1 ст. 84 СК РФ алименты на детей, находящихся под опекой или в приемной семье, выплачиваются их опекуну, попечителю или приемным родителям. Если же дети помещены в воспитательные, лечебные или другие подобные учреждения, они находятся там на полном государственном обеспечении.

При рассмотрении дела в судебном заседании судья должен установить все источники, образующие доход ответчика. Размер твердой денежной суммы алиментов, взыскиваемых в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 85, п. 3 ст. 87, ст. 89, 90, 93-97 СК РФ, устанавливается судом исходя из материального и семейного положения плательщика и получателя алиментов и других заслуживающих внимания интересов сторон (п. 2 ст. 91, ст. 98 СК РФ). В указанных выше случаях размер алиментов устанавливается в сумме, соответствующей определенному числу минимальных размеров оплаты труда, и подлежит индексации пропорционально увеличению установленного законом минимального размера оплаты труда, о чем должно быть указано в резолютивной части решения (ст. 117 СК РФ) и в принятом решении об удовлетворении иска сослаться на обстоятельства, которые послужат для удовлетворения иска. Родитель, с которым остался проживать ребенок, страдающий тяжелой болезнью и т.п., в соответствии со ст. 86 СК РФ имеет право на предъявление иска о взыскании дополнительных расходов.

Однако, как разъяснено в постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и взыскании алиментов», если при рассмотрении дела о взыскании средств на содержание несовершеннолетнего дееспособного лица будет установлено, что истец совершил в отношении ответчика умышленное преступление либо имеются доказательства недостойного поведения истца в семье (бывшей семье), суд в соответствии с п. 2 ст. 19 СК РФ вправе отказать во взыскании алиментов.

Под преступлением, совершение которого может явиться основанием к отказу в иске, следует понимать любое умышленное преступление против жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства, половой неприкосновенности, иных прав ответчика, а также против его собственности, что должно быть подтверждено вступившим в законную силу приговором суда.

Как недостойное поведение, которое может служить основанием к отказу во взыскании алиментов, в частности, могут рассматриваться злоупотребление истцом спиртными напитками или наркотическими средствами, жестокое отношение к членам семьи, иное аморальное поведение в семье (бывшей семье).

При рассмотрении дел данной категории необходимо учитывать, когда было совершено умышленное преступление либо имели место факты недостойного поведения в семье, характер, тяжесть и последствия их совершения, а также дальнейшее поведение истца.

Обстоятельства, перечисленные в п. 2 ст. 119 СК РФ, могут также служить основанием для удовлетворения требования об освобождении от дальнейшей уплаты алиментов, взысканных судом на совершеннолетних дееспособных лиц.

Взыскание алиментов на супругов

В соответствии со ст. 89 СК РФ супруги обязаны материально поддерживать друг друга. В случае отказа в такой поддержке нуждающийся в материальной помощи нетрудоспособный супруг, а также жена в период беременности и в течение полутора лет после рождения ребенка имеют право по суду получать содержание (алименты) от другого супруга, если последний в состоянии его предоставить. Право на получение содержания от своего супруга имеет также жена в период беременности и в течение трех лет с момента рождения общего ребенка. Данный вид алиментных обязательств обладает значительной спецификой. Прежде всего иными являются основания его возникновения. В состав юридических фактов, порождающих эти обязательства, входят: наличие между супругами зарегистрированного брака, беременность жены от ответчика или воспитание ею общего ребенка, не достигшего трех лет, наличие у ответчика достаточных средств.

Для взыскания алиментов в судебном порядке необходимо наличие следующих юридических фактов: супруги должны состоять в зарегистрированном браке; по общему правилу супруг, требующий алиментов, должен быть нетрудоспособным и нуждаться в материальной помощи; супруг, уплачивающий алименты, должен обладать необходимыми средствами для их предоставления.

Причины возникновения нетрудоспособности могут быть любыми. Исключение составляют только случаи, когда супруг стал нетрудоспособным вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими веществами или в результате совершения преступления. Если нетрудоспособность возникла позднее одного года после прекращения брака, права на получение содержания обычно не возникает. Из этого правила существует одно исключение. Нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста в течение пяти лет после расторжения брака, имеет право требовать алименты в судебном порядке, если супруги состояли в браке длительное время. Размер алиментов, взыскиваемых на содержание бывшего супруга, определяется так же, как в отношении супругов, продолжающих брачные отношения.

Нахождение мужчины и женщины в близких отношениях, даже если они и ведут совместное хозяйство, не создает такого права, и все их отношения в этом случае регулируются нормами не семейного, а гражданского законодательства.

Недостойное поведение супруга, требующего алиментов, является основанием для отказа от их взыскания или ограничения обязанности по предоставлению содержания определенным сроком. Под недостойным поведением следует понимать любые действия, не соответствующие общепризнанным моральным нормам. Не имеет значения, противоправны они или нет. Примерами недостойного поведения являются злоупотребление спиртными напитками или наркотическими веществами, оскорбление другого супруга, хулиганские действия.

Размер алиментов, предоставляемых нетрудоспособному нуждающемуся супругу, определяется в соответствии с правилами ст. 91 СК РФ. Суд руководствуется при этом материальным и семейным положением сторон и иными заслуживающими внимания обстоятельствами. Семейное положение сторон характеризуется наличием у супругов близких родственников, которым они должны предоставлять содержание и, с другой стороны, лиц, от которых нетрудоспособный нуждающийся супруг вправе требовать алиментов. Алиментные обязанности супругов, так же как обязательства родителей и детей, являются алиментными обязанностями первой очереди.

Исковые заявления таких категорий дел рассматриваются мировыми судьями. В исковом заявлении должно быть указано место регистрации или постоянного фактического проживания супруга (бывшего). При рассмотрении дела судье необходимо изучить материально-правовое обоснование иска и установить, являются ли стороны субъектами алиментного обязательства, обладает ли истец правом на получение содержания от ответчика и лежит ли на ответчике обязанность по предоставлению содержания.

Алименты на содержание супруга (бывшего) супруга могут быть взысканы в твердой денежной сумме, оплачиваемой ежемесячно (ст. 91 СК РФ). При этом судья прежде всего должен установить материальную обеспеченность истца, имеются ли у него совершеннолетние дети, которые обязаны содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей, а также определить, правомерно ли возражение ответчика против исковых требований по тем основаниям, что бывшие супруги находились в браке непродолжительное время, имеет ли место недостойное поведение истца в семье. Суд, проверив доводы ответчика, может отказать в удовлетворении иска о взыскании алиментов на бывшего супруга.

В соответствии с п. 22 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и взыскании алиментов» помещение супруга, получающего алименты от другого супруга, в дом инвалидов на государственное обеспечение либо передача его на обеспечение (попечение) общественной или других организаций либо частных лиц (например, в случае заключения договора купли-продажи дома (квартиры) с условием пожизненного содержания) может явиться основанием для освобождения плательщика алиментов от их уплаты, если отсутствуют исключительные обстоятельства, делающие необходимыми дополнительные расходы (особый уход, лечение, питание и т.п.), поскольку в силу п. 2 ст. 120 СК РФ право супруга на получение содержания утрачивается, если отпали условия, являющиеся согласно ст. 89 СК РФ основанием для получения содержания.

Изменение размера алиментов, оплачиваемых на несовершеннолетних детей

Изменение размера алиментов, установленных судебным решением, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения также возможно, если при отсутствии соглашения об уплате алиментов после установления в судебном порядке размера алиментов изменилось материальное или семейное положение одной из сторон. Суд вправе по требованию любой из сторон изменить установленный размер алиментов или освободить лицо, обязанное уплачивать алименты, от их уплаты. При изменении размера алиментов или при освобождении от их уплаты суд вправе учесть также иной заслуживающий внимание интерес сторон (п. 1 ст. 119 СК РФ).

При изменении материального или семейного положения родителя, уплачивающего алименты на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме, суд вправе по иску заинтересованного лица изменить размер алиментов.

Улучшение материального положения получателя алиментов (кроме несовершеннолетних детей, получающих алименты со своих родителей, и жен, получающих алименты от своих супругов или бывших супругов в период беременности и до достижения ребенком возраста трех лет), в результате которого получатель алиментов перестает быть нуждающимся в материальной помощи, является основанием для прекращения алиментного обязательства (ст.

Ухудшение материального положения плательщика алиментов может служить основанием для прекращения алиментного обязательства только в тех случаях, если плательщик обязан уплачивать алименты лишь при наличии необходимых средств для их выплаты. Если плательщик обязан содержать лицо, имеющее право на алименты, независимо от наличия достаточных средств (ст. 83, 85, 96 СК РФ), ухудшение материального положения плательщика может повлечь за собой лишь уменьшение размера алиментов.

Под изменением семейного положения понимается появление в семье плательщика или получателя алиментов лиц, которым они по закону обязаны предоставлять содержание и которые фактически находятся на их иждивении. В отношении плательщика алиментов учитывается также изменение состава лиц, которые обязаны по закону предоставлять ему содержание. Появление в составе семьи получателя алиментов лиц, которые являются по отношению к нему алиментообязанными лицами первой очереди (родителей, супругов или совершеннолетних детей), может привести к прекращению алиментной обязанности алиментообязанных лиц второй очереди. Появление в составе семьи получателя алиментов иных лиц, обязанных предоставлять ему содержание, может быть учтено по требованию плательщика алиментов как обстоятельство, повлекшее снижение выплачиваемых им алиментов.

Основанием алиментного обязательства является личная семейная связь между получателем и плательщиком алиментов, поэтому в случае недостойного поведения совершеннолетнего получателя алиментов взыскание алиментов утрачивает свое моральное основание.

Причины, по которым произошло изменение материального положения сторон, значения не имеют. Не принимается во внимание также возможность сторон предвидеть данное изменение в момент заключения соглашения. Существенным признается такое изменение, при котором исполнение соглашения в прежнем виде приведет к значительному нарушению интересов несовершеннолетнего ребенка. Истец указывает причину, по которой ответчик не согласен на изменение размера алиментов и не хочет изменить соглашение, поэтому в соответствии с п. 4 ст. 101 СК РФ истец просит суд изменить размер алиментов.

Дела таких категорий подсудны мировым судьям.

Истец должен подать мировому судье исковое заявление об изменении (расторжении) соглашения об уплате алиментов или об изменении размера алиментов, в котором он указывает размер и порядок уплаты алиментов, а также обстоятельства, в связи с наступлением которых он просит суд изменить или расторгнуть соглашение: появление детей или других иждивенцев, потеря трудоспособности, существенное изменение материального положения и т.д. Истец указывает причину, по которой ответчик не согласен на изменение размера алиментов и не хочет изменить соглашение, поэтому в соответствии с п. 4 ст. 101 СК РФ истец просит суд изменить размер алиментов. К исковому заявлению должны прилагаться:

— исковое заявление — два экземпляра;

— справки о семейном и материальном положении сторон;

— копия соглашения об уплате алиментов либо копия решения суда о взыскании алиментов.

Если у истца имеются и другие документы, имеющие значение при рассмотрении дела (подтверждающие наличие иждивенцев, нетрудоспособность и т.д.), то необходимо представить копии этих документов и указать их в приложении.

В соответствии со ст. 80 и 81 СК РФ при отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка — одной четверти, на двух детей — одной трети, на трех и более детей — половины заработка и (или) иного дохода родителей.

В соответствии с п. 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и взыскании алиментов», разрешая споры об изменении, расторжении соглашения об уплате алиментов либо о признании такого соглашения недействительным, необходимо учитывать, что к заключению, исполнению, расторжению и признанию недействительным соглашения об уплате алиментов применяются нормы ГК РФ, регулирующие заключение, исполнение, расторжение и признание недействительными гражданско-правовых сделок (п. 1 ст. 101 СК РФ).

В случае существенного изменения материального или семейного положения сторон, если они не достигли договоренности об изменении или о расторжении в связи с этим соглашения об уплате алиментов, суд вправе по иску заинтересованной стороны с учетом любого заслуживающего внимания интереса каждой из сторон решить вопрос об изменении или о расторжении соглашения.

В соответствии со ст. 102 СК РФ суд также вправе по требованию законного представления несовершеннолетнего ребенка или несовершеннолетнего недееспособного члена семьи, органа опеки и попечительства или прокурора признать недействительным нотариально удостоверенное соглашение об оплате алиментов, если условия предоставления содержания несовершеннолетнему ребенку или совершеннолетнему недееспособному члену семьи существенно нарушают интересы этих лиц, например установленный соглашением размер алиментов на несовершеннолетнего ниже размера алиментов, которые он мог бы получить при взыскании алиментов в судебном порядке.

Главным основанием для вынесения решения об увеличении или уменьшении доли, подлежащей взысканию на содержание несовершеннолетних детей, является материальное или семейное положение сторон или наличие иных заслуживающих внимания обстоятельств.

Право уменьшать или увеличивать размер долей заработка или дохода родителей, взыскиваемых в виде алиментов, в зависимости от материального положения родителя, их уплачивающего, позволяет суду осуществлять индивидуализированный подход к определению размера алиментов. Если родитель получает чрезвычайно высокий доход, взыскание на одного ребенка 1/4 всех его доходов может привести к тому, что сумма алиментов будет столь велика, что намного превысит все разумные потребности ребенка. В этом случае суд вправе уменьшить долю дохода, подлежащую взысканию на содержание ребенка, до таких пределов, чтобы это отвечало интересам и плательщика, и ребенка. Если заработок или доход родителя, напротив, столь низок, что 1/4 его часть не позволит обеспечить ребенку даже минимальных средств к существованию, суд вправе повысить размер алиментов.

Таким образом, у суда появляется возможность защитить интересы ребенка без применения минимального размера алиментов, не предусмотренного действующим СК РФ. Увеличение доли заработка или дохода родителя, взыскиваемого на содержание ребенка, должно производиться таким образом, чтобы ребенку (с учетом получения средств от другого родителя) был обеспечен прожиточный минимум и одновременно родителю осталось достаточно средств для обеспечения самого себя. В случае если заработок или доход родителя настолько низок, что не позволяет обеспечить и родителя, и ребенка, суд должен произвести распределение заработка или дохода исходя из принципа преимущественной защиты интересов ребенка.

Обязанность родителей содержать ребенка не ставится в зависимость от наличия у них необходимых для предоставления содержания средств. Следовательно, при недостаточности этих средств суд должен стремиться распределить заработок или доход плательщика таким образом, чтобы прежде всего обеспечить ребенка, но одновременно не лишить плательщика совершенно средств к существованию.

Преимущественная защита интересов ребенка объясняется тем, что несовершеннолетний ребенок по закону считается нетрудоспособным и не может обеспечить себя средствами к существованию, в то время как его родитель, как правило, имеет возможность улучшить свое материальное положение. Поэтому при решении вопроса об увеличении размера алиментов в подобных случаях всегда должны учитываться также иные заслуживающие внимания обстоятельства дела. Например, если родитель, имеющий низкие доходы, сам является нетрудоспособным по возрасту или состоянию здоровья, его возможности получения дохода существенно ограничены. В таких случаях суд должен уделять большее внимание защите его интересов, чем защите интересов трудоспособного плательщика.

Семейное положение сторон — это наличие в семье плательщика лиц, которым он по закону обязан предоставлять содержание, например наличие других несовершеннолетних детей или совершеннолетних нетрудоспособных членов семьи, которым плательщик уплачивал алименты. Наличие в семье родителя, уплачивающего алименты на ребенка, других лиц, также имеющих право на получение алиментов, может привести к тому, что при выплате алиментов на ребенка заработка или дохода лица, уплачивающего алименты, может оказаться недостаточно для содержания его самого и всех лиц, которым он обязан предоставлять алименты. Таким образом, в указанном смысле семейное положение плательщика всегда оказывает влияние на его материальное положение.

Распространенным случаем изменения материального и семейного положения плательщика является наличие у него других несовершеннолетних детей. Дети имеют право на получение равного содержания от родителя независимо от того, проживают они совместно с ним или отдельно от него, а также от того, содержатся они добровольно или в судебном порядке. Поэтому если, например, ранее плательщик уплачивал на одного ребенка 1/4 заработка или дохода, появление у него второго ребенка от другого брака является основанием для снижения размера алиментов до 1/6, следовательно, на каждого из детей должно приходиться по 1/6.

Прекращение алиментной обязанности в отношении одного или нескольких несовершеннолетних детей влечет увеличение размера алиментов, взыскиваемых на содержание остальных. Так, при достижении одним из детей совершеннолетия размер алиментов, взыскиваемых на второго ребенка, увеличивается с 1/6 до 1/4.

Возможно, что в семье родителя, уплачивающего алименты на несовершеннолетних детей, имеются иные лица, которым он по закону обязан предоставлять содержание и которые фактически находятся на его иждивении (нетрудоспособные нуждающиеся родители, супруг и т.д.), и в таком случае выплата алиментов может привести к столь существенному снижению его материального положения, что он не сможет обеспечить себя средствами к существованию. Это также является основанием к снижению размера алиментов. Прекращение обязанности в отношении одного или нескольких нетрудоспособных нуждающихся членов семьи (в результате их смерти, восстановления трудоспособности, улучшения материального положения или по иным основаниям), в свою очередь, влечет увеличение размера алиментов на несовершеннолетних детей.

Материальное положение ребенка обычно не является достаточным основанием для изменения размера алиментов. Наличие у ребенка второго родителя и уровень его обеспеченности не принимаются во внимание при определении размера алиментов с другого родителя, поскольку обязанность по предоставлению содержания своим несовершеннолетним детям родители несут независимо друг от друга.

Обязанность родителей выплачивать алименты несовершеннолетним детям в принципе не зависит и от материального положения самого ребенка. Размер алиментов не подлежит снижению даже в тех случаях, если дети обладают значительным имуществом (домом, квартирой, дачей), поскольку данное имущество предназначено для использования ребенком, а не для получения дохода.

Суд при решении вопроса об увеличении или уменьшении размера алиментов может принять во внимание и другие условия, характеризующие материальное или семейное положение сторон.

При рассмотрении такой категории дел, когда истцом не представлено достоверных доказательств об изменении материального положения родителя, уплачивающего алименты на несовершеннолетних детей, или судом установлено, что в отношении данного родителя совершеннолетним дееспособным лицом, получающим алименты, совершено умышленное преступление, суд вправе отказать в удовлетворении исковых требований.

О взыскании алиментов на содержание родителей

В соответствии с ч. 3 ст. 38 Конституции РФ и ст. 87 СК РФ дети обязаны заботиться о родителях и оказывать им помощь. Содержание нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей является обязанностью их совершеннолетних трудоспособных детей, однако дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию родителей и возмещения затрат по уходу за ними, если судом будет установлено, что родители уклонялись от выполнения родительских обязанностей, а родители, лишенные родительских прав, утрачивают право на получение содержания от своих детей.

Взрослые дети вправе заключить соглашение о предоставлении содержания своим родителям. Соглашение об уплате алиментов заключается каждым из совершеннолетних детей с каждым из родителей, а в случае недееспособности одной из сторон — ее опекуном. Заключить соглашение о содержании родителей вправе и нетрудоспособные совершеннолетние дети, а также несовершеннолетние дети, приобретшие полную гражданскую дееспособность до достижения совершеннолетия, поскольку в данном случае речь идет не о взыскании алиментов в судебном порядке, а о добровольном принятии на себя обязанности по содержанию родителей. Соглашение о выплате родителям алиментов может быть заключено независимо от того, являются родители нетрудоспособными или нуждающимися или нет.

Споры о таких делах подлежат рассмотрению также мировыми судьями и рассматриваются в порядке искового производства. Иск в соответствии со ст. 28 ГПК РФ предъявляется мировому судье по месту регистрации или фактического проживания ответчика в соответствии с требованиями ст. 131, 132 ГПК РФ. При приеме искового заявления судья должен проверить, подсудно ли ему данное дело, изучить материально-правовое обоснование иска, доказательства, подтверждающие степень родства истца и ответчика, наличие справки о семейном и материальном положении сторон.

При вынесении решения судья, изучив в совокупности все представленные сторонами доказательства, при определении размера алиментов должен руководствоваться ст. 87 СК РФ.

Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей на содержание их нуждающихся в помощи нетрудоспособных родителей, определяется судом в твердой денежной сумме или в сумме, соответствующей определенному количеству базовых величин, подлежащей выплате ежемесячно, исходя из материального и семейного положения родителей.

Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей на содержание их нуждающихся в помощи нетрудоспособных родителей, определяется судом в твердой денежной сумме или в сумме, соответствующей определенному количеству минимальных заработных плат, подлежащей выплате ежемесячно, исходя из материального и семейного положения родителей. При определении такой суммы суд учитывает всех совершеннолетних детей данного родителя независимо от того, предъявлено требование ко всем детям либо только к одному или нескольким из них.

Размер участия каждого из детей в содержании нуждающихся в помощи нетрудоспособных родителей определяется судом, исходя из материального и семейного положения родителей и детей, в твердой денежной сумме, выплачиваемой ежемесячно.

Если после установления судом размера суммы, взыскиваемой с детей на содержание нетрудоспособных родителей, нуждающихся в помощи, изменилось материальное или семейное положение родителей или детей, суд вправе по иску любого из них изменить установленный размер алиментов.

Обязанность по предоставлению содержания нетрудоспособным нуждающимся родителям в судебном порядке возлагается только на совершеннолетних трудоспособных детей. Дети могут приобрести полную гражданскую дееспособность до достижения совершеннолетия в результате вступления в брак или эмансипации и не обязаны уплачивать алименты своим родителям.

Обязанность совершеннолетних трудоспособных детей заботиться о своих нетрудоспособных родителях не может быть принудительно исполнена, однако личный уход одного или нескольких детей за родителями подлежит учету при определении размера алиментов, подлежащих взысканию с каждого из детей.

Родители нередко уклоняются от выполнения своих обязанностей. Это выражается в уклонении от уплаты алиментов на детей, неосуществлении воспитания детей или заботы о них, отказе от совместного проживания с ребенком без уважительных причин и иных подобных действиях. Факты уклонения родителей от выполнения своих родительских обязанностей могут подтверждаться всеми средствами доказывания. Лишение родителей родительских прав, ограничение их в родительских правах или осуждение за злостное уклонение от уплаты алиментов для освобождения детей от обязанности по содержанию родителей, недобросовестно относившихся к выполнению своих родительских обязанностей, необязательно. Родители, лишенные родительских прав, впоследствии могут быть восстановлены в родительских правах, однако освобождение детей от обязанности по содержанию родителей не производится.

При приеме исковых заявлений судья должен проверить, состоят ли стороны в родственных отношениях и возникли ли здесь алиментные обязательства, семейно-материальное положение сторон, точно определить материально-правовое обоснование исковых требований, при необходимости запросить сведения о состоянии здоровья сторон.

Могут ли забрать авто за езду без страховки

Какой штраф за езду без страховки установлен в 2018 году?

На дорогах России с каждым годом появляется все больше и больше водителей, пренебрегающих необходимостью обзавестись полисом ОСАГО. Причин тому несколько. Для многих россиян стоимость страховки является высокой. Сказывается так же экономический кризис в стране. Существует еще и категория самоуверенных автолюбителей, которые считают, что в ДТП они никогда не попадут. Еще одним фактором является недоверие у некоторых граждан к автогражданке по причине растущего числа поддельных полисов на рынке страхования.

В целом, все эти факторы приводят к тому, что примерно у каждого десятого водителя нет полиса страховки ОСАГО. И с каждым годом эта цифра только растет. Почему так происходит? Небольшой по размеру штраф за отсутствие страховки ОСАГО (500-800 рублей) так же играет стимулирующую роль для данного вида правонарушения. Так сколько придется заплатить в 2018 году автомобилисту, если его поймают на дороге без страхового полиса автогражданской ответственности?

800 рублей – штраф на езду без страховки в 2018 году

Для 2018 года штрафные санкции за такую беспечную езду не изменились и составляют денежную сумму в размере 800 рублей . Этот вид правонарушения относится к административной ответственности и регулируется Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации (КОАП РФ).

Самое интересное, если хозяин машины и ее водитель – разные люди, то штраф они заплатят каждый за себя и ответственность в этом случае уже будет равна 1600 рублям (ч. 2 ст. 12.37 КОАП РФ). Первый платит за неоформление. Второй – за езду без страховки.

ОСАГО без внесенных данных водителя машины — какой штраф?

Смотрите, вроде бы и полис у собственника автомобиля имеется, но если в него не вписано лицо, управляющее машиной, а страховка не без ограничения, то в этом случае при остановке транспортного средства сотрудниками ГИБДД, водитель за такую вот езду заплатит штраф 500 рублей (ч. 1 ст. 12.37 КОАП РФ).

Что такое 500 рублей? – облегченно скажете Вы. К сожалению – это еще не всё, на что попадает нерадивый автомобилист. Сотрудник ГИБДД имеет в данном случае право отстранить его от управления автомобилем, а сам автомобиль поставить на штрафную стоянку. После этого, не водитель, а хозяин машины, после оплаты штрафа и затрат на хранение и транспортирование авто на штрафстоянку, может забрать свой автомобиль. В этом случае, автовладелец попадает уже на сумму где-то в районе 10 000 руб.

Так что в подобном случае экономия на ОСАГО может выйти боком, и общая выплата за такую езду без страховки может вылиться в денежную сумму, превышающую сам штраф в десять раз.

Я просто забыл полис дома

Ничего удивительного. Это может случиться с каждым! Например, я тоже попадал в такую ситуацию. Что Вам в подобном случае грозит? Смотрим ч. 2 ст. 12.3 КОАП РФ. Это штраф в размере 500 руб.

Но вот если у Вас электронный ОСАГО – забыть его нельзя, так как он виртуальный и его данные находятся в базе АИС РСА. Сотрудник ГИБДД пробьёт Ваши данные и самостоятельно определит – есть у Вас страховка или Вы все же попадаете на штраф в 800 рублей со всеми вышеописанными неблагоприятными последствиями.

Эвакуатор и снятие номеров если нет полиса — законно?

Открываем ч. 1 ст. 27.13 КоАП и видим, что ГИБДД не имеет право эвакуировать ТС при отсутствии страхового полиса.
Смотрим ч. 2 ст. 27.13 КоАП РФ – снятие номерных регистрационных знаков не предусмотрено за данный вид административного правонарушения. До 2015 года, если кто помнит, ДПСники нещадно снимали номерные знаки.

У меня есть страховка, но я ее не продлил

Многие, по забывчивости, не продляют страховой полис и возят в бардачке бумагу, срок действия которой истец несколько дней или даже месяцев назад. Будет ли в такой ситуации штраф, ведь сам полис СОАГО имеется? Что нам говорит по этому поводу закон: просроченный документ = его отсутствие. За такую самонадеятельную езду предусмотрен штраф 800 руб .

А если нет водительских прав — какой будет штраф?

Отсутствие страхования – это не настолько крупное правонарушение, как отсутствие водительских прав. Если нет прав – штраф полагается от 5 000 до 15 000 рублей с эвакуацией автомобиля на штрафстоянку .

Если у водителя нет прав по причине их лишения – штраф уже будет 30 000 рублей, или возможен арест на 15 суток .

Так что отсутствие страхования автогражданской ответственности по сравнению с данными правонарушениями карается конечно же менее строго. Однако, не стоит рисковать и пренебрегать страхованием своей гражданско-правовой ответственности. Иначе, Вас будут ждать неблагоприятные последствия не только в виде административного штрафа, но и возможная эвакуация ТС.

Кроме того, при попадании в ДТП у Вас будет отсутствовать возможность возместить ремонт за счет страховой компании, даже если в аварии виновником будете совсем не Вы.

Можно ли забрать машину со штрафстоянки без страховки?

Принудительная эвакуация автомобиля — мероприятие, заставляющее изрядно понервничать владельца транспортного средства.

Причины транспортировки машины на шрафплощадку могут быть разными. Зачастую это нарушение водителем ПДД или, установленных КоАП РФ, правил.

Также не редкие случаи изъятия автомобиля при отсутствии у его владельца страхового полиса. В данном случае возврат ТС сопряжен с массой неудобств и бюрократией.

Подробнее о том, как забрать машину со штрафстоянки без страховки можно узнать в статье.

Целесообразность страхования автомобиля

Многие автомобилисты, при получении ТС задумываются о том, нужна ли им страховка?

Ответ на это вопрос однозначный — да. Оформлять полис необходимо обязательно.

Он обеспечивает право на регистрацию автомобиля, его коммерческое применение и, главное, возможность эксплуатации транспорта.

Ездить на незастрахованной машине запрещено законом и карается штрафом в сумме от 500 до 800 руб. или же лишением регистрационных номеров.

Также не разрешается перемещение ТС с просроченной страховкой. Наличие ОСАГО позволяет водителю избежать множества неприятных ситуаций, связанных с ЧП на дороге, управлением авто и его техобслуживанием.

Обстоятельства помещения авто на спецплощадку

Оказаться на штрафной стоянке автомобиль может по ряду причин:

  • вследствие дорожно-транспортного происшествия;
  • из-за нарушения правил автопарковки;
  • при отсутствии прав;
  • вследствие эксплуатации автомобиля без полиса осаго;
  • при наличии явных механических неисправностей в управлении — сломанные тормоза, рулевая система и пр.

Если же с транспортным средством произошла неприятная ситуация и его отбуксировали на спецплощадку, первое, что необходимо сделать — вспомнить о полисе ОСАГО. Это важный фактор, определяющий успешность быстрого возвращения ТС.

О том, можно ли забрать машину со штрафстоянки без страховки и порядок ее получения указано в законодательном акте ПДД.

Как быть, если незастрахованный автомобиль эвакуировали?

Процесс буксировки, независимо от ее причин, всегда сопровождается вызовом патруля ДПС и протоколированием изъятия транспортного средства на штрафплощадку.

Составляется документ по установленной форме с обязательным указанием в нем:

  • всех технических особенностей ТС;
  • имеющихся неполадок;
  • соблюдений правил страхования ТС;
  • эвакуатора, осуществлявшего задержание и транспортировку автомобиля;
  • причин штрафования машины.

Пишется протокол в 2-х экземплярах, один из которых отдается на руки водителю. В случае неправильного оформления протокола, документ теряет свою юридическую силу и считается недействительным.

Если у владельца машины в наличии все необходимые документы, он может сразу обращаться в отделение ГИБДД за разрешительным удостоверением на возврат своего авто.

Список требуемых документов

Стандартный пакет документации, обязательной для предъявления на штрафстоянке, включает:

  • правоустанавливающее свидетельство на ТС, его техпаспорт;
  • нотариальнозаверенную доверенность для лица, забирающего авто от имени владельца;
  • справку-разрешение от ГИБДД об оплате штрафа за просроченное ОСАГО или его отсутствие;
  • действующий страховой полис.

Именно ОСАГО является решающим в деле возврата автомобиля и во многом определяет результат этого предприятия.

Поэтому ответ на вопрос, могу ли я забрать ТС без страховки со штрафплощадки, очевиден. Ваш автомобиль отдадут только после оформления страхового полиса ОСАГО.

Технология возвращения авто

Итак, как забрать машину со штрафстоянки, если нет страховки? Алгоритм действий простой, но требует оперативности и внимательности.

Для, того чтобы вернуть ТС необходимо:

  1. Выяснить причины эвакуации автомобиля и его местонахождение.
  2. Посетить штрафплощадку.
  3. Если авто было эвакуировано в присутствии владельца, взять у сотрудника ГИБДД копию протокола об изъятии ТС. В случае же транспортировки машины во время отсутствия водителя, обратиться в дежурную часть ДПС. Нередко в органах ГИБДД не отдают разрешение, требуя уплаты штрафа. Помните, такие действия является противозаконными, и могут быть обжалованы.
  4. Получить в ГИБДД подтверждение об отсутствии штрафов и долгов по ним, а также разрешение на выдачу авто.
  5. Забрать транспортное средство со штрафплощадки.

Кроме того, уже на месте необходимо написать заявление о получении ТС, а также оплатить счет за эвакуацию машины и ее хранение.

После оформления автомобиля, прежде, чем покинуть штрафстоянку, целесообразно провести тщательный визуальный осмотр ТС на наличие возможных внешних повреждений от транспортировки.

При выявлении каких-либо дефектов, владелец авто имеет право обратиться в суд за материальной компенсацией.

Если же машина была отбуксирована вместе с документами, то для их изъятия ТС должно быть вскрыто в присутствии владельца с соблюдением протокола и письменным подтверждением о правомерности осуществляемых действий в виде личной подписи хозяина авто и сотрудника стоянки.

После проведенных манипуляций, транспортное средство вновь опечатывается.

Видео: Как забрать авто со штрафстоянки

Размер и оплата простоя машины на штрафстоянке

Хранение автомобиля на штрафплощадке не бесплатное. Исключением являются первых 24 часа с момента эвакуации авто. Каждые же последующие сутки простоя облагаются денежной пеней в размере, установленном местным регламентом.

Цена за содержание ТС зависит от типа транспортного средства и региона страны. Состоянием на 2018 год тарифы по классификатору автомобилей следующие:

  • ТС категории A и B в 80 л.с . — 3 тыс. руб;
  • ТС категории B до 250 л.с. — 5 тыс. руб.;
  • ТС категории B более 250 л.с. — 7 тыс. руб;
  • ТС категории D (грузовые авто) — 27 тыс. руб.

Чем быстрее вы заберете авто, тем меньше за него заплатите. Оптимальным вариантом является оформление возврата машины в день ее эвакуации.

Поэтому если не хотите, чтобы сумма выкупа ТС увеличивалась, действовать нужно быстро. И не забывайте про чек!

Рекомендации

Для установления местонахождения машины, в случае если она была эвакуирована в ваше отсутствие, необходимо обратиться в полицию по номеру «02».

ГИБДД не имеет право требовать принудительной уплаты штрафа взамен разрешения на возврат авто. Наличие подобной ситуации говорит о фактическом нарушении норм КоАП.

Эвакуировать ТС с находящимися в его салоне людьми запрещено. Проводить оплаты рекомендуется на основании квитанций, позволяющих уберечь владельца ТС от необоснованных платежей и повышений тарифов.

Документы на автомобиль целесообразно держать при себе. Это позволит быстро урегулировать штрафную ситуацию, в случае ее возникновения.

Квитанции об оплате всех счетов также лучше сохранять. С их помощью при необходимости легко подтвердить законность понесенных затрат.

Таким образом, строгое и неукоснительное соблюдение правил ПДД, особенно в части страхования машины, позволит избежать ее ареста, значительных финансовых взысканий и возможных рисков, связанных с эвакуацией ТС.

Могут ли забрать авто за езду без страховки

Депутат от «Единой России» Сергей Вострецов подготовил законопроект об увеличении более чем в шесть раз штрафов за езду без полиса ОСАГО и уже внес документ в Госдуму.

Сейчас штраф за езду без полиса ОСАГО составляет 800 руб. За управление автомобилем в период, который не предусмотрен полисом, штраф составляет 500 руб. Такой же штраф предусмотрен за управление автомобилем водителем, который в полис ОСАГО не вписан. Вострецов в поправках к Кодексу об административных нарушениях предлагает установить единый штраф для всех случаев — 5000 руб.

Сегодня при оплате штрафа в течение 20 дней предусмотрена скидка 50%, то есть фактически нарушитель платит 400 руб., пишет депутат. При этом средняя стоимость ОСАГО в первом полугодии 2017 г., по данным Минфина, была 5800 руб. «Таким образом, у автовладельца имеется соблазн, учитывая мизерность штрафа, ездить без исполнения обязанности по страхованию своей гражданской ответственности до того момента, пока его не остановят сотрудники ГИБДД для проверки», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как пишет автор законопроекта, из-за отсутствия ОСАГО у виновника ДТП страдают законопослушные автомобилисты. В случае ДТП они лишаются возможности ремонта машины за счет средств страховой компании. Поэтому увеличение суммы штрафа, как полагает Вострецов, «исключит такую возможность, так как дешевле будет один раз исполнить обязанности по страхованию своей гражданской ответственности и заплатить за полис ОСАГО, чем уплачивать подобные штрафы».

Ужесточение наказания за езду без ОСАГО поддержали в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Действующий штраф в 800 руб. «совершенно не является карательной мерой», говорит президент РСА Игорь Юргенс. «Около 1 млн автовладельцев, по нашим оценкам, ездят без полиса. Им проще заплатить штраф в 800 руб., чем заключать договор за несколько тысяч рублей». В августе 2016 г. Юргенс уже предлагал увеличить штраф за езду без ОСАГО в десять раз, до 8000 руб.

У ряда автомобилистов нет полиса ОСАГО, потому что купить его они фактически не могут, объясняет председатель комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук. Он говорит, что лично на протяжении недели пытался купить полис ОСАГО, а оформить электронный полис ОСАГО на сайте страховщика не удалось вовсе. «Страховщики занимаются сегментацией, они не страхуют по ОСАГО молодых водителей, не продают полисы старым автомобилям. Вторая причина — это дороговизна полиса, он в среднем стоит 10 000-12 000 руб.». Увеличение штрафа за езду без ОСАГО, по его мнению, решает следствие проблемы, а не причину.

Снятие номеров и эвакуация автомобиля на штрафстоянку за отсутствие страхового полиса ОСАГО

В соответствии с законом «Об ОСАГО», Кодексом об административных правонарушениях вождение автотранспортного средства без оформления полиса гражданской ответственности ОСАГО запрещается. Некоторые водители по тем или иным причинам забывают переоформить договор или продлить его действие, продолжая ездить на просроченной страховке. Кроме того, бывают случаи, когда водитель забывает страховку дома и отправляется в путь без нее. Все эти действия тянут за собой наложение штрафа, размер которого зависит от причины отсутствия страхового полиса ОСАГО у владельца транспортного средства.

Имеют ли право сотрудники ГИБДД снять номера за отсутствие страхового полиса ОСАГО? Забирают ли автомобиль на штрафстоянку за езду без страховки в 2018 году? Когда отменили запрещение эксплуатации ТС за отсутствие страхового полиса ОСАГО? Ответим на эти вопросы в данной статье.

Запрет эксплуатации транспортного средства

Одним из видов запрета эксплуатации транспортных средств в результате нарушения норм закона является снятие номеров с автотранспортного средства. Как вид наказания запрет эксплуатации транспортного средства заключается в следующем:

  • снятие сотрудником ГИБДД регистрационных госномеров (знаков) с машины;
  • внесение об этом действии пометки в составленный ранее протокол об административном правонарушении или составление отдельного протокола на снятие номеров;
  • возврат номерных знаков водителю после устранения им причины, которая послужила поводом для снятия знаков с автомобиля.

Такая мера наказания, как запрет эксплуатации авто, применяется в соответствии с КоАП, и может быть осуществлена, если:

  • отсутствуют номерные знаки;
  • на автомобиле незаконно установлены мигалки, цветографические схемы различных служб, неправильные фары;
  • неисправны тормоза, рулевое управление, сцепное устройство;
  • установлены нестандартные приборы освещения;
  • незаконно установлен фонарь такси.

Снятие регистрационного номера за отсутствие страхового полиса ОСАГО

Владельцы транспортных средств должны знать, что законодательно за отсутствие полиса ОСАГО может быть наложен только штраф. Это касается случаев:

  • использования ОСАГО в период времени, который не предусмотрен в полисе;
  • использования транспортного средства водителем, который не вписан в договор страхования;
  • просроченной страховки;
  • не предоставления сотруднику ГИБДД страхового полиса (действующий полис остался дома или электронный полис не распечатан).

За отсутствие полиса ОСАГО до 2014 года сотрудники ГИБДД имели право накладывать на собственников автомобилей запрет их эксплуатации. Для этого снимались номерные знаки с авто. В КоАП были внесены изменения, и после 15.11.2014 года такая мера наказания не применяется, запрещение эксплуатации автотранспортного средства с этой даты не используется как вид наказания. Если инспектор ГИБДД решит выполнить эту процедуру, на него можно смело подавать в суд.

С 2013 года госномера на автомобили и их дубликаты разрешено изготавливать частным компаниям. Поэтому снятие номеров как мера наказания утратила свою действенность. У водителей появилась возможность быстро изготовить дубликаты, и установить их вместо снятых сотрудником дорожной полиции номеров.

Штрафстоянка за езду без страховки в 2018 году

В 2018 году в законодательстве не предусматривается также и эвакуация автомобиля, на который не оформлен полис гражданской ответственности, на штрафстоянку. Если у водителя на момент остановки сотрудником полиции отсутствует договор страхования, или он не оформлен, сотрудник ГИБДД имеет право только выписать штраф. Другие виды наказаний за это нарушение КоАП не предусматривает. Размер штрафа зависит от вышеуказанных причин отсутствия страховки и варьируется в пределах 500-800 рублей.

Даже если водитель будет задержан повторно, и при нем не окажется страхового полиса ОСАГО, он не будет нести какой-либо дополнительной ответственности, кроме наложения штрафа – в тех же размерах и по той же статье.

Заключение

Таким образом, если сотрудник ГИБДД обнаружил, что у водителя по какой-либо причине отсутствует полис ОСАГО, он может лишь выписать штраф. Иные меры наказания (например, снятие номеров с авто или эвакуация на штрафстоянку) при таком нарушении законодательством не предусмотрены.

За отсутствие страховки авто забирают на штрафплощадку

Не успела эта новость прогреметь в прессе, как на столичных дорогах принялись отбирать машины. Но самое интересное, что на штрафплощадки стала попадать не та техника, которую неправильно припарковали, а железные кони, чьи владельцы не имеют страховых полисов. «Комсомолка Правда» попыталась разобраться в происходящем.

«ПРОЕДЕМТЕ НА ЧАСТНУЮ СТОЯНКУ!»

Хотя новые правила заработали в Киеве совсем недавно, отыскать жертв очередного беспредела оказалось нетрудно. Киевлянин Владислав любезно согласился рассказать «Комсомолке» историю, которая приключилась с ним 3 декабря на Троещине.

— В тот день я решил проскочить по проспекту Маяковского, — вспоминает Владислав. — Но мой «Опель» тут же тормознул сотрудник ГАИ. Вместе с правами инспектор потребовал и страховой полис.

Поскольку страховки у Владислава не было, он попытался объяснить, что как раз за ней едет. В ответ ему сказали: его машину отправят на штрафплощадку.

— Я запротестовал, однако гаишник успокоил меня, что ничего страшного здесь нет. Дескать, выплачу на площадке символическую сумму и отправлюсь по своим делам. Я согласился…

В то, что произошло потом, с трудом верится. Автомобиль Владислава притащили не на стоянку ГАИ и даже не на площадку «Киевпарктранссервиса», а на частную парковку возле станции метро «Лыбидская». Согласно документам она принадлежит некому предпринимателю Куприенко, и за услуги там берут по 260 гривен в сутки.

— Охрана тут же объяснила, что мне вернут машину после уплаты штрафа и сборов за хранение, — продолжает Владислав. — Внести 480 гривен я мог только на следующий день. Когда приехал туда, меня ждал сюрприз! Бизнесмен выставил счет по гостиничной системе, по которой даже за 10 минут простоя нужно платить, как за сутки. Выходит, поскольку большинство водителей возвращаются за машиной как я, на следующее утро, с них требуют даже не 260 гривен, а все 520!

ДЕЙСТВИЯ ГАИ ПРАВОМЕРНЫ

Что же творится на столичных дорогах? Инспекторы наладили новый бизнес или появилось секретное распоряжение Департамента ГАИ? К нашему удивлению, в структуре о происходящем пока не слышали.

— Могу сказать точно: подобного распоряжения у нас не было, — созналась Нина Хмелевская, руководитель пресс-службы Департамента ГАИ. При этом Нина Валентиновна отметила, что ничего страшного в действиях ГАИ не наблюдает. По закону эксплуатировать автомобиль без страховки запрещается.

— Статья 37 Закона «О дорожном движении» четко гласит: полис является обязательным документом, — указывает Хмелевская. — Если его нет, машину могут эвакуировать на штрафплощадку.

По словам начальника пресс-службы Департамента ГАИ, отсутствие страховки приравнивается к отсутствию нужного пакета бумаг для вождения. Штраф за подобный проступок — от 425 до 850 гривен.

Николай ЛУКАШ, адвокат:
— Если страховки нет, ГАИ имеет право арестовать вашу машину. Но это вовсе не значит, что они вправе отвозить ее куда попало. Должны быть площадки, где действует государственный тариф, который сейчас составляет 50 гривен в сутки.

Комментарий Дорожного контроля:

К сожалению Госавтоинспекция в очередной раз подтвердила статус организованной преступной группировки, а Средства массовой информации развесив уши слушают бандитов и дают комментарии юристов, которые не в состоянии прочитать законодательство.

Дорожный контроль напоминает, что проверка страхового полиса «просто так» — НЕЗАКОННА! Согласно ст. 16 Закона «О Дорожном движении», водитель обязан предъявить полис сотруднику милиции только в случаях предусмотренных законодательством. Эти случаи четко прописаны в Законе «Об обязательном страховании», который гласит, что проверка может происходить лишь при техосмотре, регистрации, составлении материалов ДТП, а также при оформлении протокола за нарушение ПДД. Если сотрудник ГАИ требует полис в случаях не прописанных в Законе — он превышает свои служебные полномочия.

Что же касается эвакуации автомобиля, то это очередное нарушение. Согласно 265-2 КУпАП эвакуация на штрафплощадку может происходить только тогда, когда автомобиль СУЩЕСТВЕННО мешает дорожному движению. При этом водителю дается первоочередное право самостоятельно принять меры для возвращения машины на постоянное место дислокации. Если же авто все таки оказалось на штрафплощадке, то после трех дней, водителю обязаны БЕСПЛАТНО вернуть транспортное средство.

В данном случае, сотрудником ГАИ было совершено уголовное преступление, а сотрудники штрафплощадки должны быть привлечены по статье за мошенничество и вымогательство. Кроме этого, ответственность должно понести и руководство Департамента ГАИ, которое считает такие действия инспекторов законными.

Дорожный контроль постарается разобраться, кто же это в Деснянском районе занимается таким беспределом.

Движение в условиях недостаточной видимости пдд

Глава 22. Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами транспортных средств

  • ПДД он-лайн
  • ПДР на Беларускай мове
  • Rules of the road
  • ПДД для Android
  • ПДД для iPhone
  • ПДД в формате FB2
  • Стаж водителя
  • Административная ответственность
  • Уголовная ответственность
  • История Правил
  • Последние изменения в ПДД
  • Правила дорожного движения
    • Глава 1. Общие положения
    • Глава 2. Общие права и обязанности участников дорожного движения
    • Глава 3. Права и обязанности водителей
    • Глава 4. Права и обязанности пешеходов
    • Глава 5. Обязанности пассажиров
    • Глава 6. Права и обязанности водителей и других лиц в особых случаях
    • Глава 7. Сигналы регулировщика и светофоров
    • Глава 8. Применение аварийной световой сигнализации, знака аварийной остановки, фонаря с мигающим красным светом
    • Глава 9. Маневрирование
    • Глава 10. Расположение транспортных средств на проезжей части дороги
    • Глава 11. Скорость движения транспортных средств
    • Глава 12. Обгон, встречный разъезд
    • Глава 13. Проезд перекрестков
    • Глава 14. Пешеходные переходы и остановочные пункты маршрутных транспортных средств
    • Глава 15. Преимущество маршрутных транспортных средств
    • Глава 16. Железнодорожные переезды
    • Глава 17. Движение по автомагистрали
    • Глава 18. Движение в жилой и пешеходной зонах, на прилегающей территории
    • Глава 19. Остановка и стоянка транспортных средств
    • Глава 20. Движение на велосипедах и мопедах
    • Глава 21. Движение гужевых транспортных средств, всадников и прогон скота
    • Глава 22. Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами транспортных средств
    • Глава 23. Перевозка пассажиров
    • Глава 24. Перевозка грузов
    • Глава 25. Буксировка механических транспортных средств
    • Глава 26. Основные положения о допуске транспортных средств к участию в дорожном движении, их техническое состояние, оборудование
    • Глава 27. Обязанности должностных и иных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения
  • Приложение 1. Дорожные светофоры
  • Приложение 2. Дорожные знаки
  • Приложение 3. Дорожная разметка
  • Приложение 4. Перечень неисправностей
  • Приложение 5. Опознавательные знаки транспортных средств

© ООО «Новый поворот», 2007—2018. Обратная связь
Перепечатка материалов сайта только после согласования

При движении в тумане

При движении в тумане не забудьте включить противотуманные фары и задний противотуманный фонарь (находится с левой стороны автомобиля).

Наибольшую опасность для водителя, особенно зимой и в ночное время, представляет туман. Для образования тумана необходимо несколько условий: насыщенность воздуха водяными парами, быстрое понижение температуры (например, вечером) и содержание в воздухе большого количества взвешенных и ионизированных частиц. Таким образом, появление тумана наиболее вероятно осенью, зимой, в начале весны. Чаще всего туман образуется в низинах, оврагах, болотистых местах, куда стекает холодный, плотный воздух, а естественные преграды мешают его рассеиванию ветром. Особенно сильный туман образуется в холодное время года при длительном выхолаживании почвы, большой влажности и безветрии. Такой туман может держаться несколько дней.

Метеорологическая дальность видимости значительно меняется в зависимости от интенсивности тумана. Если дальность видимости составляет 500–1000 м, туман считается слабым, 50–500 м — умеренным и менее 50 м — сильным. Сильный туман представляет наибольшую опасность при проезде перекрёстков и, особенно, железнодорожных переездов. Из-за него водитель не видит дорожные знаки, плохо различима световая сигнализация. В тумане происходит в шесть раз больше наездов на препятствия, чем за такой же период времени его отсутствия.

Особо следует остановиться на освещении. Наилучшим решением в данных условиях является использование противотуманных фар, предназначенных для улучшения освещения дороги в условиях недостаточной видимости. Такой эффект достигается за счёт широкого светового пучка, направляемого под пелену тумана, нижний край которого, как правило, не достигает поверхности дороги.

Однако все преимущества таких фар могут быть сведены на нет их неправильной установкой. Фары следует устанавливать таким образом, чтобы их нижний край располагался не менее 250 мм от поверхности дороги. Кроме того, устанавливать фары необходимо с таких расчётом, чтобы при их включении внешние боковые края были расположены не более 400 мм от габарита автомобиля по ширине.

На автомобилях должны быть установлены две противотуманные фары, причём их включение должно быть обеспечено совместно с габаритными огнями и освещением регистрационного знака. Установка одной противотуманной фары недопустима, так как в условиях недостаточной видимости водитель может принять движущийся навстречу автомобиль за мотоцикл, что создаст угрозу лобового столкновения. Не допускается устанавливать вместо противотуманных фар обычные автомобильные или мотоциклетные фары.

Согласно требованиям ПДД, в условиях недостаточной видимости противотуманные фары могут использоваться совместно с дальним или ближним светом фар. Наиболее предпочтительным является второй вариант, потому что включённые в тумане фары дальнего света только ухудшают видимость, поскольку их свет отражается от взвешенных частичек тумана и создаёт яркое пятно, слепящее водителя. Задние противотуманные фонари (один или два) могут применяться только в условиях недостаточной видимости как при движении, так и при остановке или стоянке. Однако их нельзя использовать как дополнительный стоп-сигнал, так как в обычных атмосферных условиях они могут вызвать ослепление движущегося сзади водителя.

Некоторые водители предпочитают в тумане двигаться за впереди идущим автомобилем, сокращая дистанцию. Это опасно — в тумане дистанция до движущегося впереди автомобиля кажется дальше, чем в действительности, что создаёт угрозу попутного столкновения при экстренном торможении, прибегать к которому во время тумана приходится постоянно. Кроме того, никто не может поручиться, что лидер, которому доверяется такой водитель, едет в соответствии со складывающейся ситуацией. Ведомый слепо едет за лидером, и, когда тот съедет с дороги, устремляется за ним. А ехать за лидером поодаль бесполезно — на первом же повороте вы потеряете его из вида.

Во время движения не смотрите прямо вперёд: всё равно вы многого не увидите, а только утомите зрение, отчего перед глазами у вас пойдут радужные круги. Не пытайтесь превозмочь усталость, лучше ненадолго остановите автомобиль в безопасном месте, включите стояночные огни и отдохните, закрыв глаза.

Лучше всего придерживаться правого края дороги, ведь свет фар встречного автомобиля может вынырнуть из тумана в самый последний момент. Если впереди появился какой-либо свет, не устремляйтесь к нему: возможно, он находится за пределами дороги. Помните, что включённый красный свет свидетельствует не только о движущемся в попутном направлении автомобиле, но также стоящем автомобиле, ограждении места ремонтных работ или запрещающем сигнале светофора.

Самая большая опасность при движении в тумане — неосвещённые автомобили, велосипедисты и пешеходы, на которых можно наехать прежде, чем их заметишь. Чтобы избежать происшествия, необходимо двигаться с небольшой скоростью и воздерживаться от обгона.

При проезде перекрестков особое внимание необходимо обращать на расположение транспортных средств на проезжей части. Во время проезда перекрёстка рекомендуется наклониться вперёд над рулевым колесом и приблизить глаза к лобовому стеклу. Это поможет улучшить видимость дороги и окружающих объектов. Если вы снизили скорость при подъезде к пересечению, не спешите вновь увеличить её после проезда — подождите, пока автомобиль удалится на 50 — 60 м от перекрестка.

Особая осторожность необходима при проезде железнодорожных переездов. При приближении к переезду необходимо снизить скорость с таким расчётом, чтобы иметь возможность остановиться перед переездом, не прибегая к экстренному торможению. Рекомендуется открыть окна и выключить магнитолу, чтобы иметь возможность услышать приближение поезда: в ночное время шум приближающегося поезда слышен за несколько километров.

Одной из разновидностей тумана являются испарения, скапливающиеся на высоте 1 м от поверхности земли. Как правило, они встречаются в низко расположенных и лесистых областях, слабо продуваемых ветром. При пересечении таких участков, особенно расположенных в низинах, необходимо включить противотуманные фары совместно с ближним светом фар и снизить скорость, чтобы иметь возможность остановиться в случае опасности. Не исключено, что в низине может находиться мост, ширина которого меньше ширины проезжей части дороги, или стоять неисправное транспортное средство.

И последнее: во время тумана всё внимание необходимо сконцентрировать на дороге, не отвлекаясь на разговоры, приём пищи, курение и т.п. Поскольку дорожные знаки и указатели видны очень слабо, их легко не заметить. Это грозит не только ошибкой в выборе дороги, но и дорожно-транспортным происшествием. Поэтому наблюдение за дорогой должно быть усилено, в чём большую помощь может оказать пассажир, сидящий рядом с водителем.

Вождение в условиях недостаточной видимости

Недостаточная видимость понимается как временное положение, вызванное погодой или другими явлениями (туман, дождь, снегопад, метель, сумерки, дым, пыль, брызги воды и грязи, слепящее солнце), когда расстояние, на котором рассматриваемый объект возможно отличить от фона, составляет менее 300 метров.

Эти погодные условия оказывают существенное влияние на безопасность дорожного движения.

Во время дождя

Основная опасность при движении в дождь — ухудшение сцепления колес с дорогой. Коэффициент сцепления на мокрых дорогах уменьшается в 1,5–2 раза, что ухудшает устойчивость автомобиля, а главное — резко увеличивается тормозной путь. Особенно опасны асфальтобетонные дороги, покрытые грязью или мокрыми опавшими листьями, когда сцепление шин с дорогой еще больше уменьшается.

Опасен только что начавшийся дождь, который делает покрытие дороги очень скользким, так как пыль, мельчайшие частицы авторезины, частицы сажи и масла из выхлопных труб автомобилей смачиваются и растекаются по дороге, создавая на ней очень скользкую, как мыло, пленку. В начале дождя надо быть особенно осторожным, обязательно снижать скорость, избегать обгонов, резкого вращения рулевого колеса и резкого торможения. По мере того как дождь усиливается и продолжается, грязная пленка смывается дождем и при продолжительном дожде коэффициент сцепления с дорогой вновь увеличивается. Бетонное и асфальтовое покрытия с обработанной специально шероховатой поверхностью, вымытые дождем, имеют коэффициент сцепления, близкий к коэффициенту сухого покрытия.

После прекращения дождя, по мере того как грязь высыхает, она вначале превращается в грязную скользкую пленку, и коэффициент сцепления также уменьшается. Снова надо быть осторожным до высыхания дороги. Грязь превращается в пыль, и коэффициент сцепления восстанавливается.

Зависимость коэффициента сцепления с дорогой от продолжительности дождя показана на рис. 1

Рис 1. Зависимость коэффициента сцепления с дорогой от продолжительности дождя:

  • время t0 — t1 — начало дождя;
  • время t1 — t2 — продолжительность дождя;
  • время t2 — t3 — время высыхания дороги.

При движении на большой скорости по мокрой дороге у легковых автомобилей наблюдается между шинами и дорогой образование водяного клина — гидроскольжение или так называемое аквапланирование. При движении по мокрой дороге с малой скоростью колеса вгоняют влагу в пазы рисунка протектора шины и выдавливают ее через шероховатости покрытия дороги, шины касаются более сухой поверхности дороги. Если вы едете за автомобилем во время дождя, то видите сразу за автомобилем сухой след от колес. При большой скорости движения и большом количестве воды на дороге колеса не успевают выдавливать влагу, и тогда под ними остается вода, колеса всплывают над поверхностью дороги. Признаком появления водяного клина является внезапная легкость в управлении рулевым колесом. Малая глубина рисунка протектора, менее указанного выше, низкое давление воздуха в шинах и гладкое дорожное покрытие асфальтированной дороги способствуют появлению аквапланирования даже при небольших скоростях движения, так как колесо не успевает выдавить воду из-под себя.

Бороться с этим явлением можно лишь снижением скорости. В этой ситуации следует применять торможение двигателем, т. е. плавно уменьшить нажатие на педаль газа. При этом надо стараться не использовать рабочие тормоза, так как вода снижает их эффективность.

Брызги грязной воды и жидкой грязи из-под колес встречных и обгоняющих транспортных средств могут мгновенно залить лобовое стекло, и какое-то время вы ничего впереди не увидите. Не теряйтесь в этой ситуации и, главное, резко не тормозите, немедленно включите омыватель и стеклоочиститель с большой частотой движения. Не вращайте рулевым колесом и плавно уменьшите нажатие на педаль газа. Через несколько секунд обзорность восстановится.

Надо учесть, когда вы проезжаете лужи на большой скорости, то возможны следующие неприятности:

  • обрызгаете грязью и даже окатите водой с ног до головы пешеходов;
  • вода из-под колес вашего автомобиля попадет на переднее стекло и уменьшит обзорность;
  • вода также попадет в подкапотное пространство, а попадание даже нескольких капель воды на катушку зажигания, распределитель или провода может заглушить двигатель;
  • попадание воды в воздухозаборник может привести к поломке двигателя;
  • под водой могут быть разные опасности: ямы, камни и т. д.;
  • намокнут тормозные колодки и могут отказать тормоза.
  • если колеса с одной стороны автомобиля попадут в лужу, то автомобиль может занести, так как величина сцепления шин с дорогой с разных сторон будет неодинаковой.

Дождь изменяет вид дорожного покрытия. Светлое и матовое в сухом состоянии, асфальтобетонное покрытие становится темным и блестящим, причем заметить на такой дороге темное препятствие очень трудно. Движение в этих условиях, даже если нет никаких препятствий, утомительно. У водителя создается впечатление, что он устремляется в темную бездну, пересекаемую блестками дождевых капель, сверкающих в свете фар.

На мокром дорожном покрытии белая дорожная разметка становится почти невидимой днем и совершенно незаметна ночью. Обязанность водителя — настолько усилить осторожность во время дождя, чтобы она восполнила плохую видимость, и вести автомобиль плавно, без резкого изменения направления, выбирать скорость, соответствующую видимости, можно также включить передние и задние противотуманные фонари, боковое стекло поднять до упора.

В условиях тумана

Управление автомобилем в условиях тумана требует еще большего опыта, чем в дождь. Иногда туман бывает таким сильным и создает такую большую опасность, что необходимо прервать поездку и терпеливо ждать перемены погоды. Туман создает опасные дорожные условия. В аварии во время тумана участвуют десятки автомобилей, гибнет и получает увечья большое количество людей.

Туман сильно уменьшает зону видимости, способствует обману зрения, затрудняет ориентирование. Он искажает восприятие скорости транспортных средств и расстояние до предметов. Вам кажется, что предмет далеко (например, свет фар встречного автомобиля), а на самом деле он близко. Скорость автомобиля вам кажется маленькой, а на самом деле он движется быстро. Туман искажает окраску цвета предмета, кроме красного. Поэтому сигнал светофора красный, чтобы его хорошо было видно в любую погоду, поэтому красные автомобили считаются менее опасными.

Туман влияет на психику человека: плохая видимость, постоянное напряжение, внезапное появление из тумана другого транспортного средства, которое, казалось, было далеко, — вызывают сильное нервное напряжение у водителя. Он нервничает и допускает неверные действия по управлению автомобилем. Глаза быстро устают и снижают способность водителя реагировать на изменения дорожной ситуации. Фары совсем не освещают дорогу, их свет только врезается в туман яркими ослепляющими пучками. В тумане можно ошибиться в выборе дороги, ориентиры закрыты туманом, перекрестков не видно.

В тумане следует:

  • уменьшить скорость движения, она не должна превышать половины расстояния видимости в метрах. Так, при видимости 20 м она должна быть не более 10 км/ч;
  • быть готовым остановиться в пределах той видимости дороги;
  • следует ехать при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний;
  • при движении с дальним светом разъезд с встречным транспортом произвести без переключения на ближний, так как ослепление в тумане исключено;
  • при наличии противотуманных фар при сильном тумане включить их совместно с ближним светом. Они имеют низкий и широкий пучок света желтого цвета, который лучше проникает через туман, чем белый свет обычных фар;
  • если видимость дороги менее 50 м, они могут включаться самостоятельно;
  • задние противотуманные фонари включать совместно с габаритными огнями;
  • включить стеклоочистители;
  • при запотевании стекол включить систему отопления и вентиляции салона, а также электрообогреватель заднего стекла;
  • при очень сильном тумане можно пытаться разглядеть дорогу перед автомобилем, высунув голову в окно двери;
  • периодически надо сверять свою скорость по спидометру;
  • для улучшения видимости в тумане наклониться над рулевым колесом и приблизить глаза к переднему стеклу. Такое положение весьма утомительно, но периодически им надо пользоваться;
  • при наличии разметки занять центральное положение между линиями разметки, разделяющей полосы;
  • ориентироваться на дороге также можно и по тротуару, обочине и особенно по сплошной белой линии разметки, обозначающей край проезжей части;
  • окно двери водителя лучше держать открытым и прислушиваться к шуму других транспортных средств;
  • периодически использовать звуковой сигнал, особенно на загородной дороге.

В тумане не следует:

  • приближаться слишком близко к автомобилю впереди;
  • использовать задние фонари переднего автомобиля в качестве ориентира, у вас будет ложное представление о расстоянии и его скорости;
  • смотреть в одно место перед автомобилем — глаза быстро устанут, будут слезиться и зрение ослабеет;
  • ставить автомобиль на стоянку в пределах дороги;
  • двигаться слишком близко к осевой, при этом можете создать опасную ситуацию;
  • пытаться проскочить полосу тумана в низине на дороге. Именно на этом участке могут быть скрыты туманом предметы и люди;
  • пытаться обогнать впереди идущий транспорт — это рискованно и опасно.

Не столько туман угрожает безопасности движения, сколько техника вашего вождения, используемая в условиях тумана.

Слепящее солнце

Светящее в глаза летнее солнце утомляет зрение и снижает концентрацию внимания, уменьшает обзорность. Вечером, утром и зимой, когда солнце находится низко над горизонтом, свет падает почти параллельно дороге, нагрузка на глаза значительно возрастает. Двигаться против солнца не только тяжело, но иногда и опасно. Дорога сильно блестит, отражая лучи солнца, а транспортные средства кажутся контрастно черными. Силуэты людей теряются на дороге в блеске солнечного диска, так как зрачки наших глаз сужаются, ограничивая количество пропускаемого в глаза света. За счет этого ухудшается видимость предметов, находящихся в тени.

Если дорога периодически проходит через тень, отбрасываемую придорожными объектами, то в момент попадания в тень водитель испытывает внезапное снижение видимости. Это связано с тем, что зрачки наших глаз требуют определенного времени для приспособления к резкой смене интенсивности света.

Управление автомобилем при движении против низкого солнца, как при полном его свете, так и на затемненных участках требует значительного усиления внимания. Кроме того, при движении против солнца заметно бледнеют цвета светофоров, стоп-сигналы и указатели поворотов транспорта. Вследствие этого они не привлекают ваше внимание в должной мере. А это сказывается на безопасности.

При солнце, светящем сзади, еще труднее различать сигналы светофора, а все задние фонари транспортного средства блестят отраженным светом солнца и не позволяют определить, какой фонарь горит, а какой нет. В этом случае нужно двигаться так, чтобы тень от вашего автомобиля падала на транспортное средство впереди. Тогда вам будет гораздо легче наблюдать за его задними фонарями.

Низкое солнце, светящее сбоку, водителем переносится легче, хотя также доставляет неприятности, образуя сильные контрасты теней на проезжей части.

Во всех этих случаях нужно использовать противосолнечный козырек, восстанавливающий видимость дороги. Однако не рекомендуется пользоваться темными очками, так как они ограничивают яркость освещенных участков дороги и одновременно снижают видимость мест и предметов, находящихся в тени и из-за этого недостаточно заметных.

Другие погодные явления.

Дорога становится особенно опасной во время первого снегопада (фото 1), ко­гда на проезжей части появляется утрамбованный снег и первый лед. В это время резко увеличивается число наездов на пешеходов, потому что водите­ли и пешеходы еще не успели приспособиться к изменившимся условиям движения.

Фото 1. Снегопад.

Из-за применяемых реагентов на дорогах образуется грязевое месиво, летящее из-под колес впереди идущих автомобилей прямо на лобовые стекла едущих сзади. Результат — резкое ухудшение обзорности. Постоянно включенные стеклоочистители и огромный расход стеклоомывающей жидкости плохо помогают.

Ухудшается видимость, растет число аварий. И это справедливо для всех автомобилей без исключения.

В сумерках и в темноте значительно ухудшается видимость. Видимость на дороге играет важную роль, так как более 90 % информации, необходимой для безопасности движения, человек получает через зрение. Глаза человека устроены так, что им надо время, чтобы привыкнуть к темноте. Но все равно ночное зрение значительно хуже дневного. При плохом освещении, в сумерках, водители не очень хорошо различают, что делается на доро­ге, к тому же, глаза плохо различают цвета. Например, красный цвет кажется темным и даже черным. Зеленый цвет выглядит светлее, чем красный. При приближении к светофору его сигналы кажутся поначалу белыми, и лишь позднее мы начинаем различать цвета. Прежде всего, становится, виден зеле­ный, затем — желтый и красный.

Хуже всего ехать в полутьме, когда только начинает рассветать или темнеть. На шоссе с трудом можно различить препятствия. В сумерках, когда длинные тени мешают различать отдельные предметы, поможет дальний свет, хотя он и кажется недостаточно интенсивным. Его не хватит для полного освещения шоссе, но он позволит заметить препятствие, неожиданно возникшее перед автомобилем.

Время реакции водителя на препятствие, возникающее на дороге в условиях пониженной видимости, увеличивается в среднем на 0,6. 0,7 с и более, что объясняется необходимостью затрат времени на распознавание этого препятствия.

Ночью хоть фары помогают видеть, а в сумерках свет фар очень плохо освещает дорогу. В это время ничто не помогает, кроме снижения скорости и повышения бдительности.

Вождение в условиях недостаточной видимости

Известно, что практически всю информацию, которая необходимая для безопасного движения на автомобиле человек получает при помощи зрения. Поэтому хорошая видимость является залогом безопасности. Но в условиях ограниченной видимости нереально отличить дорогу, автомобили пешеходов и другие объекты. Ограниченная видимость может быть вызвана следующими факторами: дождь, туман, ночь. В этих условиях водитель теряет возможность видеть на далекое расстояние. Чтобы не попасть в аварию нужно знать, как управлять автомобилем при различных погодных условиях.

Вождение в дождь.

В этом случае основной опасностью является ухудшение сцепления колес с дорогой. Ведь пыль, песок, автомобильные масла во время дождя превращают дорогу в каток. Через некоторое время дождь смывает с дороги грязную пленку и сцепление с дорожным покрытием вновь улучшится. Если вы попали в дождь то, прежде всего, нужно снизать скорость движения, старайтесь избегать резких торможений, и обгонов. Обязательно проверьте стеклоочистители, если вы знаете, что с ними не все так гладко, то лучше купить дворники заранее, ведь главное при движении в дождь это хорошая видимость. Если вы замечаете, что дворники не эффективно удаляют воду, то попробуйте щетки обработать спиртом. Оптимальная скорость должна составлять 40 км/час. В этом случае вы вовремя сможете остановить автомобиль при возникновении какой-либо опасности.

Езда в условиях тумана.

Здесь нужно быть более внимательным ведь управлять транспортным средством в тумане еще сложней, нежели в дождь. В некоторых случаях туман настолько сильный, что продолжать движение невозможно. В этом случае не нужно испытывать судьбу, и дождаться лучшей погоды. Туман сильно затрудняет ориентацию, и значительно уменьшает обзор. При постоянном напряжении водитель становится нервным, что может привести к неправильным действиям. Прежде всего, нужно настроить фары, ведь они могут освещать все кроме дороги. Рассчитайте скорость движения, например если видимость составляет 30 метров, то скорость должна быть 15 км/час. Если ваш автомобиль оборудован противотуманными фарами, то объедините их с ближним светом. Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь обогнать автомобиль. Ведь туман менее опасен, нежели ваши действия.

Движение на автомобиле в темное время суток.

По статистике количество аварий, которые произошли ночью, превышает в два раза, нежели днем. Поэтому нужно знать, что ночью ездить на автомобиле очень опасно. Ночью человек видит хуже, поэтому с возрастом не следует злоупотреблять ездой в ночное время. Также большую опасность представляет то, что вы можете уснуть за рулем. Прежде всего, нужно проверить исправность фар, габаритов, звукового сигнала. Протрите стекла, ведь на них садится большое количество пыли, что ухудшает видимость. Проверьте дворники, и по необходимости протрите их. Соблюдая эти советы вы сможете безопасно добраться до нужного вам места.

Изменения в ПДД: световые приборы

238. Запрещается движение транспортного средства, имеющего следующие неисправности:

238.1. в темное время суток не горит:

238.1.1. ближний свет хотя бы в одной фаре;

238.1.2. все задние габаритные фонари;

238.1.3. все фонари стоп-сигнала;

238.1.4. все фонари освещения номерного знака;

238.2. в условиях недостаточной видимости не горит;

238.2.1. ближний свет хотя бы в одной из фар и одновременно одна из передних противотуманных фар;

238.2.2. все задние габаритные фонари;

238.2.3. все фонари стоп-сигнала;

238.2.4. все фонари освещения номерного знака;

238.3. в светлое время суток не горят все фонари стоп-сигнала;

238.4. во время дождя или снегопада не работает стеклоочиститель ветрового стекла со стороны водителя транспортного средства;

238.5. неисправности рулевого управления не позволяют водителю выполнить маневр;

238.6. рабочая система тормозов не позволяет водителю остановить транспортное средство;

238.7. сцепное устройство тягача и прицепа (полуприцепа) имеют неисправности, которые во время движения могут вызвать их разрыв;

238.8. на транспортном средстве во время прохождения государственного технического осмотра или при проверке его технического состояния на дороге констатированы опасные повреждения, угрожающие безопасности движения.

239. Если на транспортном средстве возникли неисправности, упомянутые в подпункте 238.1.1 или 238.2.1 настоящих Правил (за исключением случаев, когда в темное время суток не горят обе фары ближнего света или в условиях недостаточной видимости не горят обе фары ближнего света и одновременно не горят обе противотуманные фары), его водителю разрешается движение к месту стоянки или ремонта с зажженной аварийной световой сигнализацией.

240. Если на транспортном средстве возникла неисправность, упомянутая в подпункте 238.1.2, 238.1.3, 238.1.4, 238.2.2, 238.2.3, 238.2.4 или 238.3 настоящих Правил, его водителю разрешается движение к месту стоянки или месту ремонта с зажженной аварийной световой сигнализацией. Если аварийная световая сигнализация отсутствует или неисправна — сзади транспортного средства должен быть прикреплен аварийный знак.

238. Запрещается движение транспортного средства, имеющего следующие неисправности:

238.1. в темное время суток не горят обе фары ближнего света;

238.2. в условиях недостаточной видимости не горят обе фары ближнего света и одновременно обе из передних противотуманных фар;

238.3. во время дождя или снегопада не работает стеклоочиститель ветрового стекла со стороны водителя транспортного средства;

238.4. неисправности рулевого управления не позволяют водителю выполнить маневр;

238.5. рабочая система тормозов не позволяет водителю остановить транспортное средство;

238.6. специальное устройство тягача и прицепа (полуприцепа) имеют неисправности, которые во время движения могут вызвать их разрыв;

238.7. на транспортном средстве во время прохождения государственного технического осмотра или при проверке его технического состояния на дороге констатированы опасные повреждения, угрожающие безопасности движения.

239. Если на транспортном средстве возникли неисправности, его водителю разрешается движение к месту стоянки или ремонта с зажженной аварийной световой сигнализацией или прикрепленным аварийным знаком, но аварийный знак можно использовать, если не горят задние световые приборы:

239.1. не работают все фонари стоп-сигнала;

239.2. в темное время суток или в условиях недостаточной видимости не горят все задние габаритные фонари или все фонари освещения номерного знака;

239.3. в темное время суток не горит одна из фар ближнего света;

239.4. в условиях недостаточной видимости не горит одна их фар ближнего света и одновременно одна из передних противотуманных фар.

240. — не существует.

Комментарий специалиста: ничего не изменено, лишь упрощена редакция ПДД.

В подготовке материала принимал участие инструктор автошколы Credo Алексей Лебедев.

Ст 131 223 гк рф

Статья 223. Момент возникновения права собственности у приобретателя по договору

1. Право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором.

2. В случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации, если иное не установлено законом.

Недвижимое имущество признается принадлежащим добросовестному приобретателю (пункт 1 статьи 302) на праве собственности с момента такой регистрации, за исключением предусмотренных статьей 302 настоящего Кодекса случаев, когда собственник вправе истребовать такое имущество от добросовестного приобретателя.

Комментарий к Ст. 223 ГК РФ

1. Комментируемая статья определяет момент перехода права собственности в таком случае, как приобретение права собственности на основании договора. К числу договоров, влекущих переход права собственности, относятся как возмездные (например, купля-продажа, мена, рента), так и безвозмездные (например, дарение).

Следует иметь в виду, что стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами (п. 2 ст. 421 ГК). Не исключено также возникновение права собственности на основании смешанного договора (п. 3 ст. 421 ГК). Так, в соответствии со ст. 624 ГК РФ в договоре аренды может быть предусмотрено, что арендованное имущество переходит в собственность арендатора по истечении срока аренды или до его истечения при условии внесения арендатором всей обусловленной договором выкупной цены.

Условие о переходе права собственности на имущество может быть включено в иные договоры, в том числе, например, в соглашение об отступном (ст. 409 ГК) или в соглашение об уплате алиментов (ст. 104 СК).

2. Общим правилом, которое закрепляет комментируемая статья, является переход права собственности на имущество к приобретателю по договору с момента передачи вещи. Данное правило имеет огромное значение для гражданского оборота, поскольку до указанного момента право собственности за отчуждателем вещи сохраняется. Это лицо при заключении договора приобретает лишь обязанность передать вещь. Так, в соответствии с п. 1 ст. 456 ГК РФ продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи. Разумеется, данное правило не применяется при заключении реального договора, например договора дарения, когда сам договор считается заключенным с момента передачи имущества.

Поскольку с момента заключения консенсуального договора о передаче имущества в собственность до момента такой передачи право собственности сохраняется за отчуждателем, то на такое имущество может быть обращено взыскание по его обязательствам.

Действие правила о переходе права собственности с момента передачи имущества проявляется также в ситуации, когда продавец вещи заключил договор о передаче имущества в собственность одновременно с несколькими лицами. Право собственности возникнет лишь у того, кому имущество будет передано. Неисполнение обязанности по передаче имущества порождает право покупателя отказаться от исполнения договора. Кроме того, в соответствии со ст. 398 ГК РФ в случае неисполнения обязательства передать индивидуально-определенную вещь в собственность кредитору последний вправе требовать отобрания этой вещи у должника и передачи ее кредитору на предусмотренных обязательством условиях. Это право отпадает, если вещь уже передана третьему лицу, имеющему право собственности. Если вещь еще не передана, преимущество имеет тот из кредиторов, в пользу которого обязательство возникло раньше, а если это невозможно установить, — тот, кто раньше предъявил иск. Вместо требования передать ему вещь, являющуюся предметом обязательства, кредитор вправе потребовать возмещения убытков.

Состоявшаяся во исполнение договора передача имущества влечет переход права собственности к приобретателю, что означает перенос на него риска случайной гибели имущества (ст. 211 ГК) и возложение бремени собственника (ст. 210 ГК).

3. Исключения из общего правила, установленного в п. 1 комментируемой статьи, могут быть предусмотрены прежде всего самим договором между сторонами, поскольку указанная норма является диспозитивной.

Это возможно, например, в соответствии со ст. 491 ГК РФ, когда договором купли-продажи предусмотрено, что право собственности на переданный покупателю товар сохраняется за продавцом до оплаты товара или наступления иных обстоятельств. В таком случае покупатель не вправе до перехода к нему права собственности отчуждать товар или распоряжаться им иначе, если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из назначения и свойств товара. В случаях, когда в срок, предусмотренный договором, переданный товар не будет оплачен или не наступят другие обстоятельства, при которых право собственности переходит к покупателю, продавец вправе потребовать от покупателя возвратить ему товар, если иное не предусмотрено договором. Правило о сохранении (резервировании) права собственности представляет собой одну из гарантий имущественного интереса продавца.

4. Кроме того, отступления от правила о переходе права собственности к приобретателю по договору с момента передачи вещи могут быть предусмотрены законом. Примером тому может служить п. 2 комментируемой статьи, в соответствии с которым право собственности возникает с момента государственной регистрации, если отчуждение имущества подлежит государственной регистрации.

На основании ст. 131 ГК РФ возникновение, переход и прекращение права собственности на недвижимые вещи подлежат государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. Порядок такой регистрации определяется Законом о регистрации недвижимости. Специальные нормы о государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество содержатся в ст. 551 ГК РФ. Поэтому во всех случаях, когда стороны договора, предусматривающего переход права собственности на недвижимое имущество на тех или иных условиях, желают достичь необходимого правового эффекта, им следует также позаботиться о выполнении требования о государственной регистрации перехода права собственности. Это может касаться, например, супругов, заключивших брачный договор, содержащий условия о передаче недвижимости, относящейся к общей совместной собственности, в собственность одного из них.

Комментируемое правило о переходе права собственности на недвижимость по договору с момента государственной регистрации перехода права содержит исключение — иное может быть предусмотрено законом.

5. Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 217-ФЗ п. 2 комментируемой статьи был дополнен абзацем, в соответствии с которым недвижимое имущество признается принадлежащим добросовестному приобретателю (п. 1 ст. 302 ГК) на праве собственности с момента такой регистрации, за исключением предусмотренных ст. 302 ГК РФ случаев, когда собственник вправе истребовать такое имущество от добросовестного приобретателя. Это правило подтверждает презумпцию достоверности сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащуюся в п. 1 ст. 2 Закона о регистрации: «Государственная регистрация является единственным доказательством существования зарегистрированного права. Зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке».

Таким образом, если при приобретении добросовестным приобретателем недвижимости у неуправомоченного отчуждателя произведена государственная регистрация возникновения права собственности, то такое право признается существующим, пока оно не оспорено собственником. В соответствии со ст. 302 ГК РФ собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.

Вместе с тем применение абз. 2 комментируемой статьи возможно лишь в том случае, если фактически передача недвижимости приобретателю состоялась. Рассматривая вопрос о возникновении права собственности на основании данного абзаца, суд не признал лицо добросовестным приобретателем объекта недвижимости, так как было установлено, что этот объект ему во владение не передавался. Между предпринимателем и акционерным обществом был заключен договор купли-продажи спорного объекта, право собственности на которое было зарегистрировано за акционерным обществом. На основании договора мены, заключенного между акционерным обществом и организацией, право собственности на объект зарегистрировано за последней. Впоследствии договор купли-продажи (первоначальный) был признан недействительным. Предприниматель представил в суд доказательства, подтверждающие невыбытие спорного объекта недвижимости из его владения, отсутствие передачи во исполнение первого договора и, следовательно, невозможность его передачи во исполнение договора мены (второго договора, повлекшего переход права собственности к организации). Суд поддержал доводы предпринимателя .

———————————
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 ноября 2008 г. N 126 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения».

Ст. 131 ГК РФ — Гражданский кодекс

Статья 131. Государственная регистрация недвижимости.

Как уменьшить суммы НДФЛ при продаже недвижимости?

На основании пп.5 п.1 статьи 208 НК РФ и п. 1 статьи 224 НК РФ физлицо, продавшее квартиру, дом, земельный участок или доли в указанной недвижимости, обязано выплатить в бюджет 13% от полученного дохода. Однако имеются льготы, которые позволят снизить суммы налога. Так, при продаже недвижимости, находившейся в собственности налогоплательщика-физлица свыше трех лет, платить налог вовсе не потребуется (п. 17.1 статьи 217 НК РФ), как и не потребуется заполнять соответствующую налоговую декларацию (п. 4 статьи 229 НК РФ).

Однако в таком случае важно правильно установить срок владения недвижимостью. По общему правилу он определяется, исходя из даты регистрации права собственности на имущество или долю в нем (п. 1 статьи 131 ГК РФ, п. 2 статьи 223 ГК РФ), указанной в свидетельстве о государственной регистрации. Для земельного участка сроки нахождения его в собственности физлица определяются с момента регистрации права на новый участок, полученный в результате разделения первоначального (Письмо Минфина России от 17.12.2013 N 03-04-07/55742).

Если продаваемое имущество было получено по наследству, то для определения сроков владения следует помнить, что право собственности возникает со дня смерти предыдущего собственника или с момента регистрации прав на имущество, если право собственности на общую недвижимость возникло после смерти супруга/дольщика. Для недвижимости, приобретенной при участии налогоплательщика в жилищно-строительном кооперативе, срок владения ею исчисляется с момента уплаты паевого взноса в полном объеме или даты передачи недвижимости по акту приема-передачи, если это произошло позже полной оплаты стоимости недвижимости.

14 сентября 2015

31 августа 2015

Гражданско-правовые и налоговые отношения находятся в тесной связи, поскольку большая часть обязанностей налогоплательщика перед государством вытекает именно из отношений, которые выступают предметом гражданского права. Поэтому, вступившие в силу летом нынешнего года изменения в первую часть ГК РФ влекут и последствия налогового характера. Верховный суд РФ дал по этому поводу некоторые разъяснения, так что у нас есть тема для очередного интересного разговора.

22 июня 2015

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) защита гражданских прав осуществляется способами, перечисленными в этой статье, а также иными способами, предусмотренными законом. Долгое время положения данной статьи толковались таким образом, что лицо, считающее свои права нарушенными и обращающееся за защитой этих прав в суд (иными словами, истец), свободно в выборе конкретного способа защиты права и самостоятельно определяет правовые средства для достижения желаемого правового результата. Однако постепенно складывалось понимание, что из всего разнообразия предусмотренных в статье 12 ГК РФ и других законах способов не всякий из них применим в той или иной конкретной ситуации и в конечном счете выбор способа защиты определяется характером спорных правоотношений, обстоятельствами нарушения прав заявителя, а в некоторых случаях способ защиты права от конкретного нарушения предопределен законом. Избрание истцом ненадлежащего способа защиты влечет от каз в удовлетворении иска, но не по причинам формального характера с указанием на то, что применению подлежал иной способ, а (в действительности) по тем мотивам, что в сложившейся ситуации используемый способ не приведет к защите нарушенного, по мнению истца, права.

Статья 223. «Гражданский кодекс РФ (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018)

Статья 223 ГК РФ ч.1 . Момент возникновения права собственности у приобретателя по договору

Статья 223. Момент возникновения права собственности у приобретателя по договору

1. Право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором.

2. В случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации, если иное не установлено законом.

Недвижимое имущество признается принадлежащим добросовестному приобретателю (пункт 1 статьи 302) на праве собственности с момента такой регистрации, за исключением предусмотренных статьей 302 настоящего Кодекса случаев, когда собственник вправе истребовать такое имущество от добросовестного приобретателя.

Комментарий к статье 223 ГК РФ

1. Комментируемая статья посвящена основному производному способу приобретения права собственности, но не по всякой сделке, а в части, касающейся перехода права собственности по договору.

Возникновение права собственности у приобретателя имеет важное практическое и теоретическое значение, поскольку по общему правилу с этого момента на приобретателя переходит риск случайной гибели (повреждения) имущества (см. ст. 211 ГК) и бремя содержания имущества (ст. 210 ГК).

2. Комментируемая статья не содержит известной некоторым законодательствам дифференциации для индивидуально-определенных вещей и вещей, определенных родовыми признаками. Различие проводится в зависимости от того, требуется ли государственная регистрация отчуждения имущества. Фактически речь идет о различии для движимого имущества и недвижимости.

3. Для движимого имущества в качестве общего правила моментом перехода права собственности установлен момент передачи вещи (система традиции). В то же время договором может быть установлен иной момент, например в зависимости от оплаты уже переданного имущества (ст. 491 ГК). Не установлено запрета на переход права собственности в момент заключения договора (система соглашения), если это предусмотрено самим договором.

4. Для недвижимости моментом перехода права собственности императивно установлен момент государственной регистрации (система регистрации — ст. 131 ГК).

До государственной регистрации перехода права собственности покупатель по договору продажи недвижимости, исполненному сторонами, не вправе распоряжаться данным имуществом, поскольку право собственности на это имущество до момента государственной регистрации сохраняется за продавцом (Постановление Пленума ВАС РФ от 25.02.1998 N 8).

5. В ч. 2 п. 2 комментируемой статьи указан случай возникновения права собственности на имущество, добросовестно приобретенное у неуправомоченного лица. Этот случай является самостоятельным первоначальным способом приобретения права собственности. Подробно данный способ обсуждается применительно к условиям удовлетворения виндикационного иска (ст. 302 ГК).

Статья 223 ГК РФ. Момент возникновения права собственности у приобретателя по договору

Новая редакция Ст. 223 ГК РФ

1. Право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором.

2. В случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации, если иное не установлено законом.

Недвижимое имущество признается принадлежащим добросовестному приобретателю (пункт 1 статьи 302) на праве собственности с момента такой регистрации, за исключением предусмотренных статьей 302 настоящего Кодекса случаев, когда собственник вправе истребовать такое имущество от добросовестного приобретателя.

Комментарий к Ст. 223 ГК РФ

1. Комментируемая статья посвящена основному производному способу приобретения права собственности, но не по всякой сделке, а в части, касающейся перехода права собственности по договору.

Возникновение права собственности у приобретателя имеет важное практическое и теоретическое значение, поскольку по общему правилу с этого момента на приобретателя переходит риск случайной гибели (повреждения) имущества (см. ст. 211 ГК РФ) и бремя содержания имущества (ст. 210 ГК РФ).

2. Комментируемая статья не содержит известной некоторым законодательствам дифференциации для индивидуально-определенных вещей и вещей, определенных родовыми признаками. Различие проводится в зависимости от того, требуется ли государственная регистрация отчуждения имущества. Фактически речь идет о различии для движимого имущества и недвижимости.

3. Для движимого имущества в качестве общего правила моментом перехода права собственности установлен момент передачи вещи (система традиции). В то же время договором может быть установлен иной момент, например в зависимости от оплаты уже переданного имущества (ст. 491 ГК РФ). Не установлено запрета на переход права собственности в момент заключения договора (система соглашения), если это предусмотрено самим договором.

4. Для недвижимости моментом перехода права собственности императивно установлен момент государственной регистрации (система регистрации — ст. 131 ГК РФ).

До государственной регистрации перехода права собственности покупатель по договору продажи недвижимости, исполненному сторонами, не вправе распоряжаться данным имуществом, поскольку право собственности на это имущество до момента государственной регистрации сохраняется за продавцом (Постановление Пленума ВАС РФ от 25.02.1998 N 8).

5. В ч. 2 п. 2 комментируемой статьи указан случай возникновения права собственности на имущество, добросовестно приобретенное у неуправомоченного лица. Этот случай является самостоятельным первоначальным способом приобретения права собственности. Подробно данный способ обсуждается применительно к условиям удовлетворения виндикационного иска (ст. 302 ГК РФ).

Другой комментарий к Ст. 223 Гражданского кодекса Российской Федерации

1. Комментируемая статья определяет момент возникновения права собственности у приобретателя по договору, т.е. эта норма охватывает случаи производного приобретения права собственности.

Возникновение права собственности предполагает, как об этом уже говорилось (комментарий к ст. 218), наличие определенного юридического состава. В хозяйственной жизни разные факты, образующие юридический (фактический) состав, могут возникать в разной последовательности. В связи с этим встает вопрос, с каким именно фактом увязывается возникновение права собственности.

2. Каждая из этих систем производного возникновения права собственности имеет свои преимущества. Например, система консенсуса точно отвечает действительным отношениям прежнего собственника (отчуждателя) и приобретателя. Когда они достигли соглашения, тогда и перешло право. Недостаток этой системы состоит в том, что третьи лица не могут точно определить, кто именно является собственником, пока состоявшийся переход каким-либо образом не станет публичным. Вследствие этого создается неопределенность в гражданском обороте — его участники не могут достоверно судить, кто является в данный момент собственником товара и от кого зависит юридическая судьба конкретной вещи. Невозможно определиться и с реальной кредитоспособностью того или иного лица.

Эти недостатки устраняются системой традиции, которая увязывает фактическую передачу вещи с переходом права собственности. В рамках этой системы действует презумпция: владелец считается собственником фактически принадлежащего ему имущества. Однако система традиции не всегда удобна, если отношения сторон сопряжены с дополнительными условиями, связанными со взаимными обязательствами по поводу отчуждения вещи.

Наконец, система регистрации устраняет всякую неясность в вопросе юридической принадлежности вещи, одновременно позволяя установить любые дополнительные права и обязательства сторон по поводу имущества.

Публичность регистрации позволяет третьим лицам получить достаточную информацию о кредитоспособности того или иного лица, что положительно сказывается на обеспеченности оборота.

Однако эта система довольно дорога и не способствует оперативности. Поэтому она применима лишь для недвижимости и некоторых иных крупных объектов.

Выбор той или иной системы перехода права собственности определяется рядом факторов: историческими, экономическими, политическими и т.д.

3. Действующий ГК придерживается системы традиции, т.е. перехода права собственности в момент передачи вещи. Для объектов недвижимости избрана система регистрации. Такой выбор является достаточно традиционным для отечественного гражданского права.

Как уже указывалось, любая система сопряжена с определенными неудобствами. Поэтому из принятого правила традиции допускаются исключения — как соглашением сторон, так и законом.

В то же время система регистрации не допускает частных исключений, так как в этом случае разрушается сам принцип регистрации. Из правила о том, что право собственности на недвижимость переходит в момент регистрации, исключения могут быть сделаны только законом.

4. Система традиций порождает проблему соотношения договора об отчуждении вещи и ее передачи. Если в момент заключения договора не происходит по общему правилу перехода права собственности, то возникает вопрос о зависимости передачи вещи от договора. На основе системы традиции можно сконструировать юридический механизм, в котором передача отрывается от договора об отчуждении вещи и переносит право собственности даже независимо от действительности самого договора. Такой механизм называется механизмом абстрактной традиции и имеет место, например, в германском праве, широко применяющем конструкцию так называемого вещного договора, т.е. договора исключительно о передаче собственности, заключаемого в момент фактической передачи вещи. Механизм абстрактной традиции создает несомненные удобства в обороте, поскольку не ставит действительность передачи собственности в зависимость от каких-либо пороков договора об отчуждении имущества.

Законодатель придерживается иного подхода, который можно назвать системой каузальной традиции. Поскольку в ст. 218 ГК договор об отчуждении вещи охарактеризован как основание приобретения права собственности (кауза), именно договор определяет действительность перехода этого права. И хотя переход права собственности происходит в момент практической передачи вещи, эффект этой передачи, т.е. перенос ею права собственности, предопределяется договором. Действительность передачи, стало быть, ставится в зависимость от действительности договора. Эта зависимость и есть проявление каузальности традиции.

5. Частным следствием каузальности традиции является то, что отчуждатель должен быть собственником не только в момент передачи вещи (переноса права собственности), что вполне очевидно, но и в момент заключения договора, если только самим договором не было прямо обусловлено, что предметом соглашения об отчуждении является вещь, которая будет изготовлена или приобретена в будущем (п. 2 ст. 455 ГК РФ). Иными словами, договор о продаже или ином отчуждении находящейся в наличии вещи, не принадлежащей продавцу (отчуждателю) на праве собственности или ином праве, позволяющем распорядиться ею, является недействительным, при том что обе стороны или хотя бы один приобретатель добросовестно считали, что продавец (отчуждатель) имеет правомочие на отчуждение вещи. Это приводит к ситуациям так называемых цепочек недействительных сделок: если вещь отчуждена лицом, не имеющим права на отчуждение или с иными пороками, влекущими недействительность отчуждения, то все последующие приобретатели не приобретают право собственности.

Нужно особо подчеркнуть, что если отчуждатель не является собственником передаваемой вещи в момент ее передачи или в иной момент, который договором или законом указан как момент перехода права собственности, то приобретатель в любом случае не может стать собственником вещи независимо от действительности договора об отчуждении этой вещи.

Традиция должна быть совершена собственником (отчуждателем) или иным лицом по воле собственника (отчуждателя). Если приобретатель вещи добудет владение собственными действиями, помимо воли отчуждателя, такое приобретение традицией не является и создать приобретателю право собственности не сможет. Приобретатель окажется незаконным владельцем вещи. А право собственности останется за прежним собственником.

6. Стороны договора об отчуждении вещи вправе отступить от правила традиции, поскольку предметом договора не является недвижимость или иное имущество, подлежащее регистрации, и указать иной момент в качестве момента перехода права собственности. В частности, продавец может сохранить за собой право собственности на продаваемое имущество до полной его оплаты покупателем. В этом случае передача товара во владение покупателя не создает у него права собственности. Возможна и противоположная ситуация: стороны могут договориться, что имущество остается во владении продавца, но его собственником является покупатель. Это может иметь место, например, в том случае, когда продавец не имеет возможности хранения купленного товара и не намерен пользоваться им, а приобретает имущество исключительно с целью дальнейшей продажи. В этом случае он может впоследствии дать указание продавцу передать (отгрузить) товар третьему лицу (подробнее см. комментарий к ст. ст. 312, 313).

7. Договором может быть предусмотрено, что право собственности переходит не в момент передачи вещи, а при возникновении иного юридического факта (оплаты и т.д.). Но нельзя исключить правило традиции и при этом вовсе не указать, в какой момент переходит право собственности. Отсюда следует важное правило, которое часто упускается из виду: невозможно отступить от принципа традиции, т.е. определить моментом перехода права собственности не момент передачи, а иной момент, если отчуждателем в принципе утрачена фактическая возможность передачи вещи. Это правило можно сформулировать так: передача собственности возможна лишь постольку, поскольку возможна передача владения. Данное правило универсально и действует и для отчуждения недвижимости. Например, если собственник потерял владение вещью вследствие утраты, хищения, вероятной гибели, то он не вправе прибегнуть к диспозитивному правилу ст. 223 и оговорить, что право собственности переходит, например, в момент соглашения или в момент оплаты вещи даже в том случае, когда приобретатель права согласен на такое условие. При этом сам договор о купле-продаже или ином отчуждении утраченной вещи будет действительным, поскольку стороны договорились об этом.

Передача права собственности без владения возможна была бы лишь путем уступки (цессии) приобретателю вещного иска собственника к незаконному владельцу вещи в порядке ст. 301 ГК. Однако ГК не допускает цессии вещных прав (см. ст. 382 ГК РФ). Этот запрет не только исключает передачу права собственности на вещь, но и суброгацию соответствующих прав страховщику (ст. 965 ГК РФ), что, очевидно, существенно сужает возможности по преследованию страховщиком нарушителей имущественных прав.

В то же время, если вещь находится у третьих лиц по основаниям, вытекающим из обязательственных (личных) требований собственника (хранение и т.п.), последний вправе либо дать основанное на этом обязательственном правоотношении указание этим лицам (законным владельцам имущества) передать вещь приобретателю в порядке ст. ст. 312, 313 ГК, либо передать приобретателю обязательственное право требования в порядке ст. 382 ГК с тем, чтобы приобретатель уже от своего имени истребовал имущество. Тогда моментом перехода права собственности, если стороны не оговорят иного, будет момент поступления вещи во владение приобретателя.

Стало быть, собственник имеет возможность передать вещь, если он сам владеет вещью либо вещью владеет иное лицо (законный владелец), который обязан собственнику передать вещь.

8. Если не оговорено иное, риск гибели вещи переходит вместе с правом собственности на нее (см. комментарий к ст. 211). Однако если передача вещи и переход права собственности не совпадают во времени, стороны обычно договариваются о переложении риска случайной гибели или повреждения вещи на то лицо, которое владеет вещью и имеет возможность контролировать ее сохранность. Но при этом, если владение вещью осуществляется в интересах другой стороны, на нее могут быть возложены издержки по содержанию вещи.

9. Определенной спецификой обладает передача имущества в качестве вклада в уставный капитал вновь создаваемого хозяйственного общества или иного юридического лица. До регистрации этого общества у него не может возникнуть право собственности, так как нет самого субъекта данного права. Поэтому моментом возникновения права собственности на полученное в качестве вклада в уставный капитал имущество следует считать момент регистрации соответствующего юридического лица. Если же имущество подлежит регистрации, то действует правило п. 2 ст. 223 — право собственности юридического лица возникает с момента такой регистрации.

10. Право сторон отступить от правила традиции и определить момент перехода права собственности иным образом позволяет более гибко регулировать отношения сторон. Прежде всего это позволяет получить гарантии на случай неплатежеспособности и несостоятельности покупателя. В таком случае его кредиторы не смогут приобрести права на имущество, поскольку оно еще не принадлежит приобретателю. В то же время особые условия договоров об отчуждении имеют безусловное действие только для сторон договора. В отношении третьих лиц, не являющихся кредиторами, эти условия не могут иметь абсолютного действия: даже если приобретатель, получив владение, не стал еще собственником и не вправе распорядиться вещью, третье лицо, совершившее сделку с приобретателем, может и не знать об этом, но защищено против требований собственника (отчуждателя) возражением о доброй совести.

Особенно слабым является действие особых условий договора, отклоняющихся от правила традиции, если товар передается в другую страну, в которой действует иная правовая система. Здесь может быть парализована защита не только от добросовестного приобретателя, но и против требований кредиторов. Характерным примером является следующее дело.

Немецкий продавец продал голландскому покупателю — строительной компании бетономешалку с условием, что право собственности не переходит до полной оплаты. Покупатель не оплатил купленную машину, а после объявления его несостоятельным бетономешалка была реализована в пользу кредитора — налогового органа, поскольку голландское законодательство предусматривает обращение взыскания на все имущество, находящееся на строительной площадке несостоятельного должника. Судебный спор, возбужденный по иску покупателя, был решен в пользу кредитора.

Продавец, посчитав, что нарушено его право собственности, обратился в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.

Суд, отказывая в иске, отметил: «Обычно продавец и покупатель оба обладают ограниченным правом на имущество (limited property right), защищаемым ст. 1 Протокола N 1 к Конвенции, но точный объем права, имеющегося у каждой стороны, различается соответственно применяемому праву. В частности, от национального права зависит, до какой степени удержание титула защищается против требований кредиторов покупателя» (дело Gasus Dosier против Нидерландов).

Что касается «ограниченного права на имущество (или собственность)» (limited property right) у обеих сторон, то это — свидетельство более широкого понимания собственности, как вообще имущественных прав (в некоторых делах защита по ст. 1 Протокола дается правам, которые можно рассматривать и как неимущественные). В действительности, в каждый момент времени только одно лицо является собственником вещи, у другого имеются лишь имущественные права, права требований к другой стороне договора.

11. Если предметом договора об отчуждении имущества является имущество, подлежащее регистрации, то стороны не вправе определять иной момент перехода права собственности, чем тот, который указан в законе.

Определенные сложности возникают при применении нормы ст. 2 Закона о регистрации прав на недвижимость, где говорится о том, что регистрации подлежит возникновение, переход и прекращение права собственности. Ведь если право собственности переходит в момент регистрации, то до этого оно перейти не может, а значит, налицо некоторое противоречие. На самом деле, как уже отмечалось в комментарии к ст. 218, право вообще не переходит. В этом смысле всякая терминология относительно перехода права собственности, как и иного права, является неточной (заметим, что в ст. 153 ГК, содержащей определение сделки, переход права как следствие сделки не указан) и может быть оправдана лишь давней традицией и практическими удобствами.

В ст. ст. 218, 223, 224 говорится о возникновении права собственности на основании тех или иных юридических фактов, с которыми закон или договор связывает возникновение права собственности.

Предметом регистрации, следовательно, является тот или иной юридический состав, который в целом признан законом или договором достаточным для возникновения у приобретателя права собственности. Важно подчеркнуть, что регистрируется именно юридический факт. Необходимо отметить, что для регистрации в любом случае должен быть представлен договор об отчуждении или иной документ о возникновении или переходе прав, в то время как документы, отражающие исполнение договора, в том числе содержащие сведения о фактическом владении объектом недвижимости, для регистрации не требуются (ст. 17 Закона о регистрации прав на недвижимость). Следовательно, данные государственной регистрации подтверждают права собственности на недвижимость, иные вещные права и обременения, но не содержат достаточных сведений о владении объектами недвижимости.

12. Правила о регистрации не отменяют прав сторон оговорить переход права собственности выполнением определенных условий, например передачей объекта, что обычно и совершается. Передача недвижимого имущества отражается в акте передачи, представляемом вместе с договором на регистрацию. Не исключено в качестве условия перехода собственности и условие об оплате имущества, подлежащего передаче. В случае невыполнения этого условия отказ продавца от регистрации должен считаться правомерным, и суд должен отказать в иске покупателю, если в договоре прямо указано, что он не может быть передан на регистрацию раньше, чем покупатель выполнит свои обязательства.

Однако, если такое условие не сформулировано, но имеется иное условие — о том, что договор подлежит расторжению в случае отказа от оплаты или несвоевременной оплаты приобретенной недвижимости, — договор может быть зарегистрирован в порядке ст. 16 Закона о регистрации прав на недвижимость, но это не лишает продавца права требовать в дальнейшем расторжения договора в общем порядке.

Однако если договор нотариально удостоверен, то после этого ни одна из сторон не вправе более выдвигать возражения против его регистрации и, следовательно, возникновения права собственности у покупателя (ст. 16 указанного Закона).

13. Следует отличать регистрацию прав собственности от регистрации сделок с недвижимостью, которая требуется не всегда. Закон предусматривает обязательную регистрацию сделок по продаже жилых помещений (ст. 558 ГК РФ), предприятий (ст. 560 ГК РФ), дарения недвижимости (ст. 574 ГК РФ). В то же время продажа зданий, сооружений, помещений, не относящихся к числу жилых или не являющихся предприятиями, не требует регистрации.

Однако для того, чтобы у приобретателя возникло право собственности на приобретенную по такому договору недвижимость, регистрация обязательна. В этом случае наглядно обнаруживается несовпадение обязательственного и вещного эффекта договора об отчуждении имущества. Если договор об отчуждении недвижимости, не требующий регистрации, облечен в надлежащую форму единого письменного документа, то он становится обязательным для сторон и дает им соответствующие права требования. Например, покупатель вправе требовать передачи ему объекта недвижимости независимо от того, зарегистрировано ли за ним право собственности на данный объект. Заявляя это требование, покупатель выступает не как собственник, а как сторона в договоре, как кредитор. Поэтому ему и не нужно обосновывать свое право собственности, а достаточно опереться на действительный договор. Действие договора и состоит в том, что возникает требование о его исполнении.

Притом и фактическая передача недвижимого имущества в порядке исполнения не влечет еще возникновения права собственности у приобретателя — требуется акт государственной регистрации. До этого собственником имущества остается продавец.

Эта практически распространенная ситуация стала предметом рассмотрения Пленума ВАС РФ. В п. 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. N 8 указывается, что при разрешении споров, связанных с возникновением и прекращением права собственности на недвижимость, арбитражным судам следует исходить из того, что до государственной регистрации перехода права собственности покупатель по договору продажи недвижимости, исполненному сторонами, не вправе распоряжаться данным имуществом, поскольку право собственности на это имущество до момента государственной регистрации сохраняется за продавцом.

При этом следует иметь в виду, что после передачи недвижимого имущества покупателю, но до государственной регистрации перехода права собственности продавец также не вправе им распоряжаться, поскольку указанное имущество служит предметом исполненного продавцом обязательства, возникшего из договора продажи, а покупатель является его законным владельцем. В случае заключения нового договора об отчуждении ранее переданного покупателю имущества продавец несет ответственность за неисполнение договора.

Из этого разъяснения следует, что продавец не лишен юридической возможности распорядиться имуществом и после его передачи покупателю, поскольку продолжает оставаться собственником недвижимости до совершения акта регистрации права собственности за покупателем. Однако продавец не может передать проданное имущество другому покупателю, так как оно уже находится в законном владении первого покупателя, у которого никак не может быть истребовано. Таким образом, продавец несет ответственность за неисполнение заключенного договора в размере убытков, причиненных тем, что во второй раз проданная недвижимость не передана покупателю. В то же время вполне очевидно, что заключенный продавцом договор является действительным, так как, если бы он был ничтожным, отпали бы основания для ответственности за причиненные неисполнением этого договора убытки.

14. Более сложным оказался бы случай, когда зарегистрировано право собственности того покупателя, который не получил недвижимости во владение, а владельцем является другой покупатель. При этом не имеет значения, какой из договоров был заключен прежде другого, так как продавец сохраняет возможность совершать сделки по отчуждению имущества, пока является собственником. В таком случае возможность применения общего правила — владелец имеет преимущество перед другими покупателями, сохраняющее силу, пока право собственности не возникло ни у кого из покупателей, — утрачивается. В то же время у приобретателя отсутствует и юридическая возможность истребовать имущество у другого покупателя, поскольку тот является законным владельцем и не отвечает по виндикационному иску, действующему только против незаконных владельцев (ст. 301 ГК РФ). Если договор об отчуждении имущества, совершенный без передачи владения, не является недействительным как мнимый или притворный (ст. 170 ГК РФ) или по иным основаниям, то возникает ситуация несовпадения права собственности и владения, причем владелец имеет основания для использования вещи и защиту против третьих лиц (ст. 305 ГК РФ), а собственник лишен возможности предъявить иск из неосновательного обогащения, который возможен лишь против незаконного владельца. В то же время собственник лишен и возможности отчуждения вещи, так как не может обеспечить передачи владения покупателю.

15. Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 217-ФЗ в п. 2 комментируемой статьи были сделаны добавления, согласно которым у добросовестного приобретателя (см. комментарий к п. 1 ст. 302) право собственности на недвижимое имущество возникает с момента государственной регистрации. Исключение составляют случаи, когда недвижимое имущество выбыло из владения собственника помимо его воли (см. комментарий к п. 1 ст. 302).

Эти дополнения являются попыткой корректировки содержания ст. 234 ГК о приобретательной давности (см. комментарий к ст. 234). Высказывались мнения, что статус владельца для давности вызывает затруднения на практике. На самом деле, владелец для давности — новая фигура в нашем праве (хотя давно известна европейскому праву, в том числе праву России до 1917 г.). Задача состояла в том, чтобы практически усвоить норму о приобретательной давности, а не изменять ее под состояние практики. К сожалению, был избран именно второй вариант, который и нашел свое отражение в дополнениях к п. 2 ст. 223. Фактически в ГК существует теперь две формы добросовестного приобретения недвижимости — одна в порядке ст. 234 ГК, вторая — в порядке п. 2 ст. 223 ГК. Конечно, наличие таких противоречий в законе нисколько не способствует повышению надежности оборота недвижимости.

Применительно собственно к содержанию нового механизма можно сказать следующее.

Добрая совесть приобретателя недвижимости в ст. 223 ГК не раскрывается. Поскольку эта норма прямо отсылает к ст. 302 ГК, мы должны исходить из имеющегося там понятия добросовестности. Применительно к ст. 302 ГК добросовестным приобретателем является тот незаконный владелец, который, приобретая имущество от лица, не имевшего права на его отчуждение, не мог знать об этом. Следовательно, в силу п. 2 ст. 223 ГК, если владелец не может знать, что продавец не имеет права на отчуждение имущества, то он становится собственником приобретенного объекта недвижимости с момента регистрации. Закон однако допускает спор между бывшим собственником и приобретателем по правилам ст. 302 ГК (т.е. в рамках виндикации). Это означает, что закон исходит из того, что приобретатель недвижимости является ее владельцем. Иначе, впрочем, и быть не может, т.к. невозможно приобрести добрую совесть, не получив владения законным образом от лица, управомоченного на передачу владения.

Известно, что добросовестность налицо лишь тогда, когда она имеется как в момент совершения договора об отчуждении вещи (в этот момент добрая совесть состоит в том, что приобретатель извинительно заблуждается относительно права продавца или иного отчуждателя на отчуждение), так и в момент получения владения (в этот момент добрая совесть состоит в извинительном заблуждении приобретателя относительно того, что лицо, передающее владение, не имеет права на передачу объекта недвижимости). Только если добрая совесть имеется и в момент совершения договора, и в момент получения владения, приобретатель может считаться добросовестным.

Приобретатель, который еще не имеет владения, не имеет еще и доброй совести, и на него норма п. 2 ст. 223 ГК не распространяется. Поэтому получившие распространение с момента принятия поправки в п. 2 ст. 223 ГК попытки захвата зданий «добросовестными приобретателями», ссылающимися на выданное на их имя свидетельство о праве собственности на объект недвижимости и на норму п. 2 ст. 223 ГК, на самом деле являются незаконными, потому что лицо, не ставшее владельцем в установленном законом порядке, не может считаться добросовестным применительно к ст. 302 ГК.

Добросовестное владение предполагает не только получение владения от лица, имеющего права на передачу владения (обычно таким лицом является действительный собственник или надлежаще уполномоченные им лица). Добросовестность также предполагает предварительный тщательный осмотр объекта недвижимости перед приобретением, установление фактических владельцев этого объекта и выяснение прав, на которых они владеют этим объектом. Если приобретатель не интересуется этими и иными существенными в коммерческом и хозяйственном смысле обстоятельствами, то его невозможно признать осмотрительным, рачительным хозяином, т.е. добросовестным лицом.

Насильственный захват объекта недвижимости, равно как и занятие пустующего объекта, либо занятие объекта при помощи обманных или мошеннических действий не создают добросовестности на стороне приобретателя. Получение объекта от лиц, не имеющих права на распоряжение объектом (например, от охранной организации) также не создает добросовестности приобретателя.

Защита от мошенников юристов

Несколько советов о том, как не стать жертвой юристов — мошенников.

Юристы — мошенники, как не стать их клиентом, а вернее жертвой?! Здравствуйте, уважаемые воронежцы! Спасибо, что Вы посетили официальный сайт юридического Центра «ЗаконЪ». Решение написать эту статью пришло по следующей причине: каждый десятый, в среднем, посетитель нашего Центра «ЗаконЪ» приходит к нам с жалобой на действия (бездействия) того или иного неизвестного нам юриста или псевдо юриста. Складывается, на первый взгляд, парадоксальная ситуация! Наши посетители понесли убытки, иногда невосполнимые, от тех граждан (имеется ввиду неких «юристов»), на которых наши посетители возлагали большие надежды, как раз, в обратном. А именно, в защите их законных прав и свобод…

Когда же начинаешь вникать в ситуацию, то ясно понимаешь, что имеет место не парадокс, а четкая закономерность! Ведь наши посетители своими непродуманными действиями и решениями сами обрекли себя на заведомый проигрыш и незавидное положение жертвы юриста — мошенника.

Поэтому, позвольте мне дать Вам несколько советов, как избежать подобной участи. Не претендую на исключительную правоту своих мыслей, но, может, кому то эта статья поможет впредь. Итак, излагаю свои советы кратко и, надеюсь, доходчиво.

  • Не секрет, что 80 % людей ищут информацию о юридической помощи в сети интернет. Так вот, если Вы нашли сайт некой юридической фирмы, то советую обратить внимание на следующие моменты: есть ли на сайте и в объявлении информация об организации (имеется в виду, официальная информация ИНН, ОГРН и т.п.), сведения о руководителе организации, и адрес местонахождения данной фирмы. Как правило, на сайтах юридических фирм – «однодневок» Вы найдете только номер контактного телефона. С такими юридическими фирмами я не советую Вам иметь дело. Завтра на таком сайте, вполне возможно, будет уже другой телефон, а Вы будете искать своего юриста как «ветра в поле».
  • Серьезная юридическая организация рекламирует себя сразу по нескольким ресурсам СМИ и чаще всего несет социальную нагрузку в виде кураторства над той или иной общественной организацией или общественным движением. Советую обращаться в ту юридическую фирму, которая, что называется «на слуху». Такая организация, уверен, будет дорожить своей репутацией.
  • Обратите внимание на то, где расположен офис юридической организации. Если офис расположен в какой-то непонятной подворотне, то не советую Вам останавливаться на этом выборе. Опыт показывает, что серьезная организация располагается на одной из центральных улиц. Не там, где дешевая арендная плата, а там, где офис удобнее найти посетителям.
  • Прежде чем сделать свой выбор в пользу той или иной юридической организации, советую Вам выяснить, кто ее возглавляет. Если руководителем является известный публичный человек, то такой организации можно доверять. А если этого руководителя никто в глаза не видел, и не известно, где его искать, то таких «юристов» лучше обходить стороной.
  • Ни в коем случае не советую иметь дело с теми юристами, которые назначают Вам встречу в кафе, торговом центре, за углом, на остановке, около суда, у Вас дома и т.п. Если у юриста даже нет постоянного офиса, то лучше таких «деятелей» обходить стороной.
  • Советую Вам поискать в сети Интернет отзывы и комментарии в отношении юридической организации, услугами которой Вы планируете воспользоваться. Здесь нельзя дан однозначный совет. С одной стороны, если отзывов нет совсем, то, скорее всего, Вы столкнулись с никому не известной юридической фирмой «однодневкой». Если отзывы только сугубо положительные и написаны, что называется «одним подчерком», то, скорее всего, данные юристы «пропагандирует» сами себя. Если отзывы исключительно отрицательные, но тоже явно видно, что написаны они одним и тем же «обиженным клиентом», то, скорее всего, данные «отзывы» сочиняют незадачливые и недалекие конкуренты. Если присутствуют и положительные и отрицательные отзывы, то это самый оптимальный вариант. Это значит, что данная юридическая организация что называется «живая», и ведет реальную практическую юридическую деятельность.
  • Всегда требуйте заключения письменного договора с печатью в двух экземплярах на любую платную юридическую услугу. Акт выполненных работ подписывайте только после фактического оказания услуги. Обязательно оставляйте один комплект документов себе.
  • Если юрист в организации предлагает Вам поработать в обход, что называется «кассы», то это на 100 % аферист. Таких «ушлых деятелей» из организации вскоре уволят, а те, кто повелся на их уловки, останутся ни с чем. Скупой платит дважды.
  • Если юрист предлагает Вам за определенную плату «договориться в суде», «решить вопрос с судьей в Вашу пользу» и т.п. — не советуем Вам иметь дело с таким «юристом» — это, наверняка, юрист — мошенник !
  • Знайте, что если Вы все же стали жертвой юриста — мошенника, то не тратьте свое время и не верьте пустым обещаниям афериста. Он просто тянет время, надеясь, что Вы смиритесь. Незамедлительно обращайтесь в прокуратуру и полицию. Вот один из недавних наглядных примеров «деятельности» псевдоюристов.

К примеру, несколько месяцев назад обратилась к нам женщина-пенсионерка из Воронежа, которую, как она утверждала,

обманул некий «юрист» Дмитрий С. Дело было так: пришла она в одну из юридических консультаций Воронежа, телефон которой нашла в интернете, где этот «юрист» пообещал ей за 20 тысяч рублей решить вопросы с банками. Дело в том, что у этой женщины значительная кредитная задолженность перед банками и ей хотелось перевести спор с банками в судебное разбирательство. И уже в суде, попытаться законно снизить начисленные штрафы, пени и проценты до разумных пределов. Этим и обещал заняться «юрист». Но прошло несколько месяцев, а ни один из банков так в суд и не подал. Женщину, как и прежде, донимали звонки коллекторов, а сумма долга все росла, как снежный ком. Осознав, что «юрист» просто взял деньги, но палец о палец не ударил, чтобы помочь ей, т.е. фактически не оказал ей обещанной услуги, женщина обратилась в наш Центр за помощью. Наши специалисты вникли в суть проблемы и взялись помочь женщине. Первым делом было грамотно составлено обращение в ОП №1 (Железнодорожный район) УМВД России по г. Воронеж. В заявлении была изложена суть дела и просьба о проведении ведомственной проверки по изложенным фактам. В рамках проверки по поступившему заявлению о преступлении, предусмотренному ст. 159 УК РФ, был опрошен фигурант дела – вышеупомянутый «юрист», который под протокол подтвердил, что действительно взял 20 тысяч рублей, и, по его мнению, обещанная им услуга была оказана «качественно, в срок и в полном объеме». Таким образом, мы добились документального подтверждения получения денежных средств и возникли основания для обращения в суд в порядке гражданского судопроизводства по ст.ст. 12, 15, 151, 1064 ГК РФ. Т.к. размер требований не превышал 50 тысяч рублей, юристами Центра «ЗаконЪ» было подготовлено исковое заявление мировому судье судебного участка № 3 Железнодорожного района, по месту регистрации ответчика. В ходе судебного разбирательства, изложенные в исковом заявлении требования, были признаны судом подлежащими удовлетворению в полном объеме. Тем самым справедливость была восстановлена, деньги возвращены пострадавшей, нерадивый «юрист», как оказалось, не имеющий даже юридического образования(!), понес наказание. И такие примеры в нашей практике, поверьте, не единичны.

За период 2014 – текущего года мы помогли 43 гражданам, пострадавшим от деятельности юристов — мошенников . Наши обращения в прокуратуру, МВД и суд помогли нашим посетителям вернуть свои деньги. В том числе помогли провести процедуру банкротства физических лиц. Но это только пятая часть от всех обратившихся к нам с жалобами на юристов — мошенников . С аферистами проще не связываться, чем потом пытаться отстоять свою правоту.

Уважаемые воронежцы! Если Вы, к сожалению, все же стали жертвами юристов — мошенников, то мы готовы Вам помочь. Благо, опыт есть.

Руководитель Юридического Центра «ЗаконЪ» Олег Михайлович РУКАВИЦЫН

Чтобы не стать жертвой юристов-мошенников, выясните три вещи

Как не стать жертвой юристов — мошенников в момент, когда необходимо получить юридическую консультацию? Обратите внимание на три вещи.

Профессионалы страдают от жуликов

Поиск жертвы юристы — мошенников это довольно легкий заработок: операция «надуть лоха» проходит в два этапа. Во-первых, завлечь обещаниями «решить дело по быстрому»; во-вторых, вытянуть денег как можно больше.

Главное для мошенников — получить деньги с людей, которые обращаются к ним со своими проблемами. Защищать, отстаивать чьи-то права — это все лишнее. Важней всего — сорвать куш.

Увы, от таких деятелей юристы-профессионалы страдают не меньше, чем люди, которых эти мошенники «обвели вокруг пальца».

На нашем сайте юриствсети.рф также даются бесплатные юридические консультации. И мы, как и другие честно относящихся к делу юридические компании, страдаем от этого полчища «известных адвокатов». Которые по злому умыслу, не только не помогают обратившимся к ним людям, а, напротив, взяв деньги, исчезают с радаров.

Дело в том, что даже один такой мошенник может обрушить репутацию всего юридического сословия в сознании конкретного человека.

Один раз попавший в сети мошенников от юриспруденции гражданин, навсегда составляет обо всех юристах негативное мнение. И вот нормальные, нацеленные на помощь людям профессионалы попадают в разряд недобросовестных, жадных до наживы жуликов.

Юристы-мошенники — какие они?

Как не встретиться с мошенниками-юристами в момент, когда необходимо получить юридическую консультацию? Обратите внимание на три вещи:

Первое: запомните, что они чаще всего называют себя не юристами, а адвокатами, ибо «понты дороже денег».

С первых своих слов они уверяют клиента, что дело у него выигрышное: «Даже не сомневайтесь, выиграем дело, и это сто процентов!». Это, пожалуй, главная подсказка, что перед вами мошенники. Ни один профессионал не даст вам стопроцентную гарантию, тем более до того, как он приступит к делу. Но и тогда профессионалы о гарантиях не говорят. Они могут сказать о вероятности хорошего исхода, ссылаясь на свой опыт.

Следует насторожиться, если адвокаты сразу в телефонной беседе называют цену своих услуг по ведению конкретного дела. При этом она может быть или заведомо меньше или больше среднерыночной. В отношении денег мошенники используют два подхода. Уменьшают цену, чтобы привлечь человека, а в момент заключения договора цена вырастает в несколько раз. Есть вариант и увеличения цены в сравнении со средней на рынке. Объясняют это тем, что деньги пойдут на решение дела клиента в «нужных» кабинетах.

И еще одна важная деталь: договор с клиентом такой специалист заключает не как адвокат, а как предприниматель — юридическое либо физическое лицо. При этом свои обязанности по договору юрист не прописывает. В итоге такая деятельность подпадает под закон о защите прав потребителей, никак не подпадая под закон об адвокатской деятельности.

Как понять, что перед вами профессионал

Чтобы исключить возможность встречи с мошенником под юридическими одеждами, сразу после первой встречи постарайтесь уточнить информацию об этом адвокате в Едином реестре адвокатов. Не стесняйтесь искать отзывы о конкретных людях в интернете.

И обязательно читайте договор. Не доверяйте словам, не ставьте свою подпись, не выяснив всех подробностей. Словом, многое зависит от вас: будьте самостоятельны.

Настоящий юрист, который настроен пройти с вами весь путь по вашему делу, в договоре обязательно отразит весь объем работы, полную стоимость работы и условия возврата денег клиенту. Также возможно, что будет указана та или иная адвокатская контора. Именно адвокатская, а не некое ООО, от имени которого действует юрист или адвокат.

В объявлении об услугах, которое юрист размещает в интернете или в газете объявлений, обязательно должен быть указан номер адвокатского свидетельства.

Идеально было бы попросить вашего потенциального общественного защитника или адвоката показать вам решения суда по делам, аналогичным вашему. Конечно, дела могут варьироваться по уровню сложности и возможно, даже толковый адвокат не найдет у себя аналогичного вашему дела. Тогда стоит попросить показать аналогичные дела. В этом случае вы сможете убедиться, что адвокат сможет действовать по делу правильно.

Оставьте в списке тех, кому можно доверять

Как выяснить, что юрист, сидящий перед вами, не жулик. Поймите, что настоящие юристы:

те, кто не называют вам сумму за которую берутся выиграть ваше дело еще до того, как вы закончили свой рассказ;

видят возможность правового решения вашей проблемы и готовы обсудить варианты решения;

предъявляют варианты решения по делам, похожим на ваше;

по итогам беседы могут изложить вам план предстоящей работы;

попросите юриста или адвоката показать свое удостоверение. Этой просьбой вы человека не оскорбите, а встречи с мошенниками сможете избежать.

Не связывайтесь с конторами, в которых юристы ведут себя так:

обсуждая ваше дело, ссылаются на дружбу или близкое знакомство с судьями, представителями прокуратуры;

уходят от конкретных вопросов, дают обобщенные ответы, без ссылок на статьи закона;

не говорят вам о плане действий, — что когда и зачем будут делать;

предлагают подписать договор, в котором нет описания собственно деятельности юриста по всему объему работы, отсутствует пункт о сроках и размерах оплаты, условиях и порядке возврата денег.

Не верьте мошенникам на доверии

Надо отметить, что мошенников хватало всегда, но только сейчас началась массированная атака на сайты бесплатной юридической консультации. Конечно, есть в этой области и мошенники, но многие юридические агентства, у которых есть сайты, где даются бесплатные консультации работают в этой сфере много лет. Они давно завоевали себе имя.

Появляются и новые агентства. Смысл которых не в том, чтобы обмануть как можно больше людей, а в том, чтобы помочь им. Наработать практику, как говорят профессионалы. Наконец, заработать себе имя и репутацию настоящих специалистов. О том, что на сайте юриствсети.рф работают действительно профессионалы, говорят отзывы людей, которые действительно получили дельные консультации и смогли правильно распорядиться этой информацией.

У ШЕРЛОКА сотни отзывов. И, что немаловажно, информация о юристах, работающих на ШЕРЛОКЕ и помогающих людям, рассказывает сарафанное радио, — то есть люди передают информацию о грамотных юристах из уст в уста, и таким образом расширяется список наших клиентов.

Мы видим свою цель в том, чтобы взаимодействие граждан с юристами было максимально комфортным и простым. Юридические консультации онлайн на юриствсети.рф вышли на новый уровень: когда клиент, находясь в комфортных для себя условиях — задает интересующий вопрос и в реальном времени получает ответ.

Наши специалисты, по мнению клиентов, отличаются грамотным подходом к делу, неформальным отношением к каждому обратившемуся, предлагают четкий план дальнейших действий. На бесплатных консультациях наши спецы дают конкретные ответы на практические вопросы. Поэтому и количество вопросов на нашем сайте постоянно растет.

А к мошенникам на доверии, в том числе и к тем из них, кто любое дело готов опорочить ради собственных низменных целей, у нас такое же нетерпимое отношение, как и у наших клиентов.

Впрочем, о том, как распознать жуликов — читайте выше.

Юрист мошенник

Конкретного ответа юристы так и не дали. MaxiPlat — это мошенники или нет. По телефону они уверяют, что все деньги которые Мы внесём на свой номер моб. телефона поступят нам и если Мы решим их снять то можем это сделать, через моб. оператора. Так же они предлагают проводить перевод на свой номер через банкомат, только наличными и регистрацию проводить перед отправкой, вот это и наводит на сомнения, а не мошенничество это? Хотелось бы узнать конкретный ответ по этом вопросу. Мне они сказали, что можно подъехать к ним по адресу и получить у них свой приз, даже адрес сказали — » Щёлковское шоссе дом 100″. Я посмотрел по карте там магазины «спортмастер».

Я не читала и не видела Ваш предыдущий вопрос. Может, и мошенники.. Сейчас полно мошеннических схем в интернете.. Мне лично каждый день приходит масса писем о том, что я что то выиграла или мне положена компенсация. Бесплатный сыр — только в мышеловке. Сами подумайте,-кому нужно выплачивать какие то деньги, вручать призы и т.д. Если Вас просят оплатить какую то комиссию..-то и сомневаться не стоит,-мошенники.

Здравствуйте «Конкретного ответа юристы так и не дали». Мы не паталого-анатомы, чтобы конкретный диагноз ставить. На лбу у MaxiPlat не написано, кто они. Но вы же сами видите и слышите, какой уровень достигло мошенничество. Космическая техника не так быстро совершенствуется. И если незнкомый человек, да ещё по интернету, предлагает вам разбогатеть, то не сомневайтесь — это кандидат на ст.159 УК РФ (не забыть бы НПА привести). В интернете самыми честными являемся мы-юристы этого уважаемого сайта.

В кокойобращаться суд мошенников компании личный юрист.

Исковое заявление по общему правилу подается по месту жительства ответчика, но если у вас был заключен договора на оказание юридических услуг, можно обращаться в суд по вашему месту жительства в рамках закона о защите прав потребителя.

Да нет более не каких вопросов к таким юристам мошенникам вымогателям.

Николай Васильевич, Вы Гоголь? Вы тут юриста-Вия увидели? Кто он?

Нарвалась на днях на юристов мошенников, заморочили голову, заключили договор с предоплатой, ео вечером дома я все обдумала и поняла, что меня разводят, хочу вернуть деньги, договор и чек на руках, но они в разговоре перебивают, кричат, начинают разводить дальше, была только на одной консультации, якобы бесплатной, б больше ничего не делалось.

Здравствуйте! Читайте условия договора. Порядок расторжения договора должен быть определен самим договором.

Почтой направьте им уведомление об отказе от договора (ст 782 ГК РФ).

Напишите письменную претензию о расторжении договора и подайте на приеме или пошлите по почте. Требуйте вернуть вам деньги в срок 10 дней со дня получения претензии.

Для начала узнавайте о юристах, потом заключайте договор. Смотрите отзывы о них. Чтобы не «влипнуть».Ну а раз «влипли» отказывайтесь. Пишите им заявление на отказ от договора. Закон «О защите прав потребителей» ,ст.32

Доброго времени. Вы вправе отказаться от исполнения договора в любой момент, с условием возмещения расходов исполнителя по уже начатой работе. Если не выходит договориться по телефону, нужно направить письменную претензию об отказе от исполнения договора и возврате уплаченных денежных средств.

Тогда так: выслать с описью вложения уведомление об отказе от договора по причине обмана и просьбой вернуть средства на карту номер такую то в таком то банке, реквизиты. в срок 10 дней. Подать иск о взыскании суммы, процентов и комп мор вреда и штрафа.

Если юрист не отвечает он мошенник?

Добрый Вам вечер. Уважаемая Елена, как Вы думаете при таком количестве информации от Вас, что Вам можно ответить? С уважением.

» Если юрист не отвечает он мошенник? » :sm_bw: Если доверитель не сообщает необходимые детали и значимые для дела обстоятельства, он разгильдяй? :sm_bk:

Ищю юриста в Воронеже по микрозайма. А то не могу найти нормального попадаются мошенники.

Вы можете выбрать юриста на сайте и обратится к нему в личные сообщения или по контактам, указанным в его профиле. Изложите проблему.

Добрый день. Вам не обязательно ограничиваться Воронежем. Вы можете сотрудничать с юристом из любого города, так как данные споры не требуют личного присутствия.

Консультация юриста по телефону: 8800 505 9111. Звонок бесплатный.

Есть ли способ забрать взысканные судом деньги (45 000) с мошенника-юриста, фирму которого (он учредитель) закрыла налоговая в связи с отсутствием поступлений на счета после моего обращения к судебным приставам?
Полиция отказывает в возбуждении уголовного дела. Я готова оплатить консультацию, если имеется реальное, действенное предложение и опыт работы с такими делами.

Здравствуйте. В вашем сообщении слишком мало информации. Напишите мне в личном сообщении все подробнее, я постараюсь помочь.

Сколько стоит услуги юриста по возврату денег с брокера мошенника?

Каждый юрист устанавливает стоимость услуги самостоятельно с учетом вида услуги и объема работы. Обращайтесь к выбранному юристу в личные сообщения.

Посоветуйте в Москве юриста НЕ жулика Все кто в рекламе бьёт себя в грудь мошенники Замануха болтовня разводКогда прокуратура выметает этот мусор?

Честных и добросовестных Юристов много, предлагать кого-либо бессмысленно. Тем более вы не определили тематику. Посмотрите на нашем сайте, выберете, спишитесь. Удачи вам.

Добрый вечер. Я сам задаюсь вопросом, когда же ими займется прокуратура. Вы же сами их находите, таких юристов. Неужели Вы думаете, что юристы на сайте будут рекомендовать Вам других юристов? Во-первых — это запрещено правилами сайта. Во-вторых, какой смысл отдавать свою работу другим? Включайте здравый смысл и занимайтесь поиском самостоятельно. Можете выбрать юриста с сайта и обратиться к нему в личные сообщения.

Никогда не выметут. Работа 90% юристов в том, чтобы составить бумаги и передать их в суд. Далее они полагаются на волю судьи и ход процесса. Ничего кроме этого они делать не будут. Условий в камере задержанному не помогут создать, с оппонентами не договорятся. Даже если деньги будут брать за это с Вас. Деньги возьмут, дождутся решения суда. Если оно будет в Вашу пользу — то деньги оставит себе. Если не в Вашу пользу — то вернут часть суммы или придумают сказку про то, что оппоненты занесли больше судье.

Как проверить юриста, если он не занесен в реестр. Значит это мошенник?

Наталья, добрый день! Вы имеете ввиду адвоката? Тогда попросите у него удостоверение. Только сведения об адвокатах вносятся в соответствующий реестр минюста РФ. Сведения об иных юристах в данный реестр не вносятся. С уважением, адвокат Волков А.В.

Да! У нас в России миллионы мошенников, они и в интернете, они и в других случаях. Почему юристы не наводят порядок. Вы даже не хотите увидеть в интернете. Да в России не просто жить.

Здравствуйте, посетитель сайта в вашем случае юристы не занимаются наведением порядка, это функция сотрудников полиции, в России жить не просто с этим я согласна.

А Вы почему не обращаетесь к этим мошенникам и вы же юристы.

Не совсем понятен Ваш вопрос. Любой юрист сайта может оказать Вам платную услугу согласно ст 779 ГК РФ. Можете в личку обратиться.

Вы повелись на это сообщение о легких деньгах Допустили глупость со своей стороны А теперь предлагаете за свою глупость отвечать юристам связываться с этими мошенниками ст 159 УК РФ Весьма странная вы женщина За свою глупость нужно отвечать самой и не пенять на юристов, которые вам не давали совет связываться с мошенниками.

Юристы обманщики и мошенники которые получают деньги а потом изчезают.

Укажите конкретные сведения — в чем именно состоялся обман и кем не выполнены оплаченные Вами услуги. (но прежде получите ответ от юриста)

Мошенники это вы и сайт 9111.ru
Каковы Юрист. За клевету в адрес нас есть статья 128 часть 1.Наша компания работает согласно закону 190 ф 3 о кредитной кооперации потому как мы КПК. И вступительный взнос 990 рублей. А за распространения такой информации в интернете вы как минимум понесёте ответственность. Какой вы юрист если вы не знаете закона о кредитной кооперации. Может вас у нас в офисе с этим ознакомить? Или купить летиратуру и консультант? У вас сервис онлайн? И предоставьте свой адрес мы вам гарантируем что будете нести ответственность. Это не вам аферистам искать наивных людей на вашу «юридическую»помощь)

Доброе утро, Арсений! Прежде, чем писать Ваши гневные письма, потрудились бы сначала обозначить кому вы его адресуете. Не Вам, извините, учить нас юриспруденции. А то, что подобные вашей фирме нарушают законодательство — это правда.

Как оставить отзыв о мошенниках юристов на этом сайте ‘?

Если в отношении вас совершены какие-либо мошеннические действия, то вы вправе обратиться с заявлением в полицию и вопрос будет решен.

Как подать заявление в полицию на юриста-мошенника.

Елена добрый вечер! Идет в полицию или идет представитель за вас, описывает факт мошенничества, а также прикладывает доказательства, если таковы имеются!

Добрый день, Елена! Если дело гражданское, то толку от обращения в полицию не будет. Начинайте обращение в общем порядке — с составления претензии, требований о расторжении договора и возврате денежных средств. Только не бросайтесь такими словами, как мошенничество, так как должны быть действия, которые квалифицируют факт как мошенничество. Потом вопрос решается в судебном порядке.

У меня проблема с микрофинансовой компанией. Наняла юриста он оказался мошенником. Вот теперь нашла другово юриста из Стоп Долг. Как проверить кинет он меня или нет.

Доброго времени суток! Проверить к сожалению вы не сможете, юристов сейчас очень много, советую вам обращаться к адвокатам.

Как не напороться на мошенников, если хочешь подать на банкротство с помощью юристов? Как рассмотреть мошенников?

Добрый день, Альфия! Подать на банкротство Вы имеете право лично, собрав все необходимые документы, или через доверенное лицо в Арбитражный суд РТ. Необязательно для этого нанимать юристов. А для определения мошенников, Вы должны проверить юриста, достаточно составить договор об оказании юридических услуг (договоритесь, чтобы оплата была периодична, не всю сумму сразу до услуги), проверить через ФНС зарегистрирован ли он как ИП или открыто ООО, отзывы от знакомых, образцы решений, которые выиграл или проиграл юрист, наличие сайта, штата сотрудников, офиса. Но в любом случае Вы не сможете перестраховаться.

Нужен юрист, который уже работал с брокерами мошенниками, по возврату денег.

Здравствуйте! Всё зависит от юрисдикции этого брокера. Они часто регистрируются в оффшорных зонах и тогда российское законодательство не действует.

Я обратилась за помощью к юристу хочу узнать мошенник он или нет данные его у меня есть фио паспортные прописка могу ли я ему доверить вести мои дела.

Интересно, как Вы по паспортным данным и фамилии, имени и отчеству планируете определить мошенник тот, к кому Вы обратились или нет? Мошенник, это тот гражданин, который по приговору суда признан таковым.

Это вы можете узнать сами, заключив договор. Но вы имейте в виду, что вы можете быть привлечены к ответственности за разглашение данных.

Ага, так Вам и укажут, что, мол, тот или иной гражданин (юрист, строитель, инженер, врач) — мошенник, жулик и т.п. Или Вы полагаете, что такой «специалист» САМ укажет свои негативные «особенности» своей деятельности? Очень сомнительно.

Добрый вечер. Попробуйте воспользоваться поиском в интернете по ФИО юриста. Возможно, найдете отзывы о нем или иную информацию.

Может ли кто нибудь дать чёткий отве? Меня обманул мошенник на крупную сумму, могу ли я распространить эту инфу в сетях с прикреплёным фото мошенника и его телефонами?

Чтобы обвинять человека в мошенничестве, нужно располагать очень сильными доказательствами по этому факту, иначе вас смогут привлечь за публичное оскорбление личности и клевету. Признать человека мошенником можно только на основании решения суда.

Добрый день! Сначала я бы порекомендовала Вам обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением о возбуждении уголовного дела. Тем более, что у Вас есть фотографии людей, обманувших Вас.

К тому же раскрывая личные данные и используя образ не принадлежащий вам, вы нарушите ФЗ № 152, о защите личных данных и можете сами пострадать, обратитесь в суд, решите все цивилизовано, не идите на поводу у мошенников.

Попалась ну дочку мошенникам из Бенина по кредиту. Нужен юрист который проконсультирует есть ли шанс вернуть деньги или хотя бы наказать.

Уважаемая Татьяна так как деньги вы отдали добровольно то 159 ст Мошенничество вам не доказать если у вас просят деньги за кредит это мошенники. Вы можете написать заявление в полицию но никого не найдут ФАКТ добровольной передачи денег это не мошенничество а ваша оплошность

Где реальный юрист действующий к которому можно обратится если автосалон питер авто мошенник на новгородской 8 СПб известный, офомил быстро договор женщине, приписав vip-услуги на 100 000 обманув процентами банка при предоплате за авто 46% и еще включил в стоимость обманом еще 70 тыс.

Доброго времени суток, уважаемый посетитель Разумеется в Вашей ситуации можете обратиться к любому специалисту на сайте Удачи Вам в решении Вашего вопроса.

Здравствуйте, очень сложно дать точный ответ не увидев документов перед глазами, скорее всего от навязанных услуг отказаться можно, нужно понимать, что это за услуги и следует ли за их отказом какие-то последствия и потери в денежных средствах.

Добрый день, Вы можете обратиться за консультацией к любому юристу на сайте, чтобы дать вам ответ необходимо ознакомиться с документами. Удачи в решении вашего вопроса.

Как отличить (узнать) настоящего юриста от мошенника выдающего себя за опытного адвоката? Ведь такие мошенники отнимают хлеб у толковых юристов, забирая время и деньги у клиента. В прошлом пришлось столкнуться с таким «адвокатом».

Доброго времени суток, уважаемый посетитель Разумеется в этой ситуации просто так не отличить, но можно хотя бы отзывы о нем посмотреть Удачи Вам в решении Вашего вопроса.

Добрый день, Виктор! Попробуйте задавать ему различные вопросы за которые он не будет брать плату, я думаю толковый юрист вам без проблем ответит. И большинство юристов отвечают грамотно. Не все конечно. А мошенник захочет с вас потребовать деньги. Думаю так.

Виктор, разве это юридический вопрос? Да, адвокаты бывают разные. Увы, не изобретены ещё такие приборы или весовые терминалы, которые могли бы помочь отличить настоящего адвоката от фальшивого.

Хотела добавить к своему вопросу уважаемым юристам, сегодня следователь обьянил отказ. Мошенники могут сказать, что муж им должен был деньги, а расплатится квартирой. Договора нет, документы? Центов нет, есть доверенность на продажу квартиры и получение денег. Вторая доверенность была, чтобы деньги перевели на счет мужа. Неужели теперь ничего нельзя сделать. Ведь следователь никого не нашел, телефоны все отключены.

Здравствуйте произведи их обстоятельствах Я вам Вику написать жалобу в прокуратуру этого же района чтобы провели проверку законности действий этого следователя.

Лариса, из Вашего вопроса не совсем ясно, о чем идет речь. Постановление следователя, с которым Вы не согласны, возможно обжаловать прокуратуру или в суд. Рекомендую со всеми документами по делу обратиться к адвокату очно.

ЮРИСТУ ГАВРИЛОВОЙ я НЕ СТУДЕНТ Я ИНВАЛИД 1 ГРУППЫ ОБМАНУТЫЙ МОШЕННИКОМ ВЫ МЕНЯ ОСКОРБИЛИ.

Чем конкретно Вас обманул мошенник? Чем нарушены Ваши права? Если в отношении Вас совершены противоправные действия то Вам в полицию следует обратиться.

У меня к Вам такой вопрос, чтобы я на мошенников не налетел.
Один человек предлагает хорошо заработать. Говорит работает в обороностроительной сфера. Так как денег много и заказов тоже много, нужны наличные. Просто так вывести он не может, а предлагает сотрудничество: я должен прикрепить банковскую карту (свою), бесплатно это сделать не получится, так как идёт проверка карты на то, что она работает точно. Нажно ему перевести на карту 1000 рублей и моя карта будет как он сказал привязана. Потом он сразу же в течении 3-5 минут переводит на мою карту с электронного кошелька 300 000 рублей. 50 % от этой суммы я отсылаю ему на карту, а 50 % процентов оставляю себе. Это все подозрительно. Хотя он уверяет, что все легально.
Присылает переписку с довольными клиентами, ждёт когда я буду сотрудничать и говорит, что таким образом я помогу и ему и себе. Чувствую на 99.99 % это мошенник. На что они только и не идут, лишь бы войти в доверие
Хотел бы узнать Вашего совета, потому что в голове рисуется такая картина: я ему перевожу 1000 рублей и он меня сразу же блокирует и перестает просто выходить на связь. Или скажет ещё доплатить нужно (ну может с картой что)

Конечно в действиях этого человека присутствует состав преступления. Если не хотите пойти соучастником, Ты лучше держитесь подальше.

Доброго вам времени суток. Все верно. В данном случае в действиях присутствует состав преступления. Желаю удачи вам в решении вашего вопроса и всего наилучшего.

Юристы-мошенники: памятка потребителям, как не стать жертвой аферистов

26 декабря 2017 13:29

Муниципальное бюджетное учреждение «Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей» по-прежнему обеспокоено большим количеством обращений с жалобами потребителей юридических услуг.

По сравнению с 2016 годом количество таких обращений увеличилось более чем в три раза.

Так, в декабре 2017 года на прием в муниципальный центр обратилась за помощью Ольга К., которая заключила договор с неким центром защиты, активно обещающим своей рекламой уменьшить долги перед банками. Ольга, имеющая долг перед двумя банками, обратилась в юридическую службу за обещанной бесплатной консультацией, рассчитывая, что ей подскажут, как можно законно уменьшить сумму финансового бремени, в том числе путем его рефинансирования.

Бесплатная консультация, как выяснилось уже позже, заключалась в уговорах оформить возмездный договор. Ольга подписала договор на абонентское юридическое обслуживание с оплатой помесячно 8900 рублей. Срок договора был определен в 12 месяцев. Согласно условиям договора, юристы должны были проводить от имени потребителя переговоры с кредиторами, провести анализ документов, подавать жалобы, заявления, претензии. В предмет договора также входила судебная работа, в том числе представительство в суде. Не сложно подсчитать, что общая цена договора составила 106 тысяч 800 рублей. И все было бы, возможно, неплохо, если бы был достигнут результат, на который Ольга рассчитывала исходя из обещаний юридической службы долги существенно снизить. Позже потребитель выяснила, что заявления, которые составлялись юристами, были адресованы не в банк-кредитор Ольги, а в совсем в другой банк, с которым потребитель договор не заключала.

В результате ситуация, с которой обратилась Ольга в юридическую служба, так и не разрешена. Видимость бурной работы не привела к уменьшению долга, а у потребителя, итак находящегося в сложной экономической ситуации, возникли дополнительные убытки в размере оплаты вознаграждения за юридические услуги. А ведь эти деньги могли быть направлены на погашение долга перед банком, который, по сути, потребитель в большей части и не оспаривает.

К сожалению, подобных историй много. Есть юристы, которые пользуются безусловным доверием потребителей, а также отсутствием у клиентов специальных юридических познаний, и втягивают их в ненужные, порой бесперспективные, дорогостоящие судебные тяжбы. Это не только опасно для самих потребителей, но и подрывает авторитет профессии.

Настораживает также и то, что появились юридические компании (службы), которые в целях убеждения необходимости заключения договора используют имя муниципального центра защиты потребителей, либо ликвидированного в 2009 году Комитета Администрации города Екатеринбурга по защите прав потребителей. Есть те, кто представляется Обществом по защите прав потребителей, не имея при этом никакого отношения к одноименным общественным организациям.

При обращении в юридические службы, при заключении договоров на оказание юридических услуг, просим обращать внимание на следующее:

1. МБУ «Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей» принимает по единственному адресу: улица Малышева, дом 31, корпус «а» (вход в здание с переулка Банковский). Никаких филиалов, представительств, районных отделений у центра нет. Учреждение не направляет за помощью в другие юридические организации. В нашем штате шесть квалифицированных, опытных юристов, которые в состоянии дать правовую оценку любой потребительской ситуации. Если вас пытаются убедить в обратном — перед вами обманщики.

2. МБУ «Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей» создан Администрацией города Екатеринбурга в целях исполнения функций органа местного самоуправления по защите прав потребителей. Основная задача центра — оказание бесплатной правовой помощи потребителям и информирование населения об их потребительских правах. Учреждение, равно как Администрация города Екатеринбурга, администрации районов города, не проводит проверок или иных надзорных мероприятий в сфере защиты прав потребителей.

3. Заключая договор на юридические услуги, в первую очередь, обращайте внимание на исполнителя (если исполнителем указано, например, «ООО» — это не общественная организация, это не муниципальное учреждение, это не адвокатская контора). Если вас снова пытаются убедить в обратном — перед вами обманщики. Не стоит также без сомнений доверять таким красивым словам как «юридический холдинг», «федеральный центр по защите. », «первоклассные юристы», «сто процентов выигранных дел», «освободим от долгов», «вернем потраченные Вами деньги» и т.п.

4. Обязательно читайте договор. Если вам трудно сделать выбор здесь и сейчас — попросите бланк договора домой, объясните, что прочтете позже, и обязательно сообщите о своем решении. Если перед вами компания, которой нечего скрывать, которая работает честно и открыто — договор вам дадут, и будут рады, что перед ними такой ответственный клиент. Если у вас имеются сомнения в законности условий любого потребительского договора (в том числе договора на оказание юридических услуг) — подходите к нам, мы проанализируем их и обратим ваше внимание на те условия, которые сомнительны с точки зрения законодательства о защите прав потребителей.

4. Если предметом договора на оказание юридических услуг является составление жалоб (заявлений) обращайте внимание, в какие органы эти жалобы будут направлены. Помните, что требовать проведение проверок и наказания виновных от органов местного самоуправления бесполезно и бессмысленно. Это выходит за рамки компетенции этих органов и вы зря потратите время и собственные деньги.

5. Не стоит оплачивать составление жалоб в надзорные органы, если ваш спор носит исключительно гражданско-правовой характер. Если вы все-же хотите обратиться с жалобой в органы Роспотребнадзора, в прокуратуру любого уровня, то учтите, что в большинстве случаев вы можете это сделать самостоятельно, не прибегая к дорогостоящей возмездной помощи (просто опишите ситуацию, в которую попали и попросите провести проверку и оказать вам помощь в восстановлении вашего нарушенного права).

6. Настаивайте, чтобы в договоре были указаны все обещания, которые вам дает юридическая служба. На стадии заключения договора вам могут обещать и стопроцентный выигрыш в суде, и обязательное взыскание всех понесенных вами расходов в том числе на юридическую помощь. В действительности, это далеко не так. Расходы должны быть разумными (если вы заплатите юристам сто тысяч рублей при цене иска в десять тысяч рублей, то рассчитывать на полное взыскание ста тысяч не стоит). Всегда соизмеряйте риски невозврата уплаченных сумм.

7. Если судебных спор вами будет проигран, то есть суд откажет в удовлетворении ваших исковых требований, то знайте, что сторона ответчика может заявить требование о взыскании с вас судебных расходов (например, расходов на экспертизу, на юридическую помощь и т.п.).

8. Никогда не подписывайте акт о приемке услуг до их оказания.

9. Подписанный потребительский договор — это не кабала, у потребителя практически всегда есть возможность отказаться от его исполнения, при условии оплаты исполнителю услуг тех фактических расходов, которые были понесены на исполнение договора. Если в договоре написано обратное — это условие недействительно.

В заключение отметим, что в городе Екатеринбурге плодотворно работает множество юридических компаний, адвокатских контор, имеющих в своих штатах безусловно грамотных и ответственных специалистов. Выбор за вами, уважаемые потребители! Постарайтесь только, делая выбор, не терять бдительность и осмотрительность!

Всегда знайте, что в Екатеринбурге уже 25 лет успешно и эффективно функционирует муниципальная система защиты потребителей. Абсолютно бесплатную консультацию по потребительских спорам (продажа товаров, туристские, бытовые, жилищно-коммунальные, медицинские, образовательные, финансовые услуги, подрядные работы) вы можете получить в МБУ «Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей» (улица Малышева, 31 «а»).

Заявление о выделение средств фсс 2018 бланк

Заявление о выделении средств на выплату страхового обеспечения (бланк и образец)

Обновление: 1 марта 2017 г.

​Бланк заявления на выделение средств

Фонд социального страхования является государственным институтом, основной целью которого выступает обеспечение соблюдения прав граждан по оплате времени их нахождения на больничном. Он же осуществляет выплаты в связи с родами и воспитанием детей, а также в случае производственных травм и профзаболеваний. Для получения социальных гарантий необходимо оформить бланк заявления о выделении средств на выплату страхового обеспечения (образец и бланк представлены ниже).

Выплата страхового обеспечения

В отечественной системе социального обеспечения существует несколько оснований для уплаты страхового возмещения:

  • выплаты в связи с болезнью;
  • выплаты в связи с рождением (воспитанием) детей;
  • компенсации работникам из-за травмы на производстве или профзаболеваний.

Соответственно, в каждом из описанных случаев применяется свой нормативный правовой акт:

  • в первых двух – Ф. закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ ;
  • в третьем — Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ для компенсации потерь, связанных с производственными травмами или профзаболеваниями.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4.1 нормативного документа от 29.12.2006 N 255-ФЗ предприятия и ИП имеют право требовать от Фонда соцстраха выделения средств на уплату страхового обеспечения.

Важно отметить, что ни один из вышеуказанных актов нормотворчества Российской Федерации не содержит ссылок на бланк заявления о выделении средств на выплату страхового обеспечения.

Выделение Фондом социального страхования средств страхователям

Отечественные законодатели, как и органы исполнительной власти, не разработали и не утвердили официальную форму заявления о выделении средств на перечисление страхового возмещения.

Однако каждое региональное отделение Фонда социального страхования России разработало и рекомендовало к применению и заполнению образцы формуляров. Они размещены на соответствующих сайтах в сети интернет.

Например, Московское региональное отделение Фонда социального страхования разработало и разместило на своем информационном ресурсе образец документа, который каждое предприятие города Москвы может использовать в качестве официального бланка.

Если страхователь находится в ином регионе Российской Федерации, то целесообразно внимательно изучить сайт местного отделения ФСС и найти бланк формуляра, рекомендованный к применению на соответствующей территории.

К заполненному заявлению следует прикладывать обосновывающие документы, расчет по форме 4-ФСС , а с 2017 года дополнительно к ним — справку-расчет.

Скачать образец бланка заявления на выделение средств на перечисление страхового возмещения

Заполнение заявления о выделении средств

Принимая во внимание отсутствие в Российской Федерации бланка заявления, утвержденного на законодательном уровне, можно сделать вывод и об отсутствии обязательных правил, применяемых при заполнении формуляра.

Однако следует учесть, что при формировании документов, адресуемых в государственные органы России, существует сложившаяся практика их оформления.

Например, допустимыми способами заполнения заявлений являются:

  • внесение информации от руки чернилами черного цвета;
  • изготовление формуляра на компьютере с распечатыванием на принтере черно-белой печатью.

Также при оформлении бланка заявления о выделении средств на выплату страхового обеспечения не допускается сообщение заведомо ложных или недостоверных сведений.

Все сведения и информация должны вноситься аккуратно, четко, без помарок, подчисток и исправлений.

Вместо заключения напоминаем, что из содержания пункта 4 статьи 4.6 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ возникает обязанность органа ФСС проверить достоверность и полноту сообщенных сведений, а также правильность расчетов.

В случае если Фонд социального страхования посчитает представленные документы и информацию недостаточными для принятия решения о выделении испрашиваемых средств, то он вправе потребовать и изучить дополнительные документы.

Если указанное требование ФСС не будет соблюдено, а также при обнаружении нарушений Фонд вправе отказать в выделении средств.

Скачать образец заявления на выделение средств на перечисление страхового возмещения

Заявление в ФСС о выделении средств

Когда расходы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством превышают начисленные взносы на ВНиМ, полученная разница может быть либо зачтена в счет будущих платежей, либо возмещена путем возврата на расчетный счет страхователя (п. 9 ст. 431 НК РФ, ч. 2 ст. 4.6 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ ).

Возмещением расходов на соцстрахование в 2017-2018 годах, как и ранее, занимается ФСС. Это несмотря на то, что администрированием страховых взносов с 01.01.2017 занимается ФНС.

Для получения денег от ФСС страхователь должен подать в территориальный орган ФСС, где он стоит на учете, комплект документов (Приказ Минздравсоцразвития от 04.12.2009 № 951н):

  • письменное заявление;
  • справку-расчет;
  • расшифровку расходов за счет ФСС по каждому виду пособия;
  • копии документов, подтверждающих расходы (листки нетрудоспособности, справки о рождении ребенка и т.д.).

О том, как составить справку-расчет, мы рассказывали в нашей консультации и приводили образец ее заполнения.

А как страхователю составить заявление для возмещения расходов ФСС в 2018 году?

Форма заявления в ФСС

Письменное заявление страхователя для возмещения расходов ФСС должно содержать (п. 1 Перечня, утв. Приказом Минздравсоцразвития от 04.12.2009 № 951н):

  • наименование и адрес страхователя-организации либо Ф.И.О., паспортные данные, адрес постоянного места жительства страхователя-ИП;
  • регистрационный номер страхователя;
  • сумму запрашиваемых средств на выплату страхового обеспечения.

Форма заявления приведена в Письме ФСС от 07.12.2016 № 02-09-11/04-03-27029 . Оно именуется заявлением о выделении необходимых средств на выплату страхового обеспечения.

Приведем для заявления в ФСС о возмещении расходов 2018 образец его заполнения.

Образец справки-расчета в ФСС России в 2018 году

В каких случаях оформляется справка расчет в ФСС России в 2018 году? Обязательна ли нужна такая справка? Приведем образец справки для возмещения с расшифровкой.

Принцип возмещения средств из ФСС в 2018 году

Страхователи по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (организации и ИП) выплачивают работникам пособия как за свой счет (за первые 3 дня болезни работника), так и за счет ФСС (в других случаях). На суммы выплаченных пособий за счет ФСС страхователи уменьшают страховые взносы в пользу ФСС (п.п. 1, 2 ст. 4.6 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, п. 2 ст. 431 НК РФ). Однако если расходы на расходы на пособия превышают начисленные взносы, то страхователи могут обратиться в ФСС за возмещением понесенных расходов (п. 3 ст. 4.6 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, п. 9 ст. 431 НК РФ).

За счет взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ФСС возмещает:

  • больничные пособия;
  • пособия, связанные с рождением ребенка (например, по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет);
  • пособия на погребение.

Пособия, связанные с рождением ребенка, и пособия на погребение полностью финансирует ФСС России. Больничные пособия организация выплачивает сотрудникам:

  • либо частично за свой счет, а частично за счет ФСС России;
  • либо только за счет ФСС России.

Комплект документов 2018 года

Чтобы ФСС выделил средств на выплату страхового обеспечения (пособий), нужно по итогам квартала или любого месяца 2018 года передать в территориальный орган ФСС обязательный документов (Приказ Минздравсоцразвития от 04.12.2009 № 951н):

  1. письменное заявление по форме, рекомендованной в письме ФСС России от 7 декабря 2016 № 02-09-11/04-03-27029, с двумя приложениями:
    – справка-расчет (приложение 1);
    – расшифровка расходов;
  2. копии документов, подтверждающих обоснованность расходов (например, больничного листка);
  3. другие документы по запросу отделения ФСС.

Вы можете скачать бланк справки расчета в формате Excel.

Как заполнять справку

Справка-расчет образца 2018 года объединяет в себя данные за отчетный период, а именно:

  • сумма задолженности страхователя (ФСС) по страховым взносам на начало и конец отчетного (расчетного) периода;
  • сумма начисленных к уплате страховых взносов, в том числе за последние три месяца;
  • сумма доначисленных страховых взносов;
  • сумма не принятых к зачету расходов;
  • сумма средств, полученных от территориальных органов ФСС в возмещение произведенных расходов;
  • сумма возвращенных (зачтенных) излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов;
  • сумма средств, израсходованных на цели обязательного социального страхования, в том числе за последние три месяца;
  • сумма уплаченных страховых взносов, в том числе за последние три месяца;
  • сумма списанной задолженности страхователя.

Вы можете скачать образец заполненной на конкретном примере справки-расчета. В 2018 году по этой справке организация возместила из ФСС России расходы на пособия.

Скачайте заполненный образец справки в формате Excel.

Скачать заявление с расшифровкой для возмещения из ФСС в 2018 году.

Заявление о выделении средств на выплату страхового обеспечения

Предприятия и организации, зарегистрированные в России, имеют право на возмещение средств, выплаченных работникам в качестве страхового обеспечения. Для этого им необходимо подать в Фонд социального страхования ряд документов, в том числе соответствующее заявление.

Кто пишет заявление

Заявление всегда составляется от лица работодателя, причем неважно, кто в качестве него выступает – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо.

Главное, чтобы с работником был заключен действующий трудовой договор и он имел право на выплату страхового обеспечения, в соответствии с актуальными положениями российского законодательства.

Какие случаи подпадают под возмещение

Ситуации, в которых работодатели имеют право обратиться в Фонд социального страхования за возмещением четко прописаны в законе РФ:

  • временная нетрудоспособность работника;
  • беременность и роды;
  • оплата пенсий сотрудникам, получившим инвалидность в результате производственных травм и некоторые другие случаи.

Основания для обращения

Для того, чтобы написать заявление о выделении средств на выплату страхового обеспечения, необходимо, чтобы у предприятия было определенное основание, в качестве которого выступает превышение размера фактического объема страховых выплат над объемом начисления. Таким образом, Фонд возмещает разницу между начисленными и реально выплаченными суммами.

Что еще нужно предоставить

Помимо написания заявления, представитель работодателя должен сформировать пакет еще из нескольких бумаг. К ним относятся:

  • расчет по форме 4-ФСС;
  • копии документов, служащих свидетельством обоснованности и достоверности расходов на обязательную страховую выплату.

К числу последних можно причислить выдаваемые в поликлиниках и женских консультациях справки о беременности, справки о рождении ребенка, листки нетрудоспособности, а также составляемые в бухгалтериях расчетные бланки с указанными в них размерами выплат по этим пособиям и прочие бумаги. Все они должны быть актуальными и заверенными надлежащим образом.

Также нужно приложить справку об отсутствии задолженности перед фондом или, если задолженность есть — данные о ее величине, кроме того надо иметь на руках список произведенных социальных выплат за период возмещения.

Сколько времени ждать возмещения

После того, как собранный пакет документов передается в ФСС, страхователь может ждать получения средств в течение не более чем десяти дней с момента передачи бумаг.

Однако при этом следует помнить о том, что в некоторых случаях, страховщик может инициировать проведение камеральной или выездной проверки для того, чтобы проанализировать справедливость и достоверность расходов на выплату пособия.

Связано это с тем, что с начала 2017 года обязанность по администрированию и контролю за выплатой страховых взносов перешла в налоговые органы. В ходе проверки инспекторы могут затребовать у организации дополнительную информацию и бумаги.

В таких случаях длительность и даже вообще сама возможность выплаты страхового обеспечения зависит исключительно от итогов проверочного мероприятия.

При этом решение страховщика организация должна получить не позднее чем в трехдневный срок после его вынесения.

Если предприятие не согласится с результатами проверки, оно может обжаловать их в судебной инстанции (конечно, делать это лучше только тогда, когда есть стопроцентная уверенность в собственной правоте).

Составление заявления

Заявление о выделении средств на выплату страхового обеспечения имеет унифицированную форму, которая рекомендована к применению. К составлению заявления необходимо относиться крайне внимательно, стараясь не допускать помарок и неточностей.

Если какая-то ошибка все же вкралась в документ, не нужно стремиться ее исправить, лучше оформить новый бланк. И уж тем более недопустимо вносить в заявление недостоверные или заведомо ложные сведения – при обнаружении таких фактов для организации и ее руководства может последовать серьезное наказание.

Заполнение документа

  • В начале документа пишем адресата: наименование учреждения, в которое подается заявление, должность руководителя и его фамилия-имя-отчество.
  • Затем вносятся подробные сведения о страхователе: название предприятия, его учредительные реквизиты: регистрационный номер в ФСС, код подчиненности, ИНН, КПП, юридический адрес.
  • Далее вписывается сумма, которая требуется к возмещению (цифрами и прописью), а также конкретная причина.
  • После этого в бланк включаются сведения о банковских реквизитах компании-получателя.
  • В завершение заявление подписывается ответственными сотрудниками: директором и главным бухгалтером.

Заверять заявление при помощи печати или штампа не обязательно – с 2016 года делать это необходимо только в том случае, если норма по использованию штемпельных изделий закреплена во внутренних нормативно-правовых актах фирмы.

Заявление пишется в двух экземплярах, один из которых предается в фонд социального страхования, второй, после визирования у представителя ФСС, остается на руках у работников организации-заявителя.

Как передать заявление

Доставить заявление можно несколькими способами:

  1. Самый быстрый, доступный и простой на сегодняшний день – это электронные средства связи. Правда здесь есть свои особенности:
    • во-первых, отправитель должен иметь официально зарегистрированную электронную цифровую подпись;
    • во-вторых, отправка письма таким способом не гарантирует того, что оно нечаянно не затеряется в почтовом ящике адресата.
  2. Передача лично в руки сотруднику ФСС.
  3. Отправка заявления через представителя.
  4. через обычную Почту России заказным письмом с уведомлением о вручении.

Все эти способы гарантируют то, что письмо дойдет до адресата и будет им прочтено и обработано.

Уважаемый посетитель!

Вы используете устаревшую версию браузера.

Данная версия имеет проблемы с безопасностью и не соответствует современным стандартам веб-разработки, в результате чего Вы можете стать жертвой хакерских атак, а некоторые сайты могут отображаться некорректно.

Так как поддержка MS Internet Explorer под Windows XP прекращена его разработчиками, для работы с нашим сайтом Вам необходимо перейти на любой другой браузер.

Ниже Вы можете скачать любой браузер по Вашему выбору (все ссылки ведут на официальные страницы загрузки):

С уважением,
отдел информатизации ГУ ЛРО ФСС РФ

пн-чт: c 8.30 до 17.15

пт: с 8.30 до 16.00

перерыв с 12.00 до 12.30

Обратиться в Региональное отделение

С 1 января 2015 года в региональном отделении вводится новый единый бланк Заявления о выделении средств на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством для всех страхователей вне зависимости от категории плательщика страховых взносов (шифра). Вторую страницу завления следует распечатывать на оборотной стороне бланка.

Обращаем Ваше внимание, что в течение 1 квартала 2015 года заявления будут приниматься как по старой, так и по новой форме.

Информация Ленинградского регионального отделения Фонда

Уважаемые жители Ленинградской области! Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации поздравляет Вас с Днем народного единства! Хотим пожелать уважения друг к другу и добра, понимания и милосердия, искренних отношений и великодушия. С праздником.

В 2018 году на обеспечение жителей Ленинградской области техническими средствами реабилитации направлено более 130 миллионов рублей. Технические средства реабилитации (ТСР) – это устройства, содержащие технические решения, в том числе специальные.

19 октября 2018 года на пиротехническом заводе «Авангард» в деревне Малые Колпаны произошел взрыв.В результате взрыва 19 октября в Гатчинском районе в одном из производственных помещений завода АО «Гатчинский завод.

18 октября 2018 года прошел вебинар для страхователей на тему «Электронный листок нетрудоспособности» (ЭЛН) с участием представителей Ленинградского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. Иванова Любовь Александровна, начальник отдела.

В целях реализации основных принципов контрактной системы в сфере закупок, обеспечения конкуренции, открытости, гласности и прозрачности информации о закупочной деятельности Фонда социального страхования Российской Федерации (далее Фонд), обеспечения общественного обсуждения.

Страховка на авто в крыму цена

Цена страховки авто в Крыму. Доставка. Зеленая Карта и ОСАГО для «беженцев» в Крыму.

Если Вы искали стоимость ОСАГО в Севастополе, Симферополе, Ялте, Евпатории, Феодосии, Керчи и других городах Крымского полуострова, то попали по адресу.

Доставка в Крым работает. Оплата из Крыма возможна. Пробуйте — получится.

Чушь полнейшая эти сказки крымских страховщиков, что владельцы авто с украинской регистрацией обязаны делать только российское ОСАГО. Обман, ложь! Причины этой лжи «лежат на поверхности». Они очевидны!

Пример: 13000 рублей обойдется только ОСАГО на скромные Жигули или Опель такая русская страховочка — «от большой любви наверное».

13000 рублей = 260у.е. (ужас). 188 долларов переплаты! 9400 рублей у вас просто украли!

А если вы не владелец Жигулей, а ваше авто с более серьезным объемом двигателя? Сколько позволите у себя из кармана выкрасть шарлатанам? Сомневаюсь, что позволите. Тем более там и до 500у.е. аппетит вора легко дойдет.

Будьте умным человеком и купите просто Зеленую карту международную у нас, оформленную для вас в Украине, с доставкой в Крым.

Чушь полнейшая, что ВНЖ не дадут без ОСАГО. Нет, конечно, если в Луганск-Донецк съездите и бумажку — устаревший/ворованный бланк себе рублей за 200 напишите — может и не дадут вам ВНЖ. Но у нас исключительно полисы с онлайн подтверждением в МТСБУ! Закон мы выполняем четко!

Ответственность автомобилиста должна быть застрахована – факт. Но Зеленая карта — это международная система. Система оформления ДТП и выплаты по ним — в разы проще, чем по российскому ОСАГО, и лимиты ответственности при этом такие же, как в России. И важная информация по Зеленой Карте. Зеленая Карта для временнопроживающих в Крыму — жителей из зоны АТО. Нужна! Не сможете потом оправдаться перед новоявленным «российским гаишником», который будет оформлять вам штраф за отсутствие страховки. А уже ходит слух, что не смотря на то, что обещали длительный переходной период, начинают штрафовать. Я могу оформить такой полис для вас. В Украине введен в действие электронный полис для отъезжающих за пределы страны. И это важный момент. Моментально (после оплаты) информация о том, что вы застрахованы (ваши данные) вносятся в единую базу данных МТСБУ. Онлайн эта база доступна и вам, находящимся хоть в Крыму, хоть в России, хоть в другой точке планеты. С доставкой полиса почтой — проблем нет. Даймекс (Автолюкс, Деливери — при возобновлении работы). Оплата тоже осуществляется разными вариантами. Все быстро и оперативно решается. Нет нерешаемых задач — было бы желание. Со своей же стороны, сразу, после оформления полиса и внесения его данных в базу, я сделаю вам сканкопию именно вашего бланка с QR-кодом и отправю его вам на электронный адрес. Пусть доставка почтой либо другим способом (проводником, автостопом и проч.) займет дни, неделю — неважно. Но, имея на руках копию вашей страховки и онлайн-подтверждение факта оформления полиса в базе, у вас уже появляются убедительные аргументы для защиты от гаишников и прочих «любопытных». Система Зеленая Карта является международной и ей подчиняются все страны-участники. В чём состоит «работа» гаишника? — Проверить застрахована ли ответственность водителя. Вот вы и получаете такую возможность убедить любого. А тем временем к вам приедет ваш оригинальный бланк страховки. А ведь не будет страховки — оштрафует на 8000рублей (информация от ваших же из Крыма).

У нас очень лояльные цены на Зеленую Карту!

К примеру, сейчас в РФ (грн.):

К примеру, сейчас в Европу (грн.):

Ниже предоставлена информация – какая цена автогражданки и как осуществляется доставка автостраховки. Читайте внимательно полностью статью, так как внесены поправки, с учётом политической ситуации в 2014-2015 годах.

И сразу же дополнение, в связи с ситуацией в стране.

Ну и натворили вы дел. Окупированные территории, границы, шлагбаумы – ужас. Ну, раз такое положение дел сейчас, значит это кому-то было нужно. А люди будут подстраиваться, стараться выжить, не растерять свое имущество и деньги. Вот и страхование все эти изменения охватили по полной программе.

500 тысяч крымчан работают по стране. В Киеве, Харькове, других городах Украины. И далеко не все они пешеходы. А значит будет необходимо страховать автомобиль. Теперь получается, что крымчанам нужно две страховки:

  • по одной ездить по оккупированным территориям, т.к. никто не признает аннексию Крыма, а РФ считает его уже своим,
  • а вторая страховка украинская по всем материковым областям Украины.

Живущим не в Крыму крымчанам, конечно, проще оформить полис страхования в других городах Украины, но как быть крымчанам живущим в Крыму? Россия в свое время расщедрилась и сделала приятный бонус крымчанам. До 1 января 2015 они могли делать российское ОСАГО по «льготным» условиям (переходной период). Однако, теперь все! Коэффициент территории, вместо старого применяемого 0,6, повысили до уровня среднего российского, и при этом отказаться от навязываемых «дополнительных услуг» невозможно. Все авто с украинскими номерами в Крыму приравнены к «нерезидентам». Да что там нерезиденты? Авто с малым двигателем тоже идут по конкретно завышенному тарифу и вне зависимости от номеров. Пример: Авто Volkswagen Passat с крымскими номерами с объемом двигателя 2 литра выйдет около 12 000 рублей. А Land Cruiser вообще 35 000 рублей (информация получена от ваших же крымчан, оформивших у меня Зеленую карту за сумму около 5 тысяч рублей с доставкой в Крым. А таких как они много и не будут они платить эти десятки тысяч ибо они умные, а я им помогаю.). Дополнительно навязываемые страховки затянут еще на 2 000. Если вдруг и имущество обяжут страховать в нагрузку — еще плюс 1 000 рублей. Техосмотр, налог на лошадиные силы авто, ограничения по стажу и количеству водителей – «просто праздник какой-то». Наше предложение «Зеленая Карта международная» не имеет никаких подобных глупых ограничений, никаких навязываемых дополнительных услуг, и при этом по цене выходит раза в 2-3 дешевле (!). Европейская страховка, европейские законы — они не позволяют заниматься бредом и спекуляциями. И законность применения Зеленой Карты абсолютная! Никаких поправок на «особый статус Крыма». Выплаты по Зеленой Карте (по законодательству) равны лимитам страны пребывания. Кстати, Беларусь, Молдова будут к нашей страховке идти Вам в подарок 🙂 Стоимость можно узнать здесь.

А вот, если крымчанин захочет поехать на материковую Украину на автомобиле, то тут ему придется покупать или российскую Зеленую Карту, или украинское ОСАГО. И опять же вопрос в цене. Что мы видим:

  • российская Зеленая Карта на легковое авто на год стоит неадекватно,
  • украинское ОСАГО на легковое авто на год зависит от того, номера украинские или уже «российские»:
    • цены для украинских госномеров вы увидите на банерах ниже,
    • стоимость для российских госномеров можно узнать здесь.

Считайте, сравнивайте, определяйтесь.

А вообще отлично выгадали те, кто так хотел стать россиянами. Бензин дешевый? Насколько? 3грн? И при этом некоторые страховки уже значительно дороже, а некоторые станут со временем? И обязательный техосмотр у них никто не отменял, и обязательность медицинской страховки, и налог на транспортные средства вообще сумасшедший. Та же Skoda Octavia (160 лошадей – 1,8л), например, 8000 рублей в год. И это я уже молчу за более мощные машины типа Range Rover – 76500 рублей.

Через Калькулятор ОСАГО вы также можете узнать стоимость автогражданки на грузовые автомобили, прицепы, полуприцепы, автобусы. Не стесняйтесь — считайте — узнайте вашу индивидуальную выгодную цену.

Калькулятор ОСАГО в Симферополе

Быстрый способ рассчитать ОСАГО во всех страховых компаниях Симферополя

Страховые компании — партнеры

Какова цена страховки ОСАГО в Симферополе в 2018 году?

Для того чтобы узнать приблизительную стоимость ОСАГО в Симферополе нет необходимости посещать отделение страховой компании или даже звонить консультантам. Сделать это можно самостоятельно за считанные минуты, использовав ОСАГО калькулятор в Симферополе . Он поможет рассчитать цену страхования для конкретного автомобиля по введенным клиентом данным.

Как узнать цену страховки ОСАГО в Симферополе
Чтобы узнать, сколько стоит ОСАГО 2018, достаточно ввести на сайте следующие данные:

• вид полиса — ОСАГО;
• марку транспортного средства;
• модель автомобиля;
• тип двигателя;
• год выпуска машины;
• модификацию;
• данные о том, была ли машина застрахована ранее;
• дату желаемого начала действия страхового полиса;
• регион проживания владельца транспортного средства;
• паспортные данные всех лиц, которые могут управлять автомобилем.

Указанной информации будет достаточно для расчета примерной цены автостраховки и ее последующего оформления на сайте.

Мы предоставляем страхование ОСАГО в Симферополе для транспортных средств всех типов — легковых, грузовых, мотоциклов. Среди наших предложений полисы только проверенных страховых компаний, которые доказали свою надежность и высокое качество предоставляемых услуг.

Получить полис можно в нашем офисе, распечатав его самостоятельно или оформив вместе с нашим сотрудником.

Осаго в Крыму

Вы зашли на сайт сервиса сравнения цен и подбора страховок № 1 в Украине — Oh.ua.

Доставка договора в любую точку Украины

Гарантия точной цены

ОСАГО на Oh.ua уже купили более 3000 человек.

Сравнение цен и предложений 10 страховых компаний в одном месте.

Моментальный расчет и оформление ОСАГО

Стоимость страховки дешевле, чем на сайтах страховых компаний

Сервис сравнения и подбора ОСАГО №1 в Украине

Oh.ua — — это онлайн сервис сравнения цен и подбора предложений по Автогражданке с помощью которого вы за 5 минут сможете оформить страховку.

Работаем на украинском страховом рынке с 2015 года, помогли сэкономить деньги на страховке более 2000 клиентам Мы гарантируем самые низкие цены. Не дороже, чем напрямую в страховой компании. Решим все вопросы по доставке полиса и оплате.

01032, Украина,
г. Киев, ул. Пушкинская, 9

Звоните нам: (098) 733 67 18

Или пишите: [email protected]

Цена не должна отличаться более чем на 15-20%

Оценка деятельности страховщика государственным регулятором МТСБУ

Отзывы клиентов о страховщике

сумма, которую выплачивает застрахованный самостоятельно, бывает 0, 1000, 2000 грн

Oh.ua — это онлайн сервис сравнения цен и подбора предложений по Автогражданке с помощью которого вы за 5 минут сможете оформить страховку.

Работаем на украинском страховом рынке с 2015 года, помогли сэкономить деньги на страховке более 2000 клиентам Мы гарантируем самые низкие цены. Не дороже, чем напрямую в страховой компании. Решим все вопросы по доставке полиса и оплате.

Что такое полис ОСАГО?

Полис ОСАГО (Автогражданка) — обязательный вид страхования гражданско-правовой ответственности для автовладельцев. Полис предусматривает финансовую компенсацию третьим лицам при наступлении ДТП. За вред, причиненный имуществу, максимальная страховая выплата 100 000 грн, за вред, причиненный здоровью — 200 000 грн.

Почему в некоторых страховых полис ОСАГО дешевле, а в других дороже?

Стоимость ОСАГО устанавливается Моторно-транспортным бюро Украины (МТСБУ) и регулируется Законом Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств». Страховая компания вправе самостоятельно корректировать цену Автогражданки в пределах базовой стоимости, установленной МТСБУ. Обратите внимание, что слишком заниженная цена полиса может свидетельствовать о недостаточных финансовых резервах страховой компании. Это значит, что страхователь рискует столкнуться с задержкой или отказом в выплате страхового возмещения.

Могу ли я купить ОСАГО на сайте страховой дешевле?

Нет, на сайте страховой компании полис будет дороже. Сервис oh.ua делает дополнительные скидки клиентам за счет своей комиссии. У страховых компаний нет такой привилегии, поэтому работают с фиксированными ценами.

С какими страховыми компания вы работаете?

Работаем с 11-ю ведущими украинскими и иностранными страховыми компаниями: СК VUSO, Dominanta, Провідна, Арсенал, Альфа Страхование, КНЯЖА, AXA Страхование, ПРО100, Інго Страхування, PZU, UNIQA.

Город регистрации авто — что это?

Город регистрации авто — это город МРЭО, в котором автомобиль поставлен на учет. Посмотреть место регистрации можно в техпаспорте в правом нижнем углу.

Что такое “франшиза”?

Франшиза — сумма ущерба, которую клиент покрывает самостоятельно. Размер франшизы не превышает 2% страховой суммы.

Что такое “расширение лимита ответственности” по ОСАГО?

Расширение лимита ответственности по ОСАГО (ДГО) — это увеличение размера страхового возмещения. Например, произошло ДТП, в котором пострадавший автомобиль получил сильные повреждения и требует дорогостоящего ремонта. Страховой суммы по ОСАГО не хватает, чтобы покрыть все расходы. Поэтому виновник ДТП вынужден доплатить разницу. Рекомендуем вам расширять лимиты ответственности по ОСАГО и оформлять договор ДГО. Стоит он совсем немного, при этом способен удвоить и даже утроить максимальный лимит страхового возмещения Автогражданки.

Есть ли скидки для льготников и пенсионеров?

Да, скидки для льготникам и пенсионерам предусмотрены Законом Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» и составляет 50% базовой стоимости. При этом, страховом полисе указывается имя владельца ТС, который имеет право управлять авто. На другого человека за рулем данный полис ОСАГО не распространяется.

За руль своего авто сажусь не только я, но и члены семьи. Действует ли страховка на других людей за рулем?

Да, полис Автогражданки распространяется на любого человека за рулем авто.

Какие документы нужно предоставить в страховую, чтобы получить выплату?

Для получения страхового возмещение соберите пакет документов: заявление о страховом событие; справка о ДТП из полиции; документы заявителя — паспорт и ИНН; документы на авто — свидетельство регистрации ТС. Если вы владеете авто по доверенности, то в нем должно быть указано ваше право на получение страховое возмещения.

Как я могу оплатить и получить свой полис ОСАГО?

У нас быстрая доставка полиса на любое отделение Новой Почты по Украине. Курьерская доставка по Киеву день в день. Оплата онлайн на сайте или наличными при получении.

ОСАГО в Крыму

Зачем нужна страховка ОСАГО

Когда нарушение ПДД приводит к аварии, приходится возмещать нанесенный ущерб. Хорошо, если на кузове другого авто осталась лишь пара царапин. Но если урон куда серьезнее, а иномарка относится к классу люкс — большие траты гарантированы. К счастью, даже в этой ситуации виновнику ДТП не грозит разорение.

Страховка ОСАГО полностью или частично компенсирует урон, нанесенный при аварии в Симферополе имуществу или здоровью третьих лиц. Справедливо и обратное правило: если вы ПДД не нарушали и при этом попали в ДТП, автогражданка виновника аварии покроет расходы на ремонт вашего автомобиля.

Согласно законодательству, отсутствие автоцивилки влечет за собой административное взыскание в виде штрафа.

ОСАГО возмещает ущерб:

  • поврежденному грузу и прочему имуществу третьих лиц;
  • недвижимому имуществу — дорожным знакам, оградам и пр.;
  • здоровью и жизни пострадавших в аварии пешеходов и пассажиров.

ОСАГО не возмещает ущерб:

  • здоровью и имуществу страхователя;
  • имуществу, поврежденному при стихийных бедствиях;
  • имуществу, находящемуся на территории предприятий.

Преимущества оh.ua при оформлении ОСАГО:

  1. оформление онлайн — не сложнее заказа товаров через интернет-магазины;
  2. калькулятор — прежде чем купить автоцивилку в Симферополе, сравните расценки страховщиков и выберите самые дешевые предложения на рынке;
  3. цена ниже, чем у некоторых страховщиков — за счет автоматизации процесса мы сократили производственные расходы и снизили стоимость автогражданки до минимума;
  4. компании с безупречной репутацией — постоянный мониторинг платежеспособности и качества сервиса обеспечивает уверенность в надежности страховщиков;
  5. скидки — оформляйте полис по акции в любой день.

Чтобы купить недорогую страховку ОСАГО в Симферополе, потратьте несколько минут: выберите наиболее выгодное предложение и заполните заявку. Вы можете получить полис в ближайшем почтовом отделении в Центральном, Киевском или Железнодорожном районе города.

Особенности автострахования

Население Симферополя составляет 336,4 тыс. человек. Административный центр Крыма имеет территориальный коэффициент 1,3–2,5 (население 100–500 тысяч человек), на который следует умножать базовый тариф.

Статистика ДТП в Симферополе за 2016:

  • количество аварий за год — 302;
  • общее количество ДТП в республике Крым — 940;
  • основная причина аварий — низкое качество дорог, превышение скорости, нарушения ПДД при маневрировании.

От чего зависит сумма автострахования

Чтобы рассчитать стоимость автоцивилки для наземного транспорта в Симферополе, умножьте тариф 180 грн на коэффициенты К1–К6, бонус-малус и скидку по льготе.

  • К1 — зависит от объема двигателя транспортного средства: 0,34–3.
  • K2 — зависит от территориального расположения МРЭО: для Симферополя — 1,3–2,5.
  • К3 — назначение транспортного средства и статус автовладельца (физическое или юридическое лицо): 1–1,5.
  • К4 — стаж-возраст: увеличенный коэффициент 1,76 — для молодых и начинающих, для водителей со стажем — 1.
  • К5 — период эксплуатации ТС от полугода до года: 0,7–1.
  • К6 — репутация страхователя: при наличии попыток обмана страховой компании (подстроенное ДТП и пр.) коэффициент увеличивается с 1 до 2.
  • Бонус-малус — обеспечивает скидку 5–20 % при езде без ДТП от 1 года: коэффициент 0,85–0,95.
  • Льгота — скидка пенсионерам, инвалидам II группы и другим льготным категориям.

Страхование автомобиля в Симферополе

В России страхование автомобиля представлено двумя программами: ОСАГО и КАСКО. Начинающие автолюбители задаются вопросом, какой тип страховки лучше и в чем разница? Определённые затруднения вызывает и выбор страховой компании.

КАСКО или ОСАГО в Симферополе: отличия

ОСАГО (Обязательно Страхование Автогражданской Ответственности) покрывает риски, связанные с нанесением вреда имуществу, жизни и здоровью потерпевшего в случае, если вина лежит на владельце полиса. Страховая компания выплатит за вас денежную компенсацию пострадавшей стороне. ОСАГО призван обезопасить ваши финансы, но не автомобиль.

КАСКО служит для страхования автотранспорта. Владелец страховки получит полную денежную компенсацию в случае любой порчи его имущества. КАСКО не учитывает степень вашей вины ДТП, а также причину, по которой произошла поломка автомобиля. Страхование автомобиля по КАСКО позволит получить выплату за угон. Однако такая страховка гораздо дороже ОСАГО.

Покупка автостраховки через Интернет

Чтобы купить онлайн полис автострахования, перейдите на сайт выбранной вами организации и заполните форму заявления. После оформления заявки с вами свяжется представитель страховой компании, либо на вашу электронную почту будет направлено письмо с предварительным одобрением.

Оформление онлайн-заявки на страховку имеет ряд преимуществ:

  • Экономия времени: не требуется личное посещение офиса;
  • Подача заявления и заполнение формы не займет больше 10 минут;
  • Вы можете узнать ориентировочную стоимость услуги у разных страховых компаний;
  • Ваши персональные данные не будут переданы третьим лица;
  • Подать онлайн-заявку на автострахование можно в любом регионе России.

Симферопольский Форум: Страховка ОСАГО на укр. автомобиль в Крыму? Как дешевле? — Симферопольский Форум

  • Симферопольский Форум
  • >Общий форум
  • >Российский Крым
  • Правила нашего форума
  • Новые сообщения на форуме
  • (5 Страниц)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя »
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Страховка ОСАГО на укр. автомобиль в Крыму? Как дешевле?

#1 Zosim

  • Живу здесь

  • Группа: Активный участник
  • Сообщений: 587
  • Регистрация: 23 Сентябрь 14
  • Сказали спасибо раз:
  • Город Симферополь
  • Страна:

#2 Trinux

  • .

  • Группа: Старая гвардия
  • Сообщений: 560
  • Регистрация: 09 Декабрь 10
  • Сказали спасибо раз:
  • Город Cимферополь
  • Страна:

#3 a mad tea-party!?

  • Починитель пишущих машинок

  • Группа: Старая гвардия
  • Сообщений: 7 494
  • Регистрация: 04 Февраль 11
  • Сказали спасибо раз:
  • Город Россия,Симферополь
  • Страна:

кстати..не. некстати лучше..

каско с 12 апр дорожает на 40 процентов

Я счастлив тем, как сложилось все,
Даже тем, что было не так.
Даже тем, что ветер в моей голове,
И в храме моем бардак.
Я просто пытался растить свой сад
И не портить прекрасный вид;
И начальник заставы поймет меня,
И беспечный рыбак простит.

Даю уроки вождения на своем или на вашем авто.Грамотно.Просто.Вежливо.Имеются все разрешительные документы.
Тел. +7(978) 755 84 78, +7 (978) 069 33 28

#4 Тарасевич

  • Живу здесь

  • Группа: Активный участник
  • Сообщений: 1 213
  • Регистрация: 25 Октябрь 14
  • Сказали спасибо раз:
  • Город Тула
  • Страна:

Вот что надыбал.
«В России владельцу ТС, зарегистрированного в другой стране, но временно используемого на территории Российской Федерации, необходимо оформить временный договор ОСАГО. Минимальный срок страхования ОСАГО в этом случае равен 5 дням:
«13. …Владельцы транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах и временно используемых на территории Российской Федерации, заключают договор обязательного страхования на весь срок временного использования таких транспортных средств, но не менее чем на 5 дней. » (Правила ОСАГО) .
Приходите в офис ЛЮБОЙ страховой компании и оформляете страховку на нужный Вам срок.»

Осталось прочитать правила осаго и убедиться, так это или нет.

#5 Zosim

  • Живу здесь

  • Группа: Активный участник
  • Сообщений: 587
  • Регистрация: 23 Сентябрь 14
  • Сказали спасибо раз:
  • Город Симферополь
  • Страна:

Тарасевич (22 Март 2015 — 15:11) писал:

И что нового надыбали?

#6 Тарасевич

  • Живу здесь

  • Группа: Активный участник
  • Сообщений: 1 213
  • Регистрация: 25 Октябрь 14
  • Сказали спасибо раз:
  • Город Тула
  • Страна:

Zosim (22 Март 2015 — 13:28) писал:

#7 Zosim

  • Живу здесь

  • Группа: Активный участник
  • Сообщений: 587
  • Регистрация: 23 Сентябрь 14
  • Сказали спасибо раз:
  • Город Симферополь
  • Страна:

Тарасевич (23 Март 2015 — 07:12) писал:

ОСАГО для выезда в другое государство и «Зеленая карта» это одно и то же, Зеленая карта так называется в простонародье из-за зеленого цвета Полиса ОСАГО для выезда за рубеж — так понятно?

Но это не отменяет немерянной платы за нее, именно поэтому и берут его на 7-14 дней, но не менее 5-ти как и предписано Законом, чтобы Ваш тазик смочь на Родину транспортировать (что вообще-то и просисходит в 99% случаев) инноОСАСАГо зачастую предполагает всего-то оплату эвакуатора на какую-то фиксированную сумму, разнится по кампаниям. Как-то так.
Но хотелось бы высказываний Симферопольчан, как они решали вопрос, думаю он не единичен, машин тут шныряет с укр. номерами 50% парка.

#8 Dennis

  • Живу здесь

  • Группа: Активный участник
  • Сообщений: 1 846
  • Регистрация: 31 Октябрь 10
  • Сказали спасибо раз:
  • Город Севастополь/Симферополь
  • Страна:

Zosim сказал:

Когда у меня был Крымские Укр. номера, ОСАГО оформлял по внутренним тарифам, так что касается, видимо, только не-крымских а/м

#9 Тарасевич

  • Живу здесь

  • Группа: Активный участник
  • Сообщений: 1 213
  • Регистрация: 25 Октябрь 14
  • Сказали спасибо раз:
  • Город Тула
  • Страна:

Zosim (23 Март 2015 — 09:35) писал:

ОСАГО для выезда в другое государство и «Зеленая карта» это одно и то же, Зеленая карта так называется в простонародье из-за зеленого цвета Полиса ОСАГО для выезда за рубеж — так понятно?

Уверен, это очень ценная информация для тех, кто этого не знал.

При поездках в Крым в «украинские» годы у меня было 2 варианта. Купить зеленую карту Украина-Белорусия-Еще что-то (только для Украины не продавали) на территории России для выезда за границу и использования страховки за границей или купить на территории Украины обычное укроОСАГО в украинских компаниях (ОСПГО вроде называлась), которое позволяло ездить по Украине. Второе стоило гораздо дешевле. И именно так я страховал машину.
А теперь вопрос. Чем отличаются две эти ситуации — укромашина в России страхуется, российская машина на Украине. И никаких вам зеленых карт.

#10 Zosim

  • Живу здесь

  • Группа: Активный участник
  • Сообщений: 587
  • Регистрация: 23 Сентябрь 14
  • Сказали спасибо раз:
  • Город Симферополь
  • Страна:

#11 Тарасевич

  • Живу здесь

  • Группа: Активный участник
  • Сообщений: 1 213
  • Регистрация: 25 Октябрь 14
  • Сказали спасибо раз:
  • Город Тула
  • Страна:

Zosim (23 Март 2015 — 18:08) писал:

Если не секрет, какой объем двигателя, какой тип страховки (с ограничениями или без), вписаны ли водители в возрасте моложе 22 или старше 60 или со стажем менее 3 лет?

Зы. А схема та совсем не тульская. Ею активно пользовались многие автомобилисты. А уж участники форума Антона Дыбова — каждый первый.