Гражданский кодекс украины ст 1268

Гражданский кодекс Украины (ГК Украины) с комментариями к статьям

Стаття 1268. Прийняття спадщини

1. Спадкоємець за заповітом чи за законом має право прийняти спадщину або не прийняти її.

2. Не допускается принятие наследства с условием или с оговоркой.

3. Наследник, постоянно проживавший вместе с наследодателем на время открытия наследства, считается принявшим наследство, если в течение срока, установленного статьей 1270 настоящего Кодекса, он не заявил об отказе от него.

4. Малолетнее, несовершеннолетнее, недееспособное лицо, а также лицо, гражданская дееспособность которого ограничена, считаются принявшими наследство, кроме случаев, установленных частями второй — четвертой статьи 1273 настоящего Кодекса.

5. Независимо от времени принятия наследства оно принадлежит наследнику со времени открытия наследия.

1. Для того, чтобы получить право на наследство, наследники по завещанию или по закону должны принять ее в порядке и в сроки, установленные законом.

Акт принятия наследства характеризуется следующими признаками:

1) односторонний характер данной сделки, поскольку его осуществление зависит исключительно от воли наследника. Факт принятия наследства одним из наследников порождает правовые последствия только непосредственно для данного лица и никоим образом не влияет на юридическое положение других наследников

2) безусловность и безоговорочность предусматривают, что нельзя поставить факт принятия наследства в зависимости от наступления или ненаступления какого-либо условия (например, принятие наследства одним из наследников при условии, что другие наследники от наследства отказываются), равно как и не допускается частичное принятие наследства с отказом от принятия той ее части, что осталась

3) принятие наследником наследства хотя бы в части свидетельствует о том, что наследник принял ее в целом, независимо от того, в чем оставшаяся, и где она находится. Согласно абзаца первого п. 208 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины принятия наследства может иметь место только по всего наследства. Приведенное правило является отражением концепции универсальности в наследственном праве.

Черта универсальности принятия наследства касается не только принятия наследства по одному основанию — по завещанию или по закону, но также распространяется и на случаи призвания наследника к наследованию одновременно и по завещанию, и по закону (в том числе в порядке наследственной трансмиссии). Если наследник осуществляет волеизъявление о принятии наследственного имущества, оставленного в его пользу по завещанию, это означает, что к нему автоматически переходит также наследие по закону. Для приобретения права на такое наследство он не должен ее принимать каким-либо особым актом.

Вместе при реализации права на принятие наследства путем подачи заявления о принятии в нотариальную контору наследником, имеет право на принятие наследства одновременно и по завещанию и по закону, ему целесообразнее в заявлении указывать о том, что он принимает наследство и по завещанию, и по закону.

Следует подчеркнуть, что норма о том, что принятие части наследства является принятием всего наследства, по аналогии не применяется к правоотношениям , эт ‘ связанных с отказом от принятия наследства. Такой вывод подтверждается нормой ч. 5 ст. 1275 ГК, где закреплено, что отказ наследника по завещанию от принятия наследства не лишает его права на наследование по закону. Таким образом, при отказе от принятия наследства завещание и закон рассматриваются как две отдельные и независимые друг от друга основания наследования

4) наличие обратной юридической силы акта принятия наследия. Принятое наследство всегда считается принадлежащим наследнику со времени его открытия независимо от того, когда она была фактически принята. Данное положение части п ‘ пятой комментируемой статьи имеет исключительно важное значение для охраны законных прав наследника, ведь в случае принятия им наследства он приобретает право не только на имущество, что оказалось в наличии в момент принятия наследства, но и на имущество, что было в наличии в момент его открытия. Соответственно, в случаях, когда наследственное имущество перешло к неуполномоченных на то лиц в промежутке между моментом открытия и моментом принятия наследства, наследник в силу этой нормы приобретает право истребования этого имущества из чужого незаконного владения, а также право на пред ‘ явления иска о возмещении ущерба, причиненного в результате незаконного владения, пользования или распоряжения указанным имуществом.

Исходя из того, что наследственное имущество принадлежит наследнику со дня смерти наследодателя, на этот день определяется и его стоимость, имеет важное значение при расчетах с кредиторами наследодателя. Любые доходы, полученные наследником вследствие использования наследственного имущества, не влекут за собой увеличение его стоимости. В свою очередь расходы, понесенные им в связи ‘ связи с содержанием этого имущества, являются расходами самого наследника, который не вправе отнести их на счет наследства.

Правило об обратной силе акта принятия наследия не применяется, если в состав наследства входит недвижимость. Право собственности на недвижимое имущество возникает у наследника не из времени открытия наследства, а с момента государственной регистрации этого имущества (ч. 2 ст. 1299 ГК).

2. В отличие от ГК УССР, который устанавливал единый порядок принятия наследства независимо от того, присутствует ли наследник в месте принятия наследства, новым ГК в урегулирование этого вопроса внесены значительные коррективы. Относительно наследников, на время открытия наследства проживали совместно с наследодателем (» присутствующих наследников «), устанавливается презумпция принятия наследства, которая может быть опровергнута только путем подачи ими заявления об отказе от наследства в нотариальную контору. Для тех наследников, не проживали вместе с наследодателем на время открытия наследства (» отсутствующих наследников «), единственным проявлением желания принять наследство является заявление об этом, поданное до нотариального органа (ч. 1 ст. 1269 ГК).

Разделение наследников на присутствующих и отсутствующих впервые был проведен еще в ГК УССР 1922 Правда, в новом ГК несколько меняется подход к определению присутствующих наследников: если в ГК УССР 1922 присутствующими считались те наследники, которые проживали в одном населенном пункте с наследодателем, то по новому ГК критерием признания наследника присутствовать является размещение последнего в одном доме или квартире с умершим.

Для того, чтобы наследник считался принявшим наследство, самого факта совместного проживания с наследодателем на время открытия наследства недостаточно. Необходимо, чтобы такое проживание было постоянным.

Перечень документов и других доказательств, которые позволяют определить постоянство проживания, содержатся в п. 211 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины. Согласно этой норме доказательством постоянного проживания вместе с наследодателем могут быть: справка жилищно-эксплуатационной организации, правления жилищно-строительного кооператива, соответствующего органа местного самоуправления о том, что наследник непосредственно перед смертью наследодателя проживал вместе с наследодателем копия решения суда, вступившего в законную силу, об установлении факта своевременного принятия наследства; регистрационная запись в паспорте наследника или в домовой книге, свидетельствует о том, что наследник постоянно проживал вместе с наследодателем на время открытия наследства, и другие документы, подтверждающие факт постоянного проживания вместе с наследодателем.

Понятие » жительство » не следует понимать ограниченно. Наследник считаться постоянно проживал вместе с наследодателем, и в том случае, когда за определенный, даже значительный, время до наступления смерти наследодателя он отбыл с места жительства наследодателя в долговременную командировку, из которого вернулся после окончания срока для принятия наследства. Несмотря на то, что такой наследник никаких действий для принятия наследства не совершал или даже не знал о самом факте ее открытия, он будет считаться принявшим его в силу нормы ч. 3 ст. 1268 ГК.

Данный вывод подтверждается и приведенным выше нормативным перечнем доказательств постоянного проживания. Ни один из доказательств, даже справка жилищно-эксплуатационной организации, правления жилищно-строительного кооператива, органа местного самоуправления не может быть абсолютным свидетельством того, что наследник проживал вместе с наследодателем непосредственно перед его смертью.

3. Новым ГК не сохранен такой способ принятия наследства, как фактическое вступление в управление или владение наследственным имуществом (ст. 549 ГК УССР). Внедрение этой новеллы эт ‘ связывается призвано, прежде всего, уменьшить количество споров, эт ‘ связанных с неоднозначным применением судами института принятия наследства путем вступления в управление или владение ею.

Принятие наследства путем постоянного проживания вместе с наследодателем на время открытия наследства не может приравниваться к фактического вступления в управление или владение наследственным имуществом. Для первого способа принятия наследства необходимы два юридических факта: положительный (Постоянное проживание в одном жилом помещении с наследодателем на время открытия наследства) и отрицательный (отсутствие отказа от принятия наследства в течение установленного законом срока). Напротив, основаниями применения второго способа была значительно шире количество юридических фактов. При этом сам по себе факт проживания наследника с наследодателем в одном жилом помещении был недостаточным для признания наследника принявшим наследство путем фактического вступления.

Нотариальная судебная практика вступлением наследника в управление или владение наследственным имуществом понимала любые активные действия, свидетельствующие о наличии фактического волеизъявления наследника, направленного на владение, пользование и распоряжение наследством. Указанные действия могли выражаться в поддержании имущества, входящего в состав наследства, в надлежащем состоянии, пред ‘ явлении претензий к должникам наследодателя, погашении его долгов, уплате налогов и сборов, осуществлении за счет наследства других выплат, разрешенных законом. Для бесспорного признания лица наследником необходимо было, чтобы вышеперечисленные действия осуществлялись систематически и продолжались до истечения срока для принятия наследства.

4. Часть четвертая этой статьи устанавливает дополнительные гарантии охраны наследственных прав малолетних, несовершеннолетних, недееспособных лиц, а также лиц с ограниченной дееспособностью. Указанные лица считаются принявшими наследство всегда, кроме случаев их отказа от наследства, а в отношении малолетних и недееспособных лиц — отказ, осуществленной от их имени родителями (усыновителями), опекуном с разрешения органа опеки и попечительства (части 2 — 4 статьи 1273).

Однако из соображений практического характера указанным лицам (их представителям) целесообразно подавать заявление о принятии наследства в нотариальную контору в тех случаях, когда в состав наследства входит имущество, права на которое требуют своего включения в свидетельство о праве на наследство (права собственности на недвижимое имущество, права на вклад, права интеллектуальной собственности и т.п.).

5. Следует акцентировать внимание на том, что норма ч. 5 ст. 1268 ГК регламентирует возникновения прав наследников на наследственное массу в том виде, в котором она существовала на время открытия наследства (выделено мной — Е. Г.), то есть на день смерти наследодателя или день, с которого последний объявляется умершим (ч. 2 ст. 1220 ГК). Данное правило не согласуется с нормой ст. 1218 ГК. Новеллой в. 1218 ГК является указание на то, что состав наследства определяется не на день, а на момент смерти наследодателя. По гражданскому законодательству УССР круг прав и обязанности ‘ связей наследодателя определялось на время открытия наследства, которым согласно ст. 525 ГК УССР признавался день смерти наследодателя (эта норма сохранилась в ст. 1220 ГК). Таким образом, права и обязанности ‘ связки наследодателя включались в состав наследства только если они принадлежали наследодателю на день его смерти, то есть до конца той календарных суток, когда открывалась наследие. Причем указанные права и обязанности ‘ связки переходили к наследникам такого лица независимо от того, были ли они приобретены (прекращены) наследодателем до или после наступления смерти. Главное, чтобы они существовали до конца суток, когда произошла смерть наследодателя.

Новый ГК Украины предусматривает, что для точного и о ‘ объективного решения вопроса о составе наследства должен быть учтен именно момент (час и минута) приобретение или прекращение прав и обязанности ‘ связей. Так, если после наступления смерти наследодателя, но в один день (сутки) с ее наступлением наследодателю была начислена денежная вознаграждение или судом было принято решение о конфискации его имущества, такие акты не порождают юридических последствий наследования. В первом случае наследодатель не успел приобрести право на вознаграждение и поэтому последнее не может переходить к членам его семьи ‘ й или входить в состав наследства по правилам ст. 1227 ГК; во втором — поскольку решение о конфискации принято уже после смерти суб ‘ объекта права собственности, имущество наследодателя не переходит в доход государства, а включается в наследственную массу.

же время нельзя не определить, что анализируемая новелла не согласуется с императивным правилом, изложенным в ч. 2 ст. 1220 ГК, о том, что время открытия наследия выступает именно день, а не момент смерти наследодателя. Нормой ст. 1218 ГК законодательно утверждается отход от традиционного принципа о том, что со временем открытия наследия эт ‘ решаются все важные правовые последствия, эт ‘ связанные с наследованием (см. комментарий к ст. 1220 ГК).

Гражданский кодекс Украины
Статья 1268. Принятия наследства

1. Наследник по завещанию или по закону имеет право принять наследство или не принять его.

2. Не допускается принятие наследства с условием или с оговоркой.

3. Наследник, который постоянно проживал вместе с наследодателем на время открытия наследства, считается принявшим наследство, если в течение срока, установленного статьей 1270 настоящего Кодекса, он не заявил об отказе от него.

4. Малолетнее, несовершеннолетнее, недееспособное лицо, а также лицо, гражданская дееспособность которого ограничена, считаются принявшими наследство, кроме случаев, установленных частями второй — четвертой статьи 1273 настоящего Кодекса.

5. Независимо от времени принятия наследства оно принадлежит наследнику со времени открытия наследства.

Как принять наследство? (Разъяснение юриста)

Далеко не все тонкости оформления наследства знакомы большинству граждан, а некоторые и вовсе не подозревают, что наследство нужно как-то оформлять.

За разъяснениями по данному вопросу мы обратились к юристу Правового центра «Гарант» Александру Ващенко.

Наследник по завещанию или по закону имеет право как принять наследство, так и отказаться от него.

Есть 2 способа принятия наследства по закону: первый – это если наследник проживал с наследодателем на момент его смерти, второй – если не проживал. В обоих случаях срок на принятие наследства – 6 месяцев с момента смерти наследодателя, но порядок его принятия отличается.

Первый способ: Наследник, который проживал с наследодателем, с момента открытия наследства (сразу после смерти), считается фактически принявшим наследство (ст. 1268 Гражданского кодекса Украины). Только по истечению шестимесячного срока необходимо обратиться с заявлением о выдаче Свидетельства о праве на наследство.

СОВЕТ ЮРИСТОВ: В связи с некомпетентностью некоторых нотариусов, для наследника, который проживал или был зарегистрирован с наследодателем на момент его смерти, будет безопаснее все-таки в шестимесячный срок написать заявление о вступление в наследство.

В случае отказа наследника на принятие наследства, необходимо в шестимесячный срок с момента смерти наследодателя написать заявление об отказе. Если такой срок будет пропущен, наследник по закону будет считаться фактически принявшим наследство, но не быть собственником данного имущества.

Поэтому, по истечению 3 лет (срок общей исковой давности) орган местного самоуправления по месту открытия наследства, может подать заявление в суд, где на признание наследства «відумерлою спадщиною». «Відумерла спадщина» — это имущество умершего наследодателя, которое не переходит к его наследникам. Наследство, признанное судом «відумерлою спадщиною», переходит в собственность территориальной общины по месту открытия наследства.

Второй способ: Наследнику, не проживающему с наследодателем на момент его смерти, необходимо в течение срока, установленного для принятия наследства подать заявление о принятии наследства нотариусу, неважно частному или государственному (ст. 1269 Гражданского кодекса Украины). Если же наследник не сделает этого, то после окончания установленного законом срока на принятие наследства он будет считаться таким, что не принял наследство.

Если пропущен срок, законодательство Украины предусматривает возможность установить дополнительный срок на принятие наследства через суд или по письменному согласию наследников, принявших наследство, наследник, пропустивший срок для принятия наследства, может подать заявление о принятии наследства нотариусу по месту открытия наследства (ч. 2 ст. 1272 ЦКУ).

В суд необходимо обращаться с заявление об установлении дополнительного срока на принятие наследства (в случае отсутствия наследников, принявших данное имущество, или в случае отсутствия письменного согласия наследников вступивших в наследство).

Если срок на принятие наследства был пропущен по уважительной причине, суд может установить дополнительный срок на принятие наследства.

В течение срока, указанного в решении суда, наследник должен пойти к нотариусу и написать заявление о принятии наследства. Наследнику следует учитывать, что повторное установление дополнительного срока на принятие наследства действующим законодательством Украины не предусмотрено.

Необходимые документы для оформления прав на унаследованное имущество:

1. Паспорт и регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов наследника.

2. Свидетельство о смерти наследодателя.

3. Свидетельство о браке (если наследодатель был супругом (-ой) наследника);

4. Справки о последнем месте жительства умершего и о лицах, зарегистрированных с ним по одному адресу;

5. Документы, подтверждающие родственную связь, или завещание.

6. Правоустанавливающий документ на движимое и недвижимое наследственное имущество.

7. Технический паспорт на наследственное недвижимое имущество.

8. Другие документы, которые может потребовать нотариус.

Завещанием является личное распоряжение физического лица на случай своей смерти. Право на наследство имеют лица, определенные в завещании. В случае отсутствия завещания, признания его недействительным, непринятия наследства или отказа от его принятия наследниками по завещанию, а также в случае неохвата завещанием всего наследства право на наследование по закону получают лица, определенные в статьях 1261-1265 Гражданского кодекса Украины. Право на наследование возникает в день открытия наследства.

Гражданский кодекс украины ст 1268

Как это ни печально, но все мы рано или поздно сталкиваемся с наследованием. Причем печаль от осознания ухода из жизни близкого человека не идет ни в какое сравнение с бумажной волокитой, предстоящей по случаю наследования того или иного имущества. Те, кто знает, чего стоит в нашей стране получение официального документа, понимают, о чем речь. Тем же, кому до сих пор не доводилось сталкиваться с бюрократической машиной в действии, не помешает морально подготовиться.

В то же время только малая часть украинцев знакомы со всеми нюансами процедуры наследования. Еще большая редкость — наличие семейного адвоката или юриста. Поэтому, по всей видимости, во всех тонкостях законодательства придется разбираться самостоятельно.

Лучше раньше, чем позже

Один мой знакомый, унаследовавший квартиру в столице, вставал в четыре-пять утра, чтобы оббегать все инстанции и хотя бы к обеду успеть на работу. При этом о том, чтобы оказаться первым в очереди на момент открытия учреждения, речь не шла в принципе, учитывая относительно удаленное расположение оного — в пределах одного из районов города. Так что в полдень мой приятель вполне мог позвонить из очереди (!) шефу, дабы сообщить: ему так стыдно опаздывать на работу, что он вряд ли вообще сможет придти. Хорошо, что парень работает инженером в международной компании, где каждый сотрудник — индивидуальность. В ином случае (например, если бы он работал в госучреждении) получение квартиры вполне могло бы стоить человеку источника дохода, ведь незаменимых у нас, как известно, нет.

В общем, от утренних пробежек придется отказаться: для оформления наследства понадобится время. И не просто «любое удобное», а прайм-тайм, когда не с руки отпрашиваться у руководства, отказываться от бизнес-ланча с деловым партнером и сбрасывать важные звонки в попытке заполнить бланк. В среднем, избегая накладок в личном графике, планируйте 7–8 часов в день посвятить вступлению в наследные права. При благоприятном параде планет за пару дней такого режима вопрос решится.

Буква закона

Согласно украинскому законодательству, наследованием является переход прав и обязанностей (наследства) от физического лица, которое умерло (наследодателя), к другим лицам (наследникам). При этом ч. 2 ст. 1268 ГК Украины гласит, что наследник, который постоянно проживал вместе с наследодателем на время открытия наследства, автоматически считается принявшим наследство, если в течение установленного законом срока он не заявит об отказе от него. Те же наследники, которые не проживали с наследодателем постоянно на время открытия наследства, должны подать заявление о принятии наследства. Необходимо учитывать, что в состав наследства входят все права и обязанности (за вычетом конституционных), которые принадлежали наследодателю на момент открытия наследства и не прекратились вследствие его смерти. Таким образом, унаследовать можно не только что-нибудь нужное, но и, например, долги…

Поэтому наследникам следует четко знать, какого рода наследство они могут получить. Если вы подали заявление о принятии наследства, а потом выяснилось, что унаследуете лишь ипотечную квартиру, не стоит отчаиваться — в таком случае можно передумать и отказаться от наследства. Единственное условие — отзывать заявление о принятии наследства или писать заявление об отказе от него следует в срок до шести месяцев с момента смерти наследодателя. Однако отказ от наследства от имени малолетних или несовершеннолетних детей возможен только с согласия органа опеки и попечительства.

Действия по оформлению наследства производит нотариальная контора по месту открытия наследства. Временем открытия наследства, согласно с ГК, считается день смерти наследодателя. Местом открытия наследства признается последнее место жительства наследодателя, а если оно неизвестно — место нахождения имущества или последней его части. Наследник должен представить нотариусу следующие документы: свидетельство о смерти наследодателя; документы, подтверждающие наличие отношений с наследодателем (свидетельство о браке, например), а также правоустанавливающие документы умершего (свидетельство о праве собственности); документы о составе наследственного имущества (справка-характеристика — ответ на запрос в БТИ на извлечение из реестра недвижимого имущества, в котором описывается объект и указывается инвентаризационная оценка) и справку из ЖЕКа, содержащую информацию о прописке умершего и прописанных с ним на момент смерти. Кроме того, нотариусу понадобятся документы, дающие право на наследование (завещание, документы, устанавливающие родство — в случае наследования по закону), и список лиц, подавших заявления о признании права наследования.

По истечении полугода со дня открытия на основании заявления наследников, если между ними нет спора о наследстве, соответствующая контора выдает свидетельства о наследовании.

Если наследство приняло несколько наследников, свидетельство о праве на наследство выдается каждому из них с определением имен и долей в наследстве других наследников.

Унаследованное недвижимое имущество наследник обязан зарегистрировать в органах, осуществляющих государственную регистрацию недвижимого имущества. В случае пропуска установленного законом полугодового срока по уважительным причинам наследник может обратиться в суд с просьбой определить ему дополнительный срок, достаточный для подачи соответствующего заявления.

В порядке очереди

Действующее гражданское законодательство предусматривает два основания для наследования: закон и завещание. При наследовании по закону имущество распределяется между наследниками первой-пятой очереди. Наследниками первой очереди, согласно ст. 1261 ГКУ, являются: дети (в т. ч. зачатые в канун смерти), супруги и родители — в равных долях каждый. Если наследники первой очереди отсутствуют или отказались от наследства, оно переходит к наследникам второй очереди — согласно ст. 1262 ГКУ, родным братьям, сестрам, дедушкам и бабушкам в равных долях. В случаях, когда наследники второй очереди также отсутствуют или отказались от наследства, оно, соответственно, переходит к наследникам третьей очереди — согласно ст. 1263 ГКУ, родным дядям и тетям наследодателя в равных долях. Далее следует четвертая очередь, к которой, в соответствии со ст. 1264 ГКУ, относятся лица, проживавшие с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до времени открытия наследства. В порядке пятой очереди право на наследство имеют другие родственники до шестой ступени родства, при этом родственники ближней ступени исключают из списка претендентов на наследование нисходящую череду. Тот же принцип справедлив и для наследников первой-четвертой очереди — если есть наследники первой очереди, наследники второй очереди останутся ни с чем, и так далее.

Кроме того, ст. 1266 ГКУ предусмотрены и другие наследники. Так, внуки-правнуки наследодателя наследуют ту долю наследства, которая принадлежала бы по закону их родителям и бабушкам с дедушками, если бы они были живы на момент смерти наследодателя. Прабабушка с прадедушкой, соответственно, наследуют ту долю наследства, которая принадлежала бы по закону их детям, если бы они были живы на момент смерти наследодателя. Племянники наследуют ту часть наследства, которая принадлежала бы по закону их родителям (сестре, брату наследодателя), а двоюродные братья-сестры — часть, которая принадлежала бы по закону их родителям (тете-дяде наследодателя).

Завещание

Каждый дееспособный гражданин может оставить по завещанию все свое имущество или его часть одному или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону. При этом действующим законодательством установлены строгие требования к форме завещания: оно должно быть составлено в письменной форме с указанием места и времени его составления, лично подписано завещателем, заверено нотариусом (другими должностными, служебными лицами в предусмотренных законом случаях) и зарегистрировано в Наследственном реестре.

Независимо от наличия завещания, несовершеннолетние и совершеннолетние нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг и родители наследодателя наследуют 1/2 часть, которая полагалась бы каждому из них в случае наследования по закону (ст. 1241 ГКУ)

Завещание, составленное лицом, которое не имело на это права, а также завещание, составленное с нарушением требований относительно его формы и удостоверения, является недействительным. Завещатель имеет право в любое время отменить, составить новое завещание или внести в него изменения.

Судебная практика

Если вы все-таки решили обратиться в суд, проморгав срок заявления о признании прав на наследство, приготовьтесь к тому, что вам придется доказывать, что причины, по которым вы не смогли обратиться к нотариусу, очень веские — ничуть не меньше Армагеддона локальных масштабов. Судья, естественно, спросит, что к чему. И вполне искреннее «редко общались с родственниками» — ответ неправильный: раз не общались, то и наследство ни к чему. А вот такое же искреннее «времени не хватило нужные документы собрать» — разговор другой. В общем, причина, почему о смерти узнали с опозданием, должна быть внятной и вразумительной.

Кроме того, судья захочет удостовериться, что на наследство никто, кроме вас, не претендует. Он напишет запрос в нотариальную контору, где вам обязаны будут вручить официальную бумагу-ответ. При этом желательно иметь на руках документы, подтверждающие факт перехода в мир иной всех возможных родственников-наследников или их отказ от вожделенной собственности, иначе вы рискуете за всем этим снова отправиться в ЗАГС. И это еще при благоприятном раскладе. При неблагоприятном — кто-то из дальних родственников подсуетится раньше ближних, и тогда никакой суд уже ничем не поможет. Так что не ропщите на судьбу, а лучше запасайтесь терпением

4 комментария к статье “Как правильно получить наследство: советы юриста”

я дочь с мужем приписаны с родителями в их квартире с 2004г, в 2005умерла мама есть брат живет в квартире которую получил под снос с женой в розводе ,в 2008г умер брат , мы продолжаем жить с отцом оплачиваем квартиру делаем ремонт все хорошо но 2012умер отец,теперь внук -сын брата требует наследство так внуков в дедушке очень много как быть

Не до конца понятна ситуация с тем кто и когда вступал в наследство. Важно обращение в нотариальную контору либо к частному нотариусу с заявлением об открытии наследственного дела. Имеет существенное значение и наличие составленного завещания.
Ко всему описанному обращаю Ваше внимание на очередность наследования, которая предусмотрена ст.1258 Гражданского кодекса Украины:
1. Наследники по закону получают право на наследование поочередно.
2. Каждая следующая очередь наследников по закону получает право на наследование в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, устранения их от права на наследование, непринятия ими наследства или отказа от его принятия, кроме случаев, установленных статьей 1259 настоящего Кодекса.

Если физическое лицо не оставила завещания, или завещание признано недействительным, или отсутствуют условия, указанные в завещании с условием, или наследники по завещанию не приняли наследство, или не призываются к наследованию, или она распорядилась только частью своего имущества, наступает наследование по закону. Можно сказать, что наследование по закону имеет место тогда, когда и поскольку оно не изменено завещанием.
Законом устанавливаются такие основания призвания к наследованию по закону: родственные, семейные отношения, брак, усыновление, нахождение на иждивении наследодателя не менее 5 лет до его смерти.
При наследовании по закону имущество переходит к указанным в законе наследникам в соответствии с установленной очередностью, которая должна строго придерживаться. Расширение круга лиц, призываемых к наследованию по закону, невозможно.
Каждая следующая очередь наследников по закону получает право на наследование в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, отстранения их от наследования, непринятия ими наследства или отказа от его принятия, кроме случаев, когда очередность получения права на наследование может быть изменена нотариально удостоверенным договором заинтересованных наследников, заключенным после открытия наследства. Но такой договор не может нарушить прав наследника, который не принимает в ней участие или имеющего право на обязательную долю.
К обстоятельствам, является устранение наследника от наследования относятся: умышленное лишение наследником жизни наследодателя или кого-либо из возможных наследников, совершение покушения на их жизнь, умышленное препятствование наследодателю составить завещание внести в него изменения, что способствовало возникновению права на наследование у них; лишение наследников родительских прав и др.. Перечень этих оснований предусмотрен ст. 1224 ГК. Такие обстоятельства, служащие основанием для устранения лиц от наследования должны быть установлены только в судебном порядке.
Во неприятием наследия (выраженным нежеланием принять наследство) следует понимать неподачи заявления о принятии наследства нотариусу в установленный срок со времени открытия наследства при отсутствии тех обстоятельств, свидетельствующих о принятии фактически (см. комментарий к ст. 1268 ГК). Об отказе от принятия наследства наследник подает соответствующее заявление нотариусу по месту открытия наследства (см. комментарий к ст. 1273 ГК).

Вопрос, как нам лучше поступить?

3-х комнатная квартира.
Прописано 5 человек.
Отец, Мать, Я, Жена и сын (12 лет).
3 месяца назад Отец умер. Квартира кооперативная, владельцем был он.
Завещание он не оформлял.

Как нам, мне и маме лучше вступить в наследство, думали вдвоём, по 50%
Но нам сказали, что вроде за кавртиру тогда нужно будет каждому отдельно платить, за свою часть, сейчас я плачу 3/4, она 1/4.
И как потом если вдруг кто-то из нас умрёт?
У Мамы есть сестра, не будет ли она иметь право на мамину часть?
И если допустим её подговорят кому-то дарственную написать, то будем ли мы иметь право на часть?
Как вариант, если я откажусь от своей части, то в случае дарственной или завещания на кого-то не из семьи, будем ли мы иметь право на квартиру.

Она не против и на меня всё оформить, но я хочу чтоб все были защищены. Простите за длинный вопрос, надеюсь на подробный ответ.

Подскажите пожалуйста.
В 2011 году умерла мать, затем через несколько лет брат. Проживали все в одной квартире. Сейчас 2016 год и я не оформил документы на наследство до сих пор, хотя автоматически являюсь наследником, так как был прописан по место регистрации квартиры. Что нужно делать для того, чтобы получить документы о вступлении в наследство?

Стаття 1268. Прийняття спадщини

1. Спадкоємець за заповітом чи за законом має право прийняти спадщину або не прийняти її.

2. Не допускається прийняття спадщини з умовою чи із застереженням.

3. Спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом строку, встановленого статтею 1270 цього Кодексу, він не заявив про відмову від неї.

4. Малолітня, неповнолітня, недієздатна особа, а також особа, цивільна дієздатність якої обмежена, вважаються такими, що прийняли спадщину, крім випадків, встановлених частинами другою — четвертою статті 1273 цього Кодексу.

5. Незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини.

КОММЕНТАРИЙ от ресурса «ПРОТОКОЛ»:

Трапилась життєва поширена серед заробітчан ситуація, коли помирають батьки – спадкодавці, а діти та онуки, перебуваючи за кордоном не мають можливості вчасно прийняти спадщину. І через деякий час все ж таки повертаючись на Батьківщину для вирішення цього питання стикаються з тим, що інші родичі, наступних черг спадкування, вже вступили «за них» у права спадщини та навіть успіли подарувати чи продати нерухомість. Починаються суди та інші неприємні речі…

ВССУ продемонстрував новаторське розуміння частини 3 ст. 1268 ЦК України – «прийняття спадщини», яка передбачає, що «спадкоємець, який постійно проживав разом Із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом строку, встановленого статтею 1270 цього Кодексу, він не заявив про відмову від неї.»

Так, розтлумачено поняття «постійно проживав разом із спадкодавцем». ВССУ підкресли, що тривалість спільного проживання спадкодавця із спадкоємцем законом не визначена та необхідно розрізняти: місце проживання та місце перебування особи. Місце проживання підтверджується реєстрацією, яка в даній справі і у спадкодавця, і у спадкоємця (позивача) була спільною. Місце перебування, в даній справі це відрядження за кордон, яке може тривати роки, проте не впливає на прийняття спадкоємцем спадщини. ВССУ прийшов до висновку, що спадкоємець, перебуваючи за кордоном все одно вважається таким, що прийняв спадщину навіть, якщо повернувся з відрядження після закінчення строку для її прийняття, не заявив про сам факт її відкриття, та не вчинив жодних юридично значимих дій для прийняття спадщини.

Таким чином, такий спадкоємець має право власності на майно спадкодавця, яке вже було «успадковано» родичами наступних черг, і може звертатись із позовом про витребування майна із чужого незаконного володіння, тобто з позовом до цих родичів.

Ось, такий суперечливий підхід до процедури прийняття спадщини. Слово за Верховним Судом України.